Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Eva Dobrovolná, Bohumil Dvořák, Petr Lavický, Zdeněk Pulkrábek, Alena Winterová
2020
VĚCNÝ ZÁMĚR CIVILNÍHO
ŘÁDU SOUDNÍHO FINÁLNÍ ZNĚNÍ 2. VERZE
Seznam zkratek
[1]
Konečné znění 2. veze (2020)
Obsah
Seznam zkratek ................................................................................................................... 7
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního ....................................... 9
1. Vývoj a současný stav českého civilního procesu ....................................................10
1.1. Vývoj do roku 1948 ...............................................................................................10
1.2. Vývoj po roce 1948 ..............................................................................................11
1.2.1. Občanský soudní řád z r. 1950 .....................................................................12
1.2.2. Občanský soudní řád z r. 1963 .....................................................................13
1.3. Vývoj po roce 1989 a současný stav ..................................................................15
2. Základní východiska civilního řádu soudního ...........................................................19
2.1. Předmět právní úpravy ........................................................................................19
2.2. Název zákona ......................................................................................................26
2.3. Vztah ostatních úprav k civilnímu řádu soudnímu ............................................28
2.4. Vztah soudního řádu správního k civilnímu řádu soudnímu .............................29
2.5. Koncepce civilního řádu soudního ....................................................................32
2.5.1. Nezbytnost koncepčního přístupu ...............................................................32
2.5.2. Vývoj moderních koncepcí civilního procesu ............................................33
2.5.3. Sociální koncepce civilního procesu ..........................................................35
Seznam zkratek
[2]
Konečné znění 2. veze (2020)
2.5.4. K dalším změnám ..........................................................................................43
2.6. Inspirační zdroje ...................................................................................................45
2.7. Vliv organizace soudnictví na civilní řád soudní ................................................46
2.8. Právo Evropské unie .............................................................................................47
2.9. Systematika civilního řádu soudního ..................................................................52
3. Projednávání návrhu věcného záměru civilního řádu soudního ............................58
Věcný záměr civilního řádu soudního ..............................................................................61
Část 1 Všeobecná ustanovení .........................................................................................62
Hlava I Základní ustanovení ...........................................................................................62
Díl 1 Předmět úpravy a účel řízení..............................................................................62
Díl 2 Zásady řízení .........................................................................................................63
Hlava II Soudy .................................................................................................................69
Díl 1 Pravomoc a příslušnost .......................................................................................69
Díl 2 Hodnota předmětu sporu ...................................................................................97
Díl 3 Dožádání ............................................................................................................ 102
Díl 4 Obsazení soudu ................................................................................................. 103
Díl 5 Porada a hlasování senátu .............................................................................. 111
Díl 6 Vyloučení soudce a jiných soudních osob ..................................................... 112
Seznam zkratek
[3]
Konečné znění 2. veze (2020)
Hlava III Strany a jejich zástupci ................................................................................... 122
Díl 1 Procesní subjektivita a procesní způsobilost .................................................... 125
Díl 2 Společenství ve sporu ....................................................................................... 141
Díl 3 Hlavní intervence .............................................................................................. 146
Díl 4 Vedlejší intervence ............................................................................................ 148
Díl 5 Zmocnění ........................................................................................................... 154
Hlava IV Procesní úkony stran a soudu ....................................................................... 162
Díl 1 Podání ................................................................................................................ 162
Díl 2 Lhůty a roky ........................................................................................................ 169
Díl 3 Následky zmeškání a navrácení v předešlý stav ............................................ 175
Díl 4 Protokoly a spisy ................................................................................................ 179
Díl 5 Pořádkové tresty a tresty pro svévoli ............................................................... 181
Hlava V Překážky postupu řízení .................................................................................. 183
Díl 1 Zkoumání procesních podmínek ..................................................................... 183
Díl 2 Přerušení řízení .................................................................................................... 184
Díl 3 Klid řízení ............................................................................................................. 186
Hlava VI Náklady řízení ................................................................................................. 189
Díl 1 Druhy nákladů a jejich placení ........................................................................ 189
Seznam zkratek
[4]
Konečné znění 2. veze (2020)
Díl 2 Náhrada nákladů .............................................................................................. 193
Díl 3 Rozhodnutí o náhradě nákladů ....................................................................... 205
Díl 4 Jistota ................................................................................................................. 209
Díl 5 Pomoc s náklady ............................................................................................... 210
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně ................................................................... 214
Hlava I Řízení až do rozsudku ....................................................................................... 214
Díl 1 Žaloba, vyjádření k žalobě a přípravný rok ..................................................... 214
Díl 2 Ústní jednání ....................................................................................................... 240
Díl 3 Dokazování ........................................................................................................ 254
Hlava II Rozsudky a usnesení ........................................................................................ 292
Díl 1 Rozsudky ............................................................................................................. 292
Díl 2 Usnesení.............................................................................................................. 316
Hlava III Řízení v nepatrných věcech .......................................................................... 319
Část 3 Opravné prostředky ............................................................................................. 325
Hlava I Odvolání ........................................................................................................... 327
Díl 1 Přípustnost .......................................................................................................... 327
Díl 2 Podání, náležitosti a účinky odvolání .............................................................. 333
Díl 3 Základní ustanovení o odvolacím řízení .......................................................... 335
Seznam zkratek
[5]
Konečné znění 2. veze (2020)
Díl 4 Řízení před soudem prvního stupně ................................................................ 346
Díl 5 Řízení před odvolacím soudem ....................................................................... 347
Díl 6 Odvolání v nepatrných věcech ...................................................................... 357
Hlava II Dovolání ........................................................................................................... 359
Díl 1 Přípustnost dovolání .......................................................................................... 368
Díl 2 Podání, náležitosti a účinky dovolání .............................................................. 377
Díl 3 Dovolací řízení ................................................................................................... 380
Díl 4 Rozhodnutí o dovolání ...................................................................................... 384
Hlava III Rekurs .............................................................................................................. 387
Část 4 Obnovení řízení ..................................................................................................... 397
Hlava I Přípustnost ......................................................................................................... 399
Hlava II Základní ustanovení ........................................................................................ 405
Hlava III Předběžné řízení ............................................................................................. 408
Hlava IV Řízení o návrhu na zrušení napadeného rozhodnutí .................................. 409
Hlava V Obnovené řízení ............................................................................................. 411
Část 5 Zvláštní způsoby řízení........................................................................................... 413
Hlava I Řízení ve věci samé .......................................................................................... 413
Díl 1 Smírčí řízení ......................................................................................................... 413
Seznam zkratek
[6]
Konečné znění 2. veze (2020)
Díl 2 Rozkazní řízení .................................................................................................... 414
Díl 3 Opětovné projednání soukromoprávní věci již rozhodnuté správním orgánem
.................................................................................................................................... 426
Hlava II Prozatímní ochrana ......................................................................................... 427
Díl 1 Předběžná opatření .......................................................................................... 427
Díl 2 Ochrana držby .................................................................................................. 441
Seznam zkratek
[7]
Konečné znění 2. veze (2020)
Seznam zkratek
ABGB rakouský občanský zákoník (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch)
BGB německý občanský zákoník (Bürgerliches Gesetzbuch)
CŘS zákon č. 113/1895 ř. z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních
(civilní řád soudní)
CSP slovenský civilní řád soudní (zákon č. 160/2015 Z. z., Civilný sporový
poriadok)
ČNB Česká národní banka
EO rakouský exekuční řád (Exekutionsordnung)
EŘ zákon č. 79/1896 ř. z., o řízení exekučním a zajišťovacím (exekuční řád)
JN rakouská jurisdikční norma (Jurisdiktionsnorm)
KPC polský civilní řád soudní (Kodeks Postepowania Cywilnego)
OSŘ zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
OSŘ 1950 zákon č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský
soudní řád)
OZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
OZ 1950 zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník
StGB rakouský trestní zákoník (Strafgesetzbuch)
TŘ zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
Seznam zkratek
[8]
Konečné znění 2. veze (2020)
TZ zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
ÚZSVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vládní návrh CŘS 1937 vládní návrh československého civilního řádu soudního z roku
1937
ZPO podle kontextu lichtenštejnský, německý, rakouský nebo švýcarský civilní
řád soudní (Zivilprozessordnung)
ZŘS zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[9]
Konečné znění 2. veze (2020)
Ideová východiska
věcného záměru civilního
řádu soudního
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[10]
Konečné znění 2. veze (2020)
1. Vývoj a současný stav českého civilního
procesu
1.1. Vývoj do roku 1948
Počátky vývoje moderního civilního práva procesního v českých zemích je třeba
spojovat s „velkou procesní reformou“ (Fasching, H. W. Lehrbuch des österreichischen
Zivilprozeβrechts. 2. vydání. Wien : MANZ, 1990, s. 22), k níž došlo v bývalém Rakousku
v polovině 90. let 19. století. Jejím páteřním předpisem byl zákon č. 113/1895 ř. z., o
soudním řízení v občanských rozepřích právních (civilní řád soudní – CŘS), jenž byl při
vzniku Československa recipován (čl. 2 zákona č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení
samostatného státu československého) a na území našeho státu platil až do konce
roku 1950, tedy více než 50 let.
Uvedený zákon, jenž nahrazoval zastaralý josefínský všeobecný soudní řád (1781), byl
v jistém slova smyslu revolučním nejen pro tehdejší monarchii, ale i pro procesní myšlení
obecně. Jeho tvůrce, Franz Klein, dospěl – na podkladě kritické analýzy dobových
civilních procesních řádů, zejména německého (1877), jež byly protknuty
liberalistickým myšlením své doby preferujícím zájmy individua – k novému pojetí
civilněprocesní úpravy jako nástroje, z něhož má mít prospěch nejen jednotlivec, nýbrž
celá společnost. Důležitou sociální úlohu, kterou předpisy procesního práva z hlediska
Kleinovy koncepce plní, výstižně zachytil i Ott ve své učebnici: „Prospěch vzcházející
ze správného soudnictví bije v oči. Čím bezpečněji důvěřovati lze v rychlé, úsečné
odstranění všeho rušení práv, tím více rozvine se obchod solidní a rozmáhá se úvěr,
nejmocnější jeho páka, tím více sesílí vědomí právní, bezpečný to základ státu“ (Ott,
E. Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního. Díl I. Čásť všeobecná. Praha :
Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1897,
s. 4).
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[11]
Konečné znění 2. veze (2020)
Pro Kleinovu sociální koncepci civilního procesu (viz též dále pod bodem 2.5.) je –
vedle zavedení zásad veřejnosti, ústnosti a volného hodnocení důkazů –
charakteristické (oproti jiným tehdejším úpravám) především posílení role soudce.
Výsledek civilního řízení nemůže podle Kleina odviset pouze od aktivity a zdatnosti
stran, nýbrž také od postavení soudce, který má dbát o to, aby řízení končilo
rozsudkem, jenž bude, pokud možno, v souladu se skutečnými hmotněprávními
poměry. Jen tak může být docíleno skutečné právní jistoty a sociálního smíru.
Stejných koncepčních východisek se přidržovala rovněž prvorepubliková legislativní
praxe, byť její kodifikační úsilí, vedené v první řadě snahou o unifikaci procesního práva
v českých zemích a na Slovensku, nakonec nebylo – přes přijaté dílčí úpravy
základních ustanovení řízení nesporného (zákon č. 100/1931 Sb.) a řešení úpadku
(zákon č. 64/1931 Sb.) – korunováno úspěchem. Přesto připravený vládní návrh
československého civilního řádu soudního (vládní návrh CŘS 1937) zřetelně navazoval
na CŘS a představoval v jistém smyslu vyvrcholení domácích legislativních snah o
úpravu civilního procesu ve svobodně se rozvíjející společnosti založené na tržním
hospodářství. Další vývoj domácí právní úpravy civilního procesu probíhal ovšem
převážně „retardačně“ (Zoulík, F. – Dvořák, B. K vývoji a perspektivám českého
civilního procesu. Právní fórum, 2009, č. 1, s. 1).
1.2. Vývoj po roce 1948
Politické změny vyvolané revolucí z r. 1945, jež vyvrcholily nastolením totalitního státu v
únoru 1948, nezůstaly bez vlivu na civilní proces. Již v roce 1948 byl přijat zákon o
zlidovění soudnictví (č. 319/1948 Sb.), který do civilního řízení přinesl významné změny.
Řízení bylo pouze dvoustupňové, obecně bylo zavedeno senátní rozhodování s účastí
laiků (soudců z lidu), kteří měli početní převahu nejen v tříčlenných senátech u soudů
prvního stupně, ale také v opravných instancích (viz § 2, 6, 8 zákona č. 319/1948 Sb.,
o zlidovění soudnictví, a posléze § 4 odst. 1 ústavního zákona č. 64/1952 Sb., o soudech
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[12]
Konečné znění 2. veze (2020)
a prokuratuře, a § 10 odst. 1, § 11 odst. 1, § 23 odst. 1, § 26 a § 27 zákona č. 66/1952
Sb., o organisaci soudů). Dovolání bylo nahrazeno stížností pro porušení zákona, k níž
byl legitimován jen generální prokurátor a rozhodoval o ní Nejvyšší soud. Zásada
materiální pravdy byla prohlášena za vedoucí procesní princip; následkem toho bylo
odstranění všech prvků prohlášených za formální (neboť „formální pravda“ byla
typická pro buržoazní civilní proces), např. kontumačního řízení, rozsudků pro uznání a
byla přijata též další omezení dispozičních oprávnění stran. Byla zakotvena téměř
neomezená ingerence prokurátora, též národního výboru a společenských organizací
do civilních řízení. Povinné zastoupení advokátem (tzv. advokátský proces – viz § 27
CŘS) bylo nahrazeno zavedením všeobecné poučovací povinnosti soudu.
1.2.1. Občanský soudní řád z r. 1950
S velkým urychlením (ve srovnání s délkou zákonodárného procesu v demokratických
společnostech) byl zpracován a dnem 1. 1. 1951 vstoupil v účinnost nový občanský
soudní řád (zákon č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních – OSŘ 1950),
jenž vycházel z pojetí tzv. jednotného řízení, podle kterého jsou všechny druhy civilního
soudního procesu ovládány stejnými zásadami, v čele se zásadou materiální pravdy.
Ta byla chápána jako požadavek na to, aby soud rozhodoval podle skutečného stavu
věci s tím, že se nemusí vázat na přednesy účastníků.
Kodex zahrnoval předpisy řízení sporného i nesporného, vykonávacího, jakož i tzv.
exekuční likvidaci, jež měla nahrazovat řízení konkursní. Zvláštnosti jednotlivých druhů
řízení sice nešlo zcela pominout, což se odrazilo v systematice kodexu, koncepce
jednotného řízení však negativně zasáhla především řízení svou povahou sporná, u
nichž došlo k podstatným deformacím procesních zásad, zejména zásady dispoziční
a projednací.
Tzv. jednotné řízení, které OSŘ 1950 uvedl v život, nebylo legislativní koncepcí
srovnatelnou s teoreticky propracovaným sociálním, resp. starším liberálním pojetím
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[13]
Konečné znění 2. veze (2020)
civilního procesu (blíže k nim kapitola 2.5.). V podstatě šlo – za cenu mnohých
zjednodušení – pouze o snahu zdůraznit to, co je všem druhům civilního řízení společné
(Rubeš, J. Kodifikace a rekodifikace civilněprocesních předpisů u nás. Právní praxe,
1993, s. 132), přičemž roli hlavního svorníku měla hrát zásada materiální pravdy, která
uvedené „koncepci“ zároveň dodávala ideové krytí. Ve skutečnosti to mělo za cíl
širokou státní kontrolu nad všemi soukromoprávními (tehdy osobními) vztahy.
Ruku v ruce se zásahy do autonomie procesních stran, jež s původní Kleinovou
koncepcí civilního procesu neměly nic společného, šla i snaha o omezení soudní
pravomoci, neboť soudy jako nezávislé orgány nepředstavovaly vhodný prostředek,
kterým by stát mohl efektivně regulovat právní poměry. Významná pravomoc k řešení
majetkových sporů mezi socialistickými organizacemi byla proto přenesena na státní
arbitráž (vl. nařízení 47/1953 Sb.). Z pravomoci soudů bylo (v prvním stupni) vyloučeno
rovněž řízení o projednání dědictví a o některých úschovách; v těchto věcech
vykonávala svou působnost státní notářství (zákon č. 52/1954 Sb.). Soudy rovněž
pozbyly pravomoc poskytovat ochranu rušené držbě; na jejich místo nastoupily
národní výbory (§ 151 odst. 1 OZ 1950).
Obecně lze říci, že OSŘ 1950 nastoupil nejen cestu deformace mnoha klasických
institutů a zásad civilního procesu, nýbrž pod tlakem postupné dekonstrukce soudní
ochrany subjektivních práv omezil předmět právní úpravy civilního procesu v podstatě
na řízení týkající se ochrany práv fyzických osob.
1.2.2. Občanský soudní řád z r. 1963
Retardační projevy jdoucí proti obecné vývojové tendenci soustavného
zdokonalování úpravy civilního řízení (Zoulík, F. – Dvořák, B. K vývoji a perspektivám
českého civilního procesu. Právní fórum, 2009, č. 1, s. 1) jsou dobře patrné i na
občanském soudním řádu z r. 1963 (zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád – OSŘ).
Uvedený procesní předpis důsledně vycházel z představy jednotného řízení a právní
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[14]
Konečné znění 2. veze (2020)
úpravu nadále zestručňoval, aby byla „srozumitelná každému občanu“. Obsahoval-li
OSŘ 1950 ještě téměř 700 paragrafů, byla úprava OSŘ o více než 300 paragrafů chudší.
Pravomoc soudů byla dále omezována; OSŘ se tak prakticky týkal pouze řízení ve
věcech právních poměrů fyzických osob a z nich především záležitostí rodinných,
pracovních a bytových. Majetkové spory byly při majetkové nivelizaci občanů spíše
výjimkou. Navíc pro pracovněprávní věci bylo zavedeno obligatorní rozhodčí řízení,
které muselo předcházet řízení soudnímu a v němž hlavní roli hrála odborová
organizace. Ve vykonávacím řízení dominovala, vzhledem k všeobecné povinnosti
zaměstnanecké práce, exekuce srážkami ze mzdy. Úprava konkursu a vyrovnání
ztratila v centrálně plánovaném hospodářství svůj význam, a byla proto z procesního
předpisu – krom tří stručných a prakticky nepoužitelných ustanovení o likvidaci majetku
(§ 352 až § 354 OSŘ) – zcela vypuštěna.
Koncepce celého procesu byla kromě toho opět založena na myšlence jednotného
civilního řízení, jemuž měla vévodit zásada materiální pravdy, a na popření rozdílů
sporného a nesporného řízení. Nedůsledná byla přitom sama systematika OSŘ.
Ustanovení páté hlavy třetí části (§ 176 až § 200) byla věnována výlučně nesporným
řízením. Bylo by proto logické, aby hlava první až čtvrtá téže části (§ 79 až § 175)
obsahovala ustanovení týkající se řízení sporného. Tak tomu ale nebylo, neboť se zde
nacházela rovněž ustanovení sloužící pouze řízení nespornému [např. § 81, § 94, § 146
odst. 1 písm. a) OSŘ]. I z důvodu těchto a dalších nedostatků se později ukázalo, že
oddělení sporné a nesporné agendy v rámci tohoto kodexu je prakticky
neproveditelné. Nedostatečnost OSŘ se ostatně projevovala již v období totalitního
státu. Ještě do roku 1989 musel být pětkrát novelizován, což bylo na tehdejší poměry
neobvyklé.
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[15]
Konečné znění 2. veze (2020)
1.3. Vývoj po roce 1989 a současný stav
Obnovení demokracie a tržního hospodářství po r. 1989 si vyžádalo podstatné zásahy
do celého právního řádu. V oblasti civilněprocesního práva bylo od počátku zřejmé,
že kodex, založený na jednotné koncepci civilního procesu s četnými etatistickými
prvky, nemůže obstát a že musí být nahrazen novým občanským soudním řádem.
Vzhledem k akutní potřebě odstranit nedemokratické prvky stávající úpravy však bylo
postupováno prozatím nikoliv cestou nové kodifikace, ale prostřednictvím novel. Ty se
posléze staly obecnou metodou nové legislativy, byť se v nich samotných připomíná,
že jde pouze o řešení provizorní a že se předpokládá rekodifikace civilního procesu
(srov. např. důvodovou zprávu k novele č. 171/1993 Sb. nebo č. 30/2000 Sb.). Některé
ze změn OSŘ byly natolik podstatné (zejm. zákony č. 519/1991 Sb., č. 171/1993 Sb., č.
238/1995 Sb., č. 30/2000 Sb., č. 151/2001 Sb., č. 7/2009 a č. 293/2013 Sb.), že zcela
změnily tvář hlavního předpisu civilního práva procesního.
Došlo zejména k obnovení soudní pravomoci ve věcech obchodního práva, notářství
přestalo být státním orgánem, a civilní pravomoc soudů tak opětovně nabyla svého
přirozeného rozsahu. Do sporného řízení byly opětovně zavedeny instituty, které byly
v době přijetí OSŘ odmítány: kontumační rozsudek, rozsudek pro uznání, prekluzivní
lhůty omezující skutková tvrzení a důkazní návrhy, princip neúplné apelace
v odvolacím řízení, dovolání, žaloba pro zmatečnost apod. Zdaleka ne vše se ale
podařilo. Kontumační rozsudek byl upraven příliš úzce; mířil jenom na situaci, kdy
žalovaný zmešká první jednání. To se ukázalo jako nevyhovující (a stejně tak jde také
z komparativního hlediska o neobvykle úzké pojetí). Místo toho, aby byl jeho rozsah
rozšířen, rozhodl se zákonodárce v roce 2000 přijmout fikci uznání nároku pro případ,
že se žalovaný nevyjádří na výzvu soudu. O devět let později byla tato fikce rozšířena
i na případ, že se žalovaný nedostaví k přípravnému jednání. Se zmeškáním žalobce
buď nejsou spojeny sankce vůbec žádné (neúčast u prvního jednání), nebo
nesrovnatelně méně závažné (zastavení řízení pro neúčast na přípravném jednání).
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[16]
Konečné znění 2. veze (2020)
Podobně nezdařilá je úprava prekluzivních lhůt, procesního nástupnictví při singulární
sukcesi atd. Některé klasické instituty civilního procesu se do sporného řízení vůbec
nevrátily; příkladmo lze poukázat na mezitímní návrh určovací a mezitímní rozsudek,
jejichž absence se prakticky promítá v hrubě nesprávném názoru, podle nějž rozsudek
o žalobě na plnění s účinky právní moci řeší existenci právního vztahu, z nějž bylo na
plnění žalováno.
Jednotné pojetí civilního procesu, jež bylo socialistickým vynálezem, bylo postupně
opuštěno. Vedle OSŘ byly přijaty zákony upravující další druhy civilního procesu, a to
řízení insolvenční (zákon č. 182/2006 Sb. a před ním zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu
a vyrovnání) a řízení rozhodčí (zákon č. 216/1994 Sb.). Právní úprava postupně
směřovala ke stále větší diferenciaci sporného a nesporného procesu. Tento vývoj
nakonec vyvrcholil přijetím samostatné úpravy nalézacího řízení nesporného (zákon č.
292/2013 Sb.).
OSŘ se tak stal předpisem upravujícím pouze sporné řízení a soudní výkon rozhodnutí,
ačkoliv to bylo zcela v rozporu s jeho strukturou a původní koncepcí. K nim byla ještě
během doby přidána řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem, a
řízení o držebních žalobách.
Exekuce je upravena nejen v části šesté občanského soudního řádu, ale souběžně
také v exekučním řádu (zákon č. 120/2001 Sb.). Takové řešení nemůže být v žádném
případě pokládáno za trvalé.
Vývoj ukázal, že novelizační metoda úprav civilního práva procesního se nesoustředila
pouze na odstraňování mezer v právní úpravě a na nápravu jejích nejzávažnějších
deformací, nýbrž pojala procesní předpisy jako normy v podstatě technické, které lze
dalšími a dalšími zásahy doplňovat a „vylepšovat“. Uvedený přístup, jehož hlavní obětí
se stal OSŘ, není v posledních minimálně 20 letech veden žádnou základní jednotící
ideou. Šlo a jde o veskrze „inženýrský“ přístup k právu, jenž je nejčastěji motivován
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[17]
Konečné znění 2. veze (2020)
konkrétní praktickou potřebou či pragmatickou úvahou. Zcela absentuje nějaká
základní hodnotová koncepce úpravy nalézacího řízení sporného, a ve výsledku se
zdá, že potlačována je jak role stran (srov. fikce uznání nároku, či nový § 96 odst. 6
OSŘ, který nevídaně omezuje dispoziční zásadu tím, že žalobci prostě zakáže vzít
žalobu zpět, i kdyby s tím souhlasil žalovaný), tak řízení sporu soudem (srov. stávající
pojetí koncentrace řízení). Ukazuje se, že častými dílčími novelizacemi lze koncepci
zákona – pokud ještě nějakou vůbec má – s úspěchem narušit, nikoliv ale vytvořit
koncepci novou.
Nelze říci, že by civilní soudnictví požívalo ve společnosti zvláštní důvěry. O tom
jednoznačně vypovídá průzkum STEM z 3.-10. 1. 2011 (STEM: Lidé přestávají věřit tomu,
že soudu rozhodují nezaujatě. Dostupné z https://www.stem.cz/nazory-obcanu-na-
cinnost-soudu/). Na otázku, zda u nás soudy pracují dobře, odpovědělo „určitě ano“
pouze 2% z 1245 respondentů, „spíše ano“ 22%, „spíše ne“ 52% a „určitě ne“ 24%. Na
otázku, zda mají respondenti důvěru v nezaujatost soudů, odpovědělo „určitě ano“
2% dotázaných, „spíše ano“ 24%, „spíše ne“ 50% a „určitě ne“ 24%. Záporné
hodnocení, jak pokud jde o kvalitu rozhodování, tak o důvěru v nezaujaté
rozhodování, tedy jednoznačně převládá. Podobně vyznívá výzkum z roku 2017 (STEM,
Trendy 6/2017. Dostupné z https://www.stem.cz/duvera-verejnosti-v-ceskou-policii-
trvale-roste/). Podle něj důvěřuje v nezaujatost soudů „určitě ano“ 4% dotázaných,
„spíše ano“ 33%, „spíše ne“ 42% a „určitě ne“ 21%. Na otázku, zda si tázaní myslí, že
soudy v naší republice odvádějí dobrou práci, odpověděli respondenti takto: „určitě
ano“ 4% dotázaných, „spíše ano“ 37%, „spíše ne“ 41% a „určitě ne“ 18%. Byť došlo
k mírnému zvýšení pozitivního hodnocení, stále převládá nedůvěra v nezaujatost a
kvalitu rozhodovací činnosti soudů.
Za této situace je nová kodifikace, jež se musí týkat v první řadě řízení sporného jako
základního druhu civilního procesu, na nějž navazují předpisy upravující ostatní druhy
civilního soudnictví (k tomu viz dále), naprostou nutností. Spíše je otázkou, proč k ní –
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[18]
Konečné znění 2. veze (2020)
přes mnohaleté volání zástupců teorie a praxe [vedle již citovaných prací Zoulíka a
Rubeše srov. též Eliáš, K. Sto let civilního řádu soudního. Právník, 1995, s. 814; Winterová,
A. K rekodifikaci občanského soudního řádu v České republice. AUC Iuridica, 2004, č.
4, s. 73 až 80; Winterová, A. Nad osmnáctou novelou (a devatenácti novelizacemi)
občanského soudního řádu. Právní praxe 1996, s. 197 a násl.] – dosud nedošlo.
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[19]
Konečné znění 2. veze (2020)
2. Základní východiska civilního řádu soudního
2.1. Předmět právní úpravy
Civilní právo procesní má být povoláno k tomu, aby poskytovalo ochranu
soukromému právu. V souladu s tím se do pravomoci civilních soudů svěřuje
projednávání a rozhodování soukromoprávních záležitostí, popř. někdy i dalších věcí,
u nichž je to z nějakého důvodu vhodné.
Soukromoprávní záležitosti, o nichž má soud v civilním řízení soudním rozhodovat, jsou
značně různorodé. Mohou v něm být projednávány spory o právo mezi stranami, které
sledují ve věci protichůdný zájem; úkolem soudu je deklaratorně rozhodnout, který ze
vzájemných odpůrců je v právu (např. spor o náhradu škody, o existenci vlastnického
právo, o pohledávku ze smlouvy atd.). Stejně tak se ale v civilním řízení soudním
projednávají věci, jejichž účastníci nemají postavení vzájemných odpůrců, a chybí
tedy zpravidla jejich protichůdný zájem na výsledku řízení; mnohdy v takových
případech soud do budoucna upravuje svým konstitutivním rozhodnutím poměry
těchto účastníků řízení, jako je tomu např. v řízení o omezení svéprávnosti, nebo v řízení
ve věcech péče soudu o nezletilé. Civilní řízení soudní však zajišťuje také faktickou
nucenou realizaci práva na plnění, které nebylo poskytnuto dobrovolně, přestože to
ukládá exekuční titul, a konečně též obstarává uplatňování a uspokojování
pohledávek v případě dlužníkova úpadku.
Této různorodosti věcí projednávaných v civilním soudním řízení odpovídá jeho
diferenciace na jednotlivé procesní druhy, na nalézací řízení sporné a nesporné, řízení
exekuční a řízení insolvenční. Tato diferenciace není vytvořena uměle, ale odpovídá
podstatným a objektivně existujícím odlišnostem. Důsledkem je obecně přijímaný
závěr, že není možné přijmout jednotná pravidla pro tyto různé druhy civilního procesu.
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[20]
Konečné znění 2. veze (2020)
Navzdory tomu, že rozlišování nalézacího řízení sporného a nesporného, exekučního
řízení a insolvenčního řízení, je obecně uznáváno nejen v české, ale také v zahraniční
procesualistice (k tomu z české literatury viz např. Hora, V. Soudní řízení nesporné.
Praha, 1931; Stavinohová, J. Diferenciace sporného a nesporného řízení v
socialistickém civilním procesu. Brno: UJEP, 1984; Štajgr, F. Některé teoretické otázky
civilního práva procesního. Praha: AUC - Iuridica, 1969; Zoulík, F. Soudy a soudnictví.
Praha: C. H. Beck, 1995, s. 152 a násl.; Zoulík, F. Řízení sporné a nesporné jako druhy
civilního procesu. Praha: Academia, 1969; ze zahraniční viz např. Fasching, H. W.
Lehrbuch des österreichischen Zivilprozeβrechts. 2. vydání. Wien : MANZ, 1990, s. 66.
Mayr, P. G. – Fucik, R. Verfahren auβer Streitsachen. Wien : Facultas, 2013, s. 25), a
dosud nebylo žádnými věcnými argumenty vyvráceno, objevily se při projednávání
první verze návrhu věcného záměru civilního řádu soudního hlasy volající po
„komplexní úpravě“ civilního procesu od žaloby až po oficiózní nucené vymožení
plnění (popř. vyřešení úpadku dlužníka), nadto bez rozlišování sporného a nesporného
procesu.
Automatická exekuce by měla vypadat takto: „Zcela bude zrušeno zbytečné
rozdělení řízení před vydáním rozsudku a po něm. V praxi to znamená, že soudce
například vydá rozsudek, kterým uloží žalovanému zaplatit žalobci dlužnou částku.
Současně bude rozsudkem stanoveno, že žalovaný musí soudci v určené lhůtě oznámit
a doložit, že peníze zaplatil. Nesplní-li žalovaný tuto povinnost, tentýž soudce, který
rozsudek vydal, obratem předá věc exekutorovi k provedení exekuce“ (Fiala, R. Na
cestě k novému civilnímu procesnímu právu. Dostupné z
https://www.epravo.cz/top/efocus/na-ceste-k-novem-civilnimu-procesnimu-pravu-
97264.html).
Představa, podle níž by měl soud z úřední povinnosti nařídit exekuci (výkon
rozhodnutí), pokud by povinný nesplnil dobrovolně, co mu ukládá rozhodnutí soudu,
je neudržitelná jak z teoretického, tak i praktického hlediska. Poskytování ochrany
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[21]
Konečné znění 2. veze (2020)
soukromoprávním nárokům musí respektovat, že soukromé právo je postaveno na
myšlence lidské svobody. Důsledkem toho je, že ochrana se stranám nevnucuje, ale
nabízí. Soud bude spor o právo mezi stranami projednávat jenom tehdy, pokud
některá ze stran zahájí řízení žalobou, a to ohledně předmětu, který byl v této žalobě
vymezen. Jiný přístup není odůvodněn ani v případě, kdy soud rozsudkem žalobě
vyhoví, tj. kdy již bude mít právo žalobce judikátní povahu. I zde je nutno ponechat
prostor pro to, aby žalovaný plnil dobrovolně, nebo aby se strany dohodly jinak, popř.
aby žalobce zvážil, zda přistoupí k nucenému vymáhání plnění, pokud mu žalovaný
neplnil dobrovolně. Oprávněný může mít dobré důvody pro to, proč exekuci proti
povinnému nebude chtít vést. Ve vymáhání subjektivních práv se nelze inspirovat
trestním procesem: stačí si uvědomit podstatný rozdíl mezi nimi, spočívající v tom, že
výkon trestu není možný jinak než soudním výkonem, zatímco u splnění
soukromoprávní povinnosti je třeba v civilizované společnosti a v právním státu
předpokládat dobrovolné podrobení se výroku soudní moci. Praktické důsledky
automatické exekuce by byly velmi negativní: znamenaly by další podstatný nárůst
exekucí, jejichž enormní počet je již dnes pociťován jako obrovský společenský
problém, a navíc by nemohly přinést ani vyšší efektivitu: nemá-li povinný
exekvovatelný majetek, nelze pohledávku oprávněného uspokojit. V takto
bezúspěšné a z úřední povinnosti nařízené exekuci by akorát vznikaly otázky, kdo má
nést náklady s ní spjaté. Bude je hradit povinný, který nic nemá, nebo snad věřitel,
který ani exekuci nařídit nechtěl, popř. je ponese stát? Automatická exekuce,
vnucená věřiteli, je z tohoto hlediska nedůvodným omezením lidské svobody,
neslučitelným s principy soudní ochrany v demokratickém právním státu, nadto
doprovázeným četnými praktickými problémy.
Jedním z vážných problémů, které by zrušení „zbytečného rozdělení řízení před
vydáním rozsudku a po něm“ přineslo, je naprosté rozostření rolí, které by měly plnit
soudy v nalézacím a exekučním řízení. V nalézacím řízení jde v souladu s jeho
pojmenováním o nalézání práva, tedy buď o řešení sporu o právo v řízení sporném,
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[22]
Konečné znění 2. veze (2020)
nebo o úpravu poměrů do budoucna v řízení nesporném. Pouze v tomto řízení může
být stanoveno, co má mezi stranami jako právo platit, tj. jde-li o spor o plnění, zda má
žalovaný něco plnit žalobci. Exekuční řízení již nesmí sloužit k tomu, aby se soud
k otázce, která ze stran je v právu, vracel. Jeho úkolem má být faktická nucená
realizace práva na plnění, které bylo stanoveno v exekučním titulu. Pokud by bylo
rozdělení řízení „před vydáním rozsudku a po něm“ odstraněno, otevřela by se tím
příležitost pro zkoumání věcné správnosti rozsudku, a z toho, co nyní známe jako
exekuční řízení, by se v podstatě stalo kvaziopravné řízení. Z tohoto hlediska není
uvedené rozdělení „zbytečné“, ale naopak velmi důležité a moderní civilní proces se
bez něj neobejde.
Stejně tak nelze přijmout snahy o opustit rozlišování sporného a nesporného řízení.
Rozdíly mezi oběma druhy jsou dány objektivně, zcela rozdílnou povahou toho, co je
předmětem řízení. Tyto rozdíly se nepodařilo dokonce zcela popřít ani socialistickému
zákonodárci, byť o to velmi usiloval. V obou druzích řízení platí protichůdné principy
(dispoziční a projednací princip ve sporném řízení, oficialita a vyšetřovací princip v
nesporném řízení); to se nutně projevuje v četných dílčích aspektech každého toho
procesu. Opuštění diferenciace sporného a nesporného procesu a zavedení
jednotných pravidel pro oba dva uvedené druhy nalézacího řízení by s sebou nutně
přinášelo různá kompromisní řešení, jejichž jediným výsledkem by bylo omezení
dispozičního a projednacího charakteru civilního (sporného) procesu. Tím by opět
došlo k nedůvodnému omezení lidské svobody v řízeních o soukromoprávních sporech
a k popření funkčních vazeb hmotného a procesního práva.
K těmto otázkám v podrobnostech viz Lavický, P. – Winterová, A. – Dobrovolná, E. –
Dvořák, B. – Pulkrábek, Z. Obrana věcného záměru civilního řádu soudního. Právní
rozhledy, 2019, č. 5, s. 153 a násl.
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[23]
Konečné znění 2. veze (2020)
Návrh věcného záměru proto i nadále – v souladu s jednoznačným odmítnutím
nesprávné snahy o vytvoření jednotného civilního procesu v usnesení č. 2 Odborného
kolegia pro občanské právo (při Ústavu státu a práva) ze dne 18. listopadu 2014 (viz
http://www.ilaw.cas.cz/index.php?page=459) – setrvává na rozlišování řízení
nalézacího a exekučního, sporného a nesporného.
Pro budoucí úpravu civilního řízení soudního je však nezbytné vyřešit otázku, zda mají
být tyto druhy řízení upraveny samostatně nebo v jednom předpisu, a jaký má být
vztah mezi ustanoveními upravujícími tyto druhy řízení.
Legislativní přístup ke strukturování právní úpravy civilního procesu se v různých
právních řádech liší. Vyskytují se země, v nichž civilní řád soudní upravuje pouze
nalézací sporné řízení; např. Rakousko, Lichtenštejnsko nebo Slovensko. Existují však
rovněž civilní řády soudní, které upravují nejen nalézací sporné řízení, ale také řízení
exekuční (Německo, či zčásti současný OSŘ). Jak sporné, tak i nesporné řízení
společně upravují civilní řády soudní ve Švýcarsku, Francii či Belgii. Není naopak
obvyklé spojení všech nastíněných druhů civilního procesu do jednoho předpisu, a už
vůbec ne společná úprava některého z nich s insolvenčním řízením.
Jádrem civilních řádů soudních, jak vyplývá z právě uvedeného stručného přehledu,
je vždy úprava nalézacího sporného řízení. To je pochopitelné, neboť jde o základní
procesní druh, na nějž ostatní druhy civilního procesu navazují.
Úprava nalézacího sporného řízení nebývá spojována s insolvenčním řízením. Tohoto
přístupu se drží i věcný záměr. Insolvenční řízení je v řadě aspektů natolik odlišné od
sporného řízení, že jejich společná úprava by postrádala jakýkoliv rozumný smysl.
Krom nezdařilých socialistických pokusů o zavedení jednotného civilního řízení
odpovídá domácí legislativní tradici rovněž separátní úprava nesporného řízení. Ta má
kořeny již v císařském patentu č. 208/1854 ř. z., kterým se zavádí nový zákon o soudním
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[24]
Konečné znění 2. veze (2020)
řízení v nesporných právních věcech, později doplněný zákonem č. 100/1931 Sb. z. a
n., o základních ustanoveních soudního řízení nesporného. K této tradici se ostatně
český zákonodárce nedávno vrátil a nesporná řízení upravil v zákoně č. 292/2013 Sb.,
o zvláštních řízeních soudních. Tento přístup zachovává i věcný záměr. Krom zmíněné
tradice pro něj mluví také rozdíly ve způsobu zahajování řízení, ve vymezení okruhu
účastníků, v jejich omezené možnosti dispozic řízením a jeho předmětem, v odlišně
pojaté roli soudu a účastníků při objasňování skutkového stavu atd.
Rovněž není nutné ani vhodné upravovat v jednom předpisu nalézací sporné řízení
spolu s exekučním řízením. Exekuční řízení není druhou nezbytně následující fází
civilního řízení. V souladu s dispoziční zásadou je výlučně věcí oprávněného, zda svým
návrhem exekuční řízení vyvolá. Krom toho nelze přehlížet ani okolnost, že výčet
exekučních titulů, které lze v civilní exekuci realizovat, se zcela nekryje s rozhodnutími
soudu v civilním řízení. Exekučním titulem může být na straně jedné jenom rozhodnutí
ukládající povinnost k plnění, na straně druhé lze v civilní exekuci realizovat také
exekuční tituly, které vůbec původ v civilním řízení nemají. Pravomoc soudu
v exekučním řízení je tedy z tohoto hlediska podstatně širší než pravomoc soudu
v nalézacím řízení. Dále je možno poukázat na to, že úprava exekučního řízení sice
vychází z odvětvových principů, ale promítá se do ní řada specifických zásad
vlastních jenom exekučnímu právu, které nemají v nalézacím sporném řízení obdoby
(např. principy formalizace předpokladů nařízení exekuce, ochrany povinného,
ochrany třetích osob, přednosti, priority a proporcionality). A konečně v české úpravě
patří k exekučním orgánům soudní exekutor, což by společnou úpravu se sporným
řízením dále jenom komplikovalo. Z těchto důvodů se navrhuje ponechat úpravu
exekučního řízení samostatnému předpisu.
Stranou civilního řádu soudního zůstane úprava hromadných žalob. Jde o
samostatnou problematiku, která navíc podléhá dynamickému vývoji, a lze proto
očekávat, že v budoucnu do ní bude nutno opakovaně legislativně zasahovat.
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[25]
Konečné znění 2. veze (2020)
Povaha hromadného řízení, v němž se uplatňují kolektivní zájmy, je výrazně odlišná od
sporného řízení. To se promítá v nutnosti výslovné legislativní úpravy legitimace
k podání žaloby, vymezení členů skupiny, o jejímž kolektivním zájmu se bude jednat a
rozhodovat, role soudu při vedení řízení a kontrole dispozičních úkonů, závaznosti
rozsudku, nákladů řízení, vynucení plnění v exekuci atd. Tyto otázky nelze upravovat
jako výjimky z obecného pravidla, ale zaslouží si vlastní úpravu v samostatném
předpisu. Ostatně sám návrh zákona o hromadných žalobách zmíněné zásadní
odlišnosti jednoznačně dokládá.
Měla by rovněž zůstat zachována dosavadní samostatná úprava rozhodčího řízení (a
podobně i mediace). Zahraniční civilní řády soudní sice zpravidla rozhodčí řízení
upravují, ale to samo o sobě není důvodem, proč rušit již existující samostatnou úpravu.
Civilní řád soudní (k názvu zákona viz dále kapitola 2.2.) by skutečně měl upravovat
řízení před soudy, jak to plyne již z jeho názvu; rozhodčí řízení proto striktně vzato ani
k předmětu jeho úpravy nepatří.
Právní úprava doručování bude obsažena v samostatném předpisu, nikoliv v civilním
řádu soudním. Důvodem je to, že na vlastním postupu při doručování se nic neliší,
doručuje-li soud v civilním nebo v trestním řízení, ve správním soudnictví, nebo
doručuje-li písemnost správní orgán. To pochopitelně nevylučuje dílčí odchylky, které
mohou být v odůvodněných případech upraveny zvlášť. Nová úprava proto může
postup při doručování všemi těmito orgány sjednotit; to se pochopitelně nemůže stát
v civilním řádu soudním, ale jedině ve zvláštním zákonu, který bude svým rozsahem
dopadat na doručování všemi zmíněnými orgány, podobně jako např. zákon č.
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, pokud
jde o doručování do datových schránek. Krom toho je zřejmé, že lze očekávat další
dynamický rozvoj elektronických prostředků komunikace včetně zavedení eSpisu, se
kterým může být spojena potřeba nové formy doručování, což se může promítnout
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[26]
Konečné znění 2. veze (2020)
v potřebě častější novelizace právní úpravy; to by bylo v rozporu s požadavkem
stability civilního řádu soudního.
Podle původního záměru měla být stranou civilního řádu soudního upravena civilní
soudní pravomoc, příslušnost, hodnota předmětu sporu, dožádání, obsazení soudu a
vyloučení soudce. Důvodem samostatné úpravy mělo být to, že tyto otázky budou
upraveny pro všechny druhy soudnictví v civilních věcech, nikoliv jenom pro civilní
sporný proces. Druhá verze návrhu věcného záměru civilního řádu soudního však
vychází vstříc připomínkám dožadujících se toho, aby tato pravidla byla obsažena
v civilním řádu soudním. V něm pochopitelně mohou být obsažena jenom ta pravidla,
která přímo dopadají na civilní sporný proces. Např. bude upravena věcná příslušnost
pro řízení sporné; pro ostatní druhy řízení bude příslušnost upravena v předpisech je
regulujících (což se již dnes děje; viz např. § 3 až 5 ZŘS). Neznamená to však, že by
všechny instituty bylo nutno upravovat opakovaně (kupř. vyloučení soudce); nutnost
takového postupu je vyloučena tím, že ostatní předpisy počítají se subsidiární
použitelností civilního řádu soudního.
Lze tedy shrnout, že předmětem právní úpravy nového civilního řádu soudního bude
pouze civilní sporné řízení. V samostatných zákonech bude upraveno doručování
soudních písemností a řízení o hromadných žalobách.
2.2. Název zákona
Procesní předpisy upravující soudní řízení se u nás tradičně označují jako soudní řády,
a není věcného důvodu, proč od takového pojmenování ustupovat. Název zákona
by však měl konkrétně vystihovat předmět jeho právní úpravy, jímž je civilní soudní
řízení ve sporných záležitostech. K vystižení tohoto předmětu se používá přídavných
jmen „občanský“ nebo „civilní“. To lze demonstrovat na různých tuzemských i
zahraničních zákonech. Název „o soudním řízení v občanských rozepřích právních
(civilní řád soudní)“ nesl zákon č. 113/1895 ř. z. Zákon č. 142/1950 Sb. byl pojmenován
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[27]
Konečné znění 2. veze (2020)
jako zákon „o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád)“, a dosud
platný zákon č. 99/1963 Sb. nese stručný název „občanský soudní řád“. V německy
mluvících oblastech se používá název „Zivilprozessordnung“, a to buď jako plný název
(Německo, Švýcarsko), nebo jako oficiální legislativní zkratka (Rakousko,
Lichtenštejnsko). Italská úprava z roku 1940 nese název „Codice di procedura civile“,
francouzská z roku 1975 „Code de procédure civile“, španělská z roku 2000 se jmenuje
„Ley de Enjuiciamiento Civil“ atp. Nedávno přijatá slovenská úprava z roku 2015 nese
název „Civilný sporový poriadok“.
Název dosud platného předpisu nelze považovat za vhodný. Slovní spojení „občanský
soudní řád“ vyvolává dojem existence jakéhosi jednotného občanského práva, které
má svou část hmotněprávní a část procesní, z nichž ta první je upravena v občanském
zákoníku a druhá v občanském soudním řádu, přičemž v občanském soudním řízení se
mají projednávat a rozhodovat jenom „občanskoprávní“ spory. Takový pohled však
evidentně neobstojí. Civilní právo procesní má veřejnoprávní povahu a slouží
k poskytování ochrany nejen „občanskoprávním“, ale také dalším soukromoprávním
záležitostem, popř. i záležitostem veřejnoprávní povahy, stanoví-li tak zákon. Řízení,
která podle něj probíhají, tak zdaleka nejsou jenom řízeními v „občanskoprávních
věcech“, jak je nesprávně pojmenovával občanský soudní řád z roku 1950 (z tohoto
pojetí pak byla vytvořena nejprve zákonná zkratka a posléze v roce 1963 už jenom
samostatný název „občanský“ soudní řád).
Z těchto důvodů je správnější soudní řád označovat jako „civilní“, a nikoliv jako
„občanský“. Výraz civilní navíc odpovídá i evropským zvyklostem, jak plyne ze shora
podaného přehledu názvů předpisů upravujících civilní sporné řízení v Rakousku,
Německu, Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Francii, Itálii, Španělsku nebo Slovensku.
Nová úprava by proto měla nést tradiční název „civilní řád soudní“.
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[28]
Konečné znění 2. veze (2020)
2.3. Vztah ostatních úprav k civilnímu řádu
soudnímu
Civilní sporné řízení je základním druhem civilního procesu. Tento nezpochybnitelný
poznatek se nutně promítá také do vztahu předpisů regulujících ostatní druhy civilního
procesu k úpravě civilního sporného řízení. Civilní řád soudní má vždy postavení
základního, obecného předpisu, vůči němuž mají ostatní předpisy, upravující další
druhy civilního řízení, speciální povahu. Pravidla, která budou obsažena v civilním řádu
soudním, se tak použijí nejen pro samotné civilní sporné řízení, ale subsidiárně též pro
další druhy civilního procesu; to samozřejmě platí, pokud jejich použití není vyloučeno
odlišnou povahou takového řízení nebo pokud jejich aplikovatelnost nevylučuje
odchylná úprava obsažená ve zvláštním předpisu.
Vztah civilního řádu soudního ke zvláštním úpravám je samozřejmě nutno řešit
nejenom z teoretického hlediska, ale také z toho pohledu, jaké legislativní kroky vůči
dalším druhům civilního procesu bude nutno učinit v souvislosti s přijetím civilního řádu
soudního. Jinak řečeno, jde o to, jak se přijetí civilního řádu soudního promítne
především do insolvenčního zákona, zákona o zvláštních řízeních soudních,
exekučního řádu či do úpravy tzv. soudního výkonu rozhodnutí, popř. do zákona o
hromadných žalobách (hromadných řízeních).
Ohledně insolvenčního zákona a zákona o zvláštních řízeních soudních se počítá
pouze s takovými legislativními zásahy, které budou nezbytně nutné kvůli návaznosti
těchto speciálních předpisů na úpravu obecnou. Např. ukazuje se, že dosud jsou
v režimu sporného procesu projednávány některé záležitosti, které by měly patřit do
řízení nesporného (viz stanovení hranice podle § 1028 OZ nebo povolení nezbytné
cesty podle § 1029 a násl. OZ). Naopak je otázkou, zda některá řízení, zařazená dnes
do ZŘS, tam skutečně svou povahou patří (např. sporný rozvod manželství). Bude proto
nezbytné zvážit legislativní zásah do zákona o zvláštních řízeních soudních, který lépe
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[29]
Konečné znění 2. veze (2020)
vytyčí hranice sporného a nesporného řízení. Jinou věcí je, že zákon o zvláštních
řízeních soudních není zcela zdařilým legislativním dílem a lze se s ním spokojit pouze
jako s provizoriem.
Vzhledem k tomu, že předmětem úpravy nového civilního řádu soudního bude pouze
civilní sporné řízení, a nikoliv též řízení exekuční, nabízí se pochopitelně otázka, jak
naložit s dosavadními ustanoveními části šesté občanského soudního řádu, popř. též
s exekučním řádem. Nelze pochybovat o tom, že do budoucna je neudržitelná
souběžná úprava civilního exekučního řízení (řízení o výkon rozhodnutí) ve dvou
předpisech. V souvislosti s přijetím civilního řádu soudního by proto měly neprodleně
začít práce na novém exekučním řádu, který by tuto dualitu odstranil a zavedl
jednotný režim. Počítá se s tím, že legisvakanční lhůta bude u civilního řádu soudního
natolik dlouhá (cca čtyři roky), aby se během ní mohl nový exekuční řád stát součástí
našeho právního řádu.
2.4. Vztah soudního řádu správního k civilnímu
řádu soudnímu
Soudní řád správní v § 64 předpokládá, že pro otázky v něm neupravené se má použít
přiměřeně ustanovení prvé a třetí části občanského soudního řádu. Na podpůrné
použitelnosti civilního řádu soudního by se nemělo ani do budoucna nic měnit. Přesto
bude nutno zasáhnout do formulace § 64 SŘS, neboť systematika nového civilního
řádu soudního bude jiná, a proto odkaz na část první a třetí nebude přiléhavý
(nemluvě o názvu předpisu).
Druhým výrazným styčným bodem civilního řízení soudního a správního soudnictví je
přezkum rozhodnutí správních orgánů. Reforma správního soudnictví, provedená
zákony č. 150/2002 Sb., 151/2002 Sb. a 131/2002 Sb., s účinností od 1. 1. 2003 zavedla
jako obecný princip dualitu přezkumu rozhodnutí správních orgánů. Tato rozhodnutí
se přezkoumávají nejenom ve správním soudnictví podle soudního řádu správního, ale
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[30]
Konečné znění 2. veze (2020)
také v civilním řízení soudním podle pravidel obsažených v páté části OSŘ, jež je
označena jako „Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem“. Krom
případů, které výslovně přiřazuje do jednoho nebo druhého druhu soudnictví zákon,
spočívá třídicí kritérium na soukromoprávní nebo veřejnoprávní povaze věci. V civilním
řízení soudním se přezkoumávají ty správní akty, v nichž správní orgán rozhodoval
v soukromoprávní věci, ovšem za předpokladu, že předmětem přezkumu je meritorní
rozhodnutí a dále, že se žalobce nedomáhá vyslovení nicotnosti správního aktu. Do
správního soudnictví patří přezkum rozhodnutí správních orgánů ve veřejnoprávních
záležitostech, popř. v těch soukromoprávních věcech, v nichž není předmětem
přezkumu meritorní rozhodnutí, nebo v nichž jde žalobci o vyslovení nicotnosti. Do
správního soudnictví patří také ochrana proti nečinnosti správního orgánu i v těch
případech, kdy je správní orgán nečinný při vydání meritorního rozhodnutí
v soukromoprávní věci.
Rozdělení pravomoci (OSŘ někdy mluví správně o pravomoci, např. v § 7 odst. 4, jinde
zase nesprávně o věcné příslušnosti, viz § 104b a § 104c) mezi civilní a správní soudy
spočívá na kritériu soukromoprávní nebo veřejnoprávní povahy věci. Vzhledem
k tomu, že existují různé teoretické přístupy k rozlišování obou oblastí, nelze říci, že by
vymezení pravomoci spočívalo na jednoznačném kritériu. To je základní systémová
chyba, hrubě ohrožující právní jistotu. Vyřešení otázky, který soud má věc projednat a
rozhodnout, by nemělo být složité a nejasné, ale naopak by mělo být vždy zřejmé a
jednoznačné, který soud má věc projednat a rozhodnout. Proti tomu se právní úprava
prohřešuje, a její doplnění o další kritéria vytvořená judikaturou věc spíše komplikuje.
Dokladem toho, že ze soukromoprávní nebo veřejnoprávní povahy věci, coby kritéria
vymezujícího soudní pravomoc, nelze vycházet, jsou judikatorní závěry, které do
správního soudnictví svěřují přezkum rozhodnutí správních orgánů v soukromoprávních
věcech tam, kde má být vyslovena jejich nicotnost (tj. z výsledku řízení usuzují na
pravomoc), nebo podle nichž se poskytuje ve správním soudnictví ochrana proti
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[31]
Konečné znění 2. veze (2020)
nečinnosti i v těch případech, kdy správní orgán otálí s vydáním meritorního rozhodnutí
v soukromoprávní záležitosti.
Postup v případě, že je podána žaloba u soudu ve správním soudnictví, ačkoliv by měl
rozhodnutí přezkoumávat civilní soud v řízení podle části páté, nebo naopak, je
formalistický a vede ke značným průtahům v řízení, v průměru dosahujících téměř tři
léta. To lze považovat za zcela zbytečné oddálení soudní ochrany, které je nežádoucí
nejen pro účastníky řízení, ale také pro stát, jenž za takový nesprávný úřední postup
případně ponese odpovědnost. Ke ztížení přístupu ke spravedlnosti však dojde nejen
tam, kde mezi soudy v civilním a správním soudnictví vznikne spor o pravomoc, ale
také v případě, že se žalobce mýlí v tom, u kterého z nich má žalobu podat. K jeho
právnímu omylu může dojít poměrně snadno, neboť řešení mnoha případů nelze ze
zákona samého dovodit (např. proč by mělo být nicotné rozhodnutí správního orgánu
v soukromoprávní věci napadáno ve správním soudnictví).
Nová právní úprava se proto musí snažit tato negativa eliminovat. K tomu se navrhují
alternativně tři varianty:
První, preferovaná varianta, spočívá v tom, že nový civilní řád soudní nepřevezme
v žádné podobě právní úpravu přezkumu rozhodnutí správních orgánů
v soukromoprávních věcech. Dojde tedy k odstranění zbytečného dualismu přezkumu
rozhodnutí správních orgánů. Pozitivním důsledkem tohoto kroku bude jednoznačné
vymezení pravomoci (veškerá rozhodnutí správních orgánů, bez ohledu na jejich
hmotněprávní povahu, se přezkoumávají ve správním soudnictví), odpadnutí
zbytečných kompetenčních sporů, a tím i ušetření zbytečných průtahů, které
v souvislosti s kompetenčními spory vznikaly. Provedení této změny si vyžádá legislativní
zásah do těch ustanovení soudního řádu správního, které s dualismem přezkumu
rozhodnutí správních orgánů počítaly.
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[32]
Konečné znění 2. veze (2020)
Druhá varianta spočívá v zachování úpravy opětovného projednání
soukromoprávních věcí v civilním sporném procesu, ovšem se zcela jinak vymezenou
pravomocí. Podle této alternativy by do tohoto řízení spadaly jenom věci, o nichž to
výslovně stanoví zákon. Ostatní záležitosti by se projednávaly ve správním soudnictví.
Třetí varianta se od druhé liší legislativním způsobem vymezení pravomoci. Zatímco
druhá alternativa počítá s výslovným vyjmenováním věcí, které by pod ni měly
spadat, třetí alternativa volí obecnější vymezení.
K tomu viz ustanovení o pravomoci (Část 1, Hlava II, Díl 1) a o zvláštních způsobech
řízení (Část V, Hlava I, Díl 3).
2.5. Koncepce civilního řádu soudního
2.5.1. Nezbytnost koncepčního přístupu
Pro současný stav občanského soudního řádu je příznačné, že postrádá jakoukoliv
koncepci (viz shora pasáž pod bodem 1.3.), v důsledku čehož jsou jeho ustanovení
obtížně interpretovatelná a aplikovatelná. Tomu je nutno se do budoucna vyvarovat.
Nový civilní řád soudní musí být postaven na jednoznačné koncepci, důsledně
promítnuté do veškerých jeho institutů a ustanovení. Pokud by taková koncepce
chyběla, vznikl by procesní předpis, který by pouze obsahoval mnoho institutů a
ustanovení nahromaděných vedle sebe, bez společné jednotící ideje, v horším
případě předpis vnitřně rozporný a obtížně vyložitelný a použitelný. Důsledkem by pak
byla neustávající snaha o legislativní nápravu základních nedostatků, tedy místo
žádoucí stability právní úpravy naopak další rozkolísávání právní jistoty. Jednoznačná
a důsledně provedená koncepce naopak tomuto stavu předchází, a krom toho také
dává jednoznačné vodítko, jak přistupovat k interpretaci jednotlivých ustanovení
zákona.
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[33]
Konečné znění 2. veze (2020)
2.5.2. Vývoj moderních koncepcí civilního
procesu
Civilní proces v moderním pojetí, překonávající písemnost, neveřejnost a vázané
hodnocení důkazů, založený na zásadách dispoziční, projednací, ústnosti, přímosti,
veřejnosti a volného hodnocení důkazů, se začíná objevovat ve středoevropských
právních řádech v devatenáctém století. Od jeho nástupu až do současnosti se
v podstatě vyskytly dvě legislativní koncepce, v nichž se promítá především rozdílný
přístup k účelu civilního řízení soudního.
Jako první se uplatnila tzv. liberální koncepce, jež je založena na přesvědčení, že civilní
sporné řízení je soukromou záležitostí stran, a slouží proto jenom k prosazování jejich
individuálních zájmů. Je věcí svobodného rozhodnutí strany, zda své právo bude
vůbec uplatňovat, či nikoliv. Rozhodne-li se žalobu podat, je na ní, aby vymezila
předmět řízení, jímž je soud vázán. Strany v tomto pojetí mají rozhodující slovo nejen
ohledně zahájení řízení a vymezení jeho předmětu, ale jsou také oprávněny
„nakládat“ skutkovým stavem. Skutkový stav je totiž „vlastnictvím“ stran; mohou-li
strany nakládat soukromými právy, smějí též „nakládat“ skutkovým stavem [Brehm, W.
Die Bindung des Richters an den Parteivortrag und Grenzen freier
Verhandlungswürdigung. Tübingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1982, s. 10 až 13].
Povinnost pravdivosti se stranám neukládá. Skutkový základ rozsudku je určen stranami
a jejich formální pravda má přednost před vnitřním přesvědčením soudce; v důsledku
toho může být v konkrétním případě soudce nucen založit své rozhodnutí na
skutkovém stavu, který neodpovídá skutečnosti a jeho vnitřnímu přesvědčení.
Postavení soudce v tomto pojetí civilního procesu je slabé a pasivní, a to jak v rámci
vedení řízení, tak i při objasňování skutkového stavu; soudce je odkázán jenom na
skutkové přednesy stran a na jejich důkazní návrhy, a sám nemůže do objasňování
skutkového stavu aktivně zasahovat. Na těchto ideách byl postaven německý civilní
řád soudní z roku 1877 ve svém původním znění.
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[34]
Konečné znění 2. veze (2020)
Tzv. sociální koncepce civilního procesu nijak nepopírá význam civilního procesu pro
ochranu soukromých práv, a nepopírá ani panství stran v oblasti ovládané dispoziční
zásadou; ostatně z historie známý pokus odstranit ze sporného řízení dispoziční princip,
uskutečněný v pruském obecném soudním řádu z roku 1793 a vedený „nesprávnou
představou osvícenské doby, že dobře školený soudní personál je s to ex officio vyřešit
všechny sporné věci“ (Fiala, J. Historický vývoj některých procesních principů, zásad a
institutů civilního procesu. Praha : UK, 1974, s. 30), skončil naprostým fiaskem.
Sociální koncepce však oproti liberální koncepci vyzdvihuje význam civilního řízení
soudního pro celou společnost. Na sklonku 19. století se s rozvojem průmyslu a
obchodu jevilo jako extrémně důležité pro udržení likvidity účastníků hospodářského
života, aby své pohledávky mohli uplatňovat v přiměřeném čase a s přiměřenými
náklady. Právní spor se v tomto světle začal čím dál více jevit jako nežádoucí konflikt,
který způsobuje narušení pravidelného koloběhu společenského organismu, včetně
hospodářství. Výraz „sociální“ tedy neznamená zaměření procesu na ochranu
slabších, ale vyjadřuje společenskou škodlivost právních sporů a význam civilního
procesu, který vylučuje svépomoc a umožňuje tyto konflikty odstranit, a tím přispět
k řádnému fungování hospodářství a vůbec celé společnosti. Na tom se ostatně
nezměnilo nic dodnes, ba spíše se akcent na rychlost řízení klade ještě důrazněji než
kdy dříve.
Tomuto hledisku sociální koncepce civilního procesu vyhovuje, neboť v prvé řadě
vyzdvihuje procesní ekonomii, na kterou se i dnes klade velký důraz: řízení musí být co
nejvíce rychlé, levné a jednoduché; zároveň by ovšem mělo poskytovat ochranu
tomu, kdo je skutečně v právu, neboť jedině tak může dojít ke skutečnému odklizení
konfliktu.
K dosažení těchto cílů slouží celý komplex opatření. Rychlosti řízení či procesní
ekonomii nenapomáhá jenom úprava koncentrace řízení, ale např. také zákaz novot
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[35]
Konečné znění 2. veze (2020)
v odvolacím řízení či povinnost soudu postupovat při projednávání věci z úřední
povinnosti. Věcné správnosti rozhodnutí přispívá přiměřené omezení panství stran
v oblasti zjišťování skutkového stavu a – rovněž přiměřené – posílení role soudu. Jak již
bylo shora řečeno, sociální koncepce zcela uznává, že je výlučnou záležitostí stran
rozhodnout se, zda zahájí řízení a jak vymezí jeho předmět (dispoziční zásada); to
ostatně odpovídá povaze soukromých práv, jimž má být v procesu poskytována
ochrana. Právo disponovat skutkovým stavem však je stranám upřeno tím, že se jim
ukládá povinnost pravdivosti. Jinak řečeno, projednací zásada se neuplatňuje
v původním vyhraněném pojetí, ale v modifikované podobě. Tento krok je nezbytný a
klíčový, neboť má-li rozsudek odpovídat skutečnému hmotněprávnímu stavu, potom
musí spočívat na spolehlivě a úplně objasněném skutkovém základu, čehož ale není
možno dosáhnout, pokud by strany mohly vědomě lhát. Skutečné prosazení této
povinnosti a spolehlivé objasnění skutkového stavu by nebylo možné, pokud by
soudce zůstal pouze pasivním činitelem, jenž by do objasňování skutkového stavu
nemohl nijak zasahovat. Soudci je proto svěřeno tzv. materiální vedení řízení, v rámci
nějž může k objasňování skutkového stavu přispívat nejen dotazy kladenými stranám,
ale též podpůrně dokazováním vykonaným z vlastní iniciativy.
Toto pojetí se poprvé legislativně prosadilo – zásluhou Franze Kleina – v rakouském
civilním řádu soudním z roku 1895 (v Rakousku platném dodnes a u nás až do roku
1950). Zdařilost této koncepce měla za následek, že se tento model posléze promítl
v civilních řádech soudních mnoha dalších zemí, včetně kupř. německého civilního
řádu soudního, jenž byl původně postaven na liberální koncepci, avšak postupně ji
opustil a přiklonil se ke kleinovskému pojetí sociálního civilního procesu.
2.5.3. Sociální koncepce civilního procesu
Sociální koncepce civilního procesu nebyla dodnes překonána, a i nadále se
ve středoevropském civilním procesu uplatňuje. Právní řády spočívající na této
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[36]
Konečné znění 2. veze (2020)
koncepci se vyznačují stabilní právní úpravou, naplňující svůj účel, její vysokou
akceptací veřejností, jakož i krátkou délkou soudního řízení.
Především je nutno zdůraznit, že povinnost pravdivosti stran, resp. pojetí řízení
směřujícího k pravdivému objasnění skutkového stavu, není jakýmsi reziduem
totalitního práva, které je pro moderní civilní proces demokratických zemí nepřijatelné.
Naopak, jde o přístup, který je v demokratických právních státech samozřejmý.
Například lze poukázat např. na § 178 odst. 1 rakouského ZPO nebo § 138 německého
ZPO. Pochopitelně objasňování skutkového stavu se v civilním soudním řízení neděje
cestou vyšetřování, ale za využití kontradiktorního postavení stran, které v řízení
uplatňují protichůdné zájmy. Jde tedy o „vyjevování pravdy cestou sporu“, která
nemá s někdejší socialistickou zásadou materiální pravdy mnoho společného.
Krom toho, že ze srovnávacího pohledu je dnes zcela nezpochybnitelná dominance
sociální koncepce civilního procesu (liberální koncepce představuje historickou etapu
civilního procesu, která byla dalším vývojem překonána), lze mít za to, že také
z českého vnitrostátního hlediska zjevně lépe odpovídá ústavně vymezené funkci
soudnictví, než předchozí (i v samotném Německu nakonec opuštěná) liberální
koncepce. Podle čl. 90 Ústavy ČR jsou soudy povolány především k tomu, aby
zákonem stanoveným postupem poskytovaly ochranu právům. To platí pro soudnictví
obecně, a tedy i pro soudnictví civilní. Ústavní soud k tomu v nálezech sp. zn. I. ÚS
329/08, Pl. ÚS 49/10, Pl. ÚS 39/13, I. ÚS 988/12 uvádí: „Účelem civilního řízení soudního je
poskytování ochrany porušeným nebo ohroženým subjektivním soukromým právům.
O ochraně lze v pravém slova smyslu hovořit pouze tehdy, pokud civilní proces
umožňuje prosadit skutečně existující, a nikoliv fiktivní subjektivní soukromá práva a
povinnosti. Jednotlivé instituty občanského soudního řádu a jiných procesních
předpisů je proto nutno upravit, a úpravu interpretovat a aplikovat tak, aby – při
zachování ostatních základních principů a východisek civilního procesu – odpovídaly
takto vymezené ochranné funkci civilního práva procesního. To platí i pro všechny
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[37]
Konečné znění 2. veze (2020)
instituty sloužící k urychlování civilního řízení soudního, včetně rozsudků, jež reagují na
zmeškání účastníka.“ Naplnění těchto cílů umožňuje lépe dosáhnout sociální
koncepce civilního procesu; lze tedy uzavřít, že více odpovídá ústavně vymezenému
účelu soudnictví.
Civilní řád soudní z právě vysvětlených důvodů vyjde z Kleinovy sociální koncepce
civilního procesu, postavené na dispoziční zásadě, modifikované zásadě projednací
a na principu procesní ekonomie. Tuto koncepci samozřejmě bude nutno promítnout
do jednotlivých konkrétních institutů. Nestačí koncepci jenom proklamovat
v důvodové zprávě nebo v úvodních ustanoveních, nýbrž je nutno ji důsledně provést
v celém předpisu.
K právě zmíněným pilířům sociální koncepce civilního procesu lze uvést následující:
Dispoziční zásada ponechává rozhodující slovo na stranách, především pokud jde o
zahájení řízení a vymezení jeho předmětu. To musí platit jak pro řízení prvostupňové,
tak i pro řízení opravná. Rubem oprávnění stran vymezit předmět řízení je vázanost
soudu tímto předmětem. Tyto teze, přestože by měly být samozřejmé, zdaleka nejsou
v současné úpravě ani praxi respektovány; viz např. § 153 odst. 2 OSŘ, flagrantní
porušování dispoziční zásady v odvolacím a zejména v dovolacím řízení, snaha o
rozšiřování účinků právní moci i na odůvodnění rozhodnutí a s tím související absence
mezitímního návrhu určovacího, fikce dispozičního procesního úkonu (uznání nároku),
úvahy o zavedení „automatické“ exekuce atp.
Ohledně objasňování skutkového stavu neznamená modifikace projednací zásady
popření určující role stran. Soud vytváří předpoklady pro procesní činnost stran, jež
směřuje k objasnění skutkového stavu; role stran je ovšem určující a nezastupitelná,
neboť ke zjišťování skutkového stavu se využívá principu sporu, v němž se uplatňují
tvrzení a popírání obou procesních stran. I nadále proto bude platit, že je na stranách,
aby uvedly do řízení rozhodné skutečnosti. Tvrzení a popírání stran jsou ve sporném
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[38]
Konečné znění 2. veze (2020)
řízení klíčová pro vymezení předmětu dokazování; v této souvislosti současná úprava
výrazně postrádá institut doznaných skutečností, který bude zapotřebí opětovně
upravit. Přednesy stran budou dále usměrňovány požadavkem pravdivosti a úplnosti;
bylo by v rozporu s účelem civilního řízení, pokud by strany mohly vědomě lhát nebo
zatajovat některé rozhodné skutečnosti. V souvislosti s objasňováním skutkového stavu
se však subsidiárně musí uplatnit také aktivita soudu vyplývající z tzv. materiálního
vedení řízení (nutno opětovně podotknout, že materiální vedení řízení je zcela něco
jiného, než socialistickým právem deformovaná zásada materiální pravdy). Bez aktivní
role soudce, jemuž právní úprava ponechá dostatečný prostor, zamýšleného účelu
civilního řízení soudního dosáhnout nelze.
Aktivitu soudce ostatně vyzdvihuje také doporučení Rady Evropy č. R (84) 5, o
principech civilního procesu navrhnutých ke zlepšení fungování justice. Toto
doporučení nepřiznává soudci roli pouhého pasivního pozorovatele, ale požaduje,
aby v řízení hrál aktivní roli, a to kvůli zajištění rychlého postupu řízení, při respektování
práv účastníků, včetně práva na rovné zacházení.
Princip procesní ekonomie se promítá do celé řady pravidel civilního procesu. V prvé
řadě mu slouží správné rozdělení rolí mezi strany a soud, o němž již byla řeč shora. Má-
li řízení probíhat co nejrychleji a nejhospodárněji, je zapotřebí využít protichůdného
zájmu stran na objasnění skutkového stavu, jenž přirozeně podněcuje aktivitu stran, a
doplnit ji materiálním vedením řízení ze strany soudu.
Je nutno vidět rovněž to, že soudce nemůže být svázán pravidly tak striktně, jako je
tomu v současné úpravě, ale že mu musí být ponechána určitá míra uvážení, které
mu umožní co nejadekvátněji reagovat na konkrétní procesní situaci, která v řízení
nastala. Mechanicky nastavená pravidla, uplatňující se vždy, bez ohledu na specifika
konkrétní situace, proces spíše komplikují a – jak ukazují současné zkušenosti např.
s úpravou koncentrace řízení – vedou často ke snahám o jejich obcházení. Zákon musí
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[39]
Konečné znění 2. veze (2020)
důvěřovat soudci, že je schopen v konkrétní procesní situaci zvolit to nejlepší řešení pro
další průběh řízení, a nesvazovat jej kazuistickými pravidly, snažícími se řešit každou
myslitelnou situaci. Ostatně bez kvalitního justičního personálu (nejen soudců, ale také
dalších osob podílejících se na výkonu soudnictví) nepřinese ani ta nejlepší procesní
úprava to, co se od civilního soudnictví ve společnosti očekává.
Z tohoto hlediska je naprosto nedůvodná námitka vznesená v rámci připomínek
k první verzi návrhu věcného záměru, podle níž „navrhovaná úprava je ve podstatě
formalistická a založená na nedůvěru v soudce a v soudnictví jako celek“ (doslovná
citace). Naopak, formalistická je na mnoha místech dosavadní úprava, a to
především v těch pasážích, které přinesla novela provedená zákonem č. 30/2000 Sb.
Tvrzení, že úprava je založena na nedůvěře v soudnictví, nemá vůbec v návrhu oporu.
Návrh věcného záměru na rozdíl od dosavadního stavu dává soudci mnohem více
možností přizpůsobit postup okolnostem věci (např. odmítnutí opožděných skutkových
tvrzení a důkazních návrhů nemá nastávat automaticky, ale na základě rozhodnutí
soudu; podobně to platí např. pro jistotu na předběžné opatření). Volnost postupu má
samozřejmě své meze, které jsou dány jednak požadavkem předvídatelnosti průběhu
řízení pro strany, jednak tím, že ve sporném řízení jsou pánem procesu právě strany.
Další příklad větší důvěry v soudce přináší také navrhovaná úprava platebních
rozkazů. Podle nynějšího občanského soudního řádu se ruší platební rozkaz v plném
rozsahu i tehdy, podá-li odpor jenom jeden z žalovaných (§ 174 odst. 2 OSŘ). Tato
úprava se odůvodňuje argumentem, že soudům činí problém rozlišit samostatné a
nerozlučné společenství. Navrhovaná úprava naproti tomu důvěřuje soudci, že ve
sporu o peněžité plnění pozná, o jaké společenství jde, a umožňuje platební rozkaz
zrušit jenom ve vztahu k těm žalovaným, kteří podali odpor. Vůči těm, kteří odpor
nepodali, bude věc vyřízena.
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[40]
Konečné znění 2. veze (2020)
Dalším významným příkladem větší důvěry v soudce, kterou přináší navrhovaná
úprava, je odstranění některých lhůt předepsaných současným občanským soudním
řádem pro rozhodování soudce, např. u předběžných opatření. V tomto výčtu by bylo
možno pokračovat dále, ale není to nezbytné, neboť již jenom z toho, co bylo
uvedeno, je zřejmé, že návrh věcného záměru si je velmi dobře vědom toho, že bez
důvěry v soudce moderní procesní předpis postavit nelze.
S procesní ekonomií je rovněž neslučitelný jakýkoliv formalismus, který činí řízení
zbytečně složitým, a v důsledku toho zpravidla také zdlouhavým a nákladným. Tyto
okolnosti mohou přinést také další negativní důsledek, spočívající v tom, že v podstatě
budou odrazovat od uplatňování především drobnějších pohledávek. Obava z příliš
vysokých nákladů řízení může představovat rozhodující faktor, způsobující, že soudy
určité typové věci nebudou vůbec projednávat; důsledkem toho pak bude buď
snaha prosazovat takové domnělé nároky mimoprávními cestami, nebo naopak
neposkytnutí právní ochrany těm, kteří jsou v právu a do jejichž právní sféry bylo
zasaženo. Lze proto říci, že příliš zdlouhavý, nákladný a komplikovaný proces s sebou
nese mnoho nežádoucích dopadů, jimž se musí demokratický právní stát snažit
vyhnout. Na druhou stranu je nutno si uvědomit, že především snaha o urychlování
řízení nemůže být jednostranná, resp. bezúčelná. Řízení, které je sice rychlé, ale není
schopno poskytovat ochranu skutečnému hmotněprávnímu stavu, je stejně
nežádoucí, jako řízení z tohoto pohledu vyhovující, ale zdlouhavé a nákladné. Jde
tedy o nalezení správné rovnováhy mezi těmito hledisky. Lze to vyjádřit také tak, že
složitost, nákladnost a rychlost řízení by měla být – pokud možno – přiměřená hodnotě
předmětu sporu. Tento cíl se mj. promítá ve věcném záměru v návrhu řízení
v nepatrných věcech (část druhá, hlava třetí).
Procesní ekonomie se však promítá i v dalších institutech než těch, o nichž již byla řeč.
Například lze uvést ustanovení:
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[41]
Konečné znění 2. veze (2020)
• upravující povinnost soudu postupovat v řízení z úřední povinnosti (např.
nařízení roku nebo doručení písemnosti není závislé na návrhu strany);
• apelující na to, aby věc byla projednána a rozhodnuta při jediném jednání (tj.
koncentrace řízení), s čímž úzce souvisí úprava přípravy jednání;
• o spojování věcí ke společnému projednání, nebo naopak o jejich vylučování;
• stanovující každé straně povinnost k řádnému vedení řízení, jakož i povinnost
k poctivému procesnímu jednání;
• regulující následky zmeškání lhůty nebo roku;
• upravující následky uplynutí prekluzivní lhůty, kterou byly omezeny skutkové
přednesy a důkazní návrhy stran;
• upravující náhradu nákladů řízení, především ta, která jsou ovládána zásadou
zavinění;
• stanovující zákaz novot v opravných řízeních;
• omezující možnost napadat procesní usnesení (viz případy, kdy je vyloučen
rekurs vůbec nebo kdy je vyloučen samostatný rekurs);
• vyjadřující nově základní koncepční prvky systému opravných prostředků a
jiných prostředků nápravy;
• umožňující využití moderních technologií.
K těmto koncepčním otázkám viz např. následující prameny: Klein, F. Pro Futuro.
Betrachtungen über Probleme der Civilproceβreform in Oesterreich. Leipzig und Wien,
1891; Brehm, W. Die Bindung des Richters an den Parteivortrag und Grenzen freier
Verhandlungswürdigung. Tübingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1982; Van Rhee, C.
H. The Development of Civil Procedural Law in Twentieth-Century Europe: From Party
Autonomy to Judicial Case Management and Efficiency, in: C. H. van Rhee (ed.),
Judicial Case Management and Efficiency in Civil Litigation. Antwerpen, 2008,s. 12;
Kuderna, F. Soziale Funktion und soziale Elemente des Zivilprozesses. Recht der Arbeit,
1986, s. 182; Rechberger, W. Die Ideen Franz Kleins und ihre Bedeutung fur die
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[42]
Konečné znění 2. veze (2020)
Entwicklung des Zivilprozessrechts in Europa. Ritsumeikan Law Review, 2008, č. 25, s.
102, 103; Oberhammer, P. Party Autonomy and Procedural Law: A Few Comments
from an Austrian Perspective. In Dahlberg, M. (ed.) Party Autonomy – Civil Procedural
Views on Party Autonomy, Franz Klein EU Law and More. Uppsala, 2011, s. 52.; Fasching,
H. W. Lehrbuch des österreichischen Zivilprozeβrechts. 2. vydání. Wien : MANZ, 1990, s.
23; Kralik, W. Die Verwirklichung der Ideen Franz Kleins in der Zivilprozeßordnung von
1895, in: Hofmeister, H. (ed.) Forschungsband Franz Klein. Wien : MANZ, 1988, s. 89 a
násl.; Jelinek, W. Einflusse des österreichischen Zivilprozessrechts auf andere
Rechtsordnungen, in: Habscheid, W. J. (ed.) Das deutsche Zivilprozessrecht und seine
Ausstrahlung auf andere Rechtsordnungen. Bielefeld : Gieseking-Verlag, 1991, s. 41 a
násl.; Schoibl, N. A. Die Entwicklung des österreichischen Zivilverfahrensrecht. Frankfurt
am Main – Bern – New York : Verlag Peter Lang, 1987; Macur, J. Základní teoretické
otázky legislativní koncepce civilního procesu. Bulletin advokacie, 1998, č. 9, s. 6 až 17;
Dvořák, B. – Lavický, P. Pro futuro. Právní rozhledy, 2015, č. 5, s. 153 až 159.
V připomínkách ze strany soudů k první verzi věcného záměru se několikrát objevilo
nekonkretizované tvrzení, že nastíněná koncepce je překonaná a zastaralá, či
obdobně formulované výtky. To je nutno odmítnout jako zásadní omyl. Pojetí civilního
procesu, usilujícího o pravdivé a úplné objasnění skutkového stavu, na němž se budou
podílet především strany, ovšem za aktivního spolupůsobení soudce, směřující
k rozsudku, který bude co nejlépe odpovídat hmotněprávním poměrům a bude
vydán v řízení co nejvíce vycházejícím vstříc principu procesní ekonomie, nebylo
dodnes nijak překonáno. To lze zjistit jak stavem jiných civilních řádů soudních, tak
doporučeními Rady Evropy či jinými materiály. Je nutno rovněž připomenout, že v
březnu 2017 se v Brně konalo mezinárodní sympozium nazvané „Nový český civilní řád
soudní pro třetí milénium“, a to za účasti předních procesualistů z Německa, Rakouska
a Švýcarska. Ti měli k dispozici předložené části návrhu věcného záměru civilního řádu
soudního; výsledkem této důkladné dvoudenní konference bylo jednoznačné
potvrzení toho, že se příprava věcného záměru ubírá koncepčně zcela správným
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[43]
Konečné znění 2. veze (2020)
směrem, odpovídajícím aktuálním evropským trendům. Tuzemská kritika tohoto
v Evropě standardního pojetí civilního procesu spíše naznačuje, nakolik socialistické
deformace civilního procesu i nadále ovlivňují způsob právního myšlení některých
praktiků.
2.5.4. K dalším změnám
Krom již uvedených koncepčních otázek je nutno zmínit ještě dvě podstatné odlišnosti
věcného záměru civilního řádu soudního oproti platnému občanskému soudnímu
řádu. První z nich se týká tzv. advokátských sporů, druhá povahy dovolání.
Civilní řád soudní, jak již bylo shora uvedeno, vyžadoval v široké míře povinné
zastupování stran advokáty. Tzv. advokátský proces byl v § 27 CŘS stanoven pro řízení
před sborovými soudy první stolice, před samosoudci, kteří jsou povoláni u těchto
sborových soudů k výkonu soudní pravomoci, a přede všemi soudy vyšší stolice.
V tomto pojetí hodlal pokračovat vládní návrh CŘS 1937; ten v § 25 předepisoval
advokátský spor pro řízení před krajskými soudy a před všemi soudy vyšší stolice.
Zásadní obrat v tomto pojetí přišel se zákonem č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví,
jenž ustanovení o povinném zastoupení stran advokáty zrušil. Samotné zrušení
povinného zastoupení by znamenalo, že osoby práva neznalé by nebyly schopny
řízení zdárně vést, a to ani při zjednodušení procesních pravidel na nejvyšší možnou
míru. Proto bylo povinné zastoupení advokátem nahrazeno velmi široce pojatou
poučovací povinností soudu. To vystihuje důvodová zpráva k OSŘ z roku 1950:
„Zastoupení účastníků advokátem není povinné v žádné stolici. Je to odůvodněno tím,
že celé řízení je ovládáno zásadou materiální pravdy a že soud je podle § 7 povinen
poučovat pracující občany práva neznalé.“
K návratu povinného zastoupení do našeho právního řádu došlo až po roce 1989.
V současnosti je – pokud jde o civilní řízení soudní – advokátský proces předepsán
pouze pro řízení o dovolání. V prvostupňovém ani v odvolacím řízení či v řízení o
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[44]
Konečné znění 2. veze (2020)
žalobě na obnovu nebo pro zmatečnost se povinné zastoupení advokátem
nevyžaduje.
Je však nutno si uvědomit, že neodpovídá roli soudu, aby dával stranám nejrůznější
poučení, jejichž cílem je suplovat to, že strana nezná právo a tato neznalost jí
neumožňuje spor řádně vést. Soud má být nestranným procesním subjektem a musí
pečlivě dbát o to, aby neporušil princip rovnosti stran. S tím je široce pojatá poučovací
povinnost mnohdy obtížně slučitelná.
Dalším negativem absence povinného zastoupení advokátem jsou průtahy v řízeních.
Nezastoupená a práva neznalá strana není zpravidla schopna činit jakékoliv procesní
úkony tak, aby neměly vady, aby byly úplné po obsahové stránce atd. Odstraňování
těchto nedostatků vyžaduje čas, o který se řízení zbytečně protahuje.
Z těchto důvodů se věcný záměr přiklání opět k zavedení advokátských sporů; shora
stručně nastíněné důvody a konkrétní řešení této otázky je podrobně rozebráno u
bodu 96. Toto řešení lépe odpovídá roli soudu v civilním řízení, usnadňuje průběh řízení,
a přispívá tedy k rychlosti řízení a k procesní ekonomii.
Druhou shora zmíněnou odlišností je povaha dovolání. Od jeho opětovného zavedení
do našeho právního řádu na počátku devadesátých let minulého století je pojato jako
mimořádný opravný prostředek. Důvody pro zavedení dovolání coby mimořádného
opravného prostředku však nebyly právní, ale ryze politické. Výstižně to popisuje J.
Rubeš: „Pro nesouhlas poslanců ze slovenské strany nebylo možné dosáhnout toho,
aby o dovoláních proti rozsudkům nejvyšších soudů jako soudů odvolacích rozhodoval
meritorním rozhodnutím Nejvyšší soud ČSFR; stanovisko těchto poslanců připouštělo,
aby Nejvyšší soud ČSFR o nich rozhodoval až po jejich právní moci a nikoliv meritorním
rozhodnutím. Proto také nový procesní institut „dovolání“ byl řešen jen jako opravný
prostředek mimořádný, proti již pravomocným rozhodnutím, kde konečný výsledek
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[45]
Konečné znění 2. veze (2020)
řízení nemohl vyznít na potvrzení nebo změnu napadeného rozhodnutí“ (Rubeš, J.
Kodifikace a rekodifikace civilněprocesních předpisů u nás. Právní praxe, 1993, s. 135).
Věcný záměr tento přístup nepovažuje nadále za udržitelný a dovolání navrhuje
upravit jako řádný opravný prostředek. Tímto opatřením nedojde ani ke vzrůstu
nápadu civilních dovolání (to by naopak mělo být podle navržené úpravy přípustnosti
dovolání a vůbec systému opravných prostředků výrazně nižší) ani k prodloužení řízení.
Tím, že se bude dovoláním odkládat v rozsahu dovolacího návrhu právní moc a – krom
výjimečného dovolání – vykonatelnost rozsudku odvolacího soudu, dojde
k opětovnému posílení významu institutu právní moci. Právní moc by skutečně měla
vyjadřovat, že věc je již konečně, závazně a nezměnitelně vyřešena; to je z hlediska
právní jistoty velmi důležité. Současná úprava dovolání, která připouští přezkum a
následně změnu či zrušení již pravomocných rozhodnutí, tuto právní jistotu hrubě
narušuje. Krom toho s sebou přináší další praktické problémy, které řádný opravný
prostředek nemá. U dovolání coby řádného opravného prostředku především:
• odpadají problémy s vracením plnění poskytnutého na základě
druhostupňového rozsudku, který byl posléze v dovolacím řízení zrušen;
• nevzniká potřeba ochrany třetích osob, které na základě druhostupňového
rozsudku nabyly nějaké právo;
• není nutno rozhodovat o odkladu vykonatelnosti, krom případů výjimečného
dovolání.
Podrobné odůvodnění tohoto řešení je obsaženo u dovolání (Část 3, Hlava II).
2.6. Inspirační zdroje
Prototypem procesního předpisu postaveného na sociální koncepci je rakouský civilní
řád soudní, jehož hlavním redaktorem byl Franz Klein. Tento předpis, jak o tom byla řeč
již shora, u nás platil po více než půl století a v Rakousku platí dodnes. Věcný záměr při
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[46]
Konečné znění 2. veze (2020)
formulaci jednotlivých základních pravidel budoucí úpravy z tohoto předpisu vychází
jako ze základního inspiračního zdroje. Důvodem je to, že jde o předpis jednoznačně
a zdařile vyjadřující sociální koncepci civilního procesu, mající u nás dlouholetou
tradici, a především i dnes zaručující podle rakouských zkušeností kvalitní a rychlý
výkon soudnictví v civilních věcech. Přístup věcného záměru v tomto směru odpovídá
závěrům jednoznačně vyjádřeným v usnesení č. 2 Odborného kolegia pro občanské
právo (při Ústavu státu a práva) ze dne 18. listopadu 2014 (viz
http://www.ilaw.cas.cz/index.php?page=459).
Za více než sto let své účinnosti musel pochopitelně i tento předpis doznat určitých
změn, reflektujících společenské a technologické proměny. Věcný záměr proto
samozřejmě nevychází z původního, ale z aktuálního znění rakouského civilního řádu
soudního. To slouží jako základní inspirace, u níž je v souvislosti s každým institutem
prověřováno, jak v praxi funguje, zda proti ní nejsou teoretické výhrady, zda naše
dosavadní úprava není vhodnější, popř. zda lepší řešení nenabízejí jiné civilní řády
soudní či odlišné inspirační zdroje (jako doporučení Rady Evropy, nadnárodní projekty
atd.). Bylo by proto hlubokým omylem domnívat se, že věcný záměr hodlá převzít
pravidla již překonaná a pro dnešní dobu se nehodící. Naopak jeho cílem je, aby
budoucí civilní řád soudní byl koncepčně jednoznačným předpisem pro moderní
dobu, umožňujícím kvalitní rozhodování civilních sporů v rozumném čase a
s rozumnými náklady.
2.7. Vliv organizace soudnictví na civilní řád
soudní
V době přípravy první verze návrhu věcného záměru se uvažovalo nad tím, zda má
být i nadále zachována čtyřčlánková soudní soustava, nebo zda má být redukována
na tři články, a to buď v podobě zrušení okresních soudů a zachování (resp. posílení)
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[47]
Konečné znění 2. veze (2020)
soudů vrchních, nebo naopak zrušení vrchních soudů při zachování soudů okresních.
Tyto úvahy nevyústily v žádný konkrétní návrh na změnu v soudní soustavě.
Není úkolem pracovní skupiny pro civilní řád soudní tuto otázku řešit, už jenom proto,
že organizace soudní soustavy přesahuje rámec civilního řízení, a dotýká se i ostatních
druhů soudnictví.
Podoba soudní soustavy však má zásadní vliv např. na úpravu věcné a funkční
příslušnosti, na navazující úpravu advokátských sporů, nebo na systém opravných
prostředků. Vzhledem k tomu, že se bez úpravy těchto otázek návrh neobejde,
vychází z dosavadního stavu, tedy z existence okresních, krajských a vrchních soudů
a Nejvyššího soudu. Pokud by mělo dojít ke změně v počtu článků soudní soustavy,
bylo by nutno na to reagovat změnou uvedených procesních pravidel.
2.8. Právo Evropské unie
Česká republika je členským státem Evropské unie, a proto je při přípravě civilního řádu
soudního samozřejmě nutno zohlednit také unijní právo. Především směrnic, které
alespoň vzdáleně souvisí s civilním procesem, je značné množství. Patří k nim např. (pro
snazší orientaci je na prvním místě uvedeno tzv. celexové číslo):
• 32014L0060 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/60/EU ze dne 15.
května 2014 o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území
členského státu a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (přepracované znění)
• 32014L0059 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15.
května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize
úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady
82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES,
2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[48]
Konečné znění 2. veze (2020)
• 32014L0049 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16.
dubna 2014 o systémech pojištění vkladů
• 32011L0083 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25.
října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a
směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady
85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES
• 32011L0007 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16.
února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích
• 32010L0041Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7.
července 2010 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy
samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS
• 32009L0081 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13.
července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na
stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a
o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES
• 32009L0052 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18.
června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči
zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí
• 32009L0038 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ze dne 6.
května 2009 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro
informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících
na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství
(přepracované znění)
• 32009L0022 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES ze dne 23.
dubna 2009 o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů
spotřebitelů (kodifikované znění)
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[49]
Konečné znění 2. veze (2020)
• 32008L0052 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21.
května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních
věcech
• 32007L0064 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13.
listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice
97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES
• 32006L0114 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12.
prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě (kodifikované znění)
• 32006L0054 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5.
července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro
muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění)
• 32004L0113 Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se
zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám
a jejich poskytování
• 32004L0109 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15.
prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací
o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném
trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES
• 32004L0048 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29.
dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví
• 32003L0008 Směrnice Rady 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003 o zlepšení přístupu
ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných
pravidel pro právní pomoc v těchto sporech
• 32002L0047 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6.
června 2002 o dohodách o finančním zajištění
• 32002L0014 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES ze dne 11.
března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a
projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[50]
Konečné znění 2. veze (2020)
• 32000L0078 Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se
stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání
• 32000L0043 Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí
zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický
původ
• 32000L0031 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8.
června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti,
zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém
obchodu)
• 31999L0093 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13.
prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy
• 31998L0084 Směrnice Evropského parlamentu A Rady 98/84/ES ze dne 20.
listopadu 1998 o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb
tvořených podmíněným přístupem
• 31998L0049 Směrnice Rady 98/49/ES ze dne 29. června 1998 o ochraně nároků
zaměstnanců a samostatně výdělečně činných osob, kteří se pohybují ve
Společenství, na penzijní připojištění
• 31997L0009 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března
1997 o systémech pro odškodnění investorů
• 31996L0071 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16.
prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb
• 31993L0013 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených
podmínkách ve spotřebitelských smlouvách
• 31985L0374 Směrnice Rady ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a
správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné
výrobky
• 31979L0007 Směrnice Rady ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení
zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení.
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[51]
Konečné znění 2. veze (2020)
Z nařízení souvisejících se sporným procesem (nikoliv též jinými druhy civilního řízení) lze
jmenovat především:
• Nařízení č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států
při dokazování v občanských nebo obchodních věcech
• Nařízení č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu
• Nařízení č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení
o drobných nárocích
• Nařízení č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a
mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských
státech
• Nařízení č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu
soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.
Předmět úpravy a působnost těchto předpisů je různá. Některé z nich upravují otázky,
které mají obecný význam pro civilní proces, jiné se týkají zcela specifických situací,
postrádajících obecný ráz. Určité předpisy dopadají pouze na přeshraniční spory, další
v tomto ohledu nerozlišují a vztahují se i na řízení ryze vnitrostátní povahy. Věcný záměr
považuje tyto rozdíly za podstatné pro posouzení toho, co má být upraveno v civilním
řádu soudním a co v jiných předpisech.
Vychází se v prvé řadě z toho, že není na místě promítat do civilního řádu soudního
ustanovení, která se použijí pouze v případě přeshraničních sporů. Má-li Česká
republika v podobě zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém,
předpis, který upravuje také civilněprocesní vztahy s mezinárodním prvkem, patří
úprava těchto otázek do tohoto předpisu (pochopitelně, vyžaduje-li vůbec takový
pramen unijního práva promítnutí do tuzemského právního řádu).
Z unijního práva, jež se týká pouze vnitrostátního civilního sporného řízení, však do
civilního řádu soudního nepatří ani úprava otázek dílčí povahy, jež nemají obecný
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[52]
Konečné znění 2. veze (2020)
význam. Například ustanovení § 133a a § 133b současného občanského soudního
řádu z tohoto hlediska nemají v civilním řádu soudním místa. Vzhledem k tomu, že jde
o kasuistická ustanovení, dopadající na konkrétní specifické situace, měla by být
obsažena v předpisech, které pro regulaci těchto otázek byly přijaty. První
z uvedených ustanovení z tohoto pohledu patří do antidiskriminačního zákona č.
198/2009 Sb., druhé do zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví č. 221/2006
Sb.
V civilním řádu soudním proto budou promítnuta pouze ta ustanovení unijního práva,
která se týkají vnitrostátních sporů a která mají obecnou platnost.
2.9. Systematika civilního řádu soudního
Po systematické stránce by měl být budoucí civilní řád soudní strukturován dále
uvedeným způsobem. Rozbor jednotlivých částí z této systematiky vychází.
Část 1 Všeobecná ustanovení
Hlava I Základní ustanovení
Díl 1 Předmět úpravy a účel řízení
Díl 2 Základní zásady řízení
Hlava II Soudy
Díl 1 Pravomoc a příslušnost
Oddíl 1 Civilní soudní pravomoc ve sporném řízení
Oddíl 2 Věcná příslušnost
Oddíl 3 Místní příslušnost
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[53]
Konečné znění 2. veze (2020)
Oddíl 4 Funkční příslušnost
Oddíl 5 Zkoumání příslušnosti
Díl 2 Hodnota předmětu sporu
Díl 3 Dožádání
Díl 4 Obsazení soudu
Díl 5 Porada a hlasování senátu
Díl 6 Vyloučení soudce a jiných soudních osob
Hlava III Strany a jejich zástupci
Díl 1 Procesní subjektivita a procesní způsobilost
Díl 2 Společenství ve sporu
Díl 3 Hlavní intervence
Díl 4 Vedlejší intervence
Díl 5 Zmocnění
Hlava IV Procesní úkony stran a soudu
Díl 1 Podání
Díl 2 Lhůty a roky
Díl 3 Následky zmeškání a navrácení v předešlý stav
Díl 4 Protokoly a spisy
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[54]
Konečné znění 2. veze (2020)
Díl 5 Pořádkové tresty a tresty pro svévoli
Hlava V Překážky postupu řízení
Díl 1 Zkoumání procesních podmínek
Díl 2 Přerušení řízení
Díl 3 Klid řízení
Hlava VI Náklady řízení
Díl 1 Druhy nákladů a jejich placení
Díl 2 Náhrada nákladů
Díl 3 Rozhodnutí o náhradě nákladů
Díl 4 Jistota
Díl 5 Pomoc s náklady
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
Hlava I Řízení až do rozsudku
Díl 1 Žaloba, vyjádření k žalobě a přípravný rok
Oddíl 1 Žaloba a vyjádření k žalobě
Oddíl 2 Přípravný rok
Díl 2 Ústní jednání
Díl 3 Dokazování
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[55]
Konečné znění 2. veze (2020)
Oddíl 1 Všeobecná ustanovení o dokazování
Oddíl 2 Důkaz listinou
Oddíl 3 Důkaz výslechem svědka
Oddíl 4 Důkaz výslechem strany
Oddíl 5 Důkaz znaleckým posouzením
Oddíl 6 Důkaz ohledáním
Oddíl 7 Zajištění důkazu
Hlava II Rozsudky a usnesení
Díl 1 Rozsudky
Oddíl 1 Druhy rozsudků
Oddíl 2 Obsah rozsudku
Oddíl 3 Vyhlášení, vyhotovení a doručení rozsudku
Oddíl 4 Právní moc rozsudku
Oddíl 5 Vykonatelnost rozsudku
Oddíl 6 Oprava a doplnění rozsudku
Díl 2 Usnesení
Hlava III Řízení v nepatrných věcech
Část 3 Opravné prostředky
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[56]
Konečné znění 2. veze (2020)
Hlava I Odvolání
Díl 1 Přípustnost
Díl 2 Podání, náležitosti a účinky odvolání
Díl 3 Základní ustanovení o odvolacím řízení
Díl 4 Řízení před soudem prvního stupně
Díl 5 Řízení před odvolacím soudem
Oddíl 1 Rozhodnutí v předběžném řízení
Oddíl 2 Ústní jednání před odvolacím soudem
Oddíl 3 Rozhodnutí o odvolání
Díl 6 Odvolání v nepatrných věcech
Hlava II Dovolání
Díl 1 Přípustnost
Díl 2 Podání, náležitosti a účinky dovolání
Díl 3 Dovolací řízení
Díl 4 Rozhodnutí o dovolání
Hlava III Rekurs
Část 4 Obnovení řízení
Hlava I Přípustnost
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[57]
Konečné znění 2. veze (2020)
Hlava II Základní ustanovení
Hlava III Předběžné řízení
Hlava IV Řízení o návrhu na zrušení napadeného rozhodnutí
Hlava V Obnovené řízení
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
Hlava I Řízení ve věci samé
Díl 1 Smírčí řízení
Díl 2 Rozkazní řízení
Díl 3 Opětovné projednání soukromoprávní věci již rozhodnuté správním
orgánem (pouze ve variantě 2 a 3)
Hlava II Prozatímní ochrana
Díl 1 Předběžná opatření
Oddíl 1 Přípustnost, důvody a obsah
Oddíl 2 Řízení a rozhodnutí
Oddíl 3 Náhrada újmy
Díl 2 Ochrana držby
Část 6 Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[58]
Konečné znění 2. veze (2020)
3. Projednávání návrhu věcného záměru
civilního řádu soudního
Přípravu věcného záměru civilního řádu soudního byla zahájena na zasedání pracovní
skupiny konaném dne 29. dubna 2016 v Praze. Následovalo sedmnáct jednodenních
zasedání, konaných střídavě v Praze a Brně, a jedno několikadenní zasedání
v Kroměříži.
Zbývající část roku 2017 a celý rok 2018 byly věnovány veřejné diskusi nad zveřejněným
materiálem. K návrhu věcného záměru se mohly vyjádřit nejen zástupci akademické
sféry, advokacie či justice, ale prostřednictvím internetových stránek také kdokoli další
z řad odborné či laické veřejnosti. Krom takto shromážděných písemných připomínek
se konala tři diskusní fóra, a to 15. 5. 2018 v Praze, 22. 6. 2018 v Brně a 14. 9. 2018 opět
v Praze. Dne 10. 1. 2018 zasedalo Odborné kolegium pro občanské právo při Ústavu
státu a práva, které k návrhu přijalo toto usnesení (dostupné z
https://www.ilaw.cas.cz/kontakty/odborne-kolegium-pro-obcanske-pravo.html):
„I. Kolegium oceňuje odbornou kvalitu návrhu věcného záměru civilního řádu
soudního, který Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo a předložilo k diskusi dne 15. 11.
2017, vyslovuje mu zásadní podporu a doporučuje pokračování legislativních prací na
základě tohoto materiálu.
II. Kolegium pokládá za nezbytné dopracovat věcné záměry souvisících právních
předpisů, zejména pokud jde o návrh úpravy soudní pravomoci a příslušnosti, jakož i
řešení některých organizačních otázek a technických postupů, nezbytných pro
funkčnost navrhované úpravy civilního soudního řízení.
III. Kolegium doporučuje zpracovatelům zvážit některé podněty, které vzešly z diskuze
v průběhu zasedání a jsou obsaženy v zápisu. Jedná se například o dílčí otázky k
přípustnosti dovolání (omezení počtu peněžních hranic a opuštění diformity jako
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[59]
Konečné znění 2. veze (2020)
kritéria přípustnosti) nebo uvážení přezkumu správních rozhodnutí v civilním řízení
(zachování přezkumu pro případy, kdy správní orgán vydal rozhodnutí ve správním
řízení, v němž se projednával spor soukromoprávní povahy).“
O věcném záměru se diskutovalo i na dalších konferencích. Příkladmo lze uvést tyto
akce: Mezinárodní konference Výzvy českého civilního procesu (Fakulta právnická
Západočeské univerzity v Plzni, 19. září 2017); Dny práva 2017 (Právnická fakulta
Masarykovy univerzity v Brně, 9. – 10. listopadu 2017); COFOLA 2018 (Telč, 19. – 21.
dubna 2018); Soukromé právo 2018 (ČAK a Eprávo. Brno 23. května 2018); Olomoucké
právnické dny 2018 (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 24. -. 25.
května 2018); Soukromé právo 2018 (ČAK a Eprávo. Ostrava 24. října 2018); Právnický
podzim 2018 (Brno, Unie podnikových právníků, 11. října 2018); Dovolání v civilním
soudním řízení – srovnání české a německé koncepce (Právnická fakulta univerzity
Karlovy, 25. října 2018); Dny práva 2018 (Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně,
15. – 16. listopadu 2018); Soukromé právo 2018 (ČAK a Eprávo. Praha 29. listopadu
2018).
V listopadu 2018 se na půdě Senátu Parlamentu České republiky uskutečnila – za
odborné podpory Nejvyššího soudu ČR – konference nazvaná „Nový civilní proces z
pohledu praxe“. Na konferenci vystoupili zejména nejvyšší představitelé české justice
a převážně podrobili věcný záměr CŘS ostré kritice, přičemž se vyslovili pro jeho
odmítnutí bez dalšího projednávání. V tomto případě však nešlo o diskusi nad věcným
záměrem, neboť představitelé pracovní skupiny nebyli pozváni a nebylo jim
umožněno vyslovit jejich názor. K tomu viz Lavický, P. – Winterová, A. – Dobrovolná, E.
– Dvořák, B. – Pulkrábek, Z. Obrana věcného záměru civilního řádu soudního. Právní
rozhledy, 2019, č. 5, s. 153 a násl.
K věcnému záměru byly též publikovány články v odborném tisku, byť se tak stalo
v míře menší, než by bylo žádoucí. Za všechny lze jmenovat např. Frintová, D. Stížnost
Ideová východiska věcného záměru civilního řádu soudního
[60]
Konečné znění 2. veze (2020)
ve věcném záměru civilního řádu soudního. Právní rozhledy, 2018, č. 18, s. 611 a násl.
Mazák, J. Vecný zámer „civilního soudního řádu“: jemná konfrontácia s právom
Európskej unie jako príspevok ku kvalite legislativného diela. In Dvořák, J. – Macková,
A. (eds) Pocta Aleně Winterové k 80. narozeninám. Praha : Všehrd, 2018, s. 242 a násl.,
či některé další články do zařazené do této publikace; ze zahraničních publikací Saria,
G. Der gerichtliche Vergleich im Entwurf der neuen tschechischen ZPO. Zeitschrift für
Europarecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, 2020, č. 2.
Veškeré shromážděné kritické připomínky, pokud byly věcné, podněty a nápady byly
pečlivě analyzovány, pokud byly důvodné, byly do textu návrhu věcného záměru
zapracovány. V opačném případě na ně návrh reaguje vysvětlením toho, proč je
nelze přijmout a proč je zapotřebí dát přednost jinému řešení. K vypořádání
připomínek, jakož i k dopracování částí věnovaných pravomoci, příslušnosti a
souvisejícím otázkám, uskutečnila pracovní skupina opět řadu zasedání, z nichž vzešla
předkládaná podoba návrhu druhé verze věcného záměru civilního řádu soudního.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[61]
Konečné znění 2. veze (2020)
Věcný záměr civilního
řádu soudního
Věcný záměr civilního řádu soudního
[62]
Konečné znění 2. veze (2020)
Část 1 Všeobecná ustanovení
Hlava I Základní ustanovení
V úvodu civilního řádu soudního by měla být obsažena pravidla, která jednak vyjadřují
předmět právní úpravy a její účel, a jednak základní zásady, na nichž je tento předpis
vybudován. Tato ustanovení mají nejen vlastní normativní význam, ale slouží rovněž
k usnadnění interpretace jednotlivých konkrétních ustanovení civilního řádu soudního.
Zásady, obsažené v této hlavě, vyjadřují sociální koncepci civilního sporného procesu,
založenou na dispoziční a modifikované projednací zásadě a usilující o co nejvíce
procesně ekonomické řízení. Výčet zásad není úplný; některé z nich budou vyjádřeny
na dalších místech kodexu (např. zásada volného hodnocení důkazů), popř. se jejich
formulování ponechává na právní teorii, nebo se nepovažuje za nutné opakovat je
vzhledem k jejich vyjádření v jiných částech právního řádu (např. jednotlivé aspekty
práva na spravedlivý proces).
Ze srovnávacího hlediska lze konstatovat, že existují civilní řády soudní, jež základní
zásady neobsahují, jako např. rakouský či německý ZPO, stejně jako ty, do nichž jsou
naopak zařazeny (např. švýcarský ZPO – čl. 52 a násl.; slovenský civilný sporový
poriadok – čl. 1 a násl.). Vzhledem k současnému stavu české právní praxe, jež se
zásadami ke škodě věci příliš nepracuje, se považuje za vhodnější vybrané základní
zásady v civilním řádu soudním výslovně upravit.
Díl 1 Předmět úpravy a účel řízení
1. Civilní řád soudní upravuje civilní sporné řízení.
2. Účelem civilního sporného řízení je poskytování spravedlivé ochrany
porušeným nebo ohroženým soukromým subjektivním právům a právem
chráněným zájmům. Tím přispívá k ochraně právního řádu jako celku.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[63]
Konečné znění 2. veze (2020)
Navržená dvě ustanovení stručně vyjadřují předmět a účel právní úpravy. V prvém
z nich se omezuje předmět právní regulace na civilní sporný proces. Úprava ostatních
druhů civilního procesu se ponechává zvláštním předpisům. Odkaz na podpůrné
použití civilního řádu soudního bude obsažen v těchto předpisech.
K důvodům omezení předmětu úpravy na civilní sporné řízení viz kapitola 2.1. ideových
východisek věcného záměru.
Druhé pravidlo vyjadřuje účel civilního sporného řízení, jenž je v současné
procesualistice obecně akceptován.
Díl 2 Základní zásady řízení
3. Řízení lze zahájit jen na návrh.
Soud je vázán předmětem řízení, který vymezily strany.
Strany mohou řízením a jeho předmětem nakládat.
K významu dispoziční zásady pro civilní sporný proces viz ideová východiska věcného
záměru.
Ustanovení vyjadřuje různé aspekty dispoziční zásady, která je pro civilní sporný proces
typická. Obdobně si počínají také některé novější civilní řády soudní; např. čl. 58
švýcarského ZPO nebo čl. 7 odst. 1 slovenského CSP. Zahájení řízení, vymezení jeho
předmětu a jeho skončení mají v rukou strany. Soud nemůže řízení nikdy zahájit z úřední
povinnosti a nemůže ani rozhodovat o něčem jiném, než mu vymezily strany. Strany
mohou rovněž svými dispozičními úkony přivodit skončení řízení, např. zpětvzetím
žaloby či smírem.
Okolnost, že podle některých ustanovení občanského zákoníku není soud výjimečně
návrhem vázán, není nutno výslovně vyjadřovat, neboť ustanovení zákona, která
Věcný záměr civilního řádu soudního
[64]
Konečné znění 2. veze (2020)
takové pravidlo obsahují, jsou v poměru speciality k navrženému ustanovení. Nelze
dát za pravdu argumentaci, která považuje zachování současného § 153 odst. 2 OSŘ
za nezbytné pro „náležité prosazení kogentního hmotného práva v určitých
specifických právních věcech“, a podle níž zároveň nepostačují ustanovení
občanského zákoníku prolamující vázanost soudu návrhem; podle tohoto náhledu má
jít o hmotněprávní ustanovení, jejichž prosazení je zapotřebí umožnit úpravou
procesních pravidel. Uvedený názor totiž usuzuje na povahu právních pravidel jenom
podle pramene, do nějž jsou zařazeny. Ve skutečnosti také občanský zákoník může
obsahovat (a obsahuje) pravidla procesního charakteru. O tom, zda jde o pravidlo
materiální či procesní však nerozhoduje formální hledisko, ale jedině kritérium
předmětu právního regulování. Z tohoto pohledu je nepochybné, že kupř. § 1766 odst.
1 věta druhá OZ („Návrhem stran soud není vázán.“) neupravuje vzájemná práva a
povinnosti stran soukromoprávního poměru, ale je adresována soudu, který bude
rozhodovat o smluvním závazku stran. Bezpochyby jde tedy o pravidlo procesní, a byť
je zařazeno mimo civilní řád soudní, není jej zapotřebí v něm duplicitně upravovat.
Krom obdobných případů, které musejí být zcela výjimečné, se povaze civilního
sporného procesu zcela příčí prolomení vázanosti soudu žalobou. Pokud vázanost
soudu návrhem nevyhovuje, neměla by taková věc být vůbec zařazena do civilního
sporného procesu, ale měla by se projednávat v nesporném řízení. S tím také návrh
věcného záměru CŘS počítá; nutně musí dojít k přesunu např. řízení o povolení
nezbytné cesty nebo o stanovení hranice mezi pozemky ze sporného do nesporného
řízení. K tomu lze podotknout, že zdaleka nejde jenom o případy, kdy se má prosadit
„kogentní hmotné právo“. Na vypořádání spoluvlastnictví není nic kogentního, a
přesto do sporného procesu nepatří, resp. nemá patřit.
K uvedené problematice viz též Hrdlička, J. Systematická a zejména funkční
komplementárnost předpisů hmotného a procesního občanského práva. Právnické
štúdie, 1966, s. 378-409.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[65]
Konečné znění 2. veze (2020)
Projevem vázanosti soudu návrhem je i to, že soud nesmí přisoudit něco jiného nebo
více, než bylo požadováno. Tento důsledek dispoziční zásady je upraven v souvislosti
s obsahem rozsudku (bod 327).
4. Je na stranách, aby podle pravdy a úplně tvrdily rozhodné skutečnosti a aby
označily důkazy k jejich prokázání. Tím nejsou dotčena ustanovení o činnosti
soudu při objasňování skutkového stavu.
Toto ustanovení vyjadřuje projednací zásadu v její modifikované podobě, jak byla
popsána v ideových východiscích věcného záměru. Objasnění skutkového stavu je
především na stranách, které ve svém vlastním zájmu mají do řízení uvádět skutková
tvrzení a důkazní návrhy; přesné vymezení toho, co má která ze stran tvrdit a
prokazovat, bude vyplývat z pravidel o břemenu tvrzení a břemenu důkazním, a proto
je zde není zapotřebí zmiňovat.
Zároveň se ale pamatuje na to, že strany jsou vázány povinností pravdivosti, jež je
jedním z projevů shora zmíněného principu poctivosti a zároveň výrazným zmírněním
původního pojetí projednací zásady. Povinnost pravdivosti je – včetně následků
spojených s jejím porušením – blíže vysvětlena v bodu 216 a komentáři tam
uvedeném.
Druhou modifikaci představuje aktivita soudu v rámci tzv. materiálního vedení řízení,
na kterou míří druhá věta. Vzhledem k četným připomínkám, které nesprávně
ztotožňují materiální vedení řízení s někdejší vůdčí zásadou socialistického civilního
procesu, je nutno zdůraznit, že materiální vedení řízení nemá se zásadou materiální
pravdy nic společného. Blíže k materiálnímu vedení řízení viz u bodu č. 223 a násl.
5. Každý je povinen jednat v řízení poctivě.
Princip poctivosti patří k základním principům celého právního řádu. Pro oblast
soukromého práva jej nyní explicitně formuluje § 6 odst. 1 OZ. Vzhledem k předmětu
Věcný záměr civilního řádu soudního
[66]
Konečné znění 2. veze (2020)
úpravy občanského zákoníku je namístě vyjádřit princip poctivosti i pro oblast civilního
procesu. Poctivost je v navrženém ustanovení formulována jako skutečná procesní
povinnost, a nikoliv pouze jako procesní břemeno. Z principu poctivosti lze dále
dovozovat např. povinnost pravdivosti a úplnosti či zákaz nejrůznějšího zneužívajícího
jednání. Povinnost poctivosti zavazuje nejen strany, ale všechny osoby zúčastněné na
řízení, včetně zástupců stran.
Princip poctivosti je uznáván i v zahraniční procesualistice. Kupř. německý ZPO sice
postrádá generální klauzuli, která by tento princip upravovala, ale teorie a praxe si
pomáhají analogickou aplikací § 242 BGB (viz Rosenberg, L. – Schwab, K. H. –
Gottwald, P. Zivilprozessrecht. 17. vydání. München : C. H. Beck, 2010, s. 13). Nedávno
přijatý švýcarský ZPO naproti tomu již vyjadřuje princip poctivosti (Treu und Glauben)
výslovně v čl. 52. Stejný přístup volí také Principy nadnárodního civilního procesu v čl.
11.1. (v anglických textech se princip poctivosti označuje obratem „good faith“, popř.
„good faith and fair dealing“).
Povinnost poctivosti je ukládána nejen stranám, ale všem osobám zúčastněným na
řízení, tedy také zástupcům stran. Lze z ní dovozovat např. povinnost pravdivosti a
úplnosti, či zákaz nejrůznějších zneužívajících praktik. Uvádění údajů, o kterých strana
ví, že nejsou pravdivé, je nepoctivým jednáním. Nepoctivě si počíná i ten, kdo popírá
pravdivost tvrzení svého odpůrce, ačkoliv ví, že toto tvrzení odpovídá pravdě. V
rozporu s principem poctivosti by bylo také zneužití práva v podobě vzájemně si
odporujícího (nekonzistentního) jednání procesní strany (venire contra factum
proprium). To může být představováno situací, kdy žalovaná strana v řízení před
soudem namítne nedostatek pravomoci odůvodněný tím, že byla uzavřena rozhodčí
smlouva; posléze v rozhodčím řízení naopak namítá, že věc měl projednat soud, neboť
rozhodčí smlouva je neplatná. V rozporu s principem poctivosti jsou ale samozřejmě
také další způsoby zneužití práva. Z tohoto hlediska představuje princip poctivosti
jeden z nástrojů, jimiž lze čelit „litigóznímu chování účastníků“, na něž upozorňuje
Věcný záměr civilního řádu soudního
[67]
Konečné znění 2. veze (2020)
stanovisko Soudcovské unie podané v rámci připomínek k první verzi věcného záměru,
a to samozřejmě za předpokladu, že se tímto „litigózním chováním“ rozumí chování
zneužívající či jinak nepoctivé.
Povinnost jednat poctivě je uložena každému, tedy také soudu, jenž je jedním z
procesních subjektů. V rozporu s principem poctivosti by bylo, pokud by soud vyvolal
svým procesním postupem u stran určité očekávání, a pak jednal v rozporu s ním;
příkladmo lze uvést situaci, kdy by soud odročil ústní jednání za účelem vyhlášení
rozsudku, avšak při něm by – za nepřítomnosti jedné strany, které o tom nebyla
informována a nepočítala s tím – pokračoval v dokazování, a teprve potom by vyhlásil
rozsudek. Principu poctivosti se ale příčí také přehnaně formalistické počínání soudu.
Platné právo obsahuje pravidla, která lze pod princip poctivosti zahrnout. Příkladem
může být nepřiznání osvobození od soudních poplatků pro případ, že ze strany
žalobce jde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování práva (§ 138 OSŘ);
přiznání účinků doručení v případě, že strana odepřela přijetí písemnosti (§ 50c OSŘ);
nebo zákaz zneužití práva (nyní dokonce dvojitý: § 2 a § 6 OSŘ). Princip poctivosti je
však širší, proto je zapotřebí dát přednost jemu. Samozřejmě právní úprava musí být
doplněna o zákazy typického jednání příčícího se této povinnosti tak, jako je tomu v
uvedených ustanoveních.
Vzhledem k rozmanitosti případů, na které povinnost poctivosti dopadá, nelze stanovit
jediný právní následek porušení této povinnosti. Poruší-li princip poctivosti soud, zatíží
tím řízení vadou, proti níž se bude moci strana bránit opravným prostředkem. Dopustí-
li se nepoctivého jednání strana či její zástupce, nelze připustit, aby nastaly právní
následky, které by s ním jinak (tj. jako s poctivým jednáním) byly podle zákona spjaty.
Vedle toho může přicházet v úvahu povinnost k náhradě tímto jednáním zaviněných
nákladů řízení, nebo povinnost k náhradě škody. Konkretizace případů nepoctivého
Věcný záměr civilního řádu soudního
[68]
Konečné znění 2. veze (2020)
jednání náleží právní vědě a judikatuře. Viz např. Tichý, L. – Maslowski, S. – Troup, T.
Zneužití práva. Praha : UK, 2016.
6. Soud v řízení postupuje tak, aby nedocházelo k průtahům a aby nevznikaly
zbytečné náklady. Strany jsou povinny svou procesní činností přispívat
k dosažení tohoto cíle.
V tomto ustanovení je vyjádřena zásada procesní ekonomie. Je jedním z cílů sociální
koncepce civilního procesu, jak byla popsána v ideových východiscích věcného
záměru, aby poskytovaná ochrana byla nejen spravedlivá, ale aby se jí stranám
dostalo co nejdříve a s co nejnižšími náklady. Je pochopitelné, že určitý čas a náklady
si vyžádá každé řízení; proto navržené ustanovení zamezuje pouze takovým nákladům
a průtahům, které jsou zbytečné.
Druhá věta vyjadřuje povinnost stran k řádnému vedení sporu, resp. jeden z jejích
aspektů. Důsledky porušení této povinnosti se promítají v řadě dalších ustanovení,
např. o prekluzi opožděných skutkových tvrzení a důkazních návrhů, o zmeškání, o
nákladech řízení, o zákazu novot v odvolacím řízení apod.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[69]
Konečné znění 2. veze (2020)
Hlava II Soudy
Díl 1 Pravomoc a příslušnost
Oddíl 1 Civilní soudní pravomoc ve sporném řízení
Podle § 1 zákona o soudech a soudcích (ZSS) vykonávají soudnictví v České republice
nezávislé soudy. Toto pravidlo dále rozvádí § 2 ZSS, podle nějž soudy
a) projednávají a rozhodují spory a jiné věci patřící do jejich pravomoci
podle zákonů o občanském soudním řízení,
b) projednávají a rozhodují trestní věci patřící do jejich pravomoci podle
zákonů o trestním řízení,
c) rozhodují v dalších případech stanovených zákonem nebo mezinárodní
smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána
a která byla vyhlášena.
Civilního soudnictví se týká písmeno a); s ohledem na dobu vzniku zákona o soudech
a soudcích a podobu tehdejší právní úpravy lze usuzovat, že pod toto ustanovení
zákonodárce zahrnul také správní soudnictví. Dokladem toho jsou rovněž §§ 104b a
104c, v nichž se věci patřící do civilního a správního soudnictví rozlišují v rámci institutu
věcné příslušnosti, a nikoliv pravomoci. Rozlišování věcné příslušnosti by mělo přitom
mít místo až tam, kde je dána pravomoc.
Pojetí zákona ovšem není přesné, neboť ve skutečnosti nejde mezi civilními a správními
soudy o věcnou příslušnost, ale o rozdílnou pravomoc (Ohledně vymezení pojmu
pravomoci srov. Zoulík, F. Soudy a soudnictví. Praha : C. H. Beck, 1995, s. 24 a násl.).
K tomu viz dále. Pro věcný záměr – jenž se zabývá pouze civilní soudní pravomocí –
z toho vyplývá, že by pravomoc soudů ve správním soudnictví upravovat neměl; to je
Věcný záměr civilního řádu soudního
[70]
Konečné znění 2. veze (2020)
věcí soudního řádu správního. Krom toho lze zvážit, zda by § 1 ZSS neměl být doplněn
také o oblast správního soudnictví. Novela ZSS, která by zohlednila popsané problémy,
by byla vhodná.
Ustanovení § 2 písm. a) ZSS svěřuje vymezení pravomoci „zákonům o občanském
soudním řízení“; je proto úkolem CŘS (popř. dalších předpisů) tuto otázku upravit.
Naopak není nutno upravit, které soudy soudní moc v civilních věcech vykonávají,
neboť pravidla věnovaná této otázce jsou již obsažena v ZSS.
Právní úprava by měla spočívat na těchto pravidlech:
7. V civilním sporném řízení soudy projednávají a rozhodují právní spory z oblasti
soukromého práva.
Zákon může stanovit, že se v civilním sporném řízení projednávají a rozhodují
také jiné právní spory.
Zákon může svěřit projednávání a rozhodování některých soukromoprávních
sporů jiným orgánům než soudům.
V prvním odstavci je obsaženo základní pravidlo vymezující pravomoc soudu v civilním
sporném řízení. Po terminologické stránce navazuje zvolená formulace na bod 1,
podle nějž civilní řád soudní upravuje civilní sporné řízení. Bod 7 vymezuje okruh
záležitostí, které se v tomto řízení mají projednávat a rozhodovat.
V navrženém ustanovení se zdůrazňuje jak povaha sporného procesu coby řízení,
v němž mají být řešeny spory o právo, tak i soukromoprávní povaha těchto sporů. Tím
je vymezena pravomoc soudu v civilním sporném řízení jednak ve vztahu ke správním
orgánům (v civilním soudním řízení se projednávají soukromoprávní záležitosti, zatímco
před správní orgány patří veřejnoprávní věci), jednak ve vztahu k jiným druhům
soudnictví (k tomu viz též dále pod bodem 8). Zdůrazňuje se rovněž základní
Věcný záměr civilního řádu soudního
[71]
Konečné znění 2. veze (2020)
charakteristika sporného řízení coby procesu, v němž se projednávají spory o právo, a
to na rozdíl od jiných druhů civilního soudnictví.
Nepřebírá se dosavadní vymezení civilní pravomoci obsažené v § 7 odst. 1 OSŘ: „V
občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci,
které vyplývají z poměrů soukromého práva…“. Důvodem stylistické změny je věcná
nesprávnost uvedené formulace: vzhledem k tomu, že strany jsou vymezeny formálně,
a nikoliv účastenstvím v hmotněprávním poměru, nemusí mezi nimi vůbec žádný
soukromoprávní vztah (poměr) existovat. Navrhuje-li žalobce, aby soud uložil
žalovanému povinnost zaplatit pohledávku vyplývající ze smlouvy a dospěje-li soud
k závěru, že taková pohledávka neexistuje (smlouva je neplatná, nebo pohledávka již
zanikla atd.), mezi stranami žádný soukromoprávní poměr není, a přesto věc patří do
civilní pravomoci. Stejně tak je evidentní nesprávnost dosavadní formulace v případě
negativní určovací žaloby: žalobce se jí domáhá vyslovení neexistence soukromého
práva nebo soukromoprávního vztahu, a přestože § 7 odst. 1 OSŘ existenci
hmotněprávního vztahu předpokládá, bude taková záležitost patřit do civilní soudní
pravomoci.
Další dva odstavce základní pravidlo modifikují.
Druhý odstavec představuje rozšíření civilní pravomoci, které se však musí opírat o
výslovné ustanovení zákona. Do této kategorie lze příkladmo zařadit exekuční spory,
kupř. spory poddlužnické nebo excindační. Žaloba se v těchto případech neopírá o
hmotné (soukromé) právo, ale o veřejnoprávní předpisy exekučního práva.
Třetí odstavec pamatuje na zúžení civilní pravomoci. Některé soukromoprávní spory,
které by podle své povahy patřily do civilní pravomoci, z ní mohou být vyňaty a
svěřeny jiným orgánům. K tomu je stejně jako u rozšíření civilní pravomoci zapotřebí
výslovného ustanovení zákona. Do této kategorie patří například spory mezi osobou
vykonávající komunikační činnost a účastníkem či uživatelem, o nichž rozhoduje podle
Věcný záměr civilního řádu soudního
[72]
Konečné znění 2. veze (2020)
§ 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Český
telekomunikační úřad, popř. rozhodování správních orgánů o náhradě škody (např.
§ 89 z. č. 250/2016 Sb., o přestupcích a řízení o nich, § 84 z. č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně).
8. VARIANTA 1: -
VARIANTA 2: V civilním sporném řízení lze za podmínek stanovených zákonem
opětovně projednat tyto právní spory z oblasti soukromého práva, o nichž již
předtím rozhodl jiný orgán než soud:
a) spor, o němž na základě § 1 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním
arbitrovi, rozhodl finanční arbitr,
b) spor, o němž na základě § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích, rozhodl Český telekomunikační úřad,
c) spor, o němž na základě § 17 odst. 7 energetického zákona č. 258/2000
Sb. rozhodl Energetický regulační úřad,
d) spor, o němž na základě § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele rozhodla Česká obchodní inspekce nebo jiný
subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu,
e) spor o náhradu škody, o němž na základě své zákonné pravomoci
rozhodl správní orgán.
VARIANTA 3: V civilním sporném řízení lze za podmínek stanovených zákonem
opětovně projednat právní spory z oblasti soukromého práva, o nichž již
předtím rozhodl správní orgán.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[73]
Konečné znění 2. veze (2020)
Varianta 1: Přezkoumání rozhodnutí správních orgánů v soukromoprávních
záležitostech, resp. opětovné projednání těchto věcí, je v současné době upraveno
v části páté OSŘ. Legislativní řešení vykazuje celou řadu problémů, počínaje
vymezením pravomoci, způsobem řešení kompetenčních konfliktů až po úpravu
samotného řízení. Důsledkem jsou zbytečné průtahy, čítající mnoho měsíců. K tomu
v podrobnostech viz ideová východiska věcného záměr civilního řádu soudního,
kapitola 2.5.4. Z tohoto důvodu návrh věcného záměru civilního řádu soudního toto
řešení navrhuje opustit, a to bez náhrady. Není proto ani zapotřebí přijmout na to
navazující úpravu pravomoci.
Varianta 2: V diskusi proběhlé na zasedání Odborného kolegia pro občanské právo
při Ústavu státu a práva, konaném dne 10. 1. 2018, se nezanedbatelná část
diskutujících vyslovila pro zachování dualismu přezkumu rozhodnutí správních aktů, ale
jenom pokud jde o případy, kdy správní orgán rozhodoval o soukromoprávním sporu.
Podobně byly hlasy pro zachování tohoto stavu vznášeny také na jednom z diskusních
fór, a popř. též v připomínkovém řízení. Vzhledem k tomu věcný záměr připravuje také
variantu, která by současnou úpravu v určitém rozsahu zachovala, ale tak, aby
odstranila zbytečné kompetenční konflikty, k nimž současná úprava vede.
Možnost opětovného projednání soukromoprávní záležitosti v civilním sporném řízení
by se měla týkat jenom případů, kdy správní orgán rozhodoval spor o právo. Tento
požadavek logicky souvisí s vymezením civilní soudní pravomoci. Soukromoprávní
spory mají ve správním řízení zvláštní režim, viz úprava sporného řízení v § 141 SŘ. Patří
sem především spory rozhodované Energetickým regulačním úřadem podle § 17 odst.
7 energetického zákona č. 458/2000 Sb., spory mezi osobou vykonávající komunikační
činnost a účastníkem či uživatelem, o nichž rozhoduje podle § 129 odst. 1 zákona č.
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Český telekomunikační úřad, nebo
spory rozhodované finančním arbitrem podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním
Věcný záměr civilního řádu soudního
[74]
Konečné znění 2. veze (2020)
arbitrovi. K tomu viz Vedral, J. Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha : Bova, 2012, s.
1079. Všechny tyto záležitosti jsou uvedeny v bodu 8 pod písmeny a) až c).
Mnoho právních předpisů z oblasti správního práva obsahuje nejrůznější zvláštní
skutkové podstaty odpovědnosti za škodu. I v těchto případech jde ve své podstatě
o soukromoprávní regulaci. Nároky na náhradu škody vzniklé podle některých z těchto
ustanovení se uplatňují přímo u civilních soudů; příkladmo lze poukázat na
odpovědnost za škodu vzniklou uživatelům silnic, dálnic a místních komunikací podle
§ 27 z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Podle dalších předpisů se nárok na
náhradu škody uplatňuje u správního orgánu. Ten o něm však nerozhoduje, a proto
v případě, že uplatněný nárok neuspokojí, je nutno domáhat se jeho přisouzení
žalobou na plnění v civilním řízení. Na takové koncepci je vystaven např. z. č. 115/2000
Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.
Konečně v jiných případech vychází zákon z toho, že o nároku na náhradu škody
bude správní orgán rozhodovat. Patří sem kupř. rozhodování o náhradě škody
v přestupkovém řízení podle § 89 zákona č. 250/2016 Sb., o přestupcích a řízení o nich;
o náhradě škody vzniklé v důsledku opatření nutných ke zdolání požáru (§ 83, § 84
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně); o náhradě škody podle § 93 a násl.
zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů; nebo o
náhradě škody podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání (viz jeho § 111).
Vzhledem k článku 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod je nezbytné, aby
v případech spadajících do naposled uvedené skupiny, kdy o náhradě škody
rozhodoval správní orgán, byl zajištěn soudní přezkum jeho rozhodnutí. Závěry, k nimž
soudní praxe v těchto věcech v uplynulých letech dospěla, jsou problematické.
Uplatní-li poškozený v přestupkovém řízení nárok na náhradu škody, připouští
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu publikované pod č. 2276/2011 (sp. zn. 2 As
46/2006), že jde sice o rozhodování v soukromoprávní záležitosti, brání se však tomu,
Věcný záměr civilního řádu soudního
[75]
Konečné znění 2. veze (2020)
aby se „štěpil“ přezkum výroku o vlastním přestupku a přezkum výroku o náhradě
škody: „I když tedy má nárok poškozeného na náhradu majetkové škody, který je v
rámci řízení o přestupku posuzován v adhezním řízení, soukromoprávní povahu, bude
rozhodnutí o něm přezkoumáváno vždy v rámci té větve soudního přezkumu, která
má přezkoumávat správní rozhodnutí o primární otázce, v souvislosti s nímž bylo o
nákladech rozhodnuto.“ Argumentačně je tento závěr odůvodněn takto: „Soudy
nemohou ovšem při rozlišování mezi věcmi ‚soukromoprávními‘ ve smyslu části páté o.
s. ř. a ‚veřejnoprávními‘ ve smyslu s. ř. s. vykládat tyto dva pojmy natolik dogmaticky,
aby pravidelně ‚štěpily‘ soudní ochranu i v otázkách, jež spolu věcně úzce souvisejí a
z nichž jedna je zřetelně odvislá od druhé a ve vztahu k té druhé doprovodná, i když
je jejich povaha z hlediska izolovaně pojímané ‚veřejnoprávnosti‛ či
‚soukromoprávnosti‛ odlišná. Takové štěpení, jakkoli se v některých případech děje,
nutno obecně považovat za nežádoucí, neboť neprakticky a ve své podstatě
samoúčelně komplikuje systém soudní ochrany subjektivních práv, a proto by mělo
představovat výjimku z pravidla, která musí být opřena o zřetelné věcné důvody.“
Citované závěry jsou velmi diskusní. Pro poškozeného není otázka náhrady škody
pouze „doprovodnou“ záležitostí, ale její náhrada je naopak tím, o co poškozený
především usiluje, a to bez ohledu na to, zda má být protiprávní jednání škůdce
posouzeno jako přestupek, či nikoliv. Není přitom pochyb, že pokud by poškozený
nárok na náhradu škody neuplatnil, nebo by jej uplatnil, ale byl odkázán na civilní
řízení, rozhodovalo by se o jeho nároku v civilním sporném řízení [srov. též § 244 odst. 2
písm. c) OSŘ]. Jako nekoncepční se pak jeví, mělo-li by se o tomtéž nároku rozhodovat
ve správním soudnictví, pokud by jej poškozený v adhezním řízení uplatnil a bylo o něm
rozhodnuto. Naopak lze usuzovat, že v zájmu právní jistoty a jednoty judikatury by pro
rozhodování o jednom a tom samém nároku měla být dána vždy stejná soudní
pravomoc. Proto by záležitosti, v nichž správní orgán rozhodl v adhezním řízení o
náhradě škody, měly patřit k těm, které lze opětovně projednat v civilním řízení
soudním.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[76]
Konečné znění 2. veze (2020)
Rozhodnutí hasičského záchranného sboru kraje o nároku na náhradu škody podle
§ 84 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, je podle rozhodnutí Krajského
soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 15 A 45/2014 rozhodnutím správního orgánu v
soukromoprávní věci. Přezkum rozhodnutí o odvolání proto patří do řízení podle části
páté občanského soudního řádu.
O náhradě škody podle zákonů č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů, a č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, rozhoduje služební
funkcionář, resp. služební orgán. Přezkum jejich rozhodnutí o náhradě škody probíhá
nikoliv v režimu části páté OSŘ, ale ve správním soudnictví. K tomu viz rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu sp. zn. 3 Ads 127/2012, 4 Ads 136/2011, 4 Ads 72/2011,
Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22 Ad 91/2014, Městského soudu v Praze sp. zn. 3 Ad
14/2013, 9 Ca 286/2009, nebo zvláštního senátu zřízeného podle z. č. 131/2002 Sb. sp.
zn. Konf 51/2004 (č. 615/2005 Sb.NSS). Např. v naposled uvedeném rozhodnutí se
argumentuje pouze veřejnoprávní povahou služebního poměru. Taková
argumentace však není příliš přesvědčivá, neboť – krom toho, že je problematická
sama o sobě (viz Horecký, J. – Machálek, P. Právní poměry při výkonu závislé práce ve
veřejné správě. Brno : MU, 2017) – přehlíží, že předmětem řízení není služební poměr
samotný, ale náhrada škody. Její skutkové podstaty jsou konstruovány v podstatě
stejně jako skutkové podstaty odpovědnosti za škodu podle zákoníku práce. Je jenom
sotva co veřejnoprávního na odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách
nebo na odpovědnosti za ztrátu na svěřených předmětech atd. (srov. § 96 a § 97 z. č.
361/2003 Sb. nebo § 104 až § 106 z. č. 221/1999 Sb., ale i další skutkové podstaty těchto
předpisů). Soudní ochrana by proto v těchto případech měla patřit civilnímu, a nikoliv
správnímu soudnictví.
Navržená varianta č. 2 je reakcí na výsledek již zmíněné proběhlé diskuse a na
nejednotné závěry soudní praxe v oblasti náhrady škody, o níž rozhodují správní
orgány. S ohledem na zkušenosti s uplatňováním současné úpravy dualismu přezkumu
Věcný záměr civilního řádu soudního
[77]
Konečné znění 2. veze (2020)
rozhodnutí správních orgánů, jež přináší zbytečné spory o pravomoc, a tím řízení
prodražuje, prodlužuje a oddaluje poskytnutí soudní ochrany, se návrh vyhýbá
obecnému vymezení pravomoci v těchto věcech. Volí se naopak cesta podobná
jako v nesporném řízení, tj. vyjmenovávají se věci, které lze opětovně projednat
v civilním řízení soudním, s tím, že rozhodnutí ve věcech v tomto výčtu neuvedených
se budou přezkoumávat ve správním soudnictví. Současnou podobu výčtu je nutno
brát jako pracovní. Může proto být dále zpřesňována; to platí zejména o písmenu e),
jehož formulace je zjevně prozatímní. Základní myšlenkou je, aby v tomto ustanovení
byly uvedeny věci, v nichž správní orgán rozhodl (tj. nestačí, že se pouze u něj nárok
na náhradu škody uplatnil), a zároveň jde svou povahou o soukromoprávní spory.
Legislativně technicky je možné postupovat také tak, že ustanovení o civilní soudní
pravomoci v těchto věcech nebude obsahovat civilní řád soudní, ale že bude
zařazeno do právních předpisů, v nichž je upravena pravomoc správních orgánů
k projednávání daných soukromoprávních sporů, resp. samotné řízení v těchto
věcech, a nikoliv v civilním řádu soudním. Takové řešení lépe ochrání civilní řád soudní
před nutností novelizace pokaždé, když se zákonodárce rozhodne svěřit správním
orgánům rozhodování určitého druhu soukromoprávních sporů.
Závěrem k této variantě je nutno zdůraznit, že výčet věcí má ryzce pracovní povahu.
Varianta 3: Návrh je doplněn také o třetí variantu, která se od druhé liší tím, že
neobsahuje výčet věcí, které by měly být v civilním řízení znovu projednány. Opět by
mělo jít pouze o soukromoprávní spory. Katalog věcí sem patřících by proto měl být
stejný jako ve variantě 2. Předností varianty 3 může být to, že eliminuje riziko opomenutí
některého soukromoprávního sporu v taxativním výčtu. Na druhou stranu je podstatně
náročnější na interpretaci, a proto je s ní spojeno velmi vysoké riziko vzniku
kompetenčních sporů.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[78]
Konečné znění 2. veze (2020)
Po srovnání kladů a záporů všech uvedených variant se věcný záměr přiklání
k variantě č. 1.
Pro případ, že by byla upřednostněna varianta 2 nebo 3, je mezi zvláštními způsoby
řízení upraveno opětovné projednání soukromoprávní věci, o které již rozhodl správní
orgán. Viz část pátá, hlava I, díl 3.
9. Nespadá-li věc do civilní soudní pravomoci, postoupí ji soud po právní moci
usnesení o odmítnutí žaloby soudu rozhodujícímu v jiném druhu soudnictví
nebo správnímu orgánu, do jejichž pravomoci tato věc náleží. Právní účinky
spojené se zahájením řízení zůstávají zachovány.
Pokud již dříve svou pravomoc soud rozhodující v jiném druhu soudnictví nebo
správní orgán popřel, navrhne soud senátu zřízenému podle zvláštního zákona,
aby projednal a rozhodl kompetenční spor o pravomoc.
Civilní soudní pravomoc je procesní podmínkou, a proto pro ni platí body 136 a 137
věcného záměru věnované zkoumání procesních podmínek. Z tohoto důvodu není
zapotřebí na tomto místě opakovat, že k nedostatku pravomoci musí soud přihlížet
kdykoliv za řízení, ani to, že uvedený nedostatek má za následek odmítnutí žaloby.
Civilní řád soudní však musí upravit na to navazující postup.
Civilní soudní pravomoc vymezuje okruh záležitostí, které jsou soudy oprávněny
projednávat a rozhodovat v civilním soudním řízení (v širokém slova smyslu). Vytyčuje
tak hranice nejen mezi civilními soudy a správními orgány, ale také mezi jednotlivými
druhy soudnictví (civilním, trestním, správním a ústavním). O prvé rovině pojmu civilní
pravomoci není v platné právní úpravě pochyb, druhá je však upravena rozporně.
Občanský soudní řád nahlíží na vztah civilního a správního soudnictví nejprve v § 7
odst. 4 jako na vztah pravomoci, v § 104b a § 104c se však najednou zmiňuje o věcné
příslušnosti. Je přitom zřejmé, že o věcnou příslušnost nejde; pomocí ní se totiž určuje,
Věcný záměr civilního řádu soudního
[79]
Konečné znění 2. veze (2020)
který článek soudní soustavy má věc projednat a rozhodnout v prvním stupni, a nikoliv
to, jaký okruh záležitostí mají soudy v daném druhu soudnictví projednávat a
rozhodovat. Věcný záměr se tohoto chybného pojetí vystříhává.
Navržený postup soudu při nedostatku pravomoci vychází z druhé věty současného
§ 104 odst. 2 OSŘ. Na rozdíl od něj je však jeho působnost širší a v souladu s právě
učiněnými závěry zahrnuje také oblast, na níž dopadá současný § 104b a §104c OSŘ,
resp. oblast vztahů k jiným druhům soudnictví. Postup soudu má být v obou případech
stejný, neboť pro rozlišování není věcného důvodu. Odmítne-li soud věc proto, že ji má
projednat správní orgán, postoupí mu tuto věc po právní moci usnesení o odmítnutí
žaloby (např. žalobu o zaplacení dluhu za kabelovou televizi soud odmítne a věc
postoupí Českému telekomunikačnímu úřadu). Stejný postup se navrhuje stanovit pro
případ, kdy by o věci měl rozhodovat soud v jiném druhu soudnictví, např. bude-li se
žalobce domáhat žalobou opětovného projednání věci, o níž má rozhodovat soud
ve správním soudnictví. Nebude-li správní orgán nebo soud, jemuž byla věc
postoupena, sdílet názor postupujícího soudu na vymezení pravomoci, může vyvolat
kompetenční konflikt podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých
kompetenčních sporů.
Druhý odstavec reaguje na situaci, kdy správní orgán nebo jiný soud již svou pravomoc
popřel. V takovém případě musí o kompetenčním konfliktu rozhodnout zvláštní senát
zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb.
10. Žalobu podanou ve věci, na kterou se vztahuje rozhodčí smlouva, soud
k námitce žalovaného uplatněné nejpozději při jeho prvním úkonu ve věci
samé odmítne, ledaže rozhodčí smlouva je zjevně neplatná, popřípadě vůbec
neexistuje, nebo dospěli-li rozhodci již dříve k závěru, že jejich pravomoc není
dána.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[80]
Konečné znění 2. veze (2020)
Právní účinky žaloby, kterou soud odmítl, zůstávají zachovány, bude-li žaloba,
jíž se zahajuje rozhodčí řízení, řádně podána do třiceti dnů ode dne doručení
usnesení soudu o odmítnutí žaloby.
Obsahově se v zásadě přebírá dosavadní § 106 OSŘ. Text je však oproti současnému
znění občanského soudního řádu zjednodušen a oproštěn od zbytečných
kasuističností. Zařazení tohoto ustanovení mezi pravidla o civilní soudní pravomoci je
odůvodněno tím, že rozhodčí smlouva představuje procesní úkon stran, jímž se
(podmíněně) deroguje pravomoc soudu a zakládá pravomoc rozhodce. Namítne-li
žalovaný důvodně, že věc nelze v soudním řízení projednat, neboť byla uzavřena
rozhodčí smlouva, nemůže soud věc meritorně projednat a rozhodnout o ní pro
nedostatek pravomoci.
Věcný záměr navrhuje nepřevzít současný § 106 odst. 3 OSŘ, podle kterého platí: „Bylo-
li řízení před rozhodci zahájeno dříve než došlo k řízení soudnímu, přeruší soud řízení o
neexistenci, neplatnosti nebo zániku smlouvy až do doby, než bude v rozhodčím řízení
rozhodnuto o pravomoci nebo ve věci samé.“ Toto ustanovení má bránit obstrukcím
spočívajícím ve snaze napadat probíhající rozhodčí řízení žalobou na určení
neexistence, neplatnosti nebo zániku rozhodčí smlouvy (Poledne, P. in Drápal, L. –
Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, komentář k
§ 106, marg. č. 17). Vzhledem k tomu, že se žalovanému nabízí možnost uplatnit tyto
námitky přímo v rozhodčím řízení dle § 15 zákona o rozhodčím řízení, popř. posléze
žalobou na zrušení rozhodčího nálezu podle § 31 písm. a) a b) téhož zákona, nebyla
by určovací žaloba přípustná pro nedostatek naléhavého právního zájmu. Není proto
ani zapotřebí rozhodnutí o ní odkládat, ale je možno ji vyřídit odmítnutím ihned
(nedostatek naléhavého právního zájmu není předpokladem úspěchu žaloby, za
který jej má současná právní praxe, ale zvláštní procesní podmínkou; proto není
namístě žalobu zamítat, ale podle věcného záměru odmítat, resp. podle současné
úpravy řízení zastavovat).
Věcný záměr civilního řádu soudního
[81]
Konečné znění 2. veze (2020)
Oddíl 2 Věcná příslušnost
Vychází se z toho, že zůstane zachována současná, tj. čtyřčlánková podoba soudní
soustavy. K tomu viz též kapitola 2.7. ideových východisek věcného záměru civilního
řádu soudního. Tato skutečnost má zásadní význam pro navrhovanou podobu
pravidel věcné příslušnosti soudu, neboť umožňuje její diferenciaci.
Z historického hlediska vycházela domácí úprava civilního sporného řízení až do konce
40. let 20. století ze zásady diferenciace věcné příslušnosti. Věcně příslušnými byly
v soukromoprávních věcech zásadně krajské soudy (srov. § 50 zákona č. 111/1895 ř.
z., dále jen „JN“), věcná příslušnost okresního soudu byla stanovena jako výjimka
z pravidla (srov. § 49 JN). Zásadní změnu úpravy věcné příslušnosti přinesl zákon č.
319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, jehož základním cílem, jak uvádí důvodová
zpráva, bylo „věci zjednodušit a lidu zpřístupnit“. Z hlediska soudní organizace se tento
přístup projevil zejména ve zrušení tehdejších zemských soudů a v zavedení řízení
pouze ve dvou instancích. S výjimkou věcí, v nichž byl stranou řízení národní podnik
(srov. § 31 zák. č. 319/1948 Sb.), tak v prvním stupni počínaje 1. 2. 1949 rozhodovaly
okresní soudy. Tento stav nedoznal změn – odhlédneme-li od dílčích výjimek (např. §
113 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení) – ani po přijetí občanského
soudního řádu v roce 1963. K tomu přistoupilo, že právní úprava nerozlišovala mezi
sporným a nesporným řízením.
Změnu přístupu k úpravě věcné příslušnosti tak představuje až přijetí zákona
č. 519/1991 Sb., kterým byl občanský soudní řád - již v nové společenské situaci –
zásadně novelizován. Úprava věcné příslušnosti byla od 1. 1. 1992 opětovně
diferencována, ovšem nekoncepčním a nedůsledným způsobem podle „efemérních
požadavků“ (srov. Zoulík, F. Diferenciace věcné příslušnosti soudů v civilním procesu.
In Cesty práva. Výbor statí. Praha, 2013, s. 179). Významnou roli při zavedení této
úpravy sehrála skutečnost, že současně došlo ke zrušení státní arbitráže, jež byla
Věcný záměr civilního řádu soudního
[82]
Konečné znění 2. veze (2020)
organizována na krajském principu, takže téměř veškerá její (tj. obchodní) agenda
přešla na krajské soudy. Občanskoprávní věci tak představovaly u krajských soudů
jako soudů prvního stupně pouze nepatrnou část nápadu. To se projevilo v charakteru
prvostupňové agendy krajských soudů, která byla chápána jako obchodní; tato
skutečnost pak ovlivňovala i zaměření odvolacích soudů vrchních. Popsaný stav
neodstranila ani novela občanského soudního řádu provedená zákonem č. 30/2000
Sb., jež sice vedla k částečnému odbřemenění krajských soudů, nikoliv však ke změně
jejich charakteru.
Zrušení obchodního zákoníku v rámci reformy soukromého práva v roce 2012
představovalo sice významný podnět pro revizi právní úpravy věcné příslušnosti
civilních soudů, nelze však říci, že by byl zákonodárcem adekvátně využit.
Diferenciace věcné příslušnosti vychází i nadále z nejasných kritérií, jejichž společným
jmenovatelem má být „specifická povaha věci“ (ratione cause). Krajské soudy jako
soudy prvního stupně sice pozbyly charakter soudů obchodních, nelze však
konstatovat, že by jejich uvolněný potenciál byl naplněn nějakým jiným typickým
obsahem.
Cílem věcného záměru je tento stav změnit. Za tím účelem předkládá pro řízení ve
sporných věcech dvě varianty řešení (I a II, viz níže), jejichž společným východiskem je
poznatek, podle kterého se věci projednávané v prvním stupni okresními a krajskými
soudy od sebe liší svým společenským významem. Jedná se o případy, kdy je mezi
stranami veden spor buď o větší majetkové hodnoty, nebo o taková subjektivní práva,
jejichž ochrana je ze společenského hlediska chápána jako důležitější. Oběma
skupinám věcí je společné, že u nich lze očekávat nejen zodpovědnější přístup stran
k vedení řízení, nýbrž i zajištění vyšší úrovně rozhodování ze strany soudu.
V prvostupňové agendě krajských soudů by proto měli působit především zkušenější a
odborně velmi zdatní soudci. Předpokládat lze rovněž odlišný procesní režim takto
projednávaných věcí, a to hlavně s důrazem na jejich vyšší profesionalizaci. V tomto
Věcný záměr civilního řádu soudního
[83]
Konečné znění 2. veze (2020)
směru počítá věcný záměr civilního řádu soudního s tím, že v řízeních před okresními
soudy nebude vyžadováno povinné zastoupení advokátem, zatímco v řízení před
krajskými soudy půjde o advokátské spory.
V prvé variantě úpravy věcné příslušnosti vychází věcný záměr předně z hodnoty
předmětu sporu (ratione valoris) jako základního kritéria diferenciace věcné
příslušnosti. Jde o kritérium objektivní, spolehlivé, které mimo jiné odráží vztah mezi
významem sporu a věcnými a časovými náklady, jež by na něj měly být vynaloženy
(srov. Fasching, H. W. Lehrbuch des österreichischen Zivilprozeßrechts. 2 vydání. Wien,
1990, s. 139). Toto základní kritérium věcný záměr v téže variantě kombinuje s kritériem
spočívajícím v povaze věci (ratione causae). Má totiž za to, že se v určitých sporech
může jeho použití jevit jako vhodné a účelné, zejména s ohledem na specifičnost
určitých nároků, dlouholetou právní tradici či obtíže při určování hodnoty předmětu
sporu (typicky u práv nemajetkové povahy).
Druhá varianta úpravy věcné příslušnosti akcentuje výše zmíněnou povahu věci
(ratione causae) jako základní diferenciační kritérion. Z legislativního hlediska spočívá
její výhoda v tom, že umožňuje vcelku jednoznačně určit, jaké zatížení krajských soudů
jako soudů prvního stupně lze od nové úpravy očekávat. Dále lze zmínit, že jejím
přijetím by odpadly (možné) komplikace, k nimž může dojít při určování hodnoty
předmětu sporu. Konečně lze za její výhodu označit i skutečnost, že zabraňuje
„tříštění“ sporů shodné povahy (např. o vydání movité věci) mezi okresní a krajské
soudy. Je však třeba zmínit i její zásadní nedostatek spočívající v tom, že společensky
významné spory týkající se vysokých majetkových hodnot (např. ze závazkových
právních sporů) budou v prvním stupni vždy projednávat soudy okresní.
Konečně nelze nezmínit, že legislativně myslitelným je rovněž přijetí tříčlánkové soudní
soustavy, která sice nevystihuje odlišný společenský význam jednotlivých
projednávaných věcí, má však tu nespornou výhodu, že minimalizuje spory o věcnou
Věcný záměr civilního řádu soudního
[84]
Konečné znění 2. veze (2020)
příslušnost, a přispívá tím k rychlejšímu projednání věci. Jak však uvedeno výše, dle
rozhodnutí ministerstva má být zachována současná, tj. čtyřčlánková soudní soustava.
Právní úprava by měla spočívat na těchto pravidlech:
VARIANTA I
11. Nestanoví-li zákon jinak, jsou v civilním sporném řízení v prvním stupni příslušné
okresní soudy.
Věcný záměr ponechává v platnosti současné pravidlo, podle kterého jsou k řízení
v prvním stupni zásadně příslušné okresní soudy (§ 9 odst. 1 OSŘ). Pouze upřesňuje, že
jde o pravidlo týkající se civilního sporného řízení. Zachování dosavadního přístupu je
odůvodněno především tím, že před okresními soudy se projednává a i do budoucna
by se měla projednávat převážná většina civilních sporných věcí. Tuto skutečnost musí
právní úprava při stanovení pravidla a výjimky reflektovat.
12. Okresní soudy jsou výlučně příslušné pro řízení ve věcech
a) pracovních;
b) nájemních nebo pachtovních;
c) výživného, k němuž je podle zákona někdo povinen, a smluvených
opětujících se dávek či důchodů;
d) ochrany držby;
e) sousedských sporů.
U jmenovaných typů sporů se vzhledem k jejich kvantitě (např. v roce 2017 bylo u
soudů prvního stupně pravomocně skončeno celkem 3049 pracovních věcí a téměř
Věcný záměr civilního řádu soudního
[85]
Konečné znění 2. veze (2020)
20 000 věcí nájemních a pachtovních), jakož i k tomu, že by měly být rozhodovány co
nejrychleji a co nejblíže stranám, se jeví jako vhodné a účelné, aby o nich v prvním
stupni vždy rozhodovaly okresní soudy. V tomto bodu se tedy zavádí výlučná věcná
příslušnost okresních soudů pro určité typy sporů, a to bez ohledu na jejich hodnotu. I
kdyby tedy kupř. ve sporu o výživné hodnota předmětu sporu přesahovala částku
50 000 Kč, věcně příslušný bude okresní soud.
13. Krajské soudy v prvním stupni rozhodují ve sporech
a) přesahuje-li hodnota jejich předmětu 50 000 Kč a nejde o spor, k jehož
projednání jsou výlučně příslušné okresní soudy;
b) ze směnek, šeků a jiných cenných papírů;
c) z ochrany osobnosti člověka a nároků s tím souvisících;
d) z ochrany práv k duševnímu vlastnictví;
e) z ochrany práv proti nekalé soutěži;
f) týkajících se ochrany názvu, pověsti a soukromí právnické osoby;
g) týkajících se statusových a jiných otázek právnických osob;
h) týkajících se věcných práv k nemovitým věcem a k obchodnímu
závodu.
Věcný záměr vychází ze snahy úpravu věcné příslušnosti na jedné straně co nejvíce
zjednodušit, na straně druhé přiznat krajským soudům jako soudům prvého stupně
postavení, jež by jim s ohledem na jejich umístění v organizaci soudu mělo příslušet.
Cílem je tedy naplnit krajské soudy klasickou civilní spornou agendou, a to dle jasného
diferenciačního kritéria, jímž je hodnota předmětu sporu. Jako základní kritérium
Věcný záměr civilního řádu soudního
[86]
Konečné znění 2. veze (2020)
diferenciace věcné příslušnosti je navrhována částka 50 000 Kč; jestliže hodnota
předmětu sporu tuto částku přesahuje, a není dána výlučná věcná příslušnost soudů
okresních, jsou věcně příslušnými soudy krajské.
Vzhledem k zavedení kritéria věcné příslušnosti opírající se o hodnotu předmětu sporu
lze přistoupit ke zjednodušení kasuistického výčtu, který nyní obsahuje § 9 odst. 2 OSŘ.
V naprosté většině obchodních sporů hodnota předmětu sporu bude převyšovat
částku 50 000 Kč, a proto k jejich projednání bude dána věcná příslušnost krajských
soudů. Není zapotřebí vyjmenovávat, že sem kupř. budou patřit též spory mezi
obchodními korporacemi, jejich společníky nebo členy a členy jejich orgánů nebo
likvidátory, jde-li o vztahy týkající se výkonu funkce členů orgánů nebo likvidace [§ 9
odst. 1 písm. f) OSŘ], spory z obchodů na komoditní burze [§ 9 odst. 1 písm. k) OSŘ],
nebo spory z nakládání s obchodním závodem nebo jeho částí [§ 9 odst. 1 písm. n)
OSŘ]. Podstatnou nevýhodnou této výčtové metody je, že se vždy znovu objeví nový
druh věcí, které by podle názoru zákonodárce měly být projednávány v prvním stupni
před krajskými soudy. Právní úprava se tak postupně doplňuje o stále kasuističtější
ustanovení, což dokládají písmena p) a r) § 9 odst. 2 OSŘ, které stanovují věcnou
příslušnost krajského soudu „ve věcech zákonného ručení při porušení péče řádného
hospodáře“ a „ve sporech o zajištění pohledávek věřitelů při snížení základního
kapitálu obchodních společností nebo při snížení základního členského vkladu
družstev“. Tato legislativní cesta však nemusí brát nikdy konce, takže jejím jediným
praktickým efektem může být naprosté znepřehlednění právní úpravy, vyvolávající
mnoho sporů o věcnou příslušnost. Věcný záměr si je těchto rizik vědom, a proto zavádí
elegantnější kritérium hodnoty předmětu sporu.
Kritérium ratione causae je však zachováno též, a to jednak s ohledem na specifičnost
některých nároků (např. ze směnek, šeků či jiných cenných papírů), jednak s ohledem
na dlouholetou tradici (např. ochrana práv proti nekalé soutěži, ochrana práv
z duševního vlastnictví, spory týkající se statusových a jiných otázek právnických osob),
Věcný záměr civilního řádu soudního
[87]
Konečné znění 2. veze (2020)
na nedostatek objektivních kritérií při určování hodnoty předmětu sporu (např.
ochrana osobnosti člověka), nebo na obvykle vysoké majetkové hodnoty, o nichž
soud rozhoduje (srov. spory týkající se věcných práv k nemovitým věcem a
k obchodnímu závodu). V těchto případech jsou krajské soudy výlučně příslušné i
tehdy, jestliže hodnota předmětu sporu částku 50 000 Kč nepřesahuje.
Písm. g) má pracovní povahu, která je však pro potřeby věcného záměru dostačující;
v paragrafovém znění ale bude nutno formulaci upřesnit.
VARIANTA II
14. Nestanoví-li zákon jinak, jsou v civilním sporném řízení v prvním stupni příslušné
okresní soudy.
Základní pravidlo věcné příslušnosti je v obou variantách shodné.
15. Krajské soudy v prvním stupni rozhodují ve sporech
a) ze směnek, šeků a jiných cenných papírů;
b) z ochrany osobnosti člověka a nároků s tím souvisících;
c) z ochrany práv k duševnímu vlastnictví;
d) z ochrany práv proti nekalé soutěži;
e) týkajících se ochrany názvu, pověsti a soukromí právnické osoby;
f) týkajících se statusových a jiných otázek právnických osob;
g) týkajících se věcných práv k nemovitým věcem a obchodnímu závodu.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[88]
Konečné znění 2. veze (2020)
Navrhovaná varianta II důsledně vychází z povahy věci (ratione causae) jako
jediného diferenciačního kritéria věcné příslušnosti. Jeho přednosti a nevýhody byly
zmíněny výše v úvodním výkladu k věcné příslušnosti. K tomu je vhodné též
poznamenat, že toto řešení de facto navazuje na platný právní stav.
Oddíl 3 Místní příslušnost
16. Není-li stanoveno jinak, je místně příslušný obecný soud žalovaného. Jinak je
stanoveno v případech na výběr dané příslušnosti (bod 23), výlučné příslušnosti
(bod 24), odvozené příslušnosti (bod 25) nebo smluvené místní příslušnosti (bod
27).
Návrh zachovává tradiční pravidlo sporného řízení (actor sequitur forum rei). Právní
úprava chce postihnout na tomto místě alespoň odkazem všechny případy odklonění
od tohoto pravidla ať upravená v civilním soudním řádu nebo v samostatných
zákonech upravujících jiné než sporné civilní řízení. Návrh se věcně neodchyluje od
dosavadní úpravy. Přebírá i dosavadní pravidlo z § 89 OSŘ, které nově nazývá
„odvozenou příslušností“.
17. Je-li dána věcná příslušnost krajského soudu, je místně příslušný krajský soud,
do jehož obvodu náleží obecný soud žalovaného.
Pravidlo se oproti dosavadní úpravě nemění, pouze se zpřesňuje formulace. Obecným
soudem je vždy soud okresní. Místní příslušnost krajského soudu jako soudu I. stupně je
pak určena tím, kam obecný soud žalovaného náleží (viz zákon č. 6/2002 Sb., o
soudech a soudcích, Příloha č. 1.)
18. Obecným soudem fyzické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má tato
osoba své stálé bydliště. Má-li fyzická osoba více bydlišť, je jejím obecným
soudem každý takto určený soud.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[89]
Konečné znění 2. veze (2020)
Nemá-li fyzická osoba bydliště, je jejím obecným soudem okresní soud, v jehož
obvodu se zdržuje: nelze-li to zjistit, nebo lze-li to zjistit jenom s velkými obtížemi,
je obecným soudem osoby soud podle její adresy evidované v informačním
systému evidence obyvatel.
Nelze-li ani takto obecný soud určit, může být fyzická osoba žalována u soudu
podle svého posledního známého bydliště, anebo u soudu, v jehož obvodu má
majetek.
19. Obecným soudem právnické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má
právnická osoba sídlo.
20. Obecným soudem státu je okresní soud, v jehož obvodu má sídlo organizační
složka státu, do jejíž působnosti věc spadá, a nelze-li takto místně příslušný soud
určit, soud, v jehož obvodu nastala skutečnost, která zakládá uplatněné právo.
V pochybnostech se za sídlo organizační složky státu pokládá to místo, kde se
vede správa organizační složky. Na ústřední úřady státní správy se ustanovení
použije obdobně.
Pravidla se oproti dosavadní úpravě nemění. Pouze se zpřesňuje vymezení obecného
soudu tam, kde organizační složka nemá sídlo v právním smyslu a také u ústředních
úřadů státní správy (např. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podle
zák.č.201/2002 Sb, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí podle zák.č. 359/1999
Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, Úřad pro hospodářskou soutěž podle zák.č.
273/1996 Sb., Úřad pro ochranu osobních údajů podle zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů aj.).
21. Obecným soudem obce je okresní soud, do jehož obvodu obec náleží.
Obecným soudem kraje je okresní soud, v jehož obvodu má sídlo zastupitelstvo
kraje.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[90]
Konečné znění 2. veze (2020)
Návrh zpřesňuje vymezení obecného soudu kraje, vychází přitom z toho, že soudy mají
přesně stanovené obvody, viz zákon č. 6/2002 o soudech a soudcích, příloha č. 1.
22. Jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky
místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc
projedná a rozhodne. Nejvyššímu soudu může věc předložit k rozhodnutí strana
nebo kterýkoliv z dotčených soudů.
Příslušnost daná na výběr
23. Vedle obecného soudu, případně soudu určeného podle bodu 17, je k řízení
příslušný také soud určený podle
a) místa stálého pracoviště žalovaného;
b) sídla fyzické osoby, která je žalovanou v obchodních věcech;
c) místa, v němž došlo ke skutečnosti, která zakládá právo na náhradu
újmy;
d) sídla organizační složky závodu, který patří žalovanému, týká-li se spor
této složky;
e) platebního místa ze směnky, šeku nebo jiného cenného papíru;
f) místa splnění závazku, jak vyplývá ze smlouvy nebo ze zákona.
Pravidlo podle písm. b) nahrazuje dosavadní úpravu „obecného soudu“ podnikatelů
- § 85 odst. 2 OSŘ.
Pravidlo podle písm. f) umožňuje volbu soudu splnění závazku, odkazuje tak k § 1954
OZ. Návrh jinak zachovává dosavadní úpravu, avšak nevylučuje, aby byly možnosti
výběru dále doplněny nebo zpřesněny.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[91]
Konečné znění 2. veze (2020)
Příslušnost výlučná
24. Namísto obecného soudu, případně soudu určeného podle bodu 17, je k řízení
příslušný
a) soud v jehož obvodu leží nemovitá věc, týká-li se řízení práva k ní,
včetně práva z nájmu a pachtu nemovité věci a včetně řízení o ochraně
držby nemovité věci; to však neplatí, je-li dána příslušnost podle písm.
e);
b) obecný soud žalobce, jde-li o řízení o ochraně držby movité věci;
c) soud, u něhož probíhá zvláštní řízení, jde-li o spor vzniklý v souvislosti
s tímto řízením;
d) v jehož obvodu byla provedena dražba, jde-li o věc veřejné dražby;
e) který rozhodoval o rozvodu manželství, jde-li o vypořádání společného
jmění manželů nebo jiného majetku anebo o bydlení po zániku
manželství anebo o výživné mezi bývalými manžely.
K písm. a): výlučná příslušnost (forum rei sitae) se nemění oproti dosavadnímu stavu,
pouze je doplněna v souladu s dosavadní judikaturou.
K písm. c): obecnější pravidlo nahrazuje dosavadní § 88 písm. c), d), e) OSŘ. Ve všech
případech jde o incidenční spory. Pro ně všeobecně platí, že příslušný k řešení sporu je
vždy soud, u něhož probíhá zvláštní řízení, vznikl-li spor z podnětu tohoto zvláštního řízení
a v jeho rámci. Půjde jako dosud o soud, u něhož je prováděn výkon rozhodnutí, jde-li
o vyloučení věci nebo o rozhodnutí o pravosti, výši, skupině nebo pořadí pohledávek
přihlášených k rozvrhu, dále o soud, u něhož probíhá řízení o pozůstalosti, jde-li o
rozhodnutí sporu v souvislosti s řízením o pozůstalosti. Nebude vyloučeno zařadit sem i
jiné případy incidenčních sporů.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[92]
Konečné znění 2. veze (2020)
Příslušnost odvozená
25. Soud, který je příslušný k řízení o určité věci, je příslušný i k řízení o věcech s ní
spojených a o vzájemné žalobě žalovaného, nebude-li tím zasaženo do
výlučné příslušnosti.
Odvozená příslušnost (dosud § 89 OSŘ) se osvědčila a není proto důvod se od ní
odchylovat, protože odpovídá principu hospodárnosti řízení.
26. Směřuje-li žaloba proti procesním společníkům, je místně příslušným obecný
soud alespoň jednoho z nich.
Pravidlo se týká místní příslušnosti v případě procesního společenství. Podle něj postačí,
aby se řízení konalo u soudu, který je místně příslušným alespoň pro jednoho z
žalovaných společníků.
Úmluva o místní příslušnosti
27. Strany se mohou před zahájením řízení písemně dohodnout na místní
příslušnosti jiného věcně příslušného soudu, nebude-li tím zasaženo do výlučné
příslušnosti. Existenci úmluvy o místní příslušnosti prokáže soudu žalobce
nejpozději spolu se žalobou.
Návrh rozšiřuje možnost úmluvy o místní příslušnosti (prorogace) i na jiné než
„podnikatelské věci“, protože není důvod takto omezovat strany v jejich dispozičních
možnostech.
Jde o procesní úmluvu stran (prorogace). Dovolat se jí může i žalovaný. Učiní tak v
námitce nepříslušnosti (viz bod 38), jestliže žalobce úmluvu při podání žaloby
nerespektoval.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[93]
Konečné znění 2. veze (2020)
28. Je-li místně příslušných několik soudů, je příslušný podle volby žalobce
kterýkoliv z nich. Od provedené volby nelze odstoupit.
Delegace
29. Nemůže-li příslušný soud o věci jednat, protože všichni jeho soudci jsou
vyloučeni, musí být věc delegována jinému soudu téhož stupně (delegace
nutná).
30. Věc může být jinému soudu téhož stupně delegována také z důvodu vhodnosti
(delegace vhodná). Delegace vhodná je možná, jen dokud příslušný soud
nezačal jednat ve věci samé.
31. O delegaci rozhoduje soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a
soudu, jemuž má být podle návrhu věc delegována. Návrh na delegaci nutnou
podává nadřízenému soudu předseda příslušného soudu. Strany mají vždy
právo vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc delegována a v případě
delegace vhodné také k jejím důvodům.
Návrh úpravy delegace přebírá dosavadní právní úpravu (§ 12 OSŘ) a formulačně ji
upřesňuje.
Oddíl 4 Funkční příslušnost
32. O odvolání a o rekursu proti rozhodnutí okresního soudu rozhoduje krajský soud.
33. O odvolání a o rekursu proti rozhodnutí krajského soudu jako soudu prvního
stupně rozhoduje vrchní soud.
34. O dovolání proti rozsudku krajského nebo vrchního soudu jako soudů
odvolacích rozhoduje Nejvyšší soud.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[94]
Konečné znění 2. veze (2020)
35. O rekursu proti usnesení krajského soudu nebo vrchního soudu jako soudů
odvolacích rozhoduje Nejvyšší soud.
36. Zda a za jakých podmínek je přípustné, aby o rekursu rozhodl sám soud, jehož
usnesení bylo napadeno, je stanoveno v bodu 434.
Navržená pravidla funkční příslušnosti zachovávají dosavadní stav. Vzhledem k tomu,
že věcný záměr rozlišuje mezi odvoláním a rekursem (odvolání je opravným
prostředkem proti rozsudku soudu I. stupně, rekurs proti usnesení soudu I. nebo II.
stupně), je nutno tuto okolnost promítnout také do pravidel funkční příslušnosti.
O odvolání a o rekursu proti rozhodnutí okresního soudu bude rozhodovat soud krajský.
Pokud v prvním stupni bude věcně příslušný krajský soud, bude odvolacím a rekursním
soudem vrchní soud.
Na funkční příslušnosti dovolacího soudu se nic nemění.
Vzhledem k tomu, že rekursem lze napadat nejen usnesení soudu I. stupně, ale ve
výjimečných případech uvedených v bodu 407. také usnesení odvolacího soudu, je
nutno upravit funkční příslušnost i pro tento případ. Vzhledem k významu věcí, které
takto mohou být rekursem napadeny, se navrhuje stanovit funkční příslušnost
Nejvyššího soudu. Ta by měla být dána nejen tehdy, pokud odvolacím soudem byl
soud vrchní (pak ostatně ani jiné řešení není myslitelné), ale také pro případ, kdy
odvolacím soudem byl soud krajský.
Bod 36 odkazuje na autoremeduru, která je v rekursním řízení možná. Zařazení odkazu
do této pasáže textu má za účel upozornit na to, že autoremedura v podstatě
představuje jinou úpravu funkční příslušnosti pro rozhodnutí o rekursu. Místo rekursního
soudu totiž bude o rekursu rozhodovat soud, jehož rozhodnutí se napadá.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[95]
Konečné znění 2. veze (2020)
Oddíl 5 Zkoumání příslušnosti
37. Řízení se koná u příslušného soudu. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou
rozhodné okolnosti, které zde byly v době zahájení řízení. Příslušnost takto
založená trvá až do skončení řízení.
38. Příslušnost zkoumá soud spolu s ostatními procesními podmínkami hned po
zahájení řízení. Po zahájení sporu ji zkoumá pouze k námitce žalovaného
učiněné nejpozději při prvním úkonu, který mu v řízení přísluší.
39. Při zkoumání příslušnosti před zahájením sporu soud vychází z tvrzení žalobce,
nemá-li důvod o nich pochybovat.
40. Má-li soud, u něhož bylo řízení zahájeno, za to, že není příslušný, postoupí věc
po právní moci usnesení, jímž vysloví svou nepříslušnost, soudu příslušnému.
Předtím dá soud stranám příležitost se k zamýšlenému postupu vyjádřit.
41. Nebyl-li rekurs podán a soud, jemuž byla věc postoupena, s postoupením
nesouhlasí, předloží věc svému nadřízenému soudu. Rozhodnutí nadřízeného
soudu je konečné, rekurs není přípustný.
42. Nedostatek příslušnosti je zhojen, nebyl-li vyřešen podle předchozích
ustanovení. K pozdějším námitkám se nepřihlíží.
Pro navrhovanou úpravu je charakteristické, že stírá rozdíly mezi zkoumání věcné a
místní příslušnosti. Důvodem k tomuto kroku je jednak poznatek, že věcná i místní
příslušnost mají povahu procesních podmínek, a proto je soud vždy zkoumá z úřední
povinnosti, jednak skutečnost, že jejich nedostatek představuje zásah do práva na
zákonný soud a zákonného soudce. Je přitom zřejmé, že inspiraci pro navrhovaná
pravidla nalézá věcný záměr především v platné úpravě zkoumání místní příslušnosti a
pokouší se o jejich zobecnění.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[96]
Konečné znění 2. veze (2020)
Při zkoumání jak věcné, tak i místní příslušnosti platí, že nejistota, zda je řízení vedeno
před příslušným soudem, musí být odstraněna co nejdříve. Soud proto věcnou i místní
příslušnost zkoumá dříve, než začne jednat ve věci samé. Později je oprávněn namítat
nedostatek příslušnosti pouze žalovaný, a to nikoliv neomezeně.
Nedostatek věcné či místní příslušnost vyslovuje přímo soud, u něhož bylo řízení
zahájeno. Proti jeho usnesení je přípustný rekurs (návrh jej nevylučuje). Nebyl-li rekurs
podán, řeší případný nesouhlas soudu s postoupením věci jeho nadřízený soud.
Rozhodnutí nadřízeného soudu je konečné. Nedošlo-li k nápravě nedostatku věcné či
místní příslušnosti podle shora uvedených pravidel, je jejich nedostatek zhojen.
Navrhované řešení představuje oproti současné právní úpravě významné
zjednodušení zejména ve vztahu ke zkoumání věcné příslušnosti soudu. Jeho výhodou
je, že poskytuje dostatečné garance správného řešení této důležité procesní otázky,
aniž by řízení oproti současné úpravě nadměrně prodlužovalo. K otázce věcné
příslušnosti, jak ji posoudil soud, u něhož bylo řízení zahájeno, jsou oprávněny se vyjádřit
jak strany, tak další soudy. Je-li chyba žalobce při výběru věcně příslušného soudu
zjevná, odpadá v navrhované úpravě nutnost předkládat věc vrchnímu či dokonce
Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o věcné příslušnosti (srov. § 104a OSŘ), což v současné
praxi logicky vede k průtahům. Jinak řečeno, navrhované řešení – i vzhledem
k celkovému zjednodušení pravidel věcné příslušnosti – vkládá v soudy, u kterých bylo
řízení zahájeno, důvěru, že otázku věcné příslušnosti posoudí správně. Teprve
v případě, že tomu tak výjimečně nebude, může nastoupit kontrola v podobě
rozhodnutí rekursního nebo nadřízeného soudu.
Lze tak uzavřít, že navrhovaný (oproti současnosti) odlišný přístup k otázce posuzování
věcné příslušnosti je veden snahou o upřednostnění rychlosti řízení a zachování jeho
dosavadních výsledků (např. v oblasti dokazování) před přílišným procesním
formalismem, kterým trpí současná úprava. Nedostatek věcné příslušnosti totiž není tak
Věcný záměr civilního řádu soudního
[97]
Konečné znění 2. veze (2020)
závažným procesním nedostatkem, jenž by měl ustupovat požadavku na projednání
a rozhodnutí věci v přiměřené době (srov. čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy).
Díl 2 Hodnota předmětu sporu
Ve věcném záměru civilního řádu soudního se na několika místech pracuje s hodnotou
předmětu sporu (např. v úpravě řízení o nepatrných věcech nebo při stanovení
přípustnosti opravných prostředků). Hodnota předmětu sporu však má být zejména
diferenciačním kritériem věcné příslušnosti soudu. S ohledem na právní jistotu je třeba
nastavit určitá pravidla stanovení hodnoty sporu. Tato pravidla by bylo možné také
využít subsidiárně tam, kde zvláštní předpisy nestanoví jinak (např. ve vztahu k soudním
poplatkům a odměně advokáta).
Civilní řád soudní není jediným českým řádem, který pracuje s hodnotou předmětu
sporu. Ocenění předmětu sporu, a to i v případech, kdy má spor nepeněžitou povahu,
vyžaduje po žalobci § 18 řádu rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České republiky. Podobně § 175 insolvenčního zákona
požaduje po věřiteli, aby pohledávku vždy vyčíslil v penězích, i když by šlo o
pohledávku nepeněžitou, a to na základě odhadu její hodnoty. Požadavek stanovení
hodnoty předmětu sporu civilním řádu soudním není z tohoto ani historického hlediska
krokem do neznáma, jak by se na první pohled mohlo zdát.
43. Dále stanovená pravidla se použijí pro majetkové nároky.
Hodnotu předmětu sporu lze stanovit pouze v případě majetkových nároků, a to jak
peněžitých, tak nepeněžitých, leč penězi ocenitelných. Hodnotu nemajetkových
nároků nelze v penězích vyjádřit.
Pod nemajetkové nároky mohou spadat zejména statusové otázky. Zde se nestanoví
hodnota sporu podle uvedených pravidel, neboť je jen těžko lze uvedenými postupy
vyjádřit v penězích. Nemůže se jich proto ani týkat pravidlo, podle nějž do věcné
Věcný záměr civilního řádu soudního
[98]
Konečné znění 2. veze (2020)
příslušnosti krajských soudů náleží věci, jejichž hodnota přesahuje částku 50 000 Kč.
Pokud nebude výslovně stanoveno, že patří do věcné příslušnosti krajských soudů (jako
je tomu např. u sporů o ochranu osobnosti), budou se projednávat v řízení před soudy
okresními.
44. Pro stanovení hodnoty předmětu sporu je rozhodující okamžik zahájení řízení
v každém stupni.
Soud se musí zabývat hodnotou předmětu sporu již hned, jak mu žaloba napadne, a
to s ohledem na zkoumání procesních podmínek, zejména věcné příslušnosti,
podmínky povinného zastoupení apod. Z tohoto důvodu je stanoven okamžik podání
žaloby jako rozhodující okamžik pro stanovení hodnoty předmětu sporu. Podobné
pravidlo obsahuje jak rakouská JN (§ 54), tak německý ZPO (§ 4 odst. 1). Jestliže
následně dojde ke změně hodnoty předmětu sporu, nemá to na již stanovenou
hodnotu sporu vliv. Některé úpravy však umožňují zohlednit i to (např. v případě
rozšíření žaloby podané u okresního soudu, která již odůvodňuje věcnou příslušnost
krajských soudů, stanoví rakouská úprava povinnost postoupit věc krajskému soudu).
Nepřejímá se tak pravidlo známé z německé úpravy, která umožňuje na návrh stran
postoupit věc k projednání a rozhodnutí krajskému soudu, dojde-li změnou žaloby
k založení jeho věcné příslušnosti. V případě částečného zpětvzetí žaloby před
zahájením sporu pak platí, že pokud tím poklesne hodnota předmětu sporu natolik, že
by byla odůvodněna věcná příslušnost okresního soudu, postupuje se věc okresnímu
soudu. Jestliže ke zpětvzetí dojde až po tomto okamžiku, nemá to na řízení vliv. Věcný
záměr vychází ze zásady perpetuatio fori. Změny nastalé po podání žaloby proto již
nemohou mít na věcnou příslušnost vliv.
45. Je-li požadovaný nárok vyjádřen v penězích, je hodnotou předmětu sporu tato
peněžitá částka. K příslušenství se přitom nepřihlíží, ledaže je požadováno jako
samostatný nárok.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[99]
Konečné znění 2. veze (2020)
Žaloby, které znějí na peněžité plnění, je třeba opatřit i konkrétní výší peněžitého plnění
(částkou).
Pravidlo týkající se příslušenství má předlohu v § 54 odst. 2 JN, uplatňuje se ale stejně
např. v § 4 odst. 1 německého ZPO. Je-li příslušenství zažalováno jako vedlejší nárok,
nepočítá se do hodnoty předmětu sporu. Pokud by však bylo uplatněno jako nárok
samostatný, jde o předmět řízení, který je třeba ocenit.
46. Domáhá-li se žalobce něčeho jiného než peněžitého plnění, je povinen
v žalobě vyjádřit hodnotu předmětu sporu v penězích v české měně.
Hodnota předmětu sporu se v těchto případech stanoví jako cena věci nebo
práva, jichž se žaloba týká. Pokud nelze takto hodnotu majetkového nároku
určit nebo ji lze určit jen s nadměrnými obtížemi, určí ji žalobce svým odhadem.
Neobsahuje-li žaloba určení hodnoty předmětu sporu, nebo je-li tato hodnota
určena zjevně nesprávně, určí ji soud. Soud si může vyžádat názor žalovaného
a při určení hodnoty předmětu sporu k němu přihlédnout. Určení hodnoty
předmětu sporu soudem nelze napadat rekursem, a nemůže být ani důvodem
jiných opravných prostředků.
Žaloba na peněžité plnění představuje nejsnazší situaci pro určení hodnoty předmětu
sporu. Vzhledem k tomu, že hodnota předmětu sporu se zde rovná výši žalovaného
plnění bez příslušenství, není ani zapotřebí po žalobci chtít, aby se k hodnotě předmětu
sporu výslovně v žalobě vyjadřoval. Jiná je však situace v případě žalob na nepeněžité
plnění (např. vydání movité věci či vyklizení nemovitosti), žalob určovacích (určení
existence vlastnického práva), nebo žalob právotvorných (např. o povolení nezbytné
cesty). V takovém případě musí žalobce v žalobě uvést v českých korunách, jaká je
výše hodnoty předmětu sporu, a to podle pravidel výše uvedených. Uvedení této
Věcný záměr civilního řádu soudního
[100]
Konečné znění 2. veze (2020)
částky je nezbytné, neboť se od ní má odvíjet věcná příslušnost soudu (podle jedné
z variant) nebo výše soudního poplatku.
Určování hodnoty předmětu sporu by nemělo být důvodem ke zvyšování nákladů,
např. na vyhotovování znaleckého posudku oceňujícího věc, která má být vydána
žalobci, ani k protahování řízení způsobeného tím, že se povede spor o výši hodnoty
předmětu sporu. Z tohoto důvodu návrh stanovuje určitá pravidla, která mají umožnit
ocenění nepeněžitého předmětu plnění, a pokud podle nich není možno hodnotu
předmětu sporu stanovit, spokojuje s tím, že žalobce hodnotu předmětu sporu
odhadne.
Odhadem však lze v penězích vyjádřit jenom hodnotu sporu, který má majetkovou
povahu. Není-li nárok vůbec penězi ocenitelný, tj. jde-li o nárok nemajetkový, hodnota
předmětu sporu se v žalobě určovat nebude. Viz bod 43.
Bude-li stanovení hodnoty předmětu sporu v žalobě chybět, nebude soud kvůli tomu
žalobce vyzývat k odstranění chybějící náležitosti, ale hodnotu předmětu sporu
odhadne sám. Stejně si bude počínat i tehdy, bude-li hodnota předmětu sporu
vyčíslena zjevně nesprávně; žalobce se může mýlit, nebo k tomu může být motivován
snahou obejít pravidla o příslušnosti, popř. docílit nižšího poplatku. Je-li nesprávnost
zjevná, ponechává se na soudu, aby hodnotu předmětu sporu stanovil sám. V zájmu
zabránění zbytečným průtahům ale jeho rozhodnutí nebude možno napadat
rekursem; stejně tak nebude možno např. usnesení soudu o postoupení věci jinému
věcně příslušnému soudu napadat tím, že hodnota předmětu sporu měla být
stanovena v jiné výši.
47. Je-li uplatněno více nároků, určí se hodnota předmětu sporu jako jejich součet.
To neplatí pro žalobu a vzájemnou žalobu, ani pro spory, kdy je na jedné straně
dlužník a jeho ručitel nebo více osob, kterým náleží nárok společně a
nerozdílně nebo kteří jsou společně a nerozdílně zavázáni.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[101]
Konečné znění 2. veze (2020)
Jestliže je uplatněno více nároků (nejen peněžitých), navrhuje se pravidlo, podle
kterého se nároky sčítají (u nepeněžitých nároků se provede ocenění). Je-li podána
vzájemná žaloba, hodnota předmětu sporu se tím nemění. To platí i pro případy
nároků dlužníka a ručitele nebo nároků uplatněných vůči nim, jakož i pro případy
solidárního oprávnění nebo závazku, kdy rozhoduje výše celkového nároku.
48. V případě formulace žalobního petitu jako eventuálního nebo alternativního,
nebo jde-li o alternativní zmocnění, je rozhodná peněžitá částka v žalobě
uvedená.
Není-li uplatněna peněžitá částka, je rozhodná ta hodnota předmětu sporu
určená podle bodu 46, která je vyšší.
Pravidlo vyjádřené v bodu č. 45 platí také v případě, že je požadované plnění
vyjádřeno peněžitou částkou, jako u eventuálních a alternativních petitů nebo
alternativního zmocnění. Např. pokud žalobce požaduje vydání věci po žalovaném,
in eventum pak nějakou peněžitou částku, je hodnotou předmětu sporu tato peněžitá
částka.
Další pravidlo řeší případy, kdy v žalobě žádná peněžitá částka formou složeného
žalobního petitu požadována nebyla.
49. Jde-li o opětující se plnění na dobu určitou, je hodnotou předmětu sporu součet
opětujících se plnění. Jde-li o opětující se plnění na dobu delší 5 let, na dobu
neurčitou, na dobu života osoby či podobně stanovenou dobu, je hodnotou
předmětu sporu pětinásobek ročního plnění.
Pravidlo o hodnotě předmětu sporu v případě opětujících se plnění (např. dávky
z reálného břemene, nájemné, pachtovné) obsahují tradičně i zahraniční právní řády.
Rozlišuje se přitom, na jakou dobu byla opětující plnění stanovena. Pravidlo stanovící
hranici let a pětinásobek ročního plnění je inspirováno § 8 odst. 2 advokátního tarifu.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[102]
Konečné znění 2. veze (2020)
50. Je-li předmětem sporu zajištění nebo utvrzení peněžitého nebo nepeněžitého
dluhu, je pro stanovení hodnoty předmětu sporu rozhodná výše nebo hodnota
dluhu.
Ve sporech ohledně zajištění nebo utvrzení pohledávky se zohledňuje to, že tyto
instituty pouze sledují zajištění jiného hospodářského účelu; proto je rozhodující výše
zajištěného nároku, a nikoliv výše zajištění.
Díl 3 Dožádání
Právní úprava by měla spočívat na těchto pravidlech:
51. Procesní úkony, které by příslušný soud mohl provést jen s obtížemi nebo se
zvýšenými, neúčelnými náklady anebo které v jeho obvodu provést nelze,
provede na dožádání jiný soud.
52. Dožádaným soudem je okresní soud.
53. Nemůže-li dožádaný soud provést procesní úkon ve svém obvodu, postoupí
dožádání soudu, v jehož obvodu je možno procesní úkon provést, je-li mu tento
soud znám; jinak dožádání vrátí.
Přejímá se dosavadní úprava dožádání, která je správně omezuje jenom na případy,
kdy procesní úkon buď v obvodu soudu vykonat nelze, nebo kdy by jeho provedení
bylo extrémně nehospodárné. Má-li být v rámci dožádání provedeno dokazování,
podmiňuje je bod 254 věcného záměru CŘS nezbytností takového postupu, opět
v zájmu zachování zásady přímosti. Dosavadní i navrhovaná úprava se odlišují např.
od § 15 OSŘ 1950, který umožňoval soudu činit procesní úkony mimo jeho obvod jenom
v případech nebezpečí z prodlení a nezbytné potřeby pro řádné posouzení věci. Tato
úprava je však nevhodná, neboť mimo tyto situace by procesní soud úkony mimo svůj
obvod vykonávat nesměl, a musel by proto o provedení procesního úkonu vždy
Věcný záměr civilního řádu soudního
[103]
Konečné znění 2. veze (2020)
dožádat jiný soud. Tím by zároveň docházelo k nadbytečnému prolamování zásady
přímosti, jejíž naplnění je nezbytným předpokladem řádného hodnocení důkazů. Proto
se návrh drží dosavadní úpravy.
Současné znění § 39 OSŘ staví vedle sebe jako rovnocenné varianty dožádání a
provedení procesního úkonu s využitím technického zařízení pro přenos obrazu a
zvuku. Věcný záměr se v souvislosti s dožádáním o této tzv. videokonferenci nezmiňuje,
neboť procesní úkon (např. výslech svědka nebo znalce) bude v těchto případech
provádět samotný procesní soud. „Dožádaný soud“ mu poskytne pouze nezbytnou
organizační a technickou podporu a součinnost. Pravidla o videokonferenci jsou
zařazena do věcného záměru civilního řádu soudního v souvislosti s úpravou roku a
s dokazováním.
Právo strany být přítomna dožádanému úkonu je stanoveno v bodu 254 věcného
záměru CŘS pro případ, kdy dožádaný úkon má povahu dokazování.
K dožádání ve vztahu s cizinou viz § 102 a násl. ZMPS a dále např. nařízení Rady (ES) č.
1206/2001, o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo
obchodních věcech, popř. mezinárodní dohody (z mnohostranných např. Úmluva o
provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních, publikovaná pod
č. 129/1976 Sb.; z dvoustranných mezinárodních dohod srov. např. smlouvu mezi
Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o
právní pomoci ve věcech občanských a trestních, publikovanou pod č. 98/1984 Sb.).
Díl 4 Obsazení soudu
Ústavní východiska pro zákonnou úpravu obsazení soudu obsahuje čl. 94 Ústavy ČR.
Podle jeho prvého odstavce má zákon stanovit, kdy soudci rozhodují v senátu a jaké
je jeho složení; v ostatních případech rozhodují samosoudci. Druhý odstavec
umožňuje, aby se vedle soudců na výkonu soudní moci podíleli i další „občané“.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[104]
Konečné znění 2. veze (2020)
Článek 94 odst. 1 Ústavy vyžaduje pouze, aby zákon stanovil případy senátního
rozhodování; v případě jeho mlčení má automaticky nastoupit rozhodování jediným
soudcem.
Zákon o soudech a soudcích naproti tomu volí někdy zcela opačné legislativně
technické řešení. Podle jeho § 31 odst. 1 platí, že „krajský soud rozhoduje v senátech.
Samosoudci rozhodují v případech stanovených zákony o řízení před soudy“. Opačně
§ 35 odst. 1 téhož předpisu respektuje legislativně technické řešení zvolené
ústavodárcem („Okresní soud rozhoduje v případech stanovených zákony o řízení
před soudy v senátech; v ostatních případech rozhoduje samosoudcem.“).
Důsledně vzato by se civilní řád soudní mohl omezit na stanovení toho, kdy okresní
soud rozhoduje v senátu a o rozhodování jediným soudcem zcela mlčet, a naopak
ohledně krajských soudů by mohla stanovit pouze případy rozhodování jediným
soudcem a zmínku o senátu zcela vynechat. Takové řešení by však nepřispělo
k přehlednosti zákona. Proto návrh – tak, jako dosud občanský soudní řád – stanoví
jednoznačně a výslovně, jaké je obsazení soudů v civilních věcech.
Složení senátu není zapotřebí v civilním řádu soudním výslovně upravovat. Ústavnímu
požadavku na zákonnou úpravu této otázky vyhovuje § 19, § 27, § 31 odst. 2 a § 35
odst. 2 zákona o soudech a soudcích, popř. § 6 odst. 2 zákona č. 221/2006 Sb., o
vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.
Pravidla upravující obsazení soudu by měla následovat za instituty, které rozdělují
působnost mezi jednotlivé soudy, popř. mezi soudy a jiné orgány, tedy za ustanovení
o pravomoci, příslušnosti, delegaci a dožádání. Za touto částí by měla pak následovat
související pravidla o poradě a hlasování senátu.
Právní úprava obsazení soudu by měla spočívat především na těchto pravidlech:
Věcný záměr civilního řádu soudního
[105]
Konečné znění 2. veze (2020)
54. V řízení před okresním soudem jedná a rozhoduje jediný soudce
(samosoudce).
Současná právní úprava obsazení soudu je uvozena ustanovením, podle něhož v řízení
před soudem jedná a rozhoduje senát nebo jediný soudce (samosoudce); viz § 36
odst. 1 věta první OSŘ. Toto pravidlo však není zapotřebí opakovat, neboť vyplývá již
ze shora citovaných ustanovení Ústavy a zákona o soudech a soudcích. Rovněž
nadbytečný je odkaz na rozvrh práce (§ 36 odst. 2 OSŘ), neboť jeho regulace je nyní
daleko podrobněji obsažena v § 41 a násl. zákona o soudech a soudcích. Druhá věta
§ 36 odst. 1 OSŘ, podle níž jsou si všichni členové senátu při rozhodování rovni, patří
systematicky k ustanovení o poradě a hlasování senátu. Namísto obecného § 36 OSŘ
lze proto přistoupit ihned ke konkrétnímu pravidlu obsazení okresních soudů v civilních
věcech.
Občanský soudní řád zásadně vychází z toho, že v civilních věcech jsou okresní soudy
obsazeny jediným soudcem. Senátní rozhodování je okresním soudům předepsáno
pouze pro věci pracovněprávní [§ 36a odst. 1 písm. a) OSŘ]. Občanský soudní řád sice
předpokládá možnost dalších zákonných výjimek ve prospěch senátního rozhodování
[§ 36a odst. 1 písm. b)], avšak žádné konkrétní ustanovení využívající tuto možnost
neexistuje (původně se jím mířilo na dnes již zrušený § 25 zák. č. 98/1963 Sb., o
rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů).
Rozšiřování senátního rozhodování před okresními soudy nemá v úmyslu ani věcný
záměr. Naopak jeho snahou je zavést výlučně samosoudcovské rozhodování, a to i
v případě pracovněprávních věcí.
Původní znění občanského soudního řádu stanovovalo, že soud – tedy i okresní soud –
rozhoduje v senátu. Změnu tohoto pojetí přinesla novela provedená zákonem
č. 158/1969 Sb., která senátní rozhodování vyhradila pouze pracovněprávním věcem
a záležitostem upraveným v zákoně o rodině. Důvodová zpráva k tomu uvádí, že „byl
Věcný záměr civilního řádu soudního
[106]
Konečné znění 2. veze (2020)
znovu zvážen okruh případů, kdy podle dosavadního stavu mohl jednat a rozhodovat
předseda senátu jako jediný soudce. Bohaté životní zkušenosti soudců z lidu budou
napříště v řízení a rozhodování využívány především tam, kde povaha věci klade
těžiště případu do řešení skutkových otázek. Tak je tomu především ve věcech
pracovních a v některých věcech práva rodinného. Protože v ostatních případech,
zejména ve sporech převážně majetkové povahy, podle dosavadních zkušeností
účast soudců z lidu nemohla být dostatečně účinným a hospodárným způsobem
využita, rozšiřuje se právo předsedy senátu jednat a rozhodovat jako jediný soudce
(samosoudce). Současně se stanoví, že v případech, kdy podle zákona může jednat
a rozhodovat předseda senátu jako samosoudce, může jednat a rozhodovat jako
samosoudce i jiný soudce z povolání.“ (Federální shromáždění Československé
socialistické republiky 1969-1971, sněmovní tisk č. 23). Senáty okresních soudů byly
složeny ze soudce z povolání, který byl předsedou senátu, a ze dvou soudců z lidu jako
přísedících (§ 15 odst. 3 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách
soudců).
Rozšíření senátních věcí přinesla novela č. 133/1982 Sb., která k pracovněprávním
věcem a věcem rodinným přiřadila např. ochranu osobnosti a několik dalších agend.
Ve prospěch tohoto kroku se opět argumentovalo bohatými životními zkušenostmi a
skutkovou stránkou sporů: „Senátní rozhodování v řízení v prvním stupni se rozšiřuje na
další společensky závažné věci, v nichž mohou obvykle soudci z lidu uplatnit bohaté
životní zkušenosti, zvláště při řešení skutkové problematiky těchto věcí.“ (Federální
shromáždění Československé socialistické republiky 1981-1986, sněmovní tisk č. 56)
Poslední změnu přinesl zákon č. 519/1991 Sb., který zredukoval senátní obsazení na
pracovněprávní věci. Důvodová zpráva k tomu uvádí: „Není sporu, že účast
dosavadních soudců z lidu vytrhovala tyto soudce z pracovního procesu. V tržním
hospodářství, kdy dochází v podnicích k omezování počtu pracovníků, musí
zaměstnavatel počítat s plným vytížením všech pracovníků. V poslední době se to
Věcný záměr civilního řádu soudního
[107]
Konečné znění 2. veze (2020)
projevovalo systematickým omlouváním neúčasti zasedání a téměř nemožností
doplnit chybějící počty soudců z lidu novými volbami. Bylo naprosto nutné jejich počty
omezit, nemá-li dojít k úplnému ochromení chodu soudů v senátní agendě, (což se u
mnohých soudů v poslední době projevilo přes snahy o doplnění počtů). Občané také
ztrácejí o tuto funkci zájem. Protože se zásadních důvodů není možné upustit od účasti
přísedících v trestních věcech a v pracovních sporech, musí se redukce přísedících
týkat zbývající agendy. Lze pak říci, že přínos přísedících v rodinně právní agendě
nebyl výrazný. Proto se od jejich účasti na tomto úseku upouští.“ (Federální
shromáždění ČSFR 1990-1992, sněmovní tisk č. 679). Zásadní důvody zde – ani
v důvodové zprávě k souběžně připravovanému zákonu o soudech a soudcích, na
který důvodová zpráva k novele OSŘ odkazuje – nebyly nijak dále konkretizovány.
Věcný záměr civilního řádu soudního vychází z toho, že by i v pracovněprávních
věcech měl rozhodovat jediný soudce, stejně jako je tomu v jiných civilních
záležitostech. Podle někdejších představ měl přísedící v pracovněprávní věci uplatnit
při objasňování skutkového základu věci své bohaté životní zkušenosti. Není zřejmé,
proč zrovna v pracovněprávních věcech nestačí soudci jeho vlastní odborné vzdělání
a životní zkušenosti a potřebuje k hodnocení důkazů nápomoc od laiků, zatímco ve
všech ostatních oblastech rozhodovaných v civilním řízení se bez takové pomoci
obejde. Již z toho je zřejmé, že uvedený argument nemůže obstát. Jiným „zásadním
důvodem“ může zřejmě být demokratická kontrola justice ze strany veřejnosti.
Transparentnost justice je však v současné době zajištěna jinak, a není proto nezbytné,
aby byla dále posilována účastí laiků na soudním rozhodování.
To platí tím spíše, že zapojení přísedících do soudního rozhodování s sebou přináší
problémy. Nezávislost soudce je mj. zajištěna tím, že je do funkce jmenován bez
časového omezení. Naproti tomu funkční období přísedícího je čtyřleté (§ 61 odst. 2
zákona o soudech a soudcích). Blížící se konec funkčního období a touha po
opětovném zvolení může zásadně ovlivnit rozhodování přísedícího. Jiným problémem
Věcný záměr civilního řádu soudního
[108]
Konečné znění 2. veze (2020)
souvisejícím s koncem funkčního období je nutnost změny obsazení soudního senátu,
což znamená vždy zásah do principu přímosti, jenž je klíčovým předpokladem volného
hodnocení důkazů. V nedávné době se – byť v trestních věcech – vyskytly potíže
s výběrem přísedících pro dané konkrétní řízení (I. ÚS 2337/14, II. ÚS 1168/13, III. ÚS
2759/16). Nejasnosti se mohou odvíjet rovněž od toho, že v konkrétním sporu nemusí
být zřejmé, zda nárok na zaplacení odměny za určitou činnost má být posouzen jako
pracovněprávní či obchodněprávní; v takové situaci si vlastně bude možno
jednoznačný úsudek o správném obsazení soudu učinit až podle právního posouzení
věci samé, tedy na konci řízení, což je samozřejmě krajně nežádoucí.
Z těchto důvodů se věcný záměr odklání od dosavadního stavu. V řízení před
okresními soudy by soud v civilních věcech měl být obsazen výlučně jediným
soudcem.
Není přitom vyloučeno, aby speciální úprava – např. zákon o zvláštních řízeních
soudních – stanovila jinak. Lze např. uvážit, zda by nebyla vhodná účast odborných
(nikoliv laických) přísedících v rodinněprávních věcech, např. s erudicí v oblasti
pedopsychologie.
55. V řízení před krajským soudem jako soudem prvního stupně jedná a rozhoduje
samosoudce; v odvolacím a rekursním řízení rozhoduje senát.
Zachovává se dosavadní § 36a odst. 3 OSŘ. Oproti jeho znění se činí pouze dvě změny.
První souvisí se zavedením rekursu vedle odvolání. Druhá je legislativně technického
charakteru. Dosavadní úprava ve snaze o pokrytí všech myslitelných situací stanovuje,
že senát rozhoduje také tam, kde to stanoví (zvláštní) zákon. To je ovšem samozřejmé
a není to zapotřebí zvláště konstatovat. Příkladem může být zákon č. 221/2006 Sb., o
vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, který počítá se senátním obsazením
Městského soudu v Praze. Na tom věcný záměr nic nemění.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[109]
Konečné znění 2. veze (2020)
56. Vrchní soudy jednají a rozhodují v senátech.
57. Nejvyšší soud jedná a rozhoduje v senátech.
Oba body jsou převzaty z dosavadní úpravy. K jejich změně není důvodu.
---
Věcný záměr civilního řádu soudního nepřebírá současný § 36d odst. 1 OSŘ, podle nějž
může předseda senátu nebo jím pověřený člen senátu ve věcech příslušejících senátu
samostatně, tj. bez ostatních členů senátu, provádět jen takové úkony, jimiž se
nerozhoduje ve věci. Doslovný výklad tohoto ustanovení by znamenal, že senátního
obsazení je v senátních věcech zapotřebí pouze v případě rozhodování ve věci, tj.
např. bude-li se v prvním stupni žalobě vyhovovat nebo žaloba zamítat; naproti tomu
odmítnutí žaloby nebo zastavení řízení by mohl učinit sám předseda senátu. Judikatura
však směřuje k užšímu výkladu, a to s ohledem na účel citovaného ustanovení, který
spatřuje v „potřebě určité operativnosti“ (KS HK 19 Co 179/2014). Z okruhu úkonů, které
je oprávněn předseda senátu v senátní věci samostatně konat, proto vylučuje
rozhodování o návrhu účastníka na přerušení řízení a na pokračování v přerušeném
řízení (citované rozhodnutí), nebo o odmítnutí žaloby podle § 43 odst. 2 OSŘ (NS 2
Cdon 13/97).
Vzhledem k tomu, že věcný záměr počítá s tím, že soud bude v prvním stupni obsazen
samosoudcem, s jedinou výjimkou věcí průmyslového vlastnictví, lze považovat –
obsahově nejasný § 36d OSŘ – za nadbytečný. To platí nejen pro první stupeň, ale i
pro opravné prostředky. V řízení o nich bude soud sice obsazen senátem, ovšem
procesní pravidla na případné rozdělení činnosti mezi senát a předsedu senátu
pamatují (např. bod 390 věcného záměru civilního řádu soudního), a to včetně ústního
jednání před senátem (např. bod 208). Proto se upouští od převzetí takového pravidla.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[110]
Konečné znění 2. veze (2020)
58. Jaké úkony soudu mohou provádět vyšší soudní úředník, asistent soudce,
justiční čekatel a další soudní osoby, stanoví zvláštní předpisy.
Zapojení vyšších soudních úředníků je upraveno ve zvláštním předpisu. Ten by patrně
měl být zachován i nadále, a proto na úkony konané vyššími soudními úředníky
nebude zapotřebí v civilním řádu soudním pamatovat.
Obecně je však nutno zdůraznit, že je nezbytné kriticky posoudit, zda současný § 11
zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního
zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, odpovídá závěrům formulovaným
v nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 31/10, popř. vůbec roli, jakou by vyšší soudní úředník
měl v civilním řízení zastávat. Zmíněný nález v odstavci 35 konstatuje: „Vyšší soudní
úředník je tedy skutečně pouze úředníkem, u nějž v zásadě chybí garance osobní
nezávislosti, nevyžadují se osobní předpoklady jako u soudce, a odborná úroveň
postačuje na výrazně nižší úrovni. Z toho se podávají rovněž limity činnosti vyššího
soudního úředníka. Vyšší soudní úředník nesmí vykonávat takové úkony, pro něž jsou
nezbytné vlastnosti, které postrádá (osobní nezávislost, osobní předpoklady, odborná
úroveň). Z tohoto hlediska je nepřijatelné, aby vyšší soudní úředník meritorně
rozhodoval, bez ohledu na formu rozhodnutí. Pro ostatní procesní úkony, a především
pro rozhodnutí procesní povahy, to platí zrovna tak. Vyšší soudní úředník má být
pomocníkem soudce, jenž napomáhá dosažení přiměřené délky soudního řízení tím,
že vykonává úkony jednoduché či rutinní povahy. Složitější záležitosti, vyžadující právní
erudici, či situace, v nichž soud nemůže být z povahy věci reprezentován nikým jiným
než soudcem (meritorní rozhodnutí, rozhodnutí konečná, významnější rozhodnutí v
přípravě jednání), účast vyšších soudních úředníků nepřipouštějí. Jinak se ze souzení
stává ve skutečnosti úřadování.“ Ustanovení § 11 zmíněného zákona navzdory tomuto
jednoznačnému závěru Ústavního soudu připouští, aby vyšší soudní úředník vykonával
veškeré úkony krom těch, které jsou mu výslovně zakázány. Důsledkem toho je, že
může rozhodovat, a to např. i o odmítnutí žaloby nebo zastavení řízení, a v některých
Věcný záměr civilního řádu soudního
[111]
Konečné znění 2. veze (2020)
nesporných záležitostech dokonce i ve věci samé. To je však zcela nepřijatelné a
vyžaduje do budoucna změnu.
Občanský soudní řád upravuje v § 38b úkony asistenta soudce Nejvyššího soudu. Do
civilního řádu soudního však není na místě převzít pravidlo, že asistent činí jednotlivé
úkony z pověření soudce, přebírat. Stačí zobecnit § 36a zákona o soudech a soudcích
na všechny asistenty, popř. toto pravidlo doplnit do § 16 téhož zákona, jenž se věnuje
pouze asistentům soudce Nejvyššího soudu.
V civilním řádu soudním postačí na tyto zvláštní úpravy pouze odkázat.
Díl 5 Porada a hlasování senátu
59. Senát rozhoduje po poradě; kromě členů senátu a zapisovatele nesmí být nikdo
jiný poradě přítomen.
60. Všichni členové senátu jsou si při rozhodování rovni.
61. Poradu a hlasování řídí předseda senátu. Služebně mladší soudci hlasují před
staršími; předseda senátu hlasuje poslední.
62. K rozhodnutí je třeba většiny hlasů. Všichni členové senátu jsou povinni
hlasovat, i když byli přehlasováni v některé předběžné otázce.
63. O poradě a hlasování se sepíše protokol. Mínění odlišné od názoru většiny se
zapíše v celém svém znění a stručně se odůvodní.
Pravidla hlasování a porady senátu jsou v zásadě převzata z dosavadní úpravy.
Změny jsou spíše drobnějšího rázu.
Dosud byla tato úprava systematicky nevhodně umístěna v § 36 odst. 1 OSŘ, ač patří
mezi pravidla týkající se hlasování členů senátu.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[112]
Konečné znění 2. veze (2020)
V bodu 61 se vypouští zmínka o přísedících. To odpovídá shora popsanému záměru
zcela rezignovat na účast přísedících v civilním sporném řízení.
Bod 62 přesněji upravuje povinnost členů senátu hlasovat.
V bodě 63 se stanovuje povinnost sepsat o hlasování protokol. Tím se napravuje
nedostatek současné úpravy, která sice s tímto protokolem počítá a upravuje jeho
podepisování (§ 40 odst. 7 OSŘ), zákaz nahlížení do něj (§ 44 odst. 1 OSŘ), popř. další
otázky (§ 21 odst. 5, 7 a 8 jednacího řádu), ovšem povinnost jeho sepsání výslovně
nestanovuje.
V případě, že rozhodnutí senátu nebylo jednomyslné, má být součástí protokolu
rovněž menšinový názor, včetně jeho odůvodnění. Tato praxe byla u nás za účinnosti
civilního řádu soudního a občanského soudního řádu stanovena právními předpisy;
přestože v současné době tomu tak již není, i nadále se v praxi mnohdy dodržuje.
Díl 6 Vyloučení soudce a jiných soudních osob
Právo na nestranného soudce je součástí práva na spravedlivý proces (čl. 6 odst. 1
EÚLP, čl. 36 odst. 1 Listiny). Protože nestranným v konkrétní věci může těžko být soudce,
který je podjatý (zaujatý, předpojatý), musí procesní předpisy upravovat nástroje, jak
takového soudce z řízení vyloučit. Navíc, aby nebyla ohrožena důvěra v rozhodování
soudů, musí vyloučení podléhat nejen soudci skutečně podjatí, ale i ti, o jejichž
nepodjatosti jsou důvodné pochybnosti.
Podobná úvaha dopadá i na jiné soudní osoby. Jejich role v řízení je sice oproti soudci
méně významná, přesto mohou jeho výsledek svými úkony ovlivnit (např. nesprávnou
protokolací).
Navržená úprava se pokouší naplnit různé požadavky: Aby se otázka, zda soudce je
či má být vyloučen, vyřešila pokud možno ihned na začátku řízení, rychle, popřípadě
Věcný záměr civilního řádu soudního
[113]
Konečné znění 2. veze (2020)
bez zapojení nadřízeného soudu, a s konečnou platností. Ve všech těchto ohledech
současná úprava zaostává, proto ji návrh neopisuje. Stejně jako k jiným úpravám k ní
však přihlíží.
Název institutu se volí podobný, jaký používá OSŘ (nebo švýcarský ZPO). Oproti starší
úpravě rakouské se nevychází z toho, že stěžejním je právo strany soudce odmítnout
(namítnout, že jsou zde důvody pochybovat o jeho nepodjatosti), nýbrž samotné jeho
vyloučení z řízení a důvody, pro které se tak má stát; zda se tak stane na základě
návrhu strany nebo na základě oznámení soudce, je druhořadé.
Navržená úprava nejprve vypočítává skutkové podstaty, s nimiž má být spojeno
vyloučení, dále upravuje postup, jak dát vyloučení průchod, a poté následky
vyloučení. Nakonec rozšiřuje dosah úpravy na jiné soudní osoby a stanoví pro ně
odchylky.
Právní úprava by měla spočívat na těchto pravidlech:
64. Soudce je vyloučen z jednání a rozhodnutí:
a) ve věci, v níž je sám stranou;
b) ve věci svého manžela nebo registrovaného partnera, byť i bývalého,
příbuzného v řadě přímé nebo sourozence;
c) ve věci, v níž byl nebo dosud je zástupcem některé ze stran;
d) ve věci, v níž působil jako soudce jiného stupně; to platí obdobně v řízení
o žalobě pro zmatečnost;
e) ve věci náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem, působil-li v řízení, v němž k nim došlo.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[114]
Konečné znění 2. veze (2020)
65. Soudce má být rozhodnutím vyloučen, jestliže je tu jiný dostatečný důvod
pochybovat o jeho nepodjatosti.
Návrh se vrací k rozlišení vyloučení ze zákona a pochybnosti o nepodjatosti (obavy
z podjatosti), na němž stojí rakouská a německá úprava a stál i návrh zákona o soudní
příslušnosti z roku 1937. Vyloučení ze zákona nastává, jsou-li dány vyjmenované,
relativně snadno poznatelné objektivní skutečnosti, při nichž lze podle obecné
zkušenosti podjatost předpokládat a netřeba zvlášť zkoumat (konkrétní skutkové
podstaty pod bodem 64). Lze říci, že podjatost je tu zjevná. Proto tu také lze vidět
výraznější veřejný zájem: rozhodnutí vydané navenek zjevně podjatým soudcem
zpochybňuje vážnost soudnictví (srov. Hahn, C. Stegemann, E. Die gesammten
Materialien zur Civilprozeßordnung. Berlin : Decker, 1880, s. 163). Nejsou-li tu takové
okolnosti a podjatost zjevná není (abstraktní skutková podstata pod bodem 65), zvlášť
zkoumat se musí; vážnost soudnictví je ohrožena méně a jde více o zájem stran (Hora,
V. Československé civilní právo procesní. Díl I. Nauka o organisaci a příslušnosti soudů.
4. vydání. Praha : Nákladem vlastním, 1934, s. 92, říká, že „důvody vyloučení týkají se
konání spravedlnosti ve státě vůbec, tedy celku, kdežto předpojatostí soudcovou je
dotčena v prvé řadě strana.ˮ).
Tomuto rozdílu odpovídá odlišný právní režim. Závěr, zda je soudce ex lege vyloučen,
je nasnadě, a proto k němu není pokaždé třeba zvláštního řízení a lze k němu přihlížet
bez ohledu na to, zda o něm bylo rozhodnuto. S ohledem na silnější veřejný zájem se
jej lze dovolat i po pravomocném skončení řízení žalobou pro zmatečnost (bod 444
věcného záměru CŘS). Naproti tomu k závěru o obavě z podjatosti je třeba určitého
procesu a posouzení. Relevantní je proto obava z podjatosti až poté, co je o ní (třebas
neformálně) rozhodnuto. Vzhledem ke slabšímu veřejnému zájmu, jakož i proto, že je
vhodným a snadno dostupným nástrojem k neodůvodněnému či dokonce
svévolnému protahování řízení, nebo později ke zpochybňování právní moci rozsudku,
je třeba její uplatnění časově omezit, a to jednak prekluzí během řízení (bod 67),
Věcný záměr civilního řádu soudního
[115]
Konečné znění 2. veze (2020)
jednak vyloučením žaloby pro zmatečnost. To neznamená, že by nestrannost
podjatého soudce byla jiná než nestrannost soudce ze zákona vyloučeného. Je
stejná, ale je snadno zneužitelná (a zneužívaná) a svou skrytostí a nejasností
nezpochybňuje tolik autoritu soudní moci. Proto zájem na vyloučení podjatého
soudce může za určitých okolností ustoupit jiným hodnotám, zejména procesní
ekonomii a právní jistotě.
Při vymezení obavy z podjatosti návrh nepřejímá negativní vymezení v § 14 odst. 4 OSŘ.
„Postup soudce v řízení“ paušálně jako důvod vyloučení odmítnout nelze. Právě
postup může totiž podjatost signalizovat: např. poučení strany o promlčení nebo jasně
a opakovaně nerovné zacházení se stranami; v takových případech je nadbytečné
zkoumat, zda je soudce v nějakém poměru ke stranám, jak požaduje § 14 odst. 1 OSŘ
(averzi vůči jedné z nich může mít i bez takového poměru).
66. Zjistí-li soudce, že je vyloučen, nebo namítne-li to kterákoli strana, oznámí to
předsedovi soudu a ten na jeho místo podle rozvrhu práce určí soudce jiného;
jsou-li vyloučeni všichni členové senátu, určí předseda soudu jiný senát.
Pro vyloučení ex lege (bod 64), které je zjevné a nevyžaduje složitější zjišťování a
posuzování, stačí nejjednodušší postup. Zakotvuje jej ostatně i současná úprava v § 15
odst. 2 první větě pro vyloučení podle § 14 odst. 2 a 3. Předpokládá se, že k tomuto
postupu dojde ihned na začátku řízení. Pokud by nastal ten vzácný případ, že by
vyloučení bylo sporné, byla by analogicky aplikovatelná pravidla vyjádřená v bodech
68 až 70.
V paragrafovém znění bude třeba pravidlo rozvinout a doplnit o úpravu situací, kdy je
vyloučen předseda soudu.
67. Kterákoli strana může namítnout, že je zde důvod pochybovat o nepodjatosti
soudce, který má podle rozvrhu práce ve věci jednat a rozhodnout.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[116]
Konečné znění 2. veze (2020)
Toto právo však zaniká, nevyužila-li je strana nejpozději při prvním úkonu, který
jí náležel poté, co se o důvodu námitky dozvěděla.
V námitce je třeba uvést konkrétní důvod a označit prostředky k
jeho osvědčení, případně i k osvědčení, že je zachována lhůta uvedená
v předchozím odstavci.
Zde se zakotvuje právo stran dovolat se obavy ze soudcovy podjatosti. Odpovídá
závažnosti této skutečnosti, že se jí může dovolat kterákoli ze stran bez ohledu na to,
zda by jí případná podjatost byla na újmu anebo ku prospěchu. Z důvodů, které byly
řečeny u bodů 1 a 2, se však stanoví prekluze práva. To je zdánlivě podobné současné
úpravě v § 15 odst. 2 OSŘ, liší se však tím, že rozhodnutí o úkonu strany bude konečné
(viz odůvodnění u bodu 69).
Návrh nezavádí označení úkonu, jímž strana uplatňuje obavy z podjatosti, a hovoří jen
o „námitce“. Pro vyjádření následujících pravidel není přesnější označení třeba.
Nechává se tedy na literatuře a soudní praxi, zda bude používat výraz „námitka
podjatosti“, zavedený zákonem č. 30/2000 Sb. (do té doby se v soudní praxi používal
obrat „námitka vyloučeného soudce“), anebo zvolí jiný, přesnější výraz (přísně vzato
nejde o podjatost, nýbrž o pochybnosti o nepodjatosti). Lze dodat, že současnému
rozhodování, že „soudce je/není vyloučen“, které předpokládá i věcný záměr – byť
v konstitutivní podobě „soudce se vylučuje/nevylučuje“ – by spíše než „námitka
podjatosti“ odpovídal „návrh na vyloučení soudce“.
S ohledem na neblahou praxi namítání podjatosti všech soudců určitého soudu, s níž
si soudní praxe často neví rady, se výslovně uvádí, že zpochybnit nepodjatost lze jen
ohledně soudce určeného rozvrhem práce. Není důvod in eventum přezkoumávat
nepodjatost dalších soudců.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[117]
Konečné znění 2. veze (2020)
Na rozdíl od dosavadní úpravy požadující prokázání (§ 15a odst. 3 OSŘ) stačí důvod i
včasnost námitky osvědčit, tak jako tomu je podle zahraničních úprav nebo návrhu
zákona o soudní příslušnosti z roku 1937.
68. Namítne-li to strana nebo zjistí-li soudce, že je tu důvod pochybovat o jeho
nepodjatosti, vyzve protistranu nebo obě strany, aby se k důvodu vyjádřily.
K námitce se také vyjádří.
V řízení smí soudce zatím činit jen úkony, které nesnesou odkladu. Je-li však
námitka zjevně bezdůvodná nebo opožděná, může v řízení pokračovat;
rozhodnout o věci smí však jen v případě, že námitka je vznesena během
ústního jednání, na němž se věc stane zralou k rozhodnutí.
V tomto bodě se stanoví postup, který má následovat jak po námitce strany, tak po
té, co sám soudce zjistí, že je důvod k pochybnostem o jeho nepodjatosti, tedy po tzv.
„samoodmítnutí“ (zjistí-li sám soudce, že je vyloučen ze zákona, postupuje podle bodu
66). Protože se považuje za žádoucí, aby otázka vyloučení byla vyřešena ihned,
jakmile vyvstane, a jen jednou, stanoví se, že v obou případech se k ní mají všichni
zúčastnění vyjádřit. Nestane se tak, že straně, která neměla možnost se vyjádřit, bude
třeba dát příležitost uplatnit tentýž důvod později (což ovšem výslovně vyzdvihovala
např. důvodová zpráva k § 23 odst. 2 návrhu zákona o soudní příslušnosti z roku 1937).
Výjimečná možnost pokračovat v řízení je v zásadě převzata z dosavadní úpravy
§ 15b odst. 2 a 3 OSŘ. Po vzoru § 25 rakouské jurisdikční normy je rozšířena o obecnější
možnost pokračovat v řízení (dle přísnější rakouské úpravy je však tato možnost
podmíněna nejen zjevnou bezdůvodností, ale též předpokladem úmyslu protáhnout
řízení).
Věcný záměr zde nestanoví, jak naložit s námitkou nepřípustnou (např. proti „všem
soudcům“), opožděnou či opětovně podanou. Mají-li být tyto otázky upraveny a
Věcný záměr civilního řádu soudního
[118]
Konečné znění 2. veze (2020)
neponechány doktríně a judikatuře, musí být upraveny obecně pro jakékoli procesní
úkony.
69. Jestliže žádná ze stran ani soudce nepopírá, že je tu důvod pochybovat o jeho
nepodjatosti, postupuje se podle bodu 66, ledaže to popře předseda soudu.
Není-li o obavě z podjatosti spor, lze ji považovat za osvědčenou a vyloučení soudce
realizovat bez dalšího řízení a zvláštního rozhodnutí. Proto se odkazuje na postup
určený pro vyloučení ex lege. Přidává se však možnost předsedy soudu s důvodem
vyloučení, a tedy i se zjednodušeným neformálním postupem nesouhlasit. Má zabránit
tomu, aby soudce zbytečně, snad jen z opatrnosti či pohodlnosti, nepodlehl
nedůvodnému či dokonce kverulantskému odmítnutí (stejně je podle důvodové
zprávy k zákonu č. 30/2000 Sb. odůvodněna druhá věta § 15 odst. 2 OSŘ).
70. VARIANTA 1:
Je-li existence důvodu sporná, rozhodne o vyloučení jiný soudce (senát) téhož
soudu.
V rozhodnutí, že se soudce vylučuje, se též, je-li to potřebné, uvede, které
úkony soudcem učiněné se zrušují.
Proti vyloučení soudce není rekurs přípustný.
Po pravomocném vyloučení soudce postupuje předseda soudu podle bodu 66.
VARIANTA 2:
Je-li existence důvodu sporná, rozhodne o vyloučení jiný soudce (senát) téhož
soudu.
Proti vyloučení soudce není rekurs přípustný.
Po pravomocném vyloučení soudce postupuje předseda soudu podle bodu 67.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[119]
Konečné znění 2. veze (2020)
Nový soudce, pokud je to třeba, zruší úkony učiněné vyloučeným soudcem, a
to nejpozději s prvním úkonem, který sám učiní.
Teprve v případě sporu o vyloučení je třeba rozhodnutí. Funkční příslušnost k němu je
koncipována stejně jako v německém a švýcarském ZPO. Nestanoví se příslušnost
soudního funkcionáře (předsedy soudu), zakotvená dnes v Rakousku pro případ
odmítnutí soudce okresního soudu a částečně i u nás (kde podle § 15 odst. 1 soudní
funkcionář může, bez vědomí stran, vyloučit soudce, který mu k tomu dá podnět).
Posoudit, zda je splněn jeden ze základních předpokladů řízení, nepřísluší totiž úřadu,
nýbrž soudu.
Po vzoru § 25 věty druhé rakouské jurisdikční normy se nově zakotvuje pravomoc
společně s vyloučením soudce zrušit úkony jím dosud učiněné (srov. Fasching, H. W.
Lehrbuch des österreichischen Zivilprozeβrechts. 2. vydání. Wien : MANZ, 1990, s. 95).
Na rozdíl od nedostatku procesních podmínek brání totiž vyloučení soudce nejen
rozhodnutí o věci, ale jakýmkoliv procesním úkonům, a pokud již nějaké byly učiněny,
může být potřeba je odstranit. Může jít zejména o dosud vydaná procesní rozhodnutí
včetně např. předběžného opatření, která by jinak byla odstranitelná stěží. Variantně
lze uvažovat, že by dosud učiněné úkony rušil až nově určený soudce, neboť ten by
měl mít lepší představu o průběhu dalšího řízení a o tom, které úkony by v něm jinak
mohly překážet.
Ve všech sledovaných zahraničních úpravách je proti nevyhovujícímu rozhodnutí o
vyloučení přípustný rekurs, což návrh také přebírá. Ve srovnání s úpravou OSŘ se to na
první pohled jeví jako oddálení konečného vyřešení otázky vyloučení, ale není tomu
tak. Za prvé proto, že současná úprava umožňuje, aby se rozhodování o vyloučení na
základě podnětu samotného soudce obešlo bez slyšení stran, což znamená, že strany
mohou později samy týž důvod vyloučení uplatnit. Za druhé proto, že současná
Věcný záměr civilního řádu soudního
[120]
Konečné znění 2. veze (2020)
úprava nepřiznává rozhodnutí o vyloučení závaznost pro řízení o opravných
prostředcích (§ 16b OSŘ).
Návrh však nejde tak daleko, že by rekurs připouštěl i proti rozhodnutí vyhovujícímu (jak
to činí švýcarský ZPO). Hovoří pro to sice úvaha, že kladným rozhodnutím jsou strany
připraveny o zákonného soudce, na druhou stranu případné nesprávné obsazení
soudu lze považovat za méně závažnou vadu řízení, než je rozhodování vyloučeným
soudcem (srov. důvody žaloby pro zmatečnost v § 529 odst. 1 rakouského ZPO nebo
v bodě 444 věcného záměru CŘS), a proto stačí jediná instance. Navíc, jestliže tato
jediná instance dospěla ke kladnému závěru o vyloučení, lze jeho důvod nejspíš
považovat za osvědčený.
Nepřípustnost rekursu proti vyloučení soudce neznamená, že by rekurs byl vyloučen i
proti výroku o zrušení dosud učiněných úkonů soudu. To lze jednak dovodit a contrario,
jednak to plyne z bodu 428 věcného záměru CŘS.
Rozhodnutí o vyloučení soudce je závazné a nelze je přezkoumávat ani v opravných
řízeních, ani na základě žaloby po zmatečnost. To je zásadní odlišnost oproti současné
úpravě, která záměrně, s odkazem na možné „pochybnosti o spravedlivém průběhu
řízení“ (viz důvodovou zprávu k zákonu č. 30/2000 Sb.) preferuje konečné vyřešení
otázky vyloučení až při rozhodování o opravných prostředcích. Výslovně však návrh
závaznost rozhodnutí nevyjadřuje, jelikož plyne z účinků právní moci (v § 16b OSŘ musí
být proto opačného účinku dosaženo výslovným vyloučením závaznosti rozhodnutí).
71. Je-li pochybnost o nepodjatosti soudce uplatněna opravným prostředkem, o
vyloučení soudce se zvlášť nerozhoduje.
Ke zvláštnímu rozhodování o vyloučení nemá dojít, pokud je obava z podjatosti
uplatněna opravným prostředkem. Pak rozhoduje soud příslušný k rozhodnutí o
opravném prostředku (zda má rozhodnout zvláštním výrokem, nebo se vyloučením
Věcný záměr civilního řádu soudního
[121]
Konečné znění 2. veze (2020)
zabývat jen v odůvodnění rozhodnutí o opravném prostředku, se ponechává na
nauce a praxi).
72. Předchozí ustanovení se přiměřeně použijí i na zapisovatele nebo jinou soudní
osobu, znalce a tlumočníka. O vyloučení rozhoduje soudce a proti jeho
rozhodnutí není přípustný rekurs.
Jak řečeno v úvodním výkladu, je třeba upravit i vyloučení jiných soudních osob než
soudců. Ohledně nich se přebírá dosavadní úprava, proti níž nelze mít žádné výhrady.
V paragrafovém znění je případně možno blíže uvést, o které „jiné soudní osoby“ jde.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[122]
Konečné znění 2. veze (2020)
Hlava III Strany a jejich zástupci
Hlava druhá části první bude obsahovat ustanovení o stranách. V dále uvedeném
textu je navržena nejprve systematika právní úpravy a posléze také vybraná stěžejní
pravidla, na nichž by měl být budoucí civilní řád soudní postaven.
Nejprve je ale nutno učinit dvě poznámky: jednu terminologickou (strany, účastníci), a
jednu obsahovou (ohledně účasti státního zastupitelství a Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových).
Ad 1) Současné české civilněprocesní předpisy se nezmiňují o stranách, ale o
účastnících. Tento stav nastolil OSŘ 1950, vedený nesprávnou snahou o zavedení
jednotného řízení, což se odráželo mj. také v úpravě účastenství, a to jak po
terminologické, tak i po obsahové stránce: viz jeho § 5. Civilní řád soudní z roku 1895,
stejně jako vládní návrh CŘS 1937, používal termín „strana“. Se stranami, a nikoliv
s účastníky, pracují také zahraniční civilní řády soudní, např. německý, rakouský či
švýcarský. Ke stranám se vrátil rovněž nový slovenský civilný sporový poriadok (zákon
č. 160/2015 Z. z.). Mimo oblast civilního procesu lze poukázat na platný trestní řád, který
také pracuje se stranami (§ 12 odst. 6 TŘ).
Jsou proto myslitelná dvě řešení:
1. Setrvat na terminologii, která se u nás používá od roku 1950 a která se vyskytuje
nejen v občanském soudním řádu, ale také v ostatních českých procesních
předpisech (nejen z oblasti civilního práva procesního); viz např. zákon o
zvláštních řízeních soudních, exekuční řád, insolvenční zákon, soudní řád
správní. Civilní řád soudní by tedy upravoval „účastníky“, jejich způsobilost,
společenství atd.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[123]
Konečné znění 2. veze (2020)
2. Vrátit se k označení „strany“, které se u nás užívalo do začátku padesátých let
a jež lze z komparativního hlediska považovat za standardní terminologii.
Výraz „strany“ zjevně lépe vyjadřuje základní strukturní princip civilního sporného řízení
– systém dvou stran v kontradiktorním postavení. Proti sobě vždy stojí dvě strany, nikdy
méně, nikdy více. Spor se sebou samým je nemyslitelný, stejně jako spor, v němž by
vystupovaly tři strany; několik žalobců nebo několik žalovaných bude vytvářet na
jedné nebo na druhé straně procesní společenství. Strany jsou vzájemnými odpůrci,
sledujícími v řízení protichůdné zájmy; vítězství jedné strany znamená prohru strany
druhé.
Vzhledem k nepochopení pojmu strana v některých připomínkách k první verzi návrhu
věcného záměru se zdůrazňuje, že strany jsou v řízení vždy dvě: strana žalující a strana
žalovaná. Na straně žalující nebo žalované může být i několik osob; nemluví se však o
tom, že by např. na straně žalující vystupovalo několik stran, nýbrž že na této straně
vystupuje několik procesních společníků (viz výklad ke společenství ve sporu). Obava,
že se výraz „strana“ bude používat pro každého procesního společníka, je tedy lichá.
Konečně lze dodat, že k označení „strany“ se kloní také odborná literatura (Šínová, R.
– Juráš, M. Účastenství v civilním soudním řízení. Praha : Leges, 2015, s. 52).
Z uvedených důvodů se jeví jako vhodnější navrátit se k tradičnímu a v Evropě stále
užívanému označení „strany“. Ostatně v české procesualistické literatuře se tento
termín běžně vyskytuje; i když nejde o pojem obsažený v současném platném
civilněprocesním právu, z povědomí právnické veřejnosti nevymizel, a i nadále je
aktivně užíván. Bylo by absurdní, aby tento pojem využívaly pouze trestní předpisy, aniž
by tento výraz byl používán v oblasti civilního sporného procesu, kam především
z věcných i historických důvodů patří. Věcný záměr proto pracuje se stranami, a nikoliv
s účastníky.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[124]
Konečné znění 2. veze (2020)
Ad 2) Hlava třetí části první současného OSŘ obsahuje v závěru dvě ustanovení o
účasti státního zastupitelství a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Tato ustanovení nebudou novou úpravou civilního řádu soudního převzata, byť každé
z odlišných důvodů.
Objasňování skutkového stavu je v civilním sporném procesu ovládáno projednací
zásadou. Rozhodující je aktivita stran, motivovaná jejich protichůdnými individuálními
zájmy. Státní zástupce žádný takový zájem nesleduje; v podstatě uplatňuje zájem
státu v určité oblasti společenských vztahů. Aktivita státního zástupce, vyvíjená
z úřední povinnosti, výrazně zasahuje do shromažďování skutkového stavu, a to
způsobem, který neodpovídá povaze civilního sporného procesu. K tomu viz Macur, J.
– Stavinohová, J. Úvod do teorie občanského práva procesního. Brno : MU, 1990, s. 80.
Z tohoto důvodu se nepočítá s převzetím uvedeného institutu, poprvé zavedeného do
našeho právního řádu v roce 1948, novým civilním řádem soudním. Tím samozřejmě
nijak nebude dotčena účast státního zastupitelství v jiných druzích civilního procesu.
Obdobně to platí pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ostatně
úprava procesní legitimace tohoto Úřadu v občanském soudním řádu je nadbytečná.
Tuto skutečnost potvrzuje samotná formulace § 35a odst. 1 OSŘ, v němž se pouze
odkazuje na zákon č. 201/2002 Sb. a jakýkoliv nový normativní obsah se k němu
nepřidává. Civilní řád soudní však nemá obsahovat pravidla, která pouze opakují to,
co vyplývá z jiných částí našeho právního řádu, nadto pravidla kasuisticky
předepsaná jenom pro určitou konkrétní stranu. Nejde však jenom o formální
legislativně technické hledisko, neboť úpravu procesní legitimace tohoto úřadu
v zákoně č. 201/2002 Sb. bude zapotřebí podrobit kritické revizi také po obsahové
stránce.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[125]
Konečné znění 2. veze (2020)
Díl 1 Procesní subjektivita a procesní způsobilost
73. Procesní subjektivitu má ten, kdo má právní osobnost, jakož i ten, komu ji zákon
přiznává.
Civilní řády soudní přistupují různě k úpravě procesní subjektivity (způsobilosti být
stranou – k terminologii viz dále). Některé ji výslovně upravují, jiné ji zase opomíjejí.
Příkladem výslovné úpravy je – krom současného OSŘ – § 50 německého ZPO nebo
dokonce čl. 66 švýcarského ZPO, pro nějž je jinak typická „odvaha zákonodárce
ponechat mezeru v právní úpravě“. Naopak rakouský či lichtenštejnský ZPO, stejně
jako OSŘ 1950, ustanovení o způsobilosti být stranou neobsahují. Tento přístup zvolil
také vládní návrh CŘS 1937. Absence pravidla věnovaného procesní subjektivitě byla
v důvodové zprávě vysvětlena tím, že nestačí jenom odkázat na způsobilost k právům
podle hmotného práva, neboť se vyskytují případy, kdy zákon prohlašuje za stranu
někoho, kdo podle hmotného práva subjektem není. Proto vládní návrh CŘS 1937
dospěl k závěru, že je lepší v procesním předpisu tuto otázku neřešit, což činil i bývalý
civilní řád soudní z roku 1895, aniž to praxi způsobovalo potíže. Stejný přístup zvolil
vládní návrh CŘS 1937 i pro nedostatek této způsobilosti.
Poznatek, že procesní subjektivitu může mít také někdo, kdo nemá subjektivitu
hmotněprávní, je správný a platí také za současného stavu našeho právního řádu.
Tato okolnost však legislativní úpravu procesní subjektivity nijak zásadně nekomplikuje,
čehož dokladem je mj. § 19 OSŘ (způsobilost být účastníkem má ten, kdo má právní
osobnost, jakož i ten, komu ji zákon přiznává), § 50 německého ZPO (v prvním odstavci
spojuje procesní subjektivitu s hmotněprávní subjektivitou, ve druhém odstavci ji
rozšiřuje také na spolky bez hmotněprávní subjektivity), nebo čl. 66 švýcarského ZPO
(jenž přiznává způsobilost být stranou nejen tomu, kdo má hmotněprávní subjektivitu,
ale také tomu, komu spolkové právo umožňuje, aby v řízení vystupoval jako strana).
Věcný záměr civilního řádu soudního
[126]
Konečné znění 2. veze (2020)
Rozšíření způsobilosti být stranou nad rámec hmotněprávní subjektivity není ve
skutečnosti dokladem zbytečnosti procesní úpravy, ale naopak potvrzením toho, že
procesní subjektivita je institutem procesního práva a má svůj vlastní obsah, odlišný od
hmotněprávní subjektivity. Proto je také namístě, aby tato procesní podmínka byla
výslovně upravena, stejně jako postup soudu při odstraňování jejího nedostatku. Tento
přístup se jeví jako vhodný i z pohledu kontinuity staré a nové právní úpravy.
Z terminologického hlediska lze uvažovat buď o výrazu „způsobilost být stranou“ nebo
o slovním spojení „procesní subjektivita“. Věcný záměr volí druhý obrat, neboť jazykově
přesněji vyjadřuje podstatu tohoto institutu, spočívající v možnosti být subjektem
civilněprocesního poměru.
Po obsahové stránce musí mít procesní subjektivitu vždy ten, kdo má právní osobnost,
tedy fyzické osoby a právnické osoby. To platí i v případech, kdy je právní osobnost
podle hmotného práva podmíněná, jako je tomu u nascitura (§ 25 OZ). Vedle toho
právní úprava musí počítat s tím, že procesní subjektivitu mohou mít také entity, které
nemají právní osobnost. Jako vhodnější se jeví volit obecnější úpravu (viz dnešní § 19
OSŘ) a nejít cestou kasuistických ustanovení, jak činí kupř. německá úprava ohledně
spolků bez právní subjektivity. Stačí tedy v tomto smyslu odkázat na zvláštní zákonná
ustanovení, která takovou způsobilost budou přiznávat.
74. Ztratí-li strana po zahájení řízení procesní subjektivitu, posoudí soud podle
povahy věci, zda v řízení může pokračovat.
O tom, s kým bude v řízení pokračováno jako s procesním nástupcem,
rozhodne soud usnesením. Nelze-li o procesním nástupnictví rozhodnout ihned,
soud řízení přeruší jenom tehdy, není-li strana zastoupena zmocněncem s
procesní plnou mocí.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[127]
Konečné znění 2. veze (2020)
Procesní nástupce musí přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho nástupu do
řízení.
Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud žalobu odmítne.
Změna stran v případě univerzálního právního nástupnictví je v současnosti upravena
v § 107 OSŘ jakožto procesní nástupnictví při ztrátě způsobilosti být účastníkem řízení.
Z této úpravy vychází i věcný záměr. Upozorňuje se však na změnu, kterou v tomto
směru přináší nové pravidlo týkající se procesního zastoupení v případě ztráty procesní
subjektivity (srov. bod 100).
Dosavadní úprava spojuje přerušení řízení se situací, kdy není možno v řízení po ztrátě
procesní subjektivity ihned pokračovat, neboť není jasno, kdo je procesním
nástupcem. Navržené pravidlo naproti tomu přispívá rychlosti řízení, neboť umožňuje
pokračovat i za takové situace, samozřejmě má-li strana, která pozbyla procesní
subjektivitu, zmocněnce s procesní plnou mocí. To pochopitelně souvisí s pravidlem,
podle nějž taková plná moc smrtí nebo zánikem strany nezaniká.
Z povahy procesního nástupnictví vyplývá, že výsledky dosavadního řízení lze použít i
vůči nové straně. Aby se zamezilo pochybnostem o tom, kdo je v případě procesního
nástupnictví stranou řízení, vyžaduje se, aby o této otázce rozhodl soud.
K procesnímu nástupnictví při singulární sukcesi viz bod 184.
75. Zletilá fyzická osoba může před soudem jako strana samostatně činit procesní
úkony (procesní způsobilost), s výjimkou věcí, v nichž musí být zastoupena
opatrovníkem jmenovaným z důvodu omezení svéprávnosti nebo obtíží při
hájení práv, nebo členem domácnosti.
Procesní způsobilost má také nezletilý,
Věcný záměr civilního řádu soudního
[128]
Konečné znění 2. veze (2020)
a) je-li plně svéprávný, nebo
b) jde-li o věci, v nichž může podle § 33 a § 35 občanského zákoníku jednat
samostatně.
I když strana není procesně způsobilá, má právo se k věci vyjádřit.
Procesní způsobilostí rozumíme způsobilost před soudem samostatně nebo
prostřednictvím zvoleného zástupce jednat (činit procesní úkony). Procesní způsobilost
je nejen procesní podmínkou, ale také podmínkou účinnosti procesního jednání.
Současná úprava procesní způsobilosti je v § 20 odst. 1 OSŘ (druhý odstavec nemá
s procesní způsobilostí nic společného) vyřešena odkazem do sféry hmotného práva:
procesní způsobilost má každý v takovém rozsahu, v jakém je svéprávný (v
předchozím znění: v rozsahu způsobilosti k právním úkonům). Svéprávnost vymezuje
§ 15 odst. 2 OZ jako způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a
zavazovat se k povinnostem (právně jednat). Na rozdíl od způsobilosti k právním
úkonům se svéprávnost vztahuje pouze k fyzickým, a nikoliv též k právnickým osobám
[k tomu viz Melzer, F. in Melzer, F. – Tégl, P. a kol. Občanský zákoník (§ 1–117). Velký
komentář. Svazek I. Praha : Leges, 2013, s. 256]. Úprava svéprávnosti fyzických osob
krom toho vykazuje oproti úpravě platné do 31. 12. 2013 určité změny, a to jak pokud
jde o nezletilé (viz § 31 a násl. OZ), tak i o zletilé ne zcela svéprávné osoby. Tyto
koncepční změny mají podstatné dopady i na procesní způsobilost, a to jak fyzických,
tak i právnických osob, jak bude ukázáno dále.
Ohledně fyzických osob za současného stavu platí, že plnou procesní způsobilost mají
plně svéprávné osoby. Plné svéprávnosti lze nabýt trojím možným způsobem, a sice
zletilostí (§ 30 odst. 1 OZ), přiznáním svéprávnosti dle § 37 OZ, nebo uzavřením
manželství (§ 30 odst. 2 a § 672 odst. 2 OZ). Procesní způsobilost těchto osob není nijak
omezena.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[129]
Konečné znění 2. veze (2020)
Z toho by vyplýval závěr, že nezletilí, kteří nenabyli některým z uvedených způsobů
plné svéprávnosti, mají omezenou procesní způsobilost, odpovídající rozsahu jejich
svéprávnosti. Rozsah svéprávnosti nezletilých je v § 31 OZ vymezen formou vyvratitelné
domněnky, podle níž se má za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti,
je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní
vyspělosti nezletilých jeho věku. Tím má být „vyzdvižen subjektivní přístup a vyšší důraz
na posuzování rozumové a volní vyspělosti každého jedince“ [Šínová, R. in Melzer, F. –
Tégl, P. a kol. Občanský zákoník (§ 1–117). Velký komentář. Svazek I. Praha : Leges,
2013, s. 356]. Pro posouzení svéprávnosti nezletilého – a tedy i jeho procesní způsobilosti
– je rozhodující jeho rozumová a volní vyspělost; věkové hranice tak, jak jsou známy
z některých zahraničních právních řádů, stanoveny nejsou. Zmíněné základní pravidlo
je dále doplněno speciálními ustanoveními, ať již jde o jednání nezletilého se
souhlasem zákonného zástupce (§ 32 OZ), o některé oblasti právních jednání (§ 33 až
§ 35 OZ), nebo o stanovení hranice, za kterou svéprávnost nezletilého nikdy nedopadá
(§ 36 OZ).
Hmotněprávní úprava nastoluje ohledně procesní způsobilosti nezletilých tyto
problémy:
1. Je skutečně žádoucí v každém řízení u každého nezletilého zkoumat jeho
rozumovou a volní vyspělost? Takový postup přitom výslovně soudu ukládá
nález I. ÚS 1041/14: „…v případě nezletilých dětí by pravidlem měl být závěr, že
tyto nemají plnou procesní způsobilost ve smyslu § 20 odst. 1 občanského
soudního řádu, přičemž opačný závěr lze přijmout pouze v konkrétních zcela
výjimečných situacích a vždy je nutno jej řádně odůvodnit. Zohlednit je přitom
třeba zejména individuální rozumovou a volní vyspělost konkrétního dítěte,
neboť je to toto individuální hledisko, které je podstatné [viz Šínová, R. in Melzer,
F. – Tégl, P. a kol. Občanský zákoník (§ 1–117). Velký komentář. Svazek I. Praha :
Leges, 2013, s. 357]. To na straně soudu nutně předpokládá znalost bližších
Věcný záměr civilního řádu soudního
[130]
Konečné znění 2. veze (2020)
informací o konkrétním nezletilém účastníkovi řízení.“ V literatuře je nastolení
subjektivního a individuálního přístupu ke zkoumání procesní způsobilosti terčem
oprávněné kritiky, neboť se příčí požadavku, aby otázka procesní způsobilosti,
mající povahu procesní podmínky, nebyla po delší dobu spornou [Dvořák, B. in
Lavický, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až § 250l). Řízení sporné. Praktický
komentář. Praha : WK ČR, 2016, s. 100]. Požadavek na jednoznačné vymezení
procesní způsobilosti (jak z věcného, tak i z časového hlediska) je plně
opodstatněný, neboť soud musí mít vždy jasno v tom, zda procesní úkony, které
strana činí, jsou účinné, či v důsledku chybějící procesní způsobilosti nikoliv.
2. V české procesualistické literatuře je všeobecně přijímáno, že účast v řízení
před soudem a v rámci ní vykonávání procesních úkonů je výrazně náročnější
než podstupování hmotněprávních jednání, a proto „soudní řízení samo o sobě
vyžaduje větší rozumovou vyspělost než právní úkon, o kterém se v řízení
jedná“ (Rubeš, J. in Handl, V. – Rubeš, J. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl.
Praha : Panorama, 1985, s. 160; srov. též Šínová, R. – Juráš, M. Účastenství v
civilním soudním řízení. Praha : Leges, 2015, s. 120). Uzavření kupní smlouvy
prostřednictvím internetu v tzv. e-shopu klade na nezletilého jistě menší nároky,
než uplatnění nároku na dodání koupené věci v soudním řízení. Obdobně v již
citovaném nálezu I. ÚS 1041/14 konstatuje Ústavní soud: „Soudní řízení je
mnohem komplexnější a komplikovanější proces než samotné právní jednání.
Existuje zásadní rozdíl mezi chápáním toho, že využívání městské hromadné
dopravy není bezplatné a každý, kdo nastoupí do autobusu či jiného
prostředku MHD, musí mít platný jízdní doklad, a plným chápáním soudního
řízení, byť by jeho předmětem byla právě otázka sankce za nezaplacení
jízdného v MHD. Procesní způsobilostí je způsobilost vykonávat v řízení práva a
povinnosti účastníka řízení, čili například podávat podání (žaloba, důkazní
návrhy), nahlížet do spisů, klást otázky svědkům apod. Nelze tedy bez dalšího
předpokládat, že pokud nezletilé dítě má hmotněprávní způsobilost k danému
Věcný záměr civilního řádu soudního
[131]
Konečné znění 2. veze (2020)
jednání, má také plnou procesní způsobilost v řízení, jehož předmětem je dané
jednání.“
3. Předchozí odstavec názorně ukazuje, že svéprávnost se uplatňuje ve sféře
hmotného práva, zatímco procesní způsobilost v oblasti práva procesního.
Procesní jednání není pokračováním jednání hmotněprávního. Obojí se řídí
rozdílnými pravidly. Proto také zásady, na kterých je založena svéprávnost,
nemusí vyhovovat, jsou-li aplikována na procesní způsobilost, a popř. naopak.
4. Procesní pravidla, jimiž je regulováno sporné řízení, jsou obecná, tj. nerozlišují,
zda se vede spor vzniklý v souvislosti s prodejem nemovitosti, která patřila
nezletilému, nebo o dodání zboží z kupní smlouvy. Přesto v prvém případě by se
nezletilý za procesně způsobilého nikdy nepovažoval, zatímco ve druhém
případě by naopak mnohdy mohl být přijat kladný závěr. Otázka zní, proč to
tak má být, jsou-li procesní pravidla v obou případech stejná.
5. Svéprávnost je způsobilost samostatně právně jednat. Proto může být kritériem
procesní způsobilosti – se shora uvedenými výhradami – nanejvýš tam, kde
v řízení půjde o spor týkající se takového právního jednání. Otazníky však
vznikají, jak posoudit rozsah svéprávnosti pro účely procesní způsobilosti v řízení
o nároku opírajícím se o jiný právní důvod než právní jednání.
6. Ovšem i v případech, kdy se spor týká právního jednání, mohou vznikat zásadní
problémy. Bude-li sporné, zda je smlouva neplatná pro nedostatek svéprávnosti
strany, může tím být zpochybněna i její procesní způsobilost. Teprve závěr o věci
samé pak odpoví na otázku procesní způsobilosti. To je u procesních podmínek
zcela nežádoucí.
Nastíněné problémy ukazují, že není na místě, aby právní úprava vázala rozsah
procesní způsobilosti na rozsah svéprávnosti, nadto z hlediska potřeb procesního
práva nevhodně subjektivně koncipované.
Není nijak výjimečné, že úprava procesní způsobilosti spočívá v odkazu na
hmotněprávní způsobilost. Např. podle § 1 rakouského ZPO, stejně jako podle § 1 odst.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[132]
Konečné znění 2. veze (2020)
1 vládního návrhu CŘS 1937, může před soudem jako strana jednat samostatně každý,
kdo se může samostatně zavazovat. Německý ZPO v § 52 váže procesní způsobilost
na způsobilost smluvně se zavazovat: procesně způsobilý je ten, kdo se může smlouvou
samostatně zavazovat (viz Jauernig, O. Zivilprozessrecht. 29. vydání. München : C. H.
Beck, 2007, s. 51). Obdobně viz Šínová, R. – Juráš, M. Účastenství v civilním soudním
řízení. Praha : Leges, 2015, s. 108.
Přestože konstrukce těchto ustanovení je z legislativně technického hlediska stejná
jako v případě § 20 odst. 1 současného českého OSŘ, skutečný obsah právní úpravy
procesní způsobilosti je jiný, neboť jiná jsou ustanovení hmotného práva, na něž se
odkazuje:
• Podle německého ZPO je procesně způsobilý ten, kdo se může samostatně
smluvně zavazovat. Procesní způsobilost tak nemají osoby, které nejsou
způsobilé k právním jednáním. Mezi ně podle § 104 BGB patří nezletilí, kteří
nedovršili 7. rok, jakož i osoby, u nichž svobodné utváření jejich vůle vylučuje
duševní porucha, ledaže by šlo pouze o přechodný stav. Důležité dále je i to,
že procesní způsobilost nemají ani nezletilí, kteří již dovršili sedmý rok věku a jimž
§ 106 BGB přiznává omezenou hmotněprávní způsobilost; ti zásadně potřebují
k právnímu jednání, které jim nepřináší výlučně jenom prospěch, souhlas
zákonného zástupce. Tito nezletilí mají pouze výjimečně procesní způsobilost
v těch oblastech, v nichž jim § 112 a § 113 BGB přiznává plnou hmotněprávní
způsobilost. Plné hmotněprávní způsobilosti zavazovat se, a tedy také procesní
způsobilosti, nabývají zletilostí, tj. dovršením 18. roku věku (§ 2 BGB).
• Rakouská úprava, jak bylo řečeno shora, odkazuje na způsobilost samostatně
se zavazovat podle hmotného práva. Relevantní jsou v této souvislosti
především § 21, § 170, § 171 a § 865 ABGB. Děti do sedmi let nejsou vůbec
způsobilé k právním jednáním (§ 865 ABGB; výjimka viz § 170 odst. 3), a proto
pochopitelně nemají vůbec žádnou procesní způsobilost. Nezletilí ve věku od
Věcný záměr civilního řádu soudního
[133]
Konečné znění 2. veze (2020)
sedmi do čtrnácti let jsou nesvéprávní (unmündige Minderjährige), a mohou
proto činit pouze právní jednání, která jsou jim na prospěch, popř. samostatně
zaplatit již existující dluh. Stejně jako děti do sedmi let nejsou ani nesvéprávní
nezletilí (tj. nezletilí ve věku od sedmi do čtrnácti let) procesně způsobilí. Nezletilí
mezi dovršeným čtrnáctým a osmnáctým rokem se označují za svéprávné
nezletilé (mündige Minderjährige) a jejich způsobilost k právním jednáním se
dále rozšiřuje. Mohou samostatně uzavřít pracovní smlouvu; jejich zákonní
zástupci však mohou z důležitých důvodů takovou smlouvu vypovědět (§ 171
ABGB). Dále mohou samostatně nakládat s věcmi, které jim byly přenechány
volně k dispozici, jakož i s příjmy z jejich vlastní živnosti (Erwerb); nesmí tím však
být ohroženo uspokojování jejich životních potřeb (§ 170 odst. 2 ABGB). Na
rozdíl od nesvéprávných nezletilých jsou svéprávní nezletilí procesně způsobilí
v rozsahu jejich hmotněprávní způsobilosti k právním jednáním. Krom řízení
týkajících se věcí, které jim byly přenechány k dispozici, jejich příjmů, či nároků
z jimi uzavřené pracovní smlouvy, jsou procesně způsobilí také tehdy, jde-li
v řízení o drobná právní jednání, která osoby jejich věku obvykle činí a z nichž
již bylo plněno. Ohledně nároků z deliktů však svéprávní nezletilí nejsou nikdy
procesně způsobilí, a to bez ohledu na jejich deliktní způsobilost podle
hmotného práva (k tomu víz Fasching, H. W. Lehrbuch des österreichischen
Zivilprozeβrechts. 2. vydání. Wien : MANZ, 1990, s. 180 a násl. Rechberger, W. H.
– Simotta, D. Zivilprozessrecht. 7. vydání. Wien : MANZ, 2009, s. 141). Procesní
způsobilost se totiž odvíjí od způsobilosti samostatně se zavazovat právními
jednáními, a nikoliv od deliktní způsobilosti.
Z uvedeného srovnání je zřejmé, že jak rakouská, tak i německá úprava procesní
způsobilosti počítá s věkovými hranicemi stanovenými hmotným právem, nikoliv
s individuálním posuzováním každého nezletilého účastníka řízení. Stejně tak je
evidentní, že pokud se vůbec výjimečně připouští procesní způsobilost nezletilých, děje
Věcný záměr civilního řádu soudního
[134]
Konečné znění 2. veze (2020)
se tak ve velmi omezeném rozsahu. Řízení je natolik složité, že je plně odůvodněno
přiznat procesní způsobilost jenom těm, kdo mají plnou hmotněprávní způsobilost.
K dalším zahraničním úpravám viz Šínová, R. – Juráš, M. Účastenství v civilním soudním
řízení. Praha : Leges, 2015, s. 104 a násl.
S ohledem na odlišnou koncepci svéprávnosti v českém občanském zákoníku, jež by
do sféry procesního práva přinesla shora popsané problémy, pokud by se civilní řád
soudní omezil pouze na odkaz na rozsah svéprávnosti, je nutno zvolit řešení, které je
legislativně technicky sice odchylné, ale spěje k podobným výsledkům jako citované
zahraniční úpravy. První odstavec shora navrženého pravidla přiznává procesní
způsobilost zásadně všem zletilým fyzickým osobám. Zletilosti se nabývá dovršením
osmnáctého roku (§ 30 odst. 1 OZ). Věková hranice je jednoznačně stanovena, a
proto lze pro potřeby řízení snadno zjistit, zda procesní způsobilost je dána, či nikoliv.
Zletilým fyzickým osobám bude procesní způsobilost upřena pouze v těch oblastech,
v nichž místo nich musí jednat opatrovník (z důvodu omezení svéprávnosti nebo obtíží
při hájení práv), nebo v nichž musí být zastoupeny členem domácnosti. Tato omezení
jsou zjistitelná ze soudních rozhodnutí, a proto nezatěžují soud zjišťováním individuální
rozumové a volní vyspělosti.
Z nezletilých budou mít procesní způsobilost v prvé řadě ti, kteří se stali plně
svéprávnými. K tomu může dojít buď v důsledku přiznání svéprávnosti nebo uzavření
manželství. Obě tyto právní skutečnosti jsou opět snadno zjistitelné, a proto vyhovují
požadavkům procesního práva na konstrukci procesních podmínek obecně, a
procesní způsobilosti zvláště. Navíc v obou případech se vedlo řízení, v němž byla
posuzována mj. schopnost nezletilého obstarávat si vlastní záležitosti; dopadlo-li toto
posouzení kladně, není důvodu, proč nenakládat s takovým nezletilým stejně jako se
zletilou fyzickou osobou.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[135]
Konečné znění 2. veze (2020)
Procesní způsobilost je namístě přiznat i těm nezletilým, kteří mohou samostatně
provozovat obchodní závod nebo jinou obdobnou výdělečnou činnost (§ 33 OZ),
nebo kteří se mohou zavázat k výkonu závislé práce (§ 35 OZ). Mohou-li v těchto
záležitostech jednat nezletilí samostatně, potom je namístě přiznat jim také způsobilost
samostatně vystupovat v soudním řízení v těchto věcech. Naplnění kritérií § 33 a § 35
OZ je snadno zjistitelné buď ze soudního rozhodnutí, nebo z věku nezletilého.
I když nebude fyzická osoba procesně způsobilá, vždy bude mít právo na to, aby se
k věci mohla sama písemně či ústně vyjádřit.
76. Není-li fyzická osoba procesně způsobilá, musí být zastoupena zákonným
zástupcem, nebo v rozsahu jejich oprávnění zastupovat opatrovníkem nebo
v případech uvedených v § 52 občanského zákoníku členem domácnosti.
V souvislosti s úpravou procesní způsobilosti se navrhuje stanovit, kdo jedná za
procesně nezpůsobilou fyzickou osobu. Obsahově jde o převzetí současného § 22
OSŘ. Stejně jako dosud nebude civilní řád soudní vypočítávat, které osoby jsou
zákonnými zástupci; to je věcí práva hmotného. Nynější § 22 OSŘ v tomto směru žádné
potíže nepůsobí. Nad rámec současné úpravy se doplňuje, že zástupcem procesně
nezpůsobilé osoby může být také člen domácnosti (§ 49 OZ); rozsah jeho zástupčího
oprávnění je vymezen v § 52 OZ, na nějž také shora uvedený bod odkazuje.
77. Vyžadují-li to okolnosti případu, může soud rozhodnout, že fyzická osoba, která
není způsobilá samostatně jednat ve všech záležitostech, musí být v řízení
zastoupena členem domácnosti, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, i
když jde o věc, v níž by jinak byla procesně způsobilá.
Přebírá se dosavadní § 23 OSŘ. Potřeba zastoupení zákonným zástupcem se může
ukázat např. v pracovněprávním sporu, pro jehož vedení je sice podle navržené
úpravy nezletilý v případech uvedených v § 35 OZ procesně způsobilý, avšak reálně
Věcný záměr civilního řádu soudního
[136]
Konečné znění 2. veze (2020)
nemusí být schopen hájit svá práva v řízení před soudem. Podobný problém může
vyvstat ve vztahu ke zletilé osobě, která sice v dané věci procesně způsobilá bude,
ale přesto nebude schopna samostatně hájit svá práva.
78. Není-li procesně nezpůsobilá fyzická osoba zastoupena zákonným zástupcem,
opatrovníkem nebo členem domácnosti, jmenuje jí soud opatrovníka, je-li tu
nebezpečí z prodlení. Tento opatrovník za stranu jedná, dokud do řízení
nevstoupí její zástupce podle věty první.
Pokud neučiní jiná opatření, ustanoví soudce opatrovníka také straně, jejíž
pobyt není znám nebo která se z jiného vážného důvodu nemůže účastnit na
řízení.
Zastupování soudem ustanoveným opatrovníkem se týká především situace, kdy
procesně nezpůsobilá fyzická osoba není zastoupena zákonným zástupcem. Je-li
nebezpečí z prodlení, může soudce straně takového opatrovníka ustanovit. Věcný
záměr nenásleduje úzké pojetí rakouského ZPO nebo vládního návrhu CŘS 1937, které
nebezpečí z prodlení spojují s odpůrcem osoby procesně nezpůsobilé. Viz § 8 odst. 1
vládního návrhu: „Má-li být předsevzat procesní úkon proti osobě procesně
nezpůsobilé, která nemá dosud zákonného zástupce, a bylo-li by s prodlením spojeno
pro odpůrce této osoby nebezpečí, ustanoví jí k návrhu procesní soud opatrovníka,
který za ni jedná, dokud nevstoupí do jednání její zákonný zástupce.“ Věcný záměr se
přiklání k pojetí, které je obsaženo v současném § 29 odst. 1 OSŘ, jenž je formulován
obecněji (nebezpečí z prodlení se může týkat obou stran) a nevyžaduje návrh
odpůrce procesně nezpůsobilé strany. Nebezpečí z prodlení může někdy hrozit i
straně, která není procesně způsobilá a nemá zástupce; proto je vhodnější přidržet se
obecnější formulace (a krom toho je zřejmé, že v takovém případě nelze ani
podmiňovat ustanovení opatrovníka návrhem procesně nezpůsobilé strany).
Věcný záměr civilního řádu soudního
[137]
Konečné znění 2. veze (2020)
Ve druhém odstavci se uvádějí další případy ustanovení opatrovníka. Jde obsahově
o totéž, co je v § 29 odst. 3 OSŘ, byť formulace je obecnější.
Ustanovení zástupce nemajetné straně bude upraveno v části věnované pomoci s
náklady; viz první část, hlava VI, díl 5.
79. Nemá-li strana procesní způsobilost nebo ztratí-li ji po zahájení řízení nebo
zemře-li zákonný zástupce strany, její opatrovník nebo ji zastupující člen
domácnosti, nebo zanikne-li jejich právo k zastupování, aniž se strana stala
procesně způsobilou, přeruší soud řízení jenom tehdy, není-li strana zastoupena
zmocněncem s procesní plnou mocí.
Je-li strana zastoupena zmocněncem s procesní plnou mocí, je o její práva náležitě
postaráno i tehdy, pozbude-li procesní způsobilosti. S tím ostatně počítá také současný
§ 109 odst. 1 písm. a) OSŘ. Mimo to se navrhuje stejný přístup zaujmout také k situaci,
kdy procesně nezpůsobilá strana ztratila zákonného zástupce nebo kdy zaniklo jeho
oprávnění k zastupování.
80. Procesní způsobilost dále mají právnické osoby a ti, kterým ji zákon přiznává.
Nový občanský zákoník přinesl odlišnou koncepci jednání právnické osoby. Zatímco
podle předchozího civilního kodexu platilo, že právnická osoba měla způsobilost
k právním úkonům a jednání statutárního orgánu bylo jejím přímým jednáním, podle
nové koncepce právnická osoba sama žádnou vůli nemá; tuto vůli nahrazují členové
jejich orgánů. Jednání za právnickou osobu má vždy povahu zastoupení; viz § 151 a
§ 161 a násl. OZ (pod rubrikou „Jednání za právnickou osobu“ začíná text § 161 OZ
slovy: „Kdo právnickou osobu zastupuje…“). Z toho pak plyne, že nemá-li právnická
osoba vlastní vůli a jedná-li vždy jenom prostřednictvím zástupce, pak nemůže být ani
svéprávná; viz Melzer, F. in Melzer, F. – Tégl, P. a kol. Občanský zákoník (§ 1–117). Velký
komentář. Svazek I. Praha : Leges, 2013, s. 256.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[138]
Konečné znění 2. veze (2020)
Změněná hmotněprávní koncepce jednání za právnickou osobu vyvolala spory, zda
právnické osoby mají podle současné procesní úpravy, odvozující procesní způsobilost
od svéprávnosti, procesní způsobilost či nikoliv. K tomu viz Dvořák, B. in Lavický, P. a
kol. Občanský soudní řád (§ 1 až § 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha : WK
ČR, 2016, s. 101. Dvořák, B. in Beran, K. a kol. Právní jednání a odpovědnost
právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva. Praha : WK ČR, 2018, s.
133 a násl. Není úkolem věcného záměru nového civilního řádu soudního vyřešit tento
spor; je však nutno zvážit, zda právnickým osobám procesní způsobilost v budoucí
úpravě přiznat, či nikoliv.
Z praktických důvodů se jeví vhodnějším právnickým osobám procesní způsobilost
přiznat; přednosti jsou zřejmé např. v oblasti doručování písemností soudu přímo
právnické osobě. Procesní způsobilost však nemůže být dovozována z pravidla, podle
nějž má procesní způsobilost každý, kdo může samostatně právně jednat ve všech
záležitostech; právnická osoba takovou způsobilost nemá, neboť – jak vyplývá z již
citovaných ustanovení – za ni jedná její zástupce. Proto je procesní způsobilost
právnických osob upravena výslovným samostatným pravidlem.
Navržené pravidlo pamatuje také na speciální úpravy; např. § 10 odst. 3 daňového
řádu přiznává správci daně nejen procesní subjektivitu, ale také procesní způsobilost.
81. VARIANTA 1:
Za právnickou osobu jedná ten, kdo je k tomu oprávněn podle zvláštního
zákona.
Za právnickou osobu nemůže jednat ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy
právnické osoby.
Každý, kdo jedná za právnickou osobu, musí své oprávnění prokázat.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[139]
Konečné znění 2. veze (2020)
U právnické osoby je nutno stanovit, kdo za ni činí procesní úkony. Na rozdíl od
dosavadní úpravy se v první variantě počítá s úpravou obecnější; postačuje odkaz na
zvláštní předpisy, jenž pokryje nejen právnické osoby práva soukromého, ale také
veřejnoprávní právnické osoby, včetně státu, obcí a krajů.
VARIANTA 2:
Za právnickou osobu jedná člen statutárního orgánu nebo pověřený
zaměstnanec.
Za stát, kraj či obec jedná ten, kdo je podle zvláštního zákona oprávněn je
zastupovat navenek, nebo jejich pověřený zaměstnanec.
Za právnickou osobu nemůže jednat ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy
právnické osoby.
Každý, kdo jedná za právnickou osobu, musí své oprávnění prokázat. V téže
věci může za právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba.
Spojuje-li s projevem vůle učiněným v řízení účinky nejen procesní, ale také
hmotné právo, má tento projev vůle hmotněprávní účinky i tehdy, jedná-li za
právnickou osobu v řízení někdo, kdo k tomu není oprávněn podle hmotného
práva.
Druhá varianta přebírá v podstatě současnou úpravu; pouze se ji snaží zobecnit a tím
učinit méně kasuistickou. Reflektuje přitom skutečnost, že soukromoprávní předpisy
vymezují oprávnění jednat na právnickou osobu způsobem, který by do procesního
práva mohl přinášet komplikace. To se týká například společného jednání členů
statutárního orgánu nebo zastupování právnické osoby jejími zaměstnanci „v rozsahu
obvyklém“ (§ 166 odst. 1 o. z.). Navrhuje se proto v návaznosti na současnou úpravu
stanovit, že za právnickou osobu jedná pověřený člen jejího statutárního orgánu,
Věcný záměr civilního řádu soudního
[140]
Konečné znění 2. veze (2020)
případně její pověřený zaměstnanec. Tím se chce snížit riziko sekundárních sporů
v rámci řízení, jež by se týkaly toho, kdo je oprávněn za právnickou osobu v řízení
jednat. Pokud jde o veřejnoprávní korporace, které nedisponují statutárním orgánem,
odkazuje návrh na zvláštní předpisy, které jejich zastupování navenek upravují.
Pro případ, kdy jednání za právnickou osobu má účinky jak ve sféře práva procesního,
tak v oblasti práva hmotného, navrhovaná úprava stanoví, že osoba jednající za
právnickou osobu je oprávněna i k činění právních jednání za podmínky, že
s probíhajícím řízením souvisejí. Uzavře-li např. pověřený člen statutárního orgánu
v řízení za právnickou osobu smír, bude mít tento účinky i podle hmotného práva, byť
by stanovy právnické osoby k takovému jednání vyžadovaly projev vůle více členů
statutárního orgánu.
82. Není-li nikdo, kdo by mohl za právnickou osobu jednat, nebo je-li sporné, kdo
takovou osobou je, jmenuje soud právnické osobě opatrovníka, je-li tu
nebezpečí z prodlení.
V souladu se současným § 29 odst. 2 OSŘ se počítá také s možností ustanovení
opatrovníka právnické osobě, která nemůže v řízení činit procesní úkony proto, že zde
není nikdo, kdo by za ni jednal, nebo jsou pochyby, kdo jím je. Není důvodu, proč by
nová úprava neměla toto pravidlo zachovat.
83. K nedostatku procesní subjektivity, procesní způsobilosti a zastoupení přihlíží
soud z úřední povinnosti kdykoliv za řízení.
Způsobilost být stranou je procesní podmínkou, jakož i podmínkou účinnosti procesního
jednání, k jejímuž nedostatku musí soud v každém stadiu řízení přihlížet z úřední
povinnosti. Pokud takový nedostatek trvá po celou dobu řízení (např. byla žalována
společnost civilního práva podle § 2716 a násl. OZ), nelze jednat a rozhodovat o věci
samé; řízení může skončit pouze procesním rozhodnutím. Byla-li strana nezpůsobilá v
Věcný záměr civilního řádu soudního
[141]
Konečné znění 2. veze (2020)
době podání žaloby, avšak posléze způsobilosti být stranou nabyla (např. žalovaná
právnická osoba vznikla v důsledku zápisu do rejstříku), je tím nedostatek zhojen a
nadále nebrání projednávání a rozhodování věci samé. Na tyto dvě situace nemusí
právní úprava výslovně a kasuisticky pamatovat, neboť jejich řešení lze dovodit z
obecné úpravy procesních podmínek a jejich zkoumání (viz hlava V části 1). Explicitně
však bude nutno upravit třetí myslitelnou situaci, kdy ke ztrátě procesní subjektivity
dojde až v průběhu řízení, např. v důsledku smrti fyzické osoby nebo zániku právnické
osoby. K tomu viz bod 74.
84. Nedostatek procesní způsobilosti je napraven, pokud vedení sporu dodatečně
výslovně nebo konkludentně schválila sama strana nebo její zákonný zástupce
nebo opatrovník.
Nedostatek procesní způsobilosti může konvalidovat dodatečným schválením jednání
procesně nezpůsobilé strany. Strana poté, co nabyla procesní způsobilosti, popř. její
zástupce, může posoudit, zda procesní úkony poznamenané nedostatkem procesní
způsobilosti jsou pro ni přijatelné, nebo zda jim nemají být přiznány účinky. Nebude-li
procesní jednání dodatečně (výslovně či konkludentně) schváleno, je řízení v rozsahu,
v němž je tímto nedostatkem stiženo, zmatečné (viz body 395 a 444).
Díl 2 Společenství ve sporu
O společenství ve sporu (též o společenství v rozepři nebo o procesním společenství)
hovoříme tehdy, vystupuje-li na straně žalující a/nebo žalované více osob. Procesní
společenství netrvá nutně po celou dobu řízení; souvisí s instituty změny stran (např. při
vstupu několika právních nástupců zemřelé strany do řízení) či se spojením věcí ke
společnému projednání.
Platný občanský soudní řád obsahuje pouze základní, velmi omezenou úpravu
procesního společenství v § 91 OSŘ. Rozlišuje dva základní druhy procesního
Věcný záměr civilního řádu soudního
[142]
Konečné znění 2. veze (2020)
společenství: samostatné a nerozlučné, nestanoví však žádné (ani základní)
předpoklady jejich přípustnosti.
Žalobci/ům tak platná právní úprava výslovně nestanoví žádné podmínky, za kterých
by byli oprávněni procesní společenství založit. Za současného právního stavu tak
žalobce/i mohou pasivní či aktivní samostatné společenství vytvořit bez toho, že by
mezi jím/jimi uplatněnými nároky vůči jedné či více osobám byla dána alespoň
skutková souvislost. Uvedenou skutečnost je třeba vnímat jako nedostatek právní
úpravy: žalobci této zákonné „šance“ mohou zneužívat např. k obcházení pravidel o
místní příslušnosti soudu. Institut vyloučení věci k samostatnému projednání (§ 112 odst.
2 OSŘ), kterým lze nedostatek v právní či skutkové souvislosti společně
projednávaných nároků obecně eliminovat, není v takovém případě dostatečně
účinný. Věcný záměr se proto navrací k řešení, jež se v českých zemích uplatňovalo
až do počátku 50. let 20. stol.
Dále je třeba upozornit, že současná právní úprava vedle výslovného řešení otázek
věcné a místní příslušnosti postrádá rovněž další pravidla týkající se obecných otázek
s procesním společenstvím spojených. Jde především o problematiku náhrady
nákladů řízení; její řešení se v současných poměrech dovozuje z obecné úpravy (zejm.
§ 151 odst. 1 OSŘ, resp. § 140 odst. 1 OSŘ). Lze však pochybovat, zda je to dostatečné;
vždyť např. i § 429 uherského CŘS obsahoval v tomto směru úpravu zvláštní. Věcný
záměr to napravuje v části týkající se úpravy nákladů řízení.
Samostatné společenství
85. Několik osob může společně žalovat nebo být žalováno, pokud jejich nároky
po skutkové stránce souvisí.
Věcný záměr ve své druhé verzi nepřebírá rakouskou úpravu (srov. § 11 a násl.
rakouského ZPO), ale všímá si moderních tendencí v procesní legislativě (srov. čl. 70 a
Věcný záměr civilního řádu soudního
[143]
Konečné znění 2. veze (2020)
násl. švýc. ZPO), jež jsou k subjektivní kumulaci procesních nároků vstřícnější než starší
úpravy. Důvodem takového přístupu jsou především výhody, které volnější pojetí
subjektivní kumulace přináší z hlediska procesní ekonomie a jednotnosti soudního
rozhodování. Společné projednání věci, včetně dokazování, totiž může podstatně
ušetřit čas a náklady procesních stan, jakož i snižovat zatížení soudů. Rovněž je tímto
způsobem snižováno riziko vydání vzájemně si odporujících rozhodnutí, neboť
společné projednání více souvisejících nároků různých subjektů vede zpravidla k
rozhodnutí, jež je vydáno na jednotném skutkovém základě.
Na druhou stranu je zřejmé, že nemůže být zachován současný stav, který subjektivní
kumulaci výslovně žádné limity nestanoví. S procesní ekonomií, ani se zájmem na
bezrozpornosti soudních rozhodnutí není v souladu úprava, jež žalobci/ům umožňuje
zakládat procesní společenství, jimž chybí jakákoliv obsahová souvislost, a často tak
slouží pouze ke zneužívání procesní úpravy. To přirozeně vyvolává reakce soudní praxe
(srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Nd 299/2012 = Rc 13/2013, sp. zn. 29 Cdo
2772/2014, sp. zn. 29 Cdo 361/2015, sp. zn. 28 Nd 21/2016, sp. zn. 29 Cdo 5761/2016,
nebo sp. zn. 30 Cdo 1824/2017). Za řešení je však odpovědná legislativní praxe.
Základní podmínkou, která musí být pro vznik samostatného společenství splněna, je
skutková souvislost nároků, jež byly v řízení uplatněny. Věcný záměr tím míří na účel
právní úpravy samostatného společenství, kterým je, jak bylo již uvedeno shora,
hospodárnost řízení a snaha předcházet obsahově si odporujícím rozhodnutím. Bude-
li mít žalobce např. za to, že mu škoda byla způsobena jednáním více osob, má
možnost uplatnit nároky vůči nim v jediném řízení a šetřit ták náklady své, jakož i ty,
které vznikají protistraně. Společné projednání těchto (procesních) nároků zabrání
opakovanému dokazování stejných skutečností ve více řízeních, jež by nadto
potenciálně mohlo být zdrojem obsahově rozporných rozhodnutí. V konečném
důsledku by tím utrpěla i autorita soudů jako státních orgánů.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[144]
Konečné znění 2. veze (2020)
Na rozdíl od švýcarské úpravy však věcný záměr nepřebírá formulaci, která jako
alternativní podmínku existence samostatného procesního společenství stanoví
rovněž (alespoň druhovou) právní souvislost mezi více uplatněnými nároky. Je tomu
tak z důvodu, že právní souvislost společně uplatňovaných nároků je zpravidla dána
jejich souvislostí skutkovou, a vyjádření právní souvislosti se tak jeví jako nadbytečné.
Aby mohlo být účelů sledovaných úpravou samostatného procesního společenství
dosaženo, je třeba pro tyto případy upravit rovněž otázky věcné a místní příslušnosti.
Vychází se z toho, že další podmínkou existence procesního společenství je skutečnost,
že ohledně všech společně uplatněných nároků je dána věcná a místní příslušnost
soudu.
Pokud jde o věcnou příslušnost, upravuje věcný záměr tuto otázku nepřímo v souvislosti
s ustanoveními o hodnotě předmětu sporu (bod 47) tak, že se uplatněné nároky sčítají,
ledaže by šlo o nároky proti dlužníkovi a ručiteli, resp. o nároky solidárně oprávněných
nebo zavázaných osob. V případě, že by při úpravě věcné příslušnosti byla dána
přednost úpravě vycházející z kritéria ratione causae, nebylo by možno společně
žalovat nároky, ohledně kterých by byla stanovena odlišná věcná příslušnost soudu,
byť by spolu po skutkové stránce souvisely.
Vzhledem k tomu, že subjektivní kumulace je zároveň vždy také kumulací objektivní,
musí být naplněn požadavek stejného způsobu řízení plynoucí z úpravy hromadění
nároků (bod 177). Nelze tak např. v jedné žalobě uplatnit vůči jednomu žalovanému
nárok z titulu ochrany držby a vůči druhému se domáhat petitorní ochrany.
86. Každý ze společníků je vůči odpůrci ve sporu samostatný; procesní úkony či
zmeškání některého společníka nejsou jinému společníkovi ani na prospěch,
ani na újmu.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[145]
Konečné znění 2. veze (2020)
Navrhované ustanovení se pokouší vystihnout podstatu samostatného společenství
lépe než dosavadní úprava. Nejde o to, že každý ze společníků jedná sám za sebe –
pravidlo se netýká procesní způsobilosti –, nýbrž o to, že procesní jednání jednoho ze
společníků nemá vliv na postavení druhého společníka.
87. Procesní úkony jednoho ze společníků, týkají-li se postupu v řízení, působí i vůči
ostatním společníkům.
Formulace dosavadního § 91 OSŘ nevyjadřuje ani ten podstatný aspekt obou forem
procesních společenství (samostatného i nerozlučného), a sice že všichni společníci
vystupují v jediném řízení. Z toho musí plynout, jak potvrzuje i § 15 odst. 1 rakouského
ZPO, že procesní úkony jednoho ze společníků týkající se postupu soudu v řízení (např.
návrh na přerušení řízení, návrh na odročení jednání) působí i vůči ostatním
společníkům. Z toho vychází i věcný záměr.
Nerozlučné společenství
88. Vztahují-li se účinky rozhodnutí, o něž v řízení jde, podle povahy právního
vztahu jednotně na všechny společníky, tvoří tito společníci jednotnou stranu.
Odporují-li si procesní úkony společníků, vezme soud za základ dalšího postupu
ten procesní úkon, jenž se zdá všem společníkům příznivější.
Jsou-li někteří společníci ve sporu nečinní, působí účinky procesních úkonů
těch společníků, kteří jsou ve sporu činní, i na ně.
K uzavření smíru, vzdání se nároku, jeho uznání a zpětvzetí žaloby je třeba
souhlasu všech společníků.
Ani vymezení nerozlučného společenství v § 91 odst. 2 OSŘ nelze považovat za zdařilé.
Skutečnost, že se (rozuměno konečný) „rozsudek musí vztahovat na všechny
účastníky“, je charakteristická pro oba druhy společenství. V případě nerozlučného
Věcný záměr civilního řádu soudního
[146]
Konečné znění 2. veze (2020)
společenství jde však o to, že rozsudek musí znít vůči všem nerozlučným společníkům
jednotně.
Je zřejmé, že taktéž v případech nerozlučného společenství musí mezi společníky
existovat určitý právní poměr. Ten může vyplývat buď přímo z povahy uplatněného
hmotněprávního nároku (např. určení existence nájemního vztahu mezi spoluvlastníky
předmětu nájmu a nájemcem), nebo bude dán konstitutivní povahou rozsudku v řízení
vydaného (např. při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví). Návrh ovšem vychází z
toho, že bližší kritéria vymezující případy nerozlučného společenství by neměl zákon
uvádět. Jejich stanovení má být přenecháno právní vědě a soudní praxi.
Věcný záměr se pokouší řešit problematiku odporujících si procesních úkonů
nerozlučných společníků po vzoru § 12 odst. 2 vládního návrhu CŘS 1937, resp. podle
tzv. principu příznivosti (Günstigkeitsprinzip) známého též rakouské procesní vědě a
praxi.
S ohledem na to, že nerozluční společníci tvoří jednotnou stranu, může úkon jednoho
z nich odvrátit nepříznivé následky opominutí jiného. To neplatí v případě smíru, vzdání
se nároku, jeho uznání a zpětvzetí žaloby, neboť účinky těchto procesních úkonů by
mohly působit k tíži dalších účastníků. V těchto případech proto návrh po vzoru
současné úpravy vyžaduje jednomyslnost (§ 91 odst. 2 OSŘ). Soud však vždy měl
zohledňovat účel uvedeného ustanovení (ochranu nerozlučných společníků), aby jim
v případě rozpornosti procesních úkonů (např. smír vs. zpětvzetí žaloby) nehrozily ještě
nepříznivější následky (zmeškání).
Díl 3 Hlavní intervence
89. Kdo si činí zcela nebo zčásti nárok na věc nebo právo, o nichž je zahájen spor
mezi jinými osobami, může až do pravomocného rozhodnutí tohoto sporu
společně žalovat obě jeho strany.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[147]
Konečné znění 2. veze (2020)
Ukazuje se, že praktický význam hlavní intervence není příliš velký. Přesto by bylo
chybou tento institut, opětovně zavedený do naší procesní úpravy zákonem
č. 30/2000 Sb., v novém procesním řádu opomenout. Současná právní regulace
v podstatě kopíruje ustanovení § 16 rakouského ZPO, resp. § 14 vládního návrhu CŘS
1937. V navazujících ustanoveních § 9a a § 88 písm. g) OSŘ jsou upraveny rovněž
otázky věcné, resp. místní příslušnosti k projednání žaloby z hlavní intervence. Věcný
záměr u této úpravy setrvává.
Jiná je ovšem otázka, zda právní úprava je předmětem správného výkladu praxe. Je
zřejmé, že v ní převažuje nesprávný názor, podle kterého by petit žaloby z hlavní
intervence měl být shodný vůči všem žalovaným (tj. vůči stranám hlavního procesu,
srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 6. 2014, sp. zn. 28 Cdo 1638/2014). Tato
skutečnost může souviset s tím, že společenství vzniklé v intervenčním sporu
na žalované straně bývá označováno jako nerozlučné (srov. Kolbaba, A. – Rubeš, J. –
Tolar, J. Civilněprocesní předpisy platné v zemi České a Moravskoslezské. Praha :
Právnické vydavatelství JUDr. Václav Tomsa, 1947, s. 124). Jde ovšem o společenství
samostatné (srov. Kodek, G. E. – Mayr, P. G. Zivilprozessrecht. 2. vydání. Wien : Facultas,
2013, s. 155), neboť není nutné, aby rozsudek vyzníval vůči stranám původního řízení
stejně. Tak se např. připouští, aby se hlavní intervenient domáhal na žalobci z hlavního
sporu určení, že je vlastníkem věci, a současně na žalovaném z původního sporu jejího
vydání [Dvořák, B. in Lavický, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až § 250l). Řízení
sporné. Praktický komentář. Praha : WK ČR, 2016, s. 383]. Doplňovat však právní úpravu
o výslovné řešení uvedených otázek se nejeví jako vhodné; změna nesprávného
výkladu právní praxe je výzvou pro právní vědu.
Praxi naopak nečiní potíže pořadí, v jakém má být o žalobách rozhodováno. Soud
buď usnesením spojí hlavní a intervenční řízení ke společnému projednání, nebo
původní spor do doby vyřízení intervenčního sporu přeruší (srov. Lavický, P. in David, L.
– Ištvánek, F. – Javůrková, N. – Kasíková, M. – Lavický P. a kol. Občanský soudní řád. I.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[148]
Konečné znění 2. veze (2020)
díl. Komentář. Praha : Wolters Kluwer, 2009, s. 430). Ani v tomto směru tedy není
zapotřebí právní úpravu doplňovat.
Dodává se, že CŘS obsahoval v ustanoveních § 22 až § 25 úpravu tzv. pojmenování
auktora. Ve své podstatě šlo o zvláštní případ změny účastníků; byl-li žalován pouhý
držitel věci nebo věcného práva, mohl po doručení žaloby vyzvat vlastníka (auktora),
aby se ve lhůtě vyjádřil ke svému poměru k žalobou uplatněnému nároku. V případě,
že auktor svůj vztah k věci uznal, mohl se souhlasem žalovaného vstoupit do sporu na
jeho místo. Podle rakouské literatury jsou v současné době případy pojmenování
auktora v praxi extrémně řídké (Kodek, G. E. – Mayr, P. G. Zivilprozessrecht. 2. vydání.
Wien : Facultas, 2013, s. 160). Převzetí této úpravy se proto nenavrhuje.
Díl 4 Vedlejší intervence
90. Kdo má právní zájem na tom, aby ve sporu zahájeném mezi jinými osobami
uspěla právě jedna z nich, může k ní v tomto sporu přistoupit.
Na současné právní úpravě vedlejšího účastenství (§ 93 OSŘ) je dobře patrná snaha
socialistického zákonodárce o zjednodušení tohoto institutu. Naproti tomu vedlejší
intervence byla v minulosti upravena nikoliv pouze v jednom, nýbrž rovnou v pěti
ustanoveních (srov. § 17 až § 21 CŘS).
Ani po stránce formulační nelze mít takto zjednodušenou úpravu za zdařilou; při
vymezení vedlejší intervence opomněl zákonodárce zdůraznit, že se u intervenienta
vyžaduje právní zájem na „vítězství“ jedné ze stran sporu. Pouhý právní zájem „na
výsledku“ řízení nepostačuje, neboť výsledek řízení může být příznivý i nepříznivý.
Úpravu je proto třeba již v tomto směru upřesnit.
91. Vedlejší intervenient může do řízení vstoupit kdykoliv až do pravomocného
skončení sporu.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[149]
Konečné znění 2. veze (2020)
Prohlášení o vstupu do řízení činí intervenient podáním, v němž uvede, v čem
spočívá jeho právní zájem na úspěchu strany, k níž přistupuje; podání se doručí
oběma stranám.
Na návrh jedné ze stran rozhodne soud, po slyšení této strany a intervenienta,
o přípustnosti intervence. Na postup v řízení to nemá vliv.
Dokud rozhodnutí soudu nenabude právní moci, musí být intervenient přibrán
k projednávání věci.
Proti usnesení, kterým se intervence připouští, není samostatný rekurs přípustný.
Věcný záměr blíže vymezuje postup, kterým intervenient vstupuje do zahájeného
řízení. Předpokladem je jeho prohlášení, kterým objasní, v čem spočívá jeho právní
zájem na úspěchu podporované strany; jinak se k jeho podání nebude přihlížet. Ve
sporu o přípustnost vedlejší intervence musí být intervenientovi dán prostor k tomu, aby
svůj vstup obhájil. To ostatně plyne i ze současné úpravy (srov. Handl, Rubeš Komentář
OSŘ, I. díl, s. 422). Obavy, že by se poskytnutím slyšení intervenientovi řízení oproti
současnému stavu prodloužilo, jsou tedy liché.
Návrh strany řízení na vyloučení intervenienta naopak nesmí sloužit tomu, aby
intervenientovi bylo zamezeno v účasti na řízení; k tomu může dojít až právní mocí
rozhodnutí soudu o nepřípustnosti vedlejší intervence. Z navrhovaného znění zřetelně
vyplývá, že návrh na rozhodnutí o přípustnosti vedlejší intervence může podat
kterákoliv strana sporu, tedy i ta, kterou intervenient hodlá v řízení podporovat.
Jestliže soud intervenci připustí, nelze proti rozhodnutí podat samostatný rekurs.
Mluvíme v tomto případě o odloženém (vyhrazeném, spojeném) rekursu (viz výklad u
tohoto institutu). Strana, která s návrhem na vyslovení nepřípustnosti vedlejší
intervence neuspěla, tak má dvě možnosti. Buď uvedené rozhodnutí napadne spolu s
rekursem proti časově nejbližšímu samostatně napadnutelnému rozhodnutí (např.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[150]
Konečné znění 2. veze (2020)
proti rozhodnutí o separaci nákladů), nebo rekurs proti usnesení o přípustnosti vedlejší
intervence spojí až s odvoláním proti rozsudku. Rekursní, resp. odvolací soud odložený
rekurs projednají společně s podaným opravným prostředkem. Cílem je řízení urychlit
a uspořit tak náklady stran; samostatné projednání rekursu proti usnesení o přípustnosti
vedlejší intervence by řízení zbytečně protahovalo a mohlo by být zdrojem obstrukcí.
Bude-li následně opravnou instancí původní rozhodnutí změněno a rozhodnuto o
nepřípustnosti vedlejší intervence, nemá to vliv na účinnost procesních úkonů, které
vedlejší intervenient v řízení do té doby učinil, a jeho účast na řízení není ani důvodem
zrušení rozhodnutí napadeného opravným prostředkem (např. rozsudku).
A contrario z navrhované úpravy plyne, že proti usnesení soudu, jímž byla vyslovena
nepřípustnost vedlejší intervence, samostatný rekurs přípustný je. Vedlejší intervenient
se přitom řízení může účastnit až do doby, kdy usnesení o nepřípustnosti vedlejší
intervence nabude právní moci. Jestliže strana řízení, kterou takový intervenient
podporuje, s jeho úkony nesouhlasí, může jim mocí svého postavení zabránit.
Z obsahového hlediska pak současná úprava postrádá rozlišování pravidelné (srov. §
17 rakouského ZPO) a výjimečné (srov. § 20 rakouského ZPO) vedlejší intervence. Stejně
tak chybí bližší úprava institutu oznámení sporu (srov. § 21 rakouského ZPO). Věcný
záměr v tomto směru úpravu doplňuje.
Pravidelná vedlejší intervence
92. Vedlejší intervenient musí přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho vstupu do
řízení.
Na podporu strany, k níž přistoupil, je intervenient oprávněn činit všechny
procesní úkony, pokud neodporují vlastním úkonům této strany.
Rozhodnutí a podání, která se doručují straně, musí být doručena i jejímu
intervenientovi.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[151]
Konečné znění 2. veze (2020)
Svolí-li obě strany, může intervenient vstoupit do sporu jako strana na místo
toho, jejž podporuje.
Povaha pravidelné vedlejší intervence se v podstatě kryje se současnou úpravou
vedlejšího účastenství. Vedlejší intervenient pravidelně vystupuje jako pomocník hlavní
strany. Musí přitom přijmout řízení v tom stavu, v jakém se v době jeho vstupu nachází.
Takové výslovné ustanovení naše současná úprava postrádá a bylo by vhodné jej
doplnit, neboť se jím zdůrazňuje pouze pomocná úloha intervenienta v řízení.
Za nesprávnou (příliš širokou) je pak třeba považovat formulaci § 93 odst. 3 OSŘ,
přiznávající vedlejšímu účastníkovi na jedné straně nadměrné množství oprávnění,
avšak na straně druhé jej zatěžující povinnostmi, které by nést neměl.
V prvém případě jde hlavně o to, že právní úprava připouští, aby byly přiznány účinky
i takovým procesním úkonům vedlejšího účastníka, které odporují úkonům hlavní
strany. Tato úprava nejenže je v rozporu se samotnou podpůrnou povahou vedlejší
intervence, ale ve výsledku výrazně omezuje rovněž dispoziční a další oprávnění (např.
právo navrhovat důkazy, vyjadřovat se k provedeným důkazům) strany, kterou
intervenient podporuje. Věcný záměr tento nedostatek odstraňuje.
Co do zatížení povinnostmi, které by intervenient nést neměl, se jedná především o
jeho povinnost hradit úspěšnému odpůrci strany, kterou podporuje, náhradu nákladů
řízení. Rakouská úprava podobné ustanovení nemá, a to z dobrého důvodu: není
spravedlivé, aby na pomoc, kterou hlavní straně poskytne, intervenient ještě doplácel.
Věcný záměr tuto úvahu sdílí, neboť participací vedlejšího intervenienta na řízení lze
předejít případnému dalšímu sporu, což je z procesně ekonomického hlediska
výhodné.
Po vzoru § 19 odst. 2 rakouského ZPO se připouští, aby intervenient vstoupil, je-li dán
souhlas obou stran, na místo té strany, kterou podporuje. Tento postup neslouží
Věcný záměr civilního řádu soudního
[152]
Konečné znění 2. veze (2020)
odstranění nedostatku věcné legitimace, nýbrž jeho důvody jsou především procesně-
ekonomické. Vedlejší účastník, který vstupuje na místo původní strany, se tím může
vyhnout následnému sporu mezi ním a podporovanou stranou. Praktické to bude
zejména ve sporech, kde na místě vedlejšího intervenienta vystupuje pojišťovna. Ta
může za souhlasu obou stran vstoupit do řízení místo žalovaného škůdce. Nabude-li
následně rozsudek právní moci, bude zavazovat nejen nově nastoupivší stranu, ale i
stranu původní. Ve své podstatě se jedná o případ procesní legitimace. Vedlejší
intervence vstupem vedlejšího intervenienta na místo původní strany zaniká.
Sporná však je otázka, zda má neúspěšná strana hradit náklady řízení vzniklé nejen
odpůrci, nýbrž i jeho vedlejšímu intervenientovi. Rakouská úprava na ni poskytuje
kladnou odpověď (srov. § 41 odst. 1 rakouského ZPO) a věcný záměr toto řešení
přebírá (viz bod 151).
Výjimečná vedlejší intervence
93. Má-li rozsudek, jehož se žalobce domáhá, mít podle povahy právního vztahu
právní účinky i na právní vztah intervenienta k odpůrci jím podporované strany,
má intervenient postavení nerozlučného společníka.
OSŘ zcela vypustil úpravu tzv. výjimečné vedlejší intervence (srov. § 20 CŘS). Její
podstatou bylo, že se vedlejšímu intervenientovi dostávalo postavení nikoliv pouhého
„pomocníka“, nýbrž společníka v rozepři se všemi oprávněními a povinnostmi s tím
souvisejícími. Takto vzniklé společenství přitom mělo povahu společenství
nerozlučného; vedlejší intervenient byl v takovém případě postaven – co do
procesních práv a povinností – na roveň svému společníkovi.
Tato zvláštní úprava vedlejší intervence měla – a podle věcného záměru stále má –
místo v případech, kdy se právní účinky rozsudku vztahují i na vedlejšího intervenienta.
Takové případy nelze vyloučit ani za současné právní úpravy: např. účinky právní moci
Věcný záměr civilního řádu soudního
[153]
Konečné znění 2. veze (2020)
rozsudku o poddlužnické žalobě (§ 315 OSŘ) dopadají i na povinného. Právní moc
rozsudku stejně tak zavazuje i singulárního právního nástupce strany, jehož vstup do
řízení žalobce nenavrhl; i na tento případ by výjimečná vedlejší intervence měla
dopadat.
Předpoklady výjimečné vedlejší intervence se jinak kryjí s podmínkami intervence
pravidelné. I zde se vyžaduje právní zájem intervenienta na vítězství strany, kterou
podporuje, a také zde o přípustnosti vedlejší intervence rozhoduje soud pouze na
návrh některé ze stran.
Opovězení sporu
94. Má-li strana právní zájem na tom, aby opověděla spor třetí osobě, může tak
učinit podáním, v němž uvede důvod opovězení a stručně vylíčí stav řízení,
jestliže již bylo zahájeno.
Opovězení sporu však neopravňuje stranu k podání návrhu na přerušení řízení,
prodloužení lhůty nebo odročení ústního jednání.
Současná úprava zmiňuje institut opovězení sporu (dříve „opovědění rozepře“) pouze
okrajově (§ 93 odst. 2 věta prvá OSŘ jako „výzvu některého z účastníků“) a podřizuje
jej výlučné ingerenci soudu. S ohledem na to, že význam opovězení sporu obvykle
vyplývá z hmotného práva (např. § 1876 odst. 1 nebo § 2024 OZ) a že k němu může
dojít již před zahájením řízení, není součinnost soudu vždy nutná. Přesto lze doporučit,
aby nová procesní úprava základní náležitosti opovězení sporu upravovala.
Doručování opovězení sporu prostřednictvím soudu má být ovšem právem strany,
nikoliv její povinností. Strana tím získává důkaz, že opovězení provedla. Nastoupení
účinků litisdenunciace je totiž záležitostí strany, jež má buď oznamovací povinnost
(srov. § 315 odst. 2 OSŘ) nebo právní zájem na doručení.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[154]
Konečné znění 2. veze (2020)
Jsou-li splněny zákonné předpoklady opovězení sporu, je procesní soud povinen
doručit opověď třetí osobě. V případě, že spor ještě nebyl zahájen, lze za příslušný
považovat též obecný soudu osoby, jíž má být opovězení doručeno.
Díl 5 Zmocnění
95. Není-li stanoveno jinak, mohou strany činit procesní úkony samy nebo
prostřednictvím zmocněnce.
Zastoupení zmocněncem nevylučuje ani v těch případech, v nichž je nařízeno
zastoupení advokátem, aby se strana dostavila k soudu se svým zmocněncem
a tam vedle něho činila ústní prohlášení. Odporují-li si prohlášení strany a
prohlášení zmocněnce a setrvá-li strana po upozornění soudu na svém
prohlášení, jsou pro spor rozhodná prohlášení strany.
Krom případů, kdy je zastoupení povinné, je na straně, aby zvážila, zda se nechá
zastoupit zmocněncem, či nikoliv. To vyplývá i ze současného § 24 odst. 1 OSŘ. Na
rozdíl od něj však není převzato pravidlo omezující počet zmocněnců na jediného,
neboť pro něj není věcný důvod [k tomu viz Lavický, P. Nad fikcí výpovědi (odvolání)
plné moci a restrikcí počtu zmocněnců v civilním procesu. Časopis pro právní vědu a
praxi, 2009, č. II., s. 91 až 96]. Tuto obligatorní redukci počtu zmocněnců přineslo do
našeho právního řádu teprve socialistické právo. Důvodová zpráva k OSŘ 1950 ji
přitom nijak nevysvětlovala; komentářová literatura poukazovala na princip
hospodárnosti, ovšem bez bližšího rozvedení tohoto argumentu (Rubeš, J. a kol.
Komentář k občanskému soudnímu řádu. Díl prvý. Praha : Orbis, 1957, s. 198). Předchozí
právní úprava souběžnému zastupování několika zmocněnci nijak nebránila. Stejný
přístup zastává i dnes např. právo rakouské, německé, či nově také právo slovenské,
a konec konců také české právo, pokud jde o § 37 odst. 3 trestního řádu. Případné
obavy z nehospodárnosti procesu, v němž bude strana zastoupena více zástupci
[např. z důvodu růstu nákladů spojených s řízením, v komunikaci soudu s více
Věcný záměr civilního řádu soudního
[155]
Konečné znění 2. veze (2020)
zmocněnci (problémy při doručování) nebo v nutnosti řešit kolizi mezi rozpornými
procesními úkony jednotlivých zmocněnců], nejsou namístě, neboť je lze legislativní
cestou dopředu vyřešit. Počítá se proto s tím, že paragrafové znění stanoví pravidla
mj. pro doručování v případě zastoupení více zmocněnci, jakož i pro řešení kolize jejich
procesních úkonů, nebo pro náhradu nákladů v případě zastoupení více zmocněnci.
Než však se k úpravě zmíněných pravidel přistoupí, bude vhodné v širší diskusi zvážit,
zda pravidlo o zastoupení strany pouze jedním zmocněncem (§ 24 odst. 1, třetí věta
OSŘ) nepřineslo více výhod v podobě zjednodušení řízení, než nevýhod. A zda by tedy
dosavadní pravidlo nemělo být zachováno. Teprve širší diskuse by mohla ukázat, jaké
jsou věcné argumenty pro to a pro ono řešení.
Druhý odstavec upravuje nejen oprávnění zastoupené strany činit prohlášení
souběžně se svým zmocněncem, ale po vzoru vládního návrhu CŘS 1937 řeší také kolizi
prohlášení strany a zmocněnce.
96. Strany jsou povinny nechat se zastoupit advokátem (advokátský spor),
s výjimkou řízení před okresními soudy a v řízení o rekursu proti usnesení
okresního soudu v takové věci.
V řízení o žalobě na obnovu a pro zmatečnost jsou strany povinny nechat se
zastoupit vždy bez ohledu na hodnotu předmětu sporu.
Strana, která má právnické vzdělání potřebné pro výkon advokacie, nebo za
kterou jedná taková osoba, nemusí být zastoupena.
Strany civilního sporného řízení mají rovné postavení. Moderní civilní řády soudní se
nesnaží pouze o formální naplnění tohoto postulátu, ale o dosažení skutečné rovnosti
kupř. i v situacích, kdy proti sobě stojí jako dva vzájemní odpůrci práva neznalý a
nezastoupený laik na straně jedné, a právně vzdělaná či advokátem zastoupená
osoba na straně druhé. Jsou známy v zásadě dvě metody, jimiž zákonodárce o
Věcný záměr civilního řádu soudního
[156]
Konečné znění 2. veze (2020)
dosažení reálné rovnosti usiluje. První z nich představuje široce pojatá poučovací
povinnost soudu, druhou povinné zastoupení advokátem.
Snaha kompenzovat horší výchozí pozici strany neznalé práva pomocí povinného
zastoupení advokátem je typická pro západní právní řády. Příkladmo lze poukázat na
úpravu rakouskou či německou. Rakouský ZPO předepisuje v § 27 (s tam stanovenými
výjimkami) povinné zastoupení mj. pro řízení před opravnými soudy, pro prvostupňové
řízení před zemskými soudy, jakož i pro řízení před okresními soudy, pokud hodnota
sporu přesahuje částku 5000 Euro. Německý civilní řád soudní v § 78 požaduje povinné
zastoupení advokátem pro řízení před zemskými soudy, popř. též před vrchními
zemskými soudy. Rovněž v řízení před Spolkovým soudním dvorem platí povinné
zastoupení; zde je navíc úprava přísnější, neboť strany se musí nechat zastoupit
některým z advokátů schválených (připuštěných) k zastupování před tímto soudem.
Advokátské spory se uplatňovaly také v období První republiky. Počítal s nimi rovněž
vládní návrh CŘS 1937. Podle § 25 odst. 1 mělo platit, že „strany jsou povinny dáti se ve
sporech zastupovati advokáty před krajskými soudy a přede všemi soudy vyšší stolice
(spor advokátský)“. Další ustanovení toto pravidlo prolamovalo výjimkami. Důvodová
zpráva k tomu konstatovala: „Zásadou o nuceném zastupování nebylo hnuto přes to,
že v novější době ozývají se v literatuře ostré hlasy proti zákonnému stanovení
povinnosti stran dáti se zastupovati advokáty. Osnova, podržujíc tuto zásadu, nečiní
tak ovšem snad proto, aby bylo zaručeno jakési hmotné zabezpečení stavu
advokátského, nýbrž činí tak v zájmu soudnictví samého. Neboť není pochybnosti o
tom, že součinnost advokátů může přispěti značně jak k usnadnění celého jednání,
tak i k nalezení správného rozhodnutí. Při tom ovšem nutno předpokládati, že advokáti
také jen v tomto smyslu svou součinnost budou chápati a ji vyvíjeti. S druhé strany
ovšem nelze na této zásadě lpěti bezvýjimečně; dlužno od ní upustiti tam, kde lze
dosáhnouti vzpomenutého účelu v tom kterém případě i bez součinnosti advokátovy,
Věcný záměr civilního řádu soudního
[157]
Konečné znění 2. veze (2020)
a kde by strany, jsouce přes to nuceny dáti se zastupovat advokátem, mohly právem
toto donucování pociťovati jako obmezování své osobní volnosti.“
Vládní návrh CŘS 1937 nakonec přijat nebyl; místo toho se v důsledku poválečných
událostí začalo naše procesní právo orientovat na sovětský vzor. Pro socialistické
procesní právo bylo povinné zastoupení advokátem nepřijatelné, a to z důvodů ryze
ideologických: „advokáti ve své převážné většině byli exponenty vládnoucí
buržoazie“, a proto „znamenalo ustanovení o nuceném zastupování účastníků
advokáty ve svých důsledcích hmotnou podporu vykořisťovatelské třídy“ [Štajgr, F. a
kol. (autoři jednotlivých kapitol nejsou uvedeni) Učebnice občanského práva
procesního. Praha : Orbis, 1955, s. 93]. Proto bylo povinné zastoupení advokátem
zlikvidováno postupně zákonem č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, a posléze
občanským soudním řádem z roku 1950. Advokátské spory vystřídala velmi silná
poučovací povinnost soudu, nadto obsazeného převážně soudci z lidu, kteří měli hájit
zájmy dělnické třídy. Na této koncepci byl postaven také občanský soudní řád z roku
1963.
Po listopadu 1989 se náš právní řád k povinnému zastoupení advokátem vrátil, ale
pouze ve velmi omezeném rozsahu. V civilním řízení je v současné době požadavek
povinného zastoupení advokátem předepsán pouze pro dovolatele v dovolacím
řízení (§ 241 OSŘ).
Krom zcela nepřijatelného ideologického pozadí je široce pojatá poučovací
povinnost, která v našem občanském soudním řádu přetrvává dodnes, problematická
z pohledu narušení principu rovnosti stran a nestrannosti soudce. Rozdělení rolí
procesních subjektů sporného řízení je takové, že strany zaujímají kontradiktorní
postavení a vedou mezi sebou spor o právo; soud má být nezúčastněným třetím, který
tento spor rozhodne. Zcela samozřejmým požadavkem spravedlivého procesu,
souvisejícím se snahou zajistit objektivní a nezaujaté projednání a rozhodnutí věci, je
Věcný záměr civilního řádu soudního
[158]
Konečné znění 2. veze (2020)
nestrannost soudce. Jak ale může být soudce nestranný, pokud bude ve sporu,
v němž jedna strana bude zastoupena a druhá nikoliv, poskytovat nezastoupenému
laikovi informace (poučení), jak má v řízení postupovat, aby neutrpěl újmu na svých
právech? Takové počínání vždy přinejmenším může ve druhé straně vyvolávat dojem,
že soud straní jejímu odpůrci.
Naproti tomu advokátské spory zajišťují reálnou rovnost stran, avšak na rozdíl od
socialistického přístupu nenarušují nestrannost soudce. Krom toho mají i další výhody.
Povinnost zastoupení advokátem znamená, že již před zahájením sporu bude muset
osoba práva znalá posoudit skutkovou a právní stránku věci, a zvážit, zda má smysl se
do sporu pustit, či nikoliv. To může vést k redukci počtu zbytečných sporů, popř.
k vyššímu počtu sporů vyřešených smírnou dohodnou stran. Ovšem i v případě, že smír
uzavřen nebude a dojde na soudní projednávání věci, bude advokát pochopitelně
mnohem lépe než strana vědět, jaký procesní nástroj k tomu zvolit (např. zda žalovat
na plnění nebo na určení) a jaký obsah by žaloba měla mít (co jsou skutečnosti
zakládající nárok, jaké důkazní návrhy učinit, jak formulovat žalobní petit). Obdobně
to platí pro vyjádření žalovaného k žalobě, resp. vůbec pro způsob vedení sporu a
veškerou procesní činnost stran. Podání a přednesy učiněné nezastoupeným laikem
často obsahují chyby, jejichž odstraňování vyžaduje čas a úsilí soudu, nebo které už
později ani nebude možno odstranit. Povinné zastoupení advokátem z tohoto hlediska
přispívá procesní ekonomii a ochraně zájmů strany, neboť zaručuje rychlé a věcné
vyřešení sporu.
Věcný záměr se z uvedených důvodů přiklání k rozšíření povinného zastoupení
advokátem nad rámec současné úpravy i na řízení před vrchními a krajskými soudy.
Ostatně lze poukázat na to, že k rozšíření povinného zastoupení advokátem došlo
nedávno dokonce i na Slovensku při rekodifikaci civilního práva procesního (viz § 90 a
§ 429 civilného sporového poriadku č. 160/2015 Z. z.).
Věcný záměr civilního řádu soudního
[159]
Konečné znění 2. veze (2020)
Navrhuje se, aby povinné zastoupení advokátem bylo předepsáno nejen pro řízení
dovolací, ale také pro řízení odvolací a řízení prvostupňové. V případě prvního stupně
se však rozlišuje mezi věcmi nižší hodnoty či věcmi méně náročnými, které by měly
projednávat okresní soudy, a pro něž se proto zastoupení advokátem nevyžaduje, a
věcmi hodnotnějšími či složitějšími, jež budou v prvním stupni projednávat soudy
krajské a pro něž bude předepsáno obligatorní zastoupení advokátem. Ani u krajských
soudů však nepůjde bezvýjimečně o advokátské spory: nikdy nebude vyžadováno
zastoupení advokátem u strany, která sama má potřebné právní znalosti, popř. za niž
jedná taková osoba. Tato výjimka souvisí vůbec se smyslem povinného zastoupení
advokátem, jehož účelem je zajištění reálně rovného postavení práva neznalých
osob. Je samozřejmě možné, že paragrafové znění připojí také další výjimky.
Výslovně se dále uvádí výjimka z povinného zastoupení pro řízení o rekursu proti
rozhodnutím okresního soudu. V těchto věcech neplatí povinné zastoupení ani
v prvním stupni, a proto pokud by se strana musela nechat zastoupit advokátem
jenom pro účely rekursního řízení, řízení by se tím z hlediska času a nákladů jenom
komplikovalo; bránilo by se tím rychlému a pružnému vyřízení rekursu, o něž věcný
záměr usiluje.
Hledisko hodnoty předmětu sporu se neuplatní u žalob na obnovu a pro zmatečnost.
Jde o prostředky nápravy, které prolamují právní moc a jsou svou povahou natolik
složité, že vyžadují vždy povinné odborné zastoupení.
97. Zemře-li v advokátském sporu advokát strany nebo stane-li se nezpůsobilým
stranu dále zastupovat, řízení se přeruší a soud straně poskytne přiměřenou
lhůtu k tomu, aby udělila plnou moc jinému advokátovi.
Věcný záměr zavádí v daleko širším rozsahu než dosud povinné zastoupení
advokátem. V advokátském sporu nemůže strana sama činit procesní úkony; pokud
by advokáta neměla, nemohla by vůbec procesně jednat (nemohla by např. ani
Věcný záměr civilního řádu soudního
[160]
Konečné znění 2. veze (2020)
účinně podat opravný prostředek, přestože by jí k tomu již běžela lhůta). Proto je za
účelem ochrany strany, která takového advokáta ztratila, nezbytné na přiměřenou
dobu přerušit řízení a dát jí prostor k tomu, aby udělila procesní plnou moc novému
advokátovi.
V zájmu ochrany strany nastává přerušení ze zákona, a nikoliv až v době, kdy se o něm
dozví a rozhodne o něm soud.
98. Advokátu lze udělit pouze procesní plnou moc; jiným osobám lze udělit také
plnou moc jenom pro jednotlivé procesní úkony.
Kdo krom advokáta může být zmocněncem (notář, obecný zmocněnec atd.), vymezí
podrobně budoucí právní úprava. Věcný záměr pouze zdůrazňuje, že stejně jako za
dosavadní úpravy může být advokátu udělena pouze procesní plná moc. Její obsah,
účinky a omezení budou v paragrafovém znění podrobně upraveny, stejně jako
zkoumání a následky nedostatku plné moci nebo nedostatku průkazu zmocnění.
99. Procesní plná moc opravňuje k zastupování v řízení před soudem prvního
stupně, v řízení o opravných prostředcích, jakož i v řízení o žalobě pro
zmatečnost a na obnovu řízení.
Současná právní úprava (dispozitivně) v § 28 odst. 6 OSŘ stanovuje, že plná moc
zaniká dnem právní moci rozhodnutí, kterým bylo skončeno řízení, pro něž byla
udělena. Neobsahuje-li plná moc výslovné ustanovení, že platí i pro řízení dovolací,
řízení o žalobě pro zmatečnost, nebo pro řízení o žalobě na obnovu řízení, neopravňuje
původní plná moc k zastupování v těchto řízeních. To věcný záměr nepovažuje za
praktické, neboť např. kvůli nutnosti opětovně vyzývat k předložení plné moci pro
dovolací řízení roste administrativní zátěž soudu a řízení se tím dále zbytečně protahuje.
V zájmu urychlení řízení a snížení administrativní zátěže je proto zvoleno řešení
odchylné.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[161]
Konečné znění 2. veze (2020)
V zájmu zamezení pochybností se stanoví, že plná moc, kterou strana zmocněnci
udělila, opravňuje zmocněnce k zastupování i v řízení o všech opravných prostředcích
(v řízení o odvolání, dovolání a rekursu), jakož i v řízeních o žalobě na obnovu a pro
zmatečnost. Tato dvě naposled uvedená řízení sice nepředstavují řízení o opravných
prostředcích a budou uplatňována až po právní moci rozhodnutí, přesto však také u
nich lze předpokládat, že strana bude mít zájem na tom, aby byla zastoupena týmž
zástupcem, jako v původním řízení. Nic pochopitelně straně nebrání v odvolání plné
moci (samozřejmě krom advokátských sporů, v nichž by strana musela udělit zároveň
plnou moc jinému advokátovi).
100. Procesní plná moc se neruší smrtí ani ztrátou procesní způsobilosti zmocnitele
nebo jeho zákonného zástupce.
Věcný záměr opouští řešení obsažené v současném § 28 odst. 5 OSŘ, jenž se smrtí
(zánikem) strany spojuje zánik plné moci, a přiklání se naopak ke koncepci opačné.
Jejím příkladem je § 34 odst. 1 vládního návrhu CŘS 1937 nebo § 35 rakouského ZPO.
Taková úprava pozitivně přispívá k rychlosti řízení, neboť má-li zemřelá strana
zmocněnce, není nutno řízení přerušovat.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[162]
Konečné znění 2. veze (2020)
Hlava IV Procesní úkony stran a soudu
Hlava třetí první části civilního řádu soudního bude obsahovat pravidla věnovaná
procesním úkonům stran a soudu. Postupně bude upraveno podání, lhůty a roky,
následky zmeškání a navrácení v předešlý stav, protokoly, spisy a tresty pořádkového
charakteru. Počítá se s tím, že úprava protokolů a spisů bude stručnější a obsáhne
především pravidla, která mají význam pro strany nebo třetí osoby (např. nahlížení do
spisu) nebo jež jsou pro charakter právní úpravy určující. Podrobnosti spíše
technického charakteru lze ponechat na podzákonných předpisech.
Díl 1 Podání
101. Návrhy, žádosti nebo sdělení týkající se sporné věci se činí mimo ústní jednání
podáním a v jeho průběhu přednesem; zákon může připustit, aby takové
návrhy, žádosti nebo sdělení byly učiněny mimo ústní jednání do protokolu.
102. Označení podání nerozhoduje, je-li bez pochyb zřejmé, co se jím sleduje.
103. Podání lze učinit v listinné nebo v elektronické podobě.
104. Soud zváží, zda přijme žádost nebo sdělení učiněné v jiné formě. O tom učiní
záznam ve spisu.
Komunikace stran, popř. i dalších osob se soudem se děje pomocí ústních přednesů u
ústního jednání nebo cestou podání. Podání chápe věcný záměr výlučně jako
písemnosti; to odpovídá mj. okolnosti, že výraz „podání“ je překladem německého
výrazu „Schriftsätze“, jímž byl nadepsán § 74 CŘS. V tomto smyslu chápal podání nejen
civilní řád soudní, ale také OSŘ 1950 (viz jeho § 42: „Návrh na zahájení řízení se podává
písemným podáním anebo ústně před soudem do protokolu.“). Teprve občanský
soudní řád z roku 1963 užší pojem podání opustil a přistoupil na to, že podání jsou nejen
písemná, ale také ústní do protokolu. Užší pojetí je však vhodnější, neboť většina
Věcný záměr civilního řádu soudního
[163]
Konečné znění 2. veze (2020)
ustanovení upravujících podání se zabývá právě podáními písemnými. Z tohoto
důvodu se ve věcném záměru rozumí podáním písemnost, kterou se strana se svým
návrhem, žádostí či sdělením obrací na soud mimo ústní jednání.
Věcný záměr nic nemění na tom, že písemné podání lze učinit v listinné podobě nebo
elektronickou cestou. Stranou se nechávají detaily technického charakteru. Věcný
záměr však sleduje progresivní vývoj v této oblasti, který jednoznačně preferuje
elektronický způsob komunikace, neboť šetření času a nákladů odpovídá cílům
sledovaným sociální koncepcí civilního procesu. V tomto ohledu lze odkázat např. na
§ 130a a násl. německého ZPO nebo na zřejmě jednu z celosvětově nejrozvinutějších
úprav elektronického právního styku v rakouském právu (§ 89a a násl. zákona o
organizaci soudnictví a na základě něj vydané nařízení Ministerstva spravedlnosti o
elektronickém právním styku, tzv. ERV 2006, publikované pod BGBl. II Nr. 481/2005).
Podobně jako v rakouské právní úpravě by dále bylo (v souvislosti se zavedení eSpisu)
možné uvažovat o obecné povinnosti podání do datové schránky, pokud jí podatel
disponuje.
Celkově lze k této problematice dodat, že elektronizace jako rychle se vyvíjející
fenomén poslední doby v uplynulých 15 letech ovlivnila samozřejmě také civilní
proces. Od roku 2007 ministerstvo spravedlnosti spustilo projekt tzv. ePodatelna, který
zavedl elektronická podání, tedy podání s uznávaným elektronickým podpisem bez
nutnosti dalšího doplňování. Pro rozkazní řízení byly dokonce vytvořeny i elektronické
formuláře (srov. § 174a OSŘ, příloha vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 197/2008
Sb.).
Výrazněji se tento trend promítl především v insolvenčním řízení, které již z podstatné
části funguje elektronicky (je zaveden e-spis). Rovněž exekuční řízení zejména po
novele provedené zákonem č. 396/2012 Sb. prodělalo značný posun směrem k
elektronizaci procesu.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[164]
Konečné znění 2. veze (2020)
Elektronizace se nevyhnula ani civilnímu soudnímu řízení nalézacímu. Prvky
elektronizace lze spatřovat např. u dožádání, které lze provést s využitím technického
zařízení pro přenos obrazu a zvuku (§ 39 OSŘ), zachycení průběhu jednání, provádění
dokazování nebo vyhlašování rozhodnutí (§ 40 OSŘ), elektronických procesních úkonů
účastníků řízení (§ 41 OSŘ ) včetně žaloby, ke které lze elektronickou formou připojit
důkazy (§ 79 odst. 2 OSŘ ), doručování (§ 45 a násl. OSŘ ), provedení procesních úkonů
soudu s využitím videokonferenčního zařízení (§ 102a OSŘ), elektronického vyhotovení
rozsudku (§ 158 OSŘ).
Věcný záměr civilního řádu soudního chce rozvoj elektronizace v oblasti civilního
procesu co nejvíce dále podpořit, neboť v ní vidí jeden z nástrojů zjednodušení,
urychlení a zlevnění civilního soudního řízení, jakož i dosažení spravedlivého a věcně
správného rozhodnutí. Na druhou stranu však elektronizace nemůže jít tak daleko, aby
např. docházelo k automatizovanému rozhodování „bez lidské ruky“, zkracování
procesních práv stran nebo porušování základních zásad civilního procesu.
Věcný záměr počítá s elektronickým spisem (e-spisem), jehož zavádění do praxe je
ministerstvem spravedlnosti plánováno na konec roku 2023. Elektronický spis by měl
mj. umožňovat (po autorizaci) nahlížení do spisu stranám sporu, případně třetím
osobám, které na tom budou mít právní zájem.
Věcný záměr rovněž počítá s co nejširší elektronickou komunikací stran, resp. jejich
zástupců, ale např. i tlumočníků a znalců se soudem, včetně možností zjednodušení
prostřednictvím formulářů tam, kde je to vhodné (např. rozšíření formulářů k některým
procesním úkonům stran nebo k vytváření některých soudních rozhodnutí). Použití
elektronických formulářů by přispělo ke zjednodušení a zrychlení řízení.
Věcný záměr vyzdvihuje význam elektronizace zejména ve shora uvedeném bodě
(podání v elektronické podobě), ale také např. v bodě 130 (zaznamenávání průběhu
roku), bodě 255 (provádění dokazování prostřednictvím videokonference), bodě 275
Věcný záměr civilního řádu soudního
[165]
Konečné znění 2. veze (2020)
(dokazování elektronickými dokumenty), bodě 369 (formulářová žaloba a vyjádření k
žalobě v nepatrných věcech).
Konkrétní věcné řešení elektronických podání je především technickou záležitostí.
Vzhledem k dynamickému vývoji v této oblasti se doporučuje, aby otázky především
technického charakteru byly svěřeny podzákonným předpisům. Civilní řád soudní by
měl být stabilním kodexem, a proto jej není vhodné novelizovat pokaždé, když se
vyskytnou nové technické možnosti komunikace soudu a stran.
Formulace bodu 102 je výstižnější než dosavadní § 41 odst. 2 OSŘ, jenž stanoví, že
„každý úkon posuzuje soud podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně označen“.
Na to, kdy je úkon nesprávně označen, však platné právo odpověď nedává. O
takovou situaci půjde, bude-li rozpor mezi tím, co se podáním sleduje, a jeho
pojmenování. Navržené pravidlo proto přidává důraz na účel podání, který současná
úprava nesprávně zcela pomíjí.
Nově soudce může sám posoudit, zda přijme žádost či sdělení též jinou formou (např.
telefonicky, textovou zprávou apod.) – to nejen ponechává justici možnost
individuálně reagovat na stále se rozvíjející metody komunikace, ale především
dopadá na akutní žádosti či sdělení (např. telefonická omluva z ústního jednání
z důvodu poruchy automobilu). Tato možnost se však omezuje jenom na žádosti a
sdělení, nikoliv na procesní návrhy. Pro ně platí režim bodu 101.
105. Každé podání musí obsahovat
a) označení soudu, jemuž je určeno;
b) označení stran jménem, příjmením, bydlištěm (názvem a sídlem
právnické osoby) a jejich postavením ve sporu, označení zástupců,
zmocněnců, označení podatele, není-li stranou;
Věcný záměr civilního řádu soudního
[166]
Konečné znění 2. veze (2020)
c) označení předmětu sporu;
d) označení a počet příloh;
e) návrh (co se požaduje) nebo sdělení;
f) podpis podatele nebo jeho zástupce nebo zmocněnce; v advokátském
sporu podpis advokátův;
g) datum podání.
106. K podání je třeba připojit listiny (přílohy), na něž se v podání odkazuje. Nemá-
li je podatel k dispozici a nemůže-li si je sám opatřit, musí uvést, jak mají být
opatřeny.
Navržené pravidlo vypočítává obecné náležitosti, které by mělo obsahovat každé
podání. Vzhledem k zavedení advokátských sporů se pamatuje na to, že podání
v řízení, v němž je předepsáno povinné zastoupení advokátem, musí vždy podepsat
advokát. Druhé z navržených pravidel pamatuje na přílohy podání.
107. Podání ve věci samé musí vedle toho vždy obsahovat
a) pravdivé a úplné vylíčení rozhodujících skutečností;
b) návrh důkazních prostředků, které mají být provedeny, je-li toho třeba,
případně s uvedením údaje, jak je má soud opatřit;
c) podle okolností prohlášení o pravdě, správnosti a úplnosti skutečností
uváděných v předcházejícím podání protistrany a o přípustnosti
důkazních prostředků protistranou navržených;
d) návrh.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[167]
Konečné znění 2. veze (2020)
Z obecných náležitostí podání ve věci samé je (staro-)nový obecný požadavek
pravdivosti uváděných skutečností. Požadavek pravdivosti vychází z takového pojetí
projednací zásady civilního procesu sporného, která počítá s břemenem tvrzení a
důkazním břemenem stran sporu, avšak žádá od nich, aby soudu uváděly pravdivý
(nikoli libovolný) skutkový stav. K tomu viz ideová východiska věcného záměru. Tento
požadavek se objevuje ve dvou směrech: jednak ukládá, aby tvrzené skutečnosti byly
(alespoň subjektivně) pravdivé. Za druhé požaduje, aby, jde-li o návrh ve věci samé
(např. žaloba, vyjádření žalovaného), podatel učinil prohlášení o pravdivosti a úplnosti
údajů uváděných protistranou. To má velký význam pro vymezení předmětu
dokazování, neboť dokazovat se budou jenom ta skutková tvrzení, která byla
popřena. Viz body 175 a 176.
108. Podání ve věci samé se předkládá v takovém počtu stejnopisů, aby jeden
stejnopis zůstal soudu a aby po jednom stejnopisu dostala druhá strana, i každý
další, komu je potřeba.
Má-li být podání (stejnopis podání) podle ustanovení tohoto zákona doručeno
protistraně, musí být připojeny rovněž stejnopisy příloh. Jsou-li přílohy velkého
rozsahu, rozhodne o způsobu jejich předložení soud.
Podání v elektronické podobě nevyžaduje stejnopis; to platí i pro přílohy
v elektronické podobě.
109. Soud dbá o to, aby protistrana byla vždy s podáním učiněným ve věci samé
urychleně seznámena.
Věcný záměr upřesňuje pravidlo ohledně stejnopisů, jež je dosud obsaženo v § 42 odst.
4 OSŘ. Oproti dosavadní úpravě se věcný záměr blíže věnuje stejnopisům příloh,
včetně situace, kdy je příloha velkého rozsahu nebo je protistraně známa. Soudu se
rovněž ukládá povinnost co nejdříve odpůrce s podáním ve věci seznámit.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[168]
Konečné znění 2. veze (2020)
V případě podání učiněného elektronicky musí být zaslány elektronicky i přílohy. V
případě, že by nebylo možné po podateli rozumně požadovat (zejména s ohledem
na jejich rozsah) nebo by to bylo zákonem vyloučeno (např. u směnek a šeků v
případě návrhu na vydání směnečného a šekového platebního rozkazu je třeba
přiložit originál) zaslání příloh elektronicky, mohl by je soud přijmout v listinné podobě
(podobně § 80a insolvenčního zákona nebo např. rakouská úprava – § 1 ERV 2006).
110. Podání má být stručné a věcné. Za rozvláčnost může soud uložit pořádkový
trest.
Poruší-li strana v podání slušnost vůči soudu nebo vůči protistraně nebo jiným
osobám zúčastněným na řízení, může jí soud uložit pořádkový trest. Ten může
být uložen i zmocněnci (advokátu), jestliže takové podání podepsal.
Navržené pravidlo umožňuje uložit pořádkový trest (viz bod 135) nejen v případě
podání urážlivých, jako tomu je i v současné úpravě, ale také tehdy, je-li podání
zbytečně rozvláčné. Po straně se chce, aby rozhodné skutečnosti vylíčila vždy úplně
a podle pravdy, ale zároveň aby její podání bylo stručné a věcné. Významně se tím
přispívá k rychlosti řízení. Překročí-li podání výrazně tyto meze a bude-li na mnoha
stranách obsahovat výklady, které pro věc nemají význam, lze takové jednání
postihnout pořádkovým trestem, jenž je obecně upraven v bodu 135.
111. Soud usnesením vyzve podatele k opravě vad nebo k doplnění podání a
stanoví k tomu lhůtu. Proti tomuto usnesení není rekurs přípustný.
112. Provede-li strana opravu nebo doplnění ve lhůtě, zůstávají účinky podání
zachovány.
113. Nebude-li ve lhůtě opraveno nebo doplněno podání, kterým se zahajuje řízení,
a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením
Věcný záměr civilního řádu soudního
[169]
Konečné znění 2. veze (2020)
podání odmítne; k ostatním podáním soud nepřihlíží. O tom musí být podatel
ve výzvě poučen.
Po věcné stránce se stejně jako dosud reguluje odstraňování vad podání. Výslovně se
doplňuje pravidlo o zachování účinků podání, jež současná úprava postrádá.
Díl 2 Lhůty a roky
Druhy procesních lhůt
114. Procesní lhůty jsou lhůty k provedení procesního úkonu. Lhůta je buď zákonná,
nebo soudcovská. Soudcovskou lhůtu určí soud podle potřeby a povahy
případu. Proti usnesení o soudcovské lhůtě není přípustný rekurs.
Konečnými lhůtami jsou takové lhůty, jejichž prodloužení zákon výslovně
zakazuje.
Procesní lhůty představují časový prostor, v němž může nebo musí strana nebo jiná
osoba zúčastněná na řízení učinit procesní úkon. Na rozdíl od dosavadní úpravy se
navrhuje tuto charakteristiku vyjádřit výslovně, včetně následného rozlišení lhůt
zákonných a soudcovských. S marným uplynutím lhůty jsou spojeny následky zmeškání
(zánik možnosti procesní úkon učinit), jimiž se zabývá díl třetí této hlavy.
Ve druhém odstavci se charakterizují konečné lhůty. Typicky jsou jimi např. zákonné
lhůty pro podání opravných prostředků či odporu. Jejich vymezení má význam pro
další pravidla.
Počítání lhůt
115. Do běhu lhůty určené podle dnů se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti
určující počátek lhůty.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[170]
Konečné znění 2. veze (2020)
Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se odvozují od svého konce tak, že
končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy
došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním
dnem měsíce.
Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty
nejblíže následující pracovní den.
Konec lhůty může být označen také udáním určitého kalendářního dne.
Lhůta určená podle hodin se počítá od prvé celé hodiny následující po
skutečnosti zakládající její počátek.
Soudcovská lhůta počíná běžet, neurčí-li soud jinak, doručením usnesení
straně, jíž byla stanovena. Není-li třeba usnesení doručovat, počíná lhůta běžet
jeho vyhlášením. Jinak platí o počítání soudcovských lhůt to, co pro lhůty
zákonné.
Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo je-li
podání odesláno. V pochybnostech se má za to, že je lhůta zachována.
Počítání lhůt je upraveno tradičním způsobem, s výjimkou počítání lhůt určených
podle hodin. Hodiny se počítají jednotlivě za sebou, stanoven je pouze počátek běhu,
jako u počítání podle dnů. Na rozdíl od dosavadní úpravy se navrhuje stanovit též
podpůrné pravidlo pro počítání soudcovských lhůt pro případ, že soud počátek nebo
konec takové lhůty nestanoví výslovně v usnesení.
Poslední odstavec na rozdíl od § 57 odst. 3 OSŘ neváže zachování lhůty na podání u
orgánu, který má povinnost je doručit, ale spokojuje se s odesláním podání. To platí
nejen pro listinná, ale také pro elektronická podání. Vzniknou-li pochybnosti, zda bylo
Věcný záměr civilního řádu soudního
[171]
Konečné znění 2. veze (2020)
podání odesláno včas, např. proto, že z poštovního serveru nelze takovou informaci
zjistit, uplatní se vyvratitelná domněnka svědčící ve prospěch zachování lhůty.
V případě elektronických podání (včetně podání do datové schránky) v současnosti
platí odlišné pravidlo, zastávané v judikatuře (NSS 9 Afs 28/2010, ÚS II. ÚS 3518/11, pro
resort justice § 2 odst. 7, Instrukce Ministerstva spravedlnosti 133/2012-OD-ST, ze dne 17.
dubna 2013, jež stanoví, že dokument doručovaný prostřednictvím datové schránky
se považuje za dodaný a doručený, jakmile podání bylo dodáno do datové schránky
organizace). Srov. též § 82 odst. 1 OSŘ. Toto řešení je právem kritizováno, neboť
vzhledem ke skutečnosti, že může být dokument poměrně dlouho odesílán, by měl být
rozhodný okamžik odeslání. I švýcarská úprava počítá s okamžikem odeslání - čl. 143
odst. 2 švýcarského ZPO, podle kterého je pro zachování lhůty podstatné vystavení
potvrzení, že byly dokonány všechny kroky, které jsou potřebné k přenosu dat.
Zkrácení a prodloužení lhůty
116. Všechny lhůty mohou být zkráceny úmluvou stran. Úmluva musí být soudu
prokázána stranou, která se jí dovolává.
Prodloužení procesní lhůty je možné na návrh strany rozhodnutím soudu, s
výjimkou lhůt konečných. Návrh musí být podán před vypršením lhůty,
omluvitelnost důvodů posoudí soud. Proti usnesení ve věci prodloužení lhůty
není rekurs přípustný.
V souladu s dispoziční zásadou je možnost, aby se strany dohodly na zkrácení lhůty, ať
zákonné nebo soudcovské. Je-li existence takové dohody soudu prokázána, je
dohodnutá zkrácená lhůta závazná jak pro strany, tak pro soud.
Zákon počítá i s možností prodloužení lhůty soudem. To je možné pouze na návrh
strany, u lhůt soudcovských i zákonných. Z možnosti prodloužení jsou vyňaty pouze
lhůty, které zákon prohlásí za konečné (to budou především lhůty pro podání
Věcný záměr civilního řádu soudního
[172]
Konečné znění 2. veze (2020)
opravných prostředků, jak bylo shora řečeno). Prodloužení lhůty v odůvodněných
případech je jednodušším řešením než dodatečný návrh na navrácení k předešlému
stavu, jestliže strana úkon zmeškala. Pozdější návrh na navrácení v předešlý stav tím
není vyloučen; i s ohledem na to se vylučuje rekurs proti usnesení o návrhu na
prodloužení lhůty.
Přerušení běhu lhůty
117. Procesní lhůta neběží tomu, kdo ztratil procesní způsobilost a není zastoupen,
nebo tomu, kdo ztratil procesní subjektivitu. Jakmile v takovém případě do
řízení vstoupí procesní nástupce, zákonný zástupce, opatrovník strany nebo
člen domácnosti, začíná jim běžet nová lhůta od té doby, kdy do řízení
vstoupili.
Obdobně to platí pro případy, kdy právnická osoba není zastoupena a nemůže
před soudem jednat proto, že tu není osoba oprávněná za ni jednat nebo že je
sporné, kdo je osobou oprávněnou za ni jednat.
Toto pravidlo odpovídá obsahově současnému § 56 OSŘ. Tak jako dosud věcný záměr
počítá s možností přerušení řízení v případě ztráty procesní subjektivity nebo procesní
způsobilosti; k tomuto přerušení však nemusí dojít vždy, a pokud k němu dojde, tak
jenom na základě rozhodnutí soudu. Mohla by proto nastat situace, že dříve, než soud
o přerušení řízení rozhodne, marně uplyne procesní lhůta, přestože zde vůbec nebyl
nikdo, kdo by v jejím rámci mohl procesní úkon vykonat, nebo k tomu strana neměla
způsobilost. Právě takovým nepřijatelným situacím čelí navržené ustanovení.
Druhý odstavec vztahuje totéž pravidlo i na situaci, kdy před soudem nemůže jednat
právnická osoba, protože nemá nikoho, kdo by za ni jednal, nebo kdy je sporné, kdo
za ni má jednat. Je-li však taková právnická osoba v řízení zastoupena zmocněncem,
není důvodu pro to, aby se přerušoval běh lhůty.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[173]
Konečné znění 2. veze (2020)
Roky
118. Rok k ústnímu jednání nebo jinému jednání soudu se stranami, případně dalšími
osobami, stanovuje soud tím, že určí místo, den a hodinu jeho konání. Proti
usnesení o stanovení roku ani o předvolání k němu není rekurs přípustný.
119. Roky se konají v budově soudu, z důležitých důvodů i na jiném místě.
Rokem se rozumí soudem nařízené setkání stran a soudu, popř. třetích osob (svědků,
znalců apod.), za účelem ústního projednání věci nebo provedení jiných procesních
úkonů. Současný občanský soudní řád obecnou úpravu roků neobsahuje; věcný
záměr zamýšlí tento nedostatek odstranit a stanovit základní pravidla pro nařizování
roků a předvolávání stran k nim. Nejdůležitějším případem roku je rok stanovený
k ústnímu jednání, při němž bude projednávána věc sama; vzhledem k jeho
odlišnostem od jiných roků jsou pro něj v části druhé (bod 130 a násl.) stanovena další
pravidla.
V zájmu rychlého průběhu řízení není stanovení roku závislé na návrzích stran. Je věcí
soudu, aby rok ustanovil, jakmile je to podle situace v řízení zapotřebí. Nepřebírá se
proto pravidlo, podle nějž – není-li stanoveno něco jiného – je nařízení roku závislé na
návrzích stran (viz např. § 130 odst. 1 rakouského ZPO nebo § 123 odst. 1 vládního
návrhu CŘS).
120. Stranám se doručuje předvolání k roku spolu se stejnopisem podání, je-li toho
třeba. Ústní stanovení roku nevyžaduje předvolání stran, byly-li přítomny.
Doručovat předvolání je třeba včas tak, aby strany měly dostatek času na
přípravu.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[174]
Konečné znění 2. veze (2020)
V advokátském sporu musí být strana, která dosud není zastoupena
advokátem, již v předvolání k prvnímu roku vyzvána k tomu, aby se jím
nechala zastoupit, a poučena o důsledcích toho, že si advokáta nezvolí.
Ustanovení vytyčuje základní zásady, které by měly být dodrženy při předvolávání
stran k roku. Především je zapotřebí upozornit na výzvu straně, aby si v advokátském
sporu zvolila advokáta, pokud tak dosud neučinila. Strana musí být v předvolání
poučena také o následcích nevyhovění této výzvě, jež spočívají v tom, že rok se bude
pokládat za zmeškaný.
121. Rok je zmeškán, jestliže se strana bez omluvy včas nedostaví, nebo se dostaví,
avšak nejedná, nebo se během roku vzdálí.
Rok se pokládá za zmeškaný také tehdy, když se strana dostaví bez advokáta
k těm procesním úkonům, pro které je zastoupení advokátem předepsáno.
Vzhledem k tomu, že nynější občanský soudní řád neupravuje rok obecně, postrádá
také pravidla blíže vymezující, kdy je rok zmeškán. Tento nedostatek hodlá věcný
záměr odstranit stanovením čtyř skutkových podstat zmeškání roku. Na jednoznačné
určení toho, kdy je rok zmeškán, potom navazují pravidla regulující následky zmeškání
(nejen obecně, ale i ve zvláštních případech, jak je tomu u kontumačních rozsudků) a
u navrácení v předešlý stav.
122. Rok může být odročen jenom rozhodnutím soudu. Lze tak učinit na návrh stran
nebo i bez návrhu, a to pouze z důležitých důvodů, které musí být v rozhodnutí
vždy uvedeny. Nebrání-li tomu okolnosti případu, má být stranám sdělen při
odročení den a hodina konání dalšího roku.
Návrh na odročení může být podán při roku samém nebo před jeho počátkem.
V návrhu musí strana vždy uvést okolnosti tento návrh odůvodňující; na výzvu
soudu musí tyto okolnosti osvědčit.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[175]
Konečné znění 2. veze (2020)
O návrhu na odročení učiněném při roku samotném rozhodne soud ihned poté,
co přítomnou protistranu k tomuto návrhu vyslechne. Zamítne-li soud návrh,
pokračuje ihned v roku.
Proti usnesení o zamítnutí návrhu na odročení není rekurs přípustný.
Současný občanský soudní řád upravuje pouze odročení jednání, a nikoliv obecně
odročení roku. Věcný záměr tento nedostatek napravuje a navrhuje základní pravidla,
která by pro odročování měla platit. Důraz se klade na to, aby odročováním roku a
rozhodováním o tomto návrhu nemohlo být řízení zbytečně protahováno; z tohoto
důvodu je také vyloučen rekurs proti usnesení, jímž návrhu na odročení nebylo
vyhověno.
Věcným předpokladem odročení roku jsou důležité důvody, které straně nebo jejímu
zástupci brání v účasti na roku. Věcný záměr tyto důležité důvody záměrně
nespecifikuje. Ponechává tím otevřené dveře soudní praxi, aby sama vymezila, které
důvody považuje za důležité, a to popř. i diferencovaně ve vztahu k různým osobám
(např. přísněji pro advokáty).
Díl 3 Následky zmeškání a navrácení v předešlý stav
Následky zmeškání
123. Strana, která zmeškala procesní úkon nebo rok, je z něho vyloučena. Tím nejsou
dotčeny další účinky zmeškání tímto zákonem stanovené.
Zmeškáním se označuje situace, kdy určité procesní jednání není vykonáno (vůbec
nebo nikoliv účinně) ve lhůtě, která je pro ně zákonem nebo soudem stanovena, nebo
při určitém roku. Zmeškání tedy představuje nejen marné uplynutí lhůty, v níž mělo být
učiněno procesní jednání, ale také zmeškání roku; k němu viz výše bod 121. Zmeškání
má vždy za následek prekluzi, tj. zánik možnosti provést procesní úkon. Toto pravidlo
Věcný záměr civilního řádu soudního
[176]
Konečné znění 2. veze (2020)
má podstatný vliv na to, aby strany nebrzdily průběh řízení svým liknavým přístupem, a
lze tedy říci, že na ně působí výchovně. Neučiní-li strana procesní úkon kupř. byť i ve
lhůtě stanovené soudem, nemůže jej již dodatečně učinit, leda by se domohla
navrácení v předešlý stav podle dalšího ustanovení.
Další ustanovení obsažená jinde ve věcném záměru počítají se zvláštními následky
zmeškání; nejdůležitější z nich jsou vyřízení věci kontumačním rozsudkem nebo klid
řízení.
Navrácení v předešlý stav
124. O navrácení v předešlý stav může žádat strana, která zmeškala úkon nebo rok
z omluvitelných důvodů. Návrh soud zamítne, jestliže zmeškavší strana mohla
včas navrhnout prodloužení lhůty nebo odročení, nebo jestliže v návrhu na
navrácení v předešlý stav uplatňuje stejné důvody, které soud již uznal za
nedostatečné v rozhodnutí o návrhu na prodloužení lhůty nebo odročení.
Následky zmeškání může procesní strana, která zmeškala procesní lhůtu nebo rok,
odvrátit návrhem na navrácení v předešlý stav. V současnosti platný občanský soudní
řád upravuje v § 58 prominutí zmeškání lhůty. Úprava navrhovaná ve věcném záměru
se s tímto pojetím rozchází nejen terminologicky, ale také obsahově. Po jazykové
stránce se preferuje pojmenování navrácení v předešlý stav, neboť výstižně vyjadřuje,
jaké následky jsou s vyhověním návrhu strany spojeny. Krom toho se k užívání tohoto
obratu kloní i novější procesní předpisy: srov. např. § 41 správního řádu nebo § 37
daňového řádu. Z obsahového hlediska je navrácení v předešlý stav širší, neboť
umožňuje odstranit nejen následky zmeškání lhůty, ale také zmeškání roku. Fakt, že
úzké pojetí prominutí zmeškání lhůty je nedostačující, je doložen nutností separátně
upravit návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání v § 153b odst. 4 OSŘ, který ve své
podstatě není ničím jiným než právě navrácením v předešlý stav v případě zmeškání
roku.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[177]
Konečné znění 2. veze (2020)
125. Návrh na navrácení v předešlý stav je nutno podat v konečné lhůtě patnácti
dnů po odpadnutí překážky. Po uplynutí konečné lhůty šesti měsíců ode dne
zmeškání se návrh nepřipouští.
Lhůta pro podání návrhu na navrácení v předešlý stav je zásadně stanovena jako
patnáctidenní konečná lhůta, tj. její prodloužení nepřichází v úvahu. Tak jako
v současné úpravě žádosti o prominutí lhůty je počátek jejího běhu dán odpadnutím
překážky, která straně bránila vykonat zmeškaný úkon nebo se zúčastnit zmeškaného
roku. Z důvodu právní jistoty je tato lhůta omezena šestiměsíční lhůtou, počítanou ode
dne zmeškání: po jejím uplynutí již návrh na navrácení v předešlý stav nelze úspěšně
podat.
126. V návrhu musí strana uvést okolnosti, kterými návrh na navrácení v předešlý
stav odůvodňuje, a označit důkazy, jimiž mají být tyto okolnosti osvědčeny.
Zmeškaný úkon musí být připojen, při zmeškání roku připojeno to, co strana
zamýšlela přednést.
Navržené ustanovení upravuje nejen náležitosti návrhu (včetně nutnosti spojit
s návrhem zmeškaný úkon, jako je tomu dosud), ale také míru důkazu. Vzhledem
k tomu, že nejde o rozhodování ve věci samé, není zapotřebí plný důkaz, ale
postačuje osvědčení rozhodných skutečností.
127. Povolí-li se navrácení, vstoupí spor do toho stavu, ve kterém byl před
zmeškáním. Již vydaný rozsudek pro zmeškání soud zruší usnesením, jímž
navrácení v předešlý stav povolil. Tímto usnesením soud zruší i jiná rozhodnutí,
která se příčí navrácení v předešlý stav.
Navrácení v předešlý stav má za následek, že se řízení ocitne opět v situaci, v níž bylo
před zmeškáním. Vzhledem k tomu, že důsledkem zmeškání mohlo být také rozhodnutí
Věcný záměr civilního řádu soudního
[178]
Konečné znění 2. veze (2020)
věci kontumačním rozsudkem, výslovně se stanoví, že takový rozsudek musí být
v případě povolení navrácení v předešlý stav odklizen.
Kontumační rozsudek není jediným rozhodnutím, které mohlo být v době zmeškání
přijato. Soud mohl např. jednat v nepřítomnosti strany a přitom přijmout různá procesní
usnesení, jejichž existence by se příčila stavu před zmeškáním. I taková rozhodnutí je
namístě odklidit, povoluje-li soud navrácení v předešlý stav.
128. Rekurs proti rozhodnutí ve věci zmeškání není přípustný.
Navrácení v předešlý stav je beneficiem, které právní úprava poskytuje zmeškavší
straně. Proto není nutno, aby pro řízení o tomto návrhu byly připuštěny další opravné
prostředky. To platí i v případě usnesení, jímž bylo rozhodováno o návrhu na navrácení
v předešlý stav ohledně zmeškání, jež mělo za následek skončení věci kontumačním
rozsudkem. Zde může strana podat buď návrh na navrácení v předešlý stav, nebo
odvolání proti kontumačnímu rozsudku, popř. využít oba tyto prostředky nápravy.
129. Straně, která se domohla navrácení v předešlý stav, soud uloží náhradu všech
nákladů, jež byly protistraně způsobeny zmeškáním nebo jednáním o návrhu
na navrácení v předešlý stav, jakož i náhradu nákladů řízení, které se stalo
navrácením neúčinným, ledaže zmeškání lze přičíst k tíži protistrany.
Navrhuje se speciální pravidlo ohledně náhrady nákladů řízení, jež protistrana
vynaložila pouze v důsledku zmeškání toho, kdo navrácení v předešlý stav navrhl. Bez
ohledu na výsledek řízení je spravedlivé, aby náklady vyvolané zmeškáním nesl ten,
kdo je způsobil, a to i kdyby bylo navrácení v předešlý stav povoleno. Jde o zvláštní
případ separace nákladů řízení.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[179]
Konečné znění 2. veze (2020)
Díl 4 Protokoly a spisy
130. O každém roku se pořizuje zvukový nebo zvukově obrazový záznam (dále jen
„záznam“) nebo protokol. O způsobu zachycení roku rozhoduje soud. Způsob
protokolace, náležitosti a uchování protokolu nebo záznamu, případný přepis
záznamu a další podrobnosti budou upraveny v jednacím řádu pro soudy.
Věcný záměr navazuje na dosavadní úpravu v tom směru, že obsah úkonů, při nichž
soud jedná s účastníky (tj. obsah roků), musí být zaznamenán nebo zaprotokolován.
Na rozdíl od současné úpravy se však umožňuje soudci, aby sám rozhodl o způsobu
jejich zachycení buď protokolací, nebo zvukovým záznamem nebo zvukově
obrazovým záznamem. To závisí nejen na technickém vybavení soudů, ale i na
posouzení vhodnosti toho kterého způsobu soudcem. V tomto směru by měl v
současnosti připravovaný eSpis počítat s tím, že nebude nutné, aby se zvukový nebo
obrazově-zvukový záznam uchovával na trvalém nosiči dat, naopak by mělo být
možné v eSpise uchovat pouze příslušnou zvukovou, případně zvukově-obrazovou
stopu (např. ve formátu mp3).
Vývoj právní úpravy v posledních letech nejen v České republice dokládá, že
s rozvojem techniky se mění také způsoby zaznamenávání průběhu jednání. Tento
vývoj nelze zajisté považovat za ukončený; sotva však lze předvídat, jaké cesty nové
technické poznatky otevřou. Vzhledem k tomu zastává věcný záměr stanovisko, že
v civilním řádu soudním by měla být stanovena pouze pravidla, která představují
základní rámec právní úpravy, včetně toho, jaká práva jsou v souvislosti
s protokolováním či zaznamenáváním průběhu jednání dána stranám; naopak
podrobnosti spíše technického rázu lze ponechat jednacímu řádu.
131. Strany mohou navrhnout doplnění nebo opravu protokolu. Nevyhoví-li soud
tomuto návrhu, má strana právo trvat na tom, aby její námitka byla doslovně
protokolována.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[180]
Konečné znění 2. veze (2020)
132. Protokol, proti němuž nejsou námitky, představuje plný důkaz o obsahu a
průběhu roku.
Věcný záměr naznačuje nejdůležitější pravidla, která se v souvislosti s protokolací týkají
stran a ovlivňují důkazní hodnotu protokolu. Vzhledem k tomu, že protokol má
představovat plný důkaz o obsahu a průběhu roku, je nezbytné, aby strany s obsahem
protokolu vyslovily souhlas, popř. aby mohly navrhovat jeho opravy a doplnění.
Nebude-li jejich návrhům vyhověno, mohou podat proti protokolaci námitku. Jejím
účinkem pak je to, že protokol nebude představovat plný důkaz o obsahu a průběhu
jednání; strana bude moci na nesprávnost protokolu poukazovat v odvolání.
133. O každé věci se vede spis v listinné nebo v elektronické podobě (procesní spis).
Způsob vedení procesního spisu stanoví jednací řád pro soudy.
134. Strany mají právo nahlížet do procesního spisu, s výjimkou protokolu o
hlasování, a činit si z něho výpisy a opisy.
Se souhlasem stran mohou do procesního spisu nahlížet také třetí osoby a
pořizovat si z něho výpisy a opisy. Pokud k tomu strany nesvolí, může soud
povolit na žádost nahlédnout do spisu a pořídit si z něj výpisy nebo opisy tomu,
kdo na tom má právní zájem nebo kdo pro to má vážné důvody.
Stejně jako v případě protokolace je věcí jednacího řádu, aby blíže upravil zásady pro
vedení spisu. Ostatně již současná úprava v § 40b odst. 1 OSŘ odkazuje na prováděcí
předpis. Pro strany je podstatné, že do procesního spisu mohou nahlížet, pořizovat si
z něj opisy a výpisy. Nezmiňuje se výslovně, že vedle stran mají stejné právo i jejich
zástupci, neboť jde o samozřejmý důsledek postavení zástupce strany.
Na rozdíl od současného § 44 odst. 2 OSŘ se totéž právo přiznává také třetím osobám,
pokud s tím strany souhlasí; je-li dán souhlas stran, není zapotřebí, aby s nahlížením
Věcný záměr civilního řádu soudního
[181]
Konečné znění 2. veze (2020)
vyslovoval souhlas soud. Jeho přivolení k nahlížení do spisu bude zapotřebí jenom
tehdy, pokud strany třetí osobě souhlas neudělí.
Po zavedení eSpisu by měl být spis veden pouze elektronicky, přičemž by bylo třeba
převést listiny do elektronické podoby při zajištění jejich shody (srov. podobně od 1. 1.
2026 eSpis v Německu - § 298a ZPO). Nahlížení do spisu by mělo být v případě zavedení
(výlučného) eSpisu realizováno přes aplikaci, která umožňuje přístup autorizovaným
uživatelům.
Počítá se s tím, že v paragrafovém znění budou vyjádřena pravidla chránící utajované
informace.
Do civilního řádu soudního však nepatří pravidlo, podle nějž nelze povolit nahlížení do
spisů, jejichž obsah má podle jiných předpisů zůstat utajen. Vzhledem k tomu, že jde
výlučně o spisy týkající se nesporného řízení (viz vyhláška č. 483/2000 Sb.), patří úprava
této otázky systematicky do předpisu upravujícího tento druh civilního procesu, a
nikoliv do civilního řádu soudního, v němž jsou stanovena pravidla sporného řízení.
Díl 5 Pořádkové tresty a tresty pro svévoli
135. Pořádkový trest nesmí přesahovat částku 50 000 Kč. Trest pro svévoli nesmí
přesahovat částku 100 000 Kč.
Uložený pořádkový trest může soud dodatečně, a to i po skončení řízení,
prominout, jestliže to odůvodňuje pozdější chování toho, jemuž byl uložen.
Pořádkové tresty a tresty pro svévoli připadají státu. Pro jejich vymáhání se
uplatní postup stanovený daňovým řádem.
Odlišně oproti současnému § 55 OSŘ jsou koncipovány pořádkové pokuty. Věcný
záměr v prvé řadě rozlišuje mezi pořádkovými tresty na straně jedné a tresty pro svévoli
Věcný záměr civilního řádu soudního
[182]
Konečné znění 2. veze (2020)
na straně druhé. Toto rozlišování má význam pro výši částky, kterou lze jako sankci
uložit. Druhý rozdíl spočívá v tom, že věcný záměr se nepokouší o vymezení obecné
skutkové podstaty, s níž by jeden nebo druhý trest byl spojen, ale na možnost uložení
těchto trestů pamatuje vždy na příslušném místě.
S trestem pro svévoli se počítá v případě dovolání podaného svévolně nebo za
účelem průtahu věci (bod 416), nebo dosáhl-li navrhovatel předběžného opatření
zjevně svévolně (bod 495).
Udržování pořádku a kázně při roku stanoveném k ústnímu jednání jsou věnována
samostatná pravidla, která jednak počítají s obecnou úpravou trestů (např.
pořádkový trest pro toho, kdo ruší jednání), jednak obsahují vlastní pravidla (výzva
k zachování pořádku, vykázání). Viz úpravu ústního jednání.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[183]
Konečné znění 2. veze (2020)
Hlava V Překážky postupu řízení
V hlavě čtvrté první části civilního řádu soudního budou obsažena pravidla regulující
zkoumání procesních podmínek, přerušení řízení a klid řízení. V zásadě lze vyjít
z dosavadního stavu, doplněného či změněného v dále uvedených směrech. Právní
úprava by přitom měla být rozdělena do tří dílů:
Díl 1 Zkoumání procesních podmínek
136. Kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může
jednat a rozhodnout ve věci samé (procesní podmínky).
137. Jde-li o takový nedostatek procesní podmínky, který nelze odstranit, soud
žalobu odmítne. Jde-li o nedostatek procesní podmínky, který lze odstranit,
učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení,
ale nesmí jednat a rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek procesní
podmínky odstranit, soud žalobu odmítne.
Přebírá se dosavadní úprava obsažená v § 103 a § 104 OSŘ, s formulačními
upřesněními. Jde o obecná pravidla, která se uplatní vždy tehdy, pokud nejsou
v souvislosti s jednotlivými procesními podmínkami stanovena zvláštní pravidla.
Navržené ustanovení přináší dvě terminologické změny. V prvé řadě se místo pojmu
„podmínky řízení“ užívá výstižnější a v teoretické i praktické literatuře stále preferovaný
termín „procesní podmínky“. Druhá změna spočívá v tom, že v celém věcném záměru
je důsledně nahrazeno zastavování řízení odmítáním žaloby. Platný občanský soudní
řád zná obojí: jak zastavování řízení, tak odmítání žaloby. Co do jejich povahy však
mezi těmito rozhodnutími není žádný rozdíl: v obou případech se jedná o usnesení
procesní, kterými soud vyjadřuje, že se nemohl věcí samou zabývat. Je-li charakter
obou rozhodnutí totožný, není důvodu, proč by v některých případech mělo být řízení
zastavováno, a v jiných odmítáno. Věcný záměr proto z obou termínů volí odmítnutí
Věcný záměr civilního řádu soudního
[184]
Konečné znění 2. veze (2020)
žaloby, jež je – na rozdíl od zastavení řízení – běžné také pro jiné nám blízké civilní řády
soudní.
Díl 2 Přerušení řízení
138. Závisí-li rozhodnutí sporu zcela nebo zčásti na předběžné otázce, která je
předmětem jiného soudního nebo správního řízení, může soud řízení přerušit až
do pravomocného skončení tohoto řízení.
Řízení o věci hlavní může soud přerušit také tehdy, vznikne-li spor o přípustnost
vedlejší intervence nebo pro hlavní intervenci.
Je-li tu podezření z trestného činu a odsouzení by mělo vliv na rozhodnutí soudu,
soud může řízení přerušit až do pravomocného rozhodnutí o trestném činu.
Neučiní-li jiná opatření, může soud řízení přerušit, pokud se strana nemůže řízení
účastnit pro překážku trvalejší povahy nebo proto, že je neznámého pobytu.
139. Soud řízení přeruší, pokud rozhodl, že požádá Soudní dvůr Evropské unie o
rozhodnutí o předběžné otázce.
Soud řízení přeruší, pokud dospěl k závěru, že zákon, jehož má být při
projednávání nebo rozhodování věci použito, nebo jeho jednotlivé ustanovení
je v rozporu s ústavním pořádkem a podal-li u Ústavního soudu návrh na zrušení
tohoto zákona nebo jeho jednotlivého ustanovení.
Soud řízení přeruší, pokud rozhodnutí závisí na předběžné otázce, kterou není v
tomto řízení oprávněn řešit.
Pravidla pod body 138. a násl. jsou převzata z nynějšího § 109 odst. 1 písm. b), c), d) a
z § 109 odst. 2 písm. c) OSŘ. Podrobněji a přesněji se však upravuje obligatorní a
fakultativní přerušení řízení související s posuzováním předběžných otázek.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[185]
Konečné znění 2. veze (2020)
140. Ustanovení jiných zákonů o přerušení řízení tím nejsou dotčena.
S přerušením civilního sporného řízení počítají i jiné předpisy. Nejvýznamnějším je § 140a
insolvenčního zákona. Jedna z posledních novel OSŘ přinesla také oprávnění soudu
přerušit řízení na základě návrhu ČNB podle zákona upravujícího ozdravné postupy a
řešení krize na finančním trhu (§ 109 odst. 3 OSŘ). Takové ustanovení je však
nadbytečné, neboť totéž – a konkrétněji – upravuje přímo § 82 písm. e) zákona č.
374/2015 Sb. Vzhledem k tomu, že se s dalším vývojem právního řádu mohou
vyskytovat i jiná ustanovení, která přinesou možnost přerušení řízení, předchází se riziku
neustávajícího zaplavování civilního řádu soudního kazuistickými ustanoveními tím, že
se pouze obecně odkazuje na jiné předpisy.
141. Pokud je řízení přerušeno, nekonají se roky a neběží lhůty podle tohoto zákona;
strany ani třetí osoby nemohou činit procesní úkony vztahující se
k přerušenému sporu. Pokračuje-li se v řízení, počínají lhůty běžet znovu.
Přerušení řízení, které nastalo po skončení ústního jednání, není na překážku
vyhlášení nebo písemnému vyhotovení rozhodnutí, které se má uskutečnit na
základě tohoto ústního jednání.
Úprava následků přerušení řízení, jež je obsažena v § 111 OSŘ, není úplná. Zmiňuje se
pouze o dopadech přerušení na jednání a lhůty, a nechává stranou procesní úkony.
V tomto směru věcný záměr navrhuje doplnění dosavadní úpravy.
Druhý odstavec reaguje na situace, kdy kupř. zemře strana poté, co bylo ústní jednání
odročeno za účelem vyhlášení rozsudku, avšak dříve, než k takovému vyhlášení došlo,
nebo kdy sice rozsudek byl vyhlášen, ale nebyl ještě písemně vyhotoven. Dojde-li
v takovém případě vůbec k přerušení řízení (viz bod 79.), nebrání to ve vyhlášení
rozsudku ani v jeho písemném vyhotovení (to pak bude doručeno procesnímu
nástupci).
Věcný záměr civilního řádu soudního
[186]
Konečné znění 2. veze (2020)
142. Soud pokračuje v řízení na návrh nebo i bez návrhu po uplynutí doby, na kterou
bylo řízení přerušeno, nebo po odpadnutí překážky, pro kterou bylo řízení
přerušeno. Za tím účelem je soud povinen učinit veškerá potřebná opatření.
Soud má v řízení postupovat z úřední povinnosti. Z tohoto hlediska je důsledné, aby
v řízení pokračoval i bez dalšího návrhu, pokud uplyne doba, na kterou bylo řízení
přerušeno, nebo pokud odpadne překážka, která pokračování v řízení bránila.
Díl 3 Klid řízení
143. Strany se mohou dohodnout, aby se prozatím dále nejednalo (klid řízení).
Taková dohoda je vůči soudu účinná od té doby, kdy mu byla oběma stranami
oznámena. Soud je dohodou stran vázán.
144. Klid řízení nastane také, pokud
a) se žádná ze stran nedostaví bez předchozí omluvy k ústnímu jednání
nebo
b) to alespoň jedna ze stran navrhne a protistrana se nedostaví bez
předchozí omluvy k ústnímu jednání.
V zásadě se přebírá dosavadní úprava klidu řízení, byť s formulačními úpravami. Klid
řízení může být v prvé řadě ujednán stranami, zejména za tím účelem, aby se pokusily
o smírné odklizení sporu. K tomu může dojít mj. i za součinnosti zapsaného mediátora.
Blíže viz bod 193.
Druhým typickým případem, známým rovněž ze zahraničních úprav (viz § 168 až § 170
rakouského ZPO), je klid řízení coby následek toho, že obě strany zmeškaly ústní
jednání. Současné znění OSŘ i věcný záměr k tomu přidávají ještě třetí situaci: ústní
jednání zmešká jenom jedna ze stran a ta, která se dostavila, nenavrhne vynesení
Věcný záměr civilního řádu soudního
[187]
Konečné znění 2. veze (2020)
kontumačního rozsudku (např. s ohledem na případné obtíže s výkonem takového
rozsudku v zahraničí nemá na kontumačním řešení zájem), ale klid řízení. Nenavrhne-li
ani klid řízení, bude soud pokračovat v projednávání věci i v nepřítomnosti jedné
strany.
145. S klidem řízení jsou spojeny stejné účinky jako s přerušením řízení; běh
konečných lhůt se však nestaví.
Klid řízení je následkem buď dohody stran, nebo zmeškání alespoň jedné z nich. Obě
situace jsou důsledkem chování stran a odlišují se od důvodů pro přerušení řízení,
v nichž se promítá vždy určitá překážka, pro kterou není možno v řízení prozatímně
pokračovat. Proto je pochopitelné, že přerušení řízení bude mít za následek také
přetržení lhůt, jejichž běh byl již započat. Není však důvod ke stejnému zásahu do běhu
konečných lhůt v případě klidu řízení. Konečné lhůty jsou takové, u nichž zákon
vylučuje možnost jejich prodloužení (viz bod 114.). Pokud tedy poběží kupř. lhůta
k podání rekursu, nebude mít klid řízení na její uplynutí vliv. Pravidlo, podle něhož se
běh konečných lhůt při klidu řízení nestaví, vylučuje, aby stranám byla na prospěch
jejich liknavost (tedy aby se stavěl běh lhůty např. proto, že se ani jedna z nich
nedostavila k ústnímu jednání).
146. Soud v řízení pokračuje na návrh, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců
ode dne, kdy nastal klid řízení. Soud může na návrh, jsou-li pro to závažné
důvody, pokračovat v řízení i před uplynutím této lhůty. Není-li návrh na
pokračování v řízení podán do jednoho roku, je tím řízení skončeno; soud tento
následek vysloví v usnesení.
Pokračování řízení, které je v klidu, je v rukou stran. Tak jako v dosavadní úpravě se tak
může stát zásadně (s výjimkou opřenou o závažné důvody) nejdříve po třech měsících.
Návrh na pokračování v řízení lze podat do jednoho roku. Marným uplynutím této lhůty
je řízení skončeno. Roční lhůta však nemá povahu lhůty konečné, a proto není
Věcný záměr civilního řádu soudního
[188]
Konečné znění 2. veze (2020)
vyloučeno, aby byla rozhodnutím soudu na návrh strany prodloužena (bod 116). Na
rozdíl od dosavadní úpravy nebude soud rozhodovat o zastavení řízení, ale pouze
deklaratorním usnesením vysloví, že je řízení skončeno. Toto řešení lépe odpovídá
povaze klidu řízení.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[189]
Konečné znění 2. veze (2020)
Hlava VI Náklady řízení
Tato hlava věcného záměru civilního řádu soudního soustředí úpravu nákladů řízení, s
výjimkou několika zvláštních pravidel nacházejících se na jiných místech návrhu. Podle
tradičního vzoru je úprava zařazena do první, obecné části zákona (stejně v
rakouském nebo německém ZPO, dále též ve švýcarském ZPO a polském KPC, na
rozdíl od českého OSŘ nebo slovenského CSP), protože náklady řízení vznikají ve všech
instancích soudního řízení a stejně tak i ve zvláštních způsobech řízení. Protože však na
rozdíl jiných institutů obecné části není úprava nákladů „základním kamenem“ pro
výstavbu dalších částí zákona, je zařazena až na konec obecné části, jako jakýsi
zbytek.
Díl 1 Druhy nákladů a jejich placení
147. Náklady řízení, jestliže vznikly v řízení nebo před ním jeho přípravou, jsou
zejména náklady na zastoupení advokátem, soudní poplatky a jiné hotové
výdaje strany a jejího zástupce, není-li jím advokát, dále výdělek strany a jejího
zákonného zástupce ušlý účastí na soudním roku, náklady na dokazování a na
tlumočení.
Složení nákladů na zastoupení advokátem a jejich paušální výši pro jeden
stupeň řízení stanoví zvláštní právní předpis. Ten stanoví též paušální výši
hotových výdajů strany nebo jejího zástupce, který není advokátem, pro
případ, že nedoloží jejich výši.
Úvodní pravidlo vymezuje, jaké náklady stran jsou předmětem této úpravy, a to v
zásadě shodně jako dosavadní úprava. Výslovně jsou do pojmu nákladů řízení
zahrnuty předprocesní náklady, jejichž náhrada by jinak musela být uplatňována
zbytečně a nákladně cestou žaloby. Výslovnost by měla odstranit tápání praxe. Té se
však ponechává, aby určila, které předprocesní náklady lze za náklady řízení
Věcný záměr civilního řádu soudního
[190]
Konečné znění 2. veze (2020)
považovat (např. předžalobní upomínka, náklady na obstarání důkazů nebo vyčíslení
nároku atd.).
Pokud jde o zmocnění k podzákonné úpravě nákladů na zastoupení advokátem,
vrací se návrh k odměně upravené paušálně pro jednu instanci řízení. Výhodou této
úpravy ve srovnání s odměňováním za jednotlivé úkony právní služby je jednoduchost
a odrazování od neúčelných úkonů a také větší předvídatelnost rozsahu nákladů,
které mohou v řízení vzniknout. Budoucí úprava se však musí vyhnout nedostatkům,
pro něž Ústavní soud zrušil vyhlášku č. 484/2000 Sb. (nález sp. zn. Pl. ÚS 25/12). Lze též
říci, že aby měla paušální úprava smysl, neměly by se úkony právní služby advokáta
počítat ani za účelem náhrady tzv. režijního paušálu.
Věcný záměr zachovává zmocnění ke stanovení paušální výše hotových výdajů pro
stranu nezastoupenou advokátem (§ 151 odst. 3 OSŘ).
148. Náklady platí nejprve ten, jehož jednáním vznikají. Zda mu pak náleží jejich
náhrada, stanoví pravidla následujícího dílu, jakož i zvláštní pravidla stanovená
jinde v tomto zákoně.
Ze systematických důvodů se přebírá základní pravidlo placení nákladů, obsažené
dnes v § 140 odst. 1 prvá věta OSŘ, avšak v obecné podobě dopadající na strany i na
stát. Pravidlo je sice samozřejmé, avšak tvoří obecný základ pro následující dvě zvláštní
pravidla. Nedoplňuje se úpravou placení nákladů společníky (§ 140 odst. 1 druhá věta
OSŘ), protože by se tím nesprávně zasahovalo do hmotného práva. Platí-li si totiž více
osob na jedné straně nějaký náklad, např. odměnu svého advokáta nebo cestovné,
pak o tom, jak se na placení mají podílet, nerozhoduje procesní, nýbrž hmotné právo,
a to i v případě, že mezi nimi jinak žádný hmotněprávní poměr není (jestliže si např.
společníci zmocní společného advokáta, rozhoduje o placení jeho odměny mandátní
smlouva a občanský zákoník). To je zřejmé také důvodem, proč se příslušné ustanovení
Věcný záměr civilního řádu soudního
[191]
Konečné znění 2. veze (2020)
OSŘ v praxi nepoužívá. Lze dodat, že placení soudních poplatků více osobami řeší
zvlášť zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (§ 2 odst. 8).
Druhá věta nejen odlišuje placení nákladů od jejich náhrady, ale také vylučuje nárok
na náhradu nákladů, který by byl založen na hmotném právu.
149. Stát platí zejména náklady na ustanoveného advokáta, na provádění důkazů
a na tlumočení.
Svědkům a jiným osobám povinným něčím při dokazování nahradí stát hotové
výdaje a ušlý výdělek. Znalcům a tlumočníkům nahradí hotové výdaje a zaplatí
odměnu; výši odměny stanoví zvláštní právní předpis.
V tomto pravidle jsou vyjmenovány některé zvláštní případy placení nákladů státem,
k čemuž se přímo váže úprava svědečného, znalečného a tlumočného (z hlediska
oprávněných osob jde o náhradu, z hlediska státu o placení). Pro ni se přebírá
dosavadní úprava. Nestanoví se lhůta pro uplatnění nároku na tyto náhrady, protože
to je věcí soudu. Následek nesplnění lhůty v podobě prekluze plyne přitom z obecných
pravidel o vyloučení ze zmeškaného úkonu.
150. Soud uloží straně, která navrhla důkaz, aby zaplatila přiměřenou zálohu na
předpokládané náklady, ledaže se to jeví jako neúčelné.
Zaplacení zálohy soud neuloží v rozsahu, v němž strana splňuje podmínky pro
přiznání pomoci s náklady.
Nebude-li záloha zcela zaplacena, soud důkazní návrh nepřipustí, ledaže tu
jsou důvody pro to, aby byl proveden i bez návrhu. Důkaz provede i tehdy,
zaplatí-li strana zálohu dodatečně a rozhodnutí ve věci samé se tím významně
nezdrží.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[192]
Konečné znění 2. veze (2020)
Na úpravu placení nákladů na dokazování navazuje úprava zálohy na náklady
důkazu. Je podrobnější než současná, neboť řeší i otázky, které současná úprava
neřeší, ačkoliv by to bylo velmi žádoucí (podrobnou kritiku podává Lavický P. Záloha
na náklady dokazování v českém civilním procesu. Právní fórum 2009, č. 12).
Věcný záměr přikazuje soudu uložení zálohy, avšak příkaz několika výjimkami omezuje.
Současně omezuje rozsah zálohy odkazem na přiměřenost, což znamená, že záloha
by neměla být stanovena v maximální předpokládané výši. Všechna tato omezení
zálohy vycházejí z toho, že záloha je v civilním procesu jakýmsi zvnějšku daným
požadavkem, protože účelem soudního řízení není ochrana fiskálních zájmů státu. Lze
říci, že záloha omezuje náležité objasnění skutkového stavu, a tím vlastně cíl procesu
maří (není zřejmě správný názor, že účelem zálohy je odrazení stran od důkazních
návrhů, jež nemohou přispět k objasnění věci nebo jsou nadbytečné, neboť takové
návrhy by měly být zamítnuty bez ohledu na to, zda je strana ochotna zaplatit na
důkaz zálohu).
Jednou z výjimek je nařízení důkazu bez návrhu, přičemž tato výjimka vyplývá z
označení platící strany jako strany, „která navrhla důkaz“. Návrh tedy nepřebírá
dosavadní možnost uložit zaplacení zálohy i straně, která sice důkaz nenavrhla, avšak
„v jejímž zájmu“ jej soud nařídil (§ 141 odst. 1 OSŘ). Ukládání zálohy v těchto případech
komplikuje situaci až příliš na to, jaký účel záloha má. První komplikací je
nesamozřejmost posouzení, v čím zájmu důkaz je. Mnohdy se totiž až po jeho
provedení ukáže, čí skutkovou verzi podporuje (proto taky stejný důkaz mnohdy
navrhují obě strany). Další komplikací je otázka následků nezaplacení. Bylo by zvláštní,
kdyby soud nařídil důkaz z moci úřední a pak od něj upustil, protože mu na něj strany
nezaplatily zálohu. Přitom v některých případech důkaz bez návrhu provést musí,
nikoliv jen může, a tehdy o jeho neprovedení už vůbec nelze uvažovat (jako
protisystémovou a asociální tu „prekluzi důkazu“ označuje Fasching, H. W. Lehrbuch
des österreichischen Zivilprozeβrechts. 2. vydání. Wien : MANZ, 1990, s. 493, 522; ve
Věcný záměr civilního řádu soudního
[193]
Konečné znění 2. veze (2020)
vztahu k důkazu znaleckým posudkem viz Winterová A. Znalec a znalecký posudek v
civilním soudním řízení. Soudce, 2017, č. 1, s. 10). Vychází-li věcný záměr z aktivní role
soudce při zjišťování skutkového stavu, nemůže mu zálohou svazovat ruce. Věcný
záměr přitom nepočítá s řešením, že by rozhodnutí o záloze bylo exekučním titulem
vymahatelným do skončení řízení, po němž by je nahradilo rozhodnutí o náhradě
nákladů (tak R 26/84). Takový postup je zbytečně nákladný. Znamená, že stát se může
o vymáhání nákladů na důkaz pokoušet nadvakrát, nejprve na základě rozhodnutí o
záloze a pak případně na základě rozhodnutí o náhradě nákladů.
Z uvedeného také vyplývá, že nezaplatí-li strana zálohu na důkaz, který sice navrhla,
ale který má být proveden i bez návrhu, nemůže soud důkaz neprovést. V tomto
případě se nelze vyhnout tomu, že nezaplacení zálohy bude bez právního následku.
Zálohu nemá platit nemajetná strana. Není přitom třeba, aby byla osvobozena od
soudních poplatků (v terminologii věcného záměru jde o „přiznání pomoci s náklady“),
ale stačí, že podmínky pro ně – přinejmenším ve vztahu k záloze – splňuje.
Návrh připouští (stejně jako např. § 332 odst. 2 ve spojení s § 279 odst. 2 rakouského
ZPO), aby záloha byla zaplacena a důkaz proveden dodatečně, pokud se tím
podstatně neoddálí rozhodnutí ve věci samé. Kritérium je použito obdobné jako pro
soudcovskou koncentraci, neboť jde o příbuzné situace.
Díl 2 Náhrada nákladů
Náhradě nákladů lze přikládat dvojí účel. Prvým (materiálním) je reparace újmy
(spočívající ve vynaložení nákladů) tím, kdo ji způsobil. Druhým (procesním) účelem je,
aby náklady neodrazovaly od důvodného a uvážlivého vedení sporu a zároveň aby
hrozba jejich náhrady odrazovala od vedení sporu nedůvodného nebo
neuváženého.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[194]
Konečné znění 2. veze (2020)
Kritérium pro náhradu nákladů musí být přitom zásadně objektivní, neboť jinak by se
soud kvůli nákladům pouštěl do těžko řešitelné otázky zavinění a z náhrady by
nakonec často sešlo; účel institutu by pak mohl být stěží naplněn (Šťastný, M. Náklady
v soudním řízení civilním. Díl I. Náklady v řízení nalézacím. Praha : Knihovna sborníku
věd právních a státních, 1930, s. 14 an.). Pro objektivní hledisko hovoří také zásada
jednoduchého rozhodování o nákladech (v Rakousku nazývaná
„Vereinfachungsprinzip“), odůvodněná tím, že řízení o nákladech je oproti řízení ve
věci samé vedlejší a nemělo by přinášet další náklady a zdržení.
Z uvedeného lze dovodit, že kritériem, či spíše metakritériem stojícím za kritérii
jednotlivých náhradových pravidel, má být zbytečnost (nedůvodnost): pokud jedna
strana druhé způsobí řízením zbytečně (nedůvodně) náklady, musí jí je nahradit. Musí
jí nahradit újmu, kterou jí způsobila zbytečným zásahem do její majetkové sféry. Jestliže
např. žalobce prohrál, zbytečně zahájil řízení a zbytečně tak způsobil žalovanému
náklady; jestliže prohrál žalovaný, zbytečně proti sobě nechal zahájit řízení a zbytečně
tak způsobil žalobci náklady. Podobně jednotlivá náhradová pravidla sjednocují
současní rakouští autoři, kteří se náklady zabývají [zejména Bydlinski, M. in Fasching, H.
W. – Konecny, A. Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen. 2. Band 1. Teilband (EGZPO
und §§ 1 - 73b ZPO). 3. vydání. Wien : Manz, 2015, před § 40 a násl., marg. č. 7, který
hovoří o „objektivním ručení za zásah“; nebo Chvosta, P. Prozesskostenrecht. Wien :
Manz. 2001. Tradičně se sice rozlišují různé „zásady“ náhrady nákladů (zásada
úspěchu, zásada zavinění a zásada zapříčinění), ty jsou však nejspíš různými projevy
téže ideje v různých situacích.
151. Plně neúspěšná strana je povinna nahradit protistraně a jejímu vedlejšímu
intervenientu jejich náklady, ledaže některé z nich vynaložili neúčelně.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[195]
Konečné znění 2. veze (2020)
Je-li neúspěch na obou stranách, nahradí náklady protistraně a jejímu
vedlejšímu intervenientovi v poměrné výši ta, jejíž neúspěch je větší. Je-li
neúspěch na obou stranách přibližně stejný, není náhradou povinna žádná.
Soud však může straně uložit povinnost k plné náhradě nákladů, jestliže
částečný neúspěch protistrany je nepatrný nebo je důsledkem obtíží při
vyčíslení nároku.
Základní náhradová pravidla jsou nejjednodušším projevem výše uvedené ideje.
Věcně jsou shodná se současnou úpravou a jejím výkladem, jen ve druhé části třetího
odstavce jsou nově, po vzoru čl. 107 odst. 1 písm. a) švýcarského ZPO, zobecněny
případy, kdy soud může přiznat plnou náhradu i přes částečný neúspěch („obtížné
vyčíslení nároku“).
Neúspěšná strana ovšem není povinna nahradit náklady, které si protistrana způsobila
zbytečně sama. Návrh je v souladu se zažitou praxí označuje jako „neúčelné“. To, že
nejsou předmětem náhrady, se oproti dosavadní úpravě formuluje jako výjimka
(„ledažeˮ), čímž se přesněji postihuje odůvodňování nákladového rozhodnutí (soud se
v odůvodnění nezabývá účelností každého jednoho nákladu, ale odůvodňuje přiznání
náhrady nákladů vůbec a jen případně vyloučení nákladu neúčelného).
Postavení vedlejšího intervenienta z hlediska náhrady nákladů je složité. Věcný záměr
se zatím podle rakouského vzoru přiklání k tomu, aby měl právo na náhradu, nikoliv
však povinnost k náhradě. Absence povinnosti je odůvodněna tím, že má menší vliv
na řízení než jeho strana a že jeho procesní úkony jsou přičitatelné jeho straně, neboť
ta je může zvrátit [viz např. Bydlinski, M. in Fasching, H. W. – Konecny, A. Kommentar zu
den Zivilprozessgesetzen. 2. Band 1. Teilband (EGZPO und §§ 1 - 73b ZPO). 3. vydání.
Wien : Manz, § 41, marg. č. 12]. Věcný záměr si je vědom, že mohou nastat různé
zvláštní situace, v nichž toto řešení nebude vyhovující, avšak aby úpravu příliš
nekomplikoval, ponechává náležité řešení na dotváření práva. Uvedené ovšem platí
Věcný záměr civilního řádu soudního
[196]
Konečné znění 2. veze (2020)
jen pro pravidelného vedlejšího intervenienta. Výjimečný intervenient má podle bodu
93. postavení nerozlučného společníka, a proto pro něj i v otázce nákladů platí to, co
pro společníka (což se převážně uznává v Rakousku a výslovně je stanoveno v § 101
odst. 2 německého ZPO).
152. Žalobce se považuje za neúspěšného i tehdy, je-li věc vyřízena jinak než
rozhodnutím o věci samé. Nebylo-li však o věci samé rozhodnuto z důvodu,
který lze přičíst žalovanému, považuje se za neúspěšného on.
Je-li věc vyřízena na základě vzdání se nároku nebo zpětvzetí žaloby, jež
žalobce učinil proto, že žalovaný jeho nárok uspokojil, považuje se za
neúspěšného žalovaný. Jde-li však o zaplacení a žalobce o ně žalovaného
nejméně 15 dnů před podáním žaloby neupomenul a žalovaný jeho nárok
během řízení uspokojil neprodleně, nese si každá strana své náklady.
Pod bodem 152 jsou zakotvena pravidla pro další situace, v nichž lze původce
zbytečných nákladů určit na základě výsledku řízení. Naroveň neúspěchu v užším
smyslu je v nich postaveno skončení řízení bez meritorního rozhodnutí (podobně čl. 106
odst. 2 druhá věta švýcarského ZPO; o podlehnutí žalobcově v těchto případech
hovořil také Šťastný, M. Náklady v soudním řízení civilním. Díl I. Náklady v řízení
nalézacím. Praha : Knihovna sborníku věd právních a státních, 1930, s. 38 an.). O
neúspěchu žalobce lze zde mluvit proto, že se nedomohl toho, kvůli čemu zahájil řízení.
Za neúspěch žalovaného se naproti tomu označuje uspokojení žalobce, neboť
žalobce toho, pro co řízení zahájil, dosáhl (stejně Šťastný, M. Náklady v soudním řízení
civilním. Díl I. Náklady v řízení nalézacím. Praha : Knihovna sborníku věd právních a
státních, 1930, s. 39). Označení jedné ze stran za neúspěšnou by přitom soudní praxi
mělo zjednodušit odůvodňování rozhodnutí o náhradě, skončilo-li řízení zčásti
meritorně, zčásti nemeritorně (lze hovořit o jediném poměru úspěchu a neúspěchu).
Další výhodou je zavedení legislativní zkratky pro některá z dalších pravidel.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[197]
Konečné znění 2. veze (2020)
Náklady nemeritorně skončeného řízení má tedy hradit zásadně žalobce (stejně
Soukup, J. in Handl, V. – Rubeš, J. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha:
Panorama, 1985, s. 651). Pro případ, že by tomu výjimečně mělo být jinak, se stanoví
výjimka používající objektivní kritérium „přičítání“ namísto současného „zavinění
zastavení řízení“ (§ 146 odst. 2 OSŘ). Současné kritérium je matoucí, a tudíž nevyhovuje
zásadě jednoduchého rozhodování o nákladech. Sice se většinově chápe v tzv.
„procesním smyslu“ jako pouhá příčinná souvislost (pak je ale zbytečné hovořit o
„zavinění“), přesto však svádí k posuzování zavinění v pravém, subjektivním smyslu [tak
Janek, K. a Jirsa, J. in Jirsa, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha
II. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 418: „Například otázka (nedostatku) pravomoci
může být někdy velmi složitá a stěží lze po žalobci vyžadovat, aby předem tušil, zda
bude řízení zastaveno, či nikoliv.“], což je ovšem v rozporu s účelem náhrady nákladů.
Věcný záměr zde také nezakotvuje pravidlo, že k náhradě není povinna žádná ze stran
[§ 146 odst. 1 písm. a) OSŘ], jelikož důvod pro takové řešení zásadně nemůže být dán.
Zásadně vždy je třeba způsobení nákladů přičíst jedné ze stran. Nastanou-li zvláštní
okolnosti, pro něž se přísné objektivní řešení bude jevit jako nespravedlivé, bude na
místě aplikovat níže uvedené pravidlo o uvážení soudu. Lze dodat, že v případě
skončení řízení pro zánik některé ze stran by se o nákladech nemělo vůbec
rozhodovat, protože již neexistuje procesní vztah mezi stranami.
Pravidlo o zpětvzetí žaloby (vzdání se nároku) pro uspokojení žalobce se doplňuje o
pravidlo převzaté v modifikované podobě z § 142a OSŘ. Jde o výjimku, jejímž účelem
je dát dlužníku druhou šanci u tzv. zapomenutých složenek (jde jen o spory o
zaplacení). Jestliže žalovaný pouze zapomenul zaplatit, pak je spor zbytečný a lze se
mu při troše dobré vůle vyhnout upomínkou. Neučiní-li tak žalobce, je v souladu se
zásadou hospodárnosti zohlednit to v rozhodnutí o nákladech. Ale ne tak, že by měl
hradit náklady žalovanému, protože i žalovaný je způsobil − byl přece v prodlení a
zapomněl na to. Chyba byla na obou stranách, a proto si každá své náklady ponese
Věcný záměr civilního řádu soudního
[198]
Konečné znění 2. veze (2020)
sama. To, že jde právě o tuto situaci, se však ukáže teprve tím, že žalovaný po zahájení
sporu skutečně zaplatí (srov. NS 28 Cdo 1336/2016 a rozhodnutí tam uvedená). Bez
této podmínky by pravidlo bylo jen trestem za nezaslání upomínky. K povinnosti
žalobce upomenout žalovaného viz bod 111.
153. Úspěšný žalobce je povinen nahradit náklady žalovanému, jestliže žalovaný
svým chováním nezavdal příčinu k podání žaloby a nárok žalobce při první
příležitosti uspokojil nebo alespoň uznal, nepřichází-li uspokojení v úvahu.
Úspěšný žalovaný je naopak povinen nahradit žalobci jeho náklady, jestliže jej
svým chováním přiměl k podání žaloby a jestliže se žalobce při první příležitosti
uplatněného nároku vzdal.
Pravidla pod bodem 153 představují výjimky k pravidlům pod body 151 a 152. Jsou
odůvodněna stejnou myšlenkou jako ona, totiž že náklady by měla hradit strana, která
zbytečně zasáhla do sféry protistrany. Dopadají však na situace, kdy je touto stranou
nikoliv strana neúspěšná, nýbrž strana úspěšná, protože sice uspěla, avšak řízení a
nákladům mohla předejít. Uplatnění základních pravidel, zohledňujících pouze
výsledek řízení, by tu odporovalo myšlence, na níž jsou založena.
Prvé pravidlo dopadá na situace, kdy zahájení řízení zapříčinil žalobce, druhé pravidlo,
zrcadlově obrácené, dopadá na situace, kdy je příčina na straně žalovaného. Prvé
dopadá nejen na typický příklad vylučovací žaloby (žalobce je původcem
zbytečných nákladů proto, že žalovaného, oprávněného v exekuci, o svém právu k
nesprávně sepsané věci neinformoval před podáním vylučovací žaloby), ale třeba i
na uplatnění pohledávky, která se stala splatnou až v průběhu řízení [Bydlinski, M. in
Fasching, H. W. – Konecny, A. Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen. 2. Band 1.
Teilband (EGZPO und §§ 1 - 73b ZPO). 3. vydání. Wien : Manz, § 45, marg. č. 10; Fucik,
R. in Rechberger, W. H. Kommentar zur ZPO. 3. vydání. Wien – New York : Springer, 2006,
§ 45, marg. č. 3; srov. III. ÚS 3592/16]. Druhé může dopadat např. na úspěšného
Věcný záměr civilního řádu soudního
[199]
Konečné znění 2. veze (2020)
žalovaného, který vydržel žalobcův pozemek a žalobce o tom neuvědomil (kdyby tak
v reakci na předžalobní výzvu k vyklizení učinil, k řízení nemuselo dojít), nebo na
žalovaného, který žalobci plnil těsně před podáním žaloby a žalobce o tom nemohl
vědět [Bydlinski, M. in Fasching, H. W. – Konecny, A. Kommentar zu den
Zivilprozessgesetzen. 2. Band 1. Teilband (EGZPO und §§ 1 - 73b ZPO). 3. vydání. Wien
: Manz, § 45, marg. č. 19], nebo na žalovaného, který před podáním žaloby omylem
zaplatil na účet jiné osoby než žalobce, jestliže žalobce vzal žalobu zpět poté, co mu
tato osoba plnění vydala (tento případ řešil Ústavní soud v nálezu sp. zn. II. ÚS 439/06).
Prvé pravidlo odpovídá současnému § 143 OSŘ, avšak doplňuje se o to, co oproti
tradičním úpravám (např. § 45 CŘS) chybí, tj. o podmínku „uznání nároku“ (podrobně
o tom Dvořák B. Náhrada nákladů řízení neúspěšnému žalovanému. Právní fórum,
2010, č. 5). Teprve, když žalovaný nárok žalobce včas uzná, se ukáže, že podání žaloby
bylo zbytečné. Návrh jde však ještě dále a tam, kde je možné uspokojení nároku
žalobce (tedy zejména u žalob na plnění), žádá, aby žalovaný nárok žalobce nikoli
jen uznal, ale uspokojil. Jestliže totiž žalovaný žalobce neuspokojí, pak nelze říci, že
žaloba byla zbytečná, protože jen její pomocí donutí žalobce žalovaného k plnění
[srov. Fucik, R. in Rechberger, W. H. Kommentar zur ZPO. 3. vydání. Wien – New York :
Springer, 2006, § 45, marg. č. 3; nebo Bydlinski, M. in Fasching, H. W. – Konecny, A.
Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen. 2. Band 1. Teilband (EGZPO und §§ 1 - 73b
ZPO). 3. vydání. Wien : Manz, § 45, marg. č. 10].
Pravidlo se tudíž uplatní jak při skončení řízení na základě uznání nároku, tak při
skončení řízení na základě uspokojení žalobce a zpětvzetí žaloby (vzdání se nároku). K
uspokojení nebo uznání nároku musí ovšem dojít co nejdříve, protože jen tak lze
jednoznačně říci, že řízení bylo možné předejít. Protože tento okamžik může nastat v
různou dobu (když se žalovaný dozví o excindačním nároku žalobce nebo když
dospěje uplatněná pohledávka), je vyjádřen neurčitým výrazem „při první příležitosti“,
použitým v současném znění § 45 rakouského ZPO.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[200]
Konečné znění 2. veze (2020)
Druhé pravidlo, jak řečeno, je zrcadlovým odrazem prvého. OSŘ, ani starší úpravy
podobné pravidlo neobsahují [úpravu, byť v poněkud jiné podobě, přinesl až čl. 107
odst. 1 písm. b) švýcarského ZPO], avšak v zahraničí je jeho potřeba pociťována již
dlouho a pravidlo se dovozuje analogicky z prvého [tak již kdysi např. Goldschmidt J.
Zivilprozessrecht. Berlin – Heidelberg : Springer Verlag, 1929, s. 79; nyní zejména
Bydlinski, M. in Fasching, H. W. – Konecny, A. Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen.
2. Band 1. Teilband (EGZPO und §§ 1 - 73b ZPO). 3. vydání. Wien : Manz, § 45, marg. č.
12 an.]. U nás potřebu dosvědčuje praxe, která např. na zpětvzetí žaloby odůvodněné
zaplacením krátce před podáním žaloby reaguje nespravedlivým závěrem, že
zastavení řízení zavinil žalobce (tak nejspíš i Vláčil D. in Svoboda K. et al. Náklady řízení.
Praha : C. H. Beck, 2017, s. 128, dle kterého jde tato skutečnost k tíži věřitele).
Tak jako je prvé pravidlo podmíněno uspokojením nebo uznáním nároku, je druhé z
obdobného důvodu podmíněno vzdáním se nároku, tedy maximálním uspokojením
zájmu protistrany. Pouhé zpětvzetí žaloby nestačí.
154. Skončí-li řízení smírem nebo klidem řízení, nejsou si strany náhradou povinny.
Skončí-li řízení proto, že se strany o svých poměrech dohodly, pak je zřejmé, že
původce zbytečných nákladů nelze určit, ledaže by se soud zabýval vlastním
předmětem řízení (zda a jaký tu nárok byl apod.), což je však nepřijatelné. Pak je třeba
v zájmu jednoduchosti stanovit, že si každá strana ponese náklady sama. Obdobná
situace nastává v případě klidu řízení, v němž lze spatřovat shodný projev vůle stran v
řízení nepokračovat. Stranám však nic nebrání v tom, aby se dle následujícího pravidla
dohodly na jiném řešení.
155. Předchozí pravidla se neuplatní, pokud se strany během řízení pro případ jeho
určitého skončení dohodly o náhradě nákladů jinak.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[201]
Konečné znění 2. veze (2020)
Možnost dohody o nákladech – kterou soud převezme do výroku konečného
rozhodnutí – je v OSŘ tradičně připuštěna jen pro smír (rakouský ZPO ji v § 237 odst. 3
jednou z novel rozšířil i pro zpětvzetí žaloby). Procesní právo, ovládané dispoziční
zásadou, však stranám dává různé možnosti, jak ukončit řízení nebo jak si vzájemně
ustoupit, a není důvodu nutit je k tomu, aby vždy, když využití těchto možností chtějí
spojit s vlastním řešením nákladů, uzavřely soudní smír; tím by byly nabízené možnosti
vlastně devalvovány. Těžko lze navíc najít důvod, proč by strany, mohou-li disponovat
s předmětem řízení, tedy s tím, co je účelem řízení, nemohly disponovat s náhradou
nákladů, která je v procesu vedlejší (se širokou přípustností dohody o nákladech se
možno setkat např. v současné rakouské literatuře, tak hlavně Bydlinski, M. Der
Kostenersatz im Zivilprozess. Grundfragen des Kostenrechts und praktische
Anwendung. Wien : Manz, 1992, s. 133 an.). Námitky lze mít leda proti dohodám, které
jsou uzavírány před zahájením řízení, protože ty mohou mařit funkce náhrady (Kodek,
G. E. Funktion und Dogmatik des Prozesskostenersatzes aus österreichischen Sicht.
Zeitschrift für Ziviliprozess, 2015, č. 1, s. 60); po zahájení řízení však tyto funkce (účely),
tj. předcházení zbytečným sporům a pobídka ke sporům potřebným, přestávají
působit.
156. Strany jsou podle výsledku řízení povinny nahradit státu jeho náklady, ledaže
stát některý náklad vynaložil neúčelně.
V pravidle o nákladech státu se pro zachování rovnosti stanoví, že stát nemá právo
na náhradu nákladů neúčelných. Stejně jako pro náklady stran platí, že účelnost nelze
posuzovat ex post, nýbrž ex ante (nezáleží na tom, zda měl náklad pro řízení nějaký
přínos, nýbrž zda bylo možné očekávat, že přínos mít bude).
157. Bez ohledu na výsledek řízení jsou strana, vedlejší intervenient, zástupce nebo
zmocněnec povinni nahradit protistraně nebo státu náklad, který vznikl jejich
zaviněním nebo náhodou, která se jim přihodila.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[202]
Konečné znění 2. veze (2020)
Tuto povinnost má i svědek nebo jiná osoba povinná něčím při dokazování,
znalec nebo tlumočník, jestliže náklady způsobili zaviněným porušením
povinnosti.
Pravidlo o separaci nákladů je odůvodněno stále stejnou ideou, že náklady by měl
hradit ten, kdo je zbytečně způsobil. Zde se však v důsledku určitého chování ocitnou
některé z nákladů mimo „hlavní proud řízení“ (Šťastný, M. Náklady v soudním řízení
civilním. Díl I. Náklady v řízení nalézacím. Praha : Knihovna sborníku věd právních a
státních, 1930). Pak je má nést nikoliv strana, která zbytečně způsobila náklady řízení
vůbec, nýbrž strana, která zbytečně způsobila tyto mimo stojící náklady. Pro jejich
oddělení hovoří i požadavek sociálně únosného procesu (k němu blíže Kodek, G. E.
Funktion und Dogmatik des Prozesskostenersatzes aus österreichischen Sicht. Zeitschrift
für Ziviliprozess, 2015, č. 1, s. 55), protože oddělení může znamenat nižší, a tedy sociálně
únosnější náhradovou povinnost poražené strany. Funkcí oddělení je ovšem i
usměrňování procesního chování.
Aniž by to muselo být výslovně stanoveno, je zřejmé, že strana povinná k náhradě
separovaných nákladů nemá právo na náhradu nákladů svých, zaviněním nebo
náhodou vzniklých. Pokud tedy později ve sporu zvítězí, nemůže si je zahrnout do
celkových svých nákladů.
Oddělení nákladů způsobených jinými osobami než stranami může být odůvodněno
jen zaviněným porušením povinnosti, protože tyto osoby nejsou účastny základního
procesního vztahu a přísnější požadavky na ně nelze klást. Je tedy třeba použít
kritérium, jímž právní řád povinnost k náhradě újmy obecně podmiňuje.
158. Jsou-li dány důvody hodné zvláštního zřetele, soud předchozí pravidla
nepoužije a o náhradě nákladů a jejím rozsahu rozhodne podle uvážení.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[203]
Konečné znění 2. veze (2020)
Jde o výjimku, jejímž účelem je dosažení tzv. „individuální spravedlnosti“. Návrh přitom
zobecňuje příliš úzký § 150 OSŘ. Z umístění této výjimky vyplývá, že může korigovat
jakékoli z kritérií stanovených předchozími pravidly.
159. Tvoří-li stranu povinnou k náhradě nákladů více osob, rozdělí se mezi ně
povinnost podle poměru jejich účasti na sporu. Nelze-li poměr účasti určit, jsou
k náhradě nákladů řízení povinny společně a nerozdílně. K náhradě nákladů
vyvolaných jen procesními úkony jednotlivých osob jsou však povinny jen tyto
osoby.
Je-li více osob na straně oprávněné, nahradí povinná strana každé z nich její
náklady. Náhrada společných nákladů se mezi ně rozdělí podle jejich účasti
na sporu nebo rovným dílem, nelze-li poměr účasti určit. To neplatí, požadují-li
v soupisu nákladů jiné rozdělení.
Řešení otázky, jak rozdělit náhradovou povinnost mezi více osob vystupujících na téže
straně, je inspirováno ustanoveními § 45 vládního návrhu CŘS 1937 a § 46 rakouského
ZPO, s přihlédnutím k současnému výkladu druhého ustanovení. Ten se od textu
zákona liší především v preferenci rozdělení povinnosti nikoli „podle hlav“, nýbrž podle
účasti na sporu [srov. Bydlinski, M. in Fasching, H. W. – Konecny, A. Kommentar zu den
Zivilprozessgesetzen. 2. Band 1. Teilband (EGZPO und §§ 1 - 73b ZPO). 3. vydání. Wien
: Manz, § 46, marg. č. 3]; to lze považovat za přiměřenější. Pasivní solidarita, která se
uplatní zejména v případech nerozlučného společenství, je pak motivována
ochranou oprávněné strany. Její nevýhodou jsou ovšem případné regresní spory, a
proto lze namísto ní uvažovat o rozdělení „rovným dílem.“
Náhrada nákladů způsobených jen některými ze společníků (např. neúspěšná
námitka či obrana uplatněná jediným společníkem; blíže např. Neumann, G.
Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen I. 4. vydání. Wien : Manz, 1927, s. 547) je ze
společné povinnosti vyňata jak pro případ náhrady podle podílů, tak pro případ
Věcný záměr civilního řádu soudního
[204]
Konečné znění 2. veze (2020)
náhrady společné a nerozdílné [podobně § 100 německého ZPO; v Rakousku se to
dovozuje výkladem – srov. Bydlinski, M. in Fasching, H. W. – Konecny, A. Kommentar zu
den Zivilprozessgesetzen. 2. Band 1. Teilband (EGZPO und §§ 1 - 73b ZPO). 3. vydání.
Wien : Manz, § 46, marg. č. 4].
Rakouský (ale ani německý) zákon neobsahuje zvláštní ustanovení pro společenství na
straně oprávněné, neboť vychází z toho, že každý z oprávněných má své náklady a
každému náleží jejich náhrada. To uznává i tento návrh. Výjimkou je však situace, kdy
mají oprávnění některé z nákladů společné (zejména náklady na advokáta). Pro tyto
případy doplňuje návrh pravidlo, které je jako východisko všeobecně přijímáno v
Rakousku [Bydlinski, M. in Fasching, H. W. – Konecny, A. Kommentar zu den
Zivilprozessgesetzen. 2. Band 1. Teilband (EGZPO und §§ 1 - 73b ZPO). 3. vydání. Wien
: Manz, § 46, marg. č. 2], totiž že náhrada se mezi oprávněné rozdělí podle jejich účasti
na sporu. Doplňuje se však podpůrné rozdělení rovným dílem, tak aby každá z nich
měla zaručenou alespoň část náhrady, a dále možnost, aby oprávnění sami určili, jak
má být náhrada rozdělena.
160. Osobě povinné náhradou nákladů soud na návrh osoby oprávněné stanoví pro
případ prodlení povinnost platit úroky z prodlení ve výši stanovené ke dni
rozhodnutí předpisy občanského práva.
Po vzoru zahraničních úprav (§ 54a rakouského ZPO, § 104 odst. 1 německého ZPO, čl.
112 odst. 3 švýcarského ZPO) se výslovně upravuje úročení pohledávky na náhradu
nákladů. Výše úroků z prodlení se stanoví stejná jako pro jiné pohledávky (§ 54a
rakouského ZPO). Jelikož tu počátek prodlení závisí na vykonatelnosti, jejíž okamžik
soud předem nezná, upravuje se určení výše úroků odchylně od hmotněprávní
úpravy.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[205]
Konečné znění 2. veze (2020)
Díl 3 Rozhodnutí o náhradě nákladů
Body 161 až 164 určují, kdy soud o náhradě nákladů rozhoduje. Následující dva body
pak určují, na základě jakého postupu rozhoduje. Dohromady tak v jistém smyslu
představují „procesní nákladové právo“.
161. O náhradě nákladů soud rozhodne, když se věc v tom kterém stupni úplně
vyřídí.
Jestliže soud vyššího stupně změní nebo zruší konečné rozhodnutí soudu nižšího
stupně, ruší se tím i rozhodnutí o náhradě nákladů. Je-li tím věc vyřízena,
rozhodne o náhradě nákladů celého řízení.
Zde je zakotvena obecná povinnost rozhodnout o náhradě v konečném rozhodnutí,
což je rozvedeno pro rozhodování na vyšším stupni, a to v zásadě shodně s dosavadní
úpravou.
Návrh nezavádí úpravu, podle níž by se z rozhodování o nákladech řízení, případně
jen o jejich výši, stala tzv. porozsudková agenda svěřená jiné osobě než soudci, např.
vyššímu soudnímu úředníku (srov. § 262 civilného sporového poriadku nebo § 103 an.
německého ZPO). Takové řešení by totiž pravidelně vedlo k prodloužení celkové délky
řízení v řádu měsíců (připadajících na rozhodnutí, případný opravný prostředek,
vyjádření k němu a rozhodnutí o něm), což by mohlo mít za následek porušení práva
na projednání věci bez zbytečných průtahů, resp. v přiměřené lhůtě (srov. rozsudky
ESPL ve věcech Robins proti Spojenému království (22410/93), Macková proti Slovensku
(51543/99) a Gromzig proti Německu (13791/06). Nicméně v následujících dvou
bodech se soudci dává možnost, aby se v odůvodněných případech od obecného
pravidla odchýlil.
162. Jestliže by rozhodnutí o náhradě nákladů zdržovalo vydání rozhodnutí o věci
samé, může je soud buď vůbec, anebo jen ohledně výše náhrady vyhradit
Věcný záměr civilního řádu soudního
[206]
Konečné znění 2. veze (2020)
samostatnému usnesení. V rozhodnutí o věci samé může také rozhodnout jen o
základu náhrady a určení její výše vyhradit písemnému vyhotovení rozhodnutí.
Proti rozhodnutí o výhradě není rekurs přípustný.
Tato pravidla stanoví výjimky z povinnosti soudu rozhodnout o náhradě nákladů v
okamžiku vyřízení věci. Aby soudce přípravou rozhodnutí o nákladech nemusel
oddalovat rozhodnutí o věci samé, dává se mu na uvážení, aby: 1) rozhodl o náhradě
samostatným usnesením (dnes se samostatným usnesením, zdá se, počítá § 151 odst.
6 OSŘ; srov. slovo „zpravidla“ v původním znění § 151 odst. 1 prvé větě OSŘ); 2) rozhodl
samostatným usnesením o výši náhrady (dnes § 155 odst. 1 OSŘ); 3) určil výši náhrady
v písemném vyhotovení rozsudku (dnes § 151 odst. 5 OSŘ). Každá z těchto výjimek
může mít odlišné využití. Zvláště k možnosti 1 lze uvést, že složité a zdržující může být
nejen rozhodnutí o výši nákladů, ale i rozhodnutí o tom, kdo a v jakém poměru má
náklady hradit. Tak např. při procesním společenství nebo měnil-li se v průběhu řízení
jeho předmět, a hlavně je-li třeba zohlednit i jiné okolnosti než úspěch a neúspěch,
zejména při aplikaci pravidel pod body 153 nebo 158. Výhodou oproti možnosti 2
rovněž je, že jediné rozhodnutí o nákladech znamená nanejvýše jediný rekurs.
163. Jestliže je rozhodnutí o náhradě nákladů složité a proti konečnému rozhodnutí
je přípustný opravný prostředek, může soud namísto postupu podle
předchozího pravidla vyhradit rozhodnutí o náhradě nákladů až pro dobu po
pravomocném skončení řízení. O náhradě nákladů celého řízení pak rozhodne
soud prvního stupně.
Výhrada brání soudu vyššího stupně rozhodnout o náhradě nákladů. Učiní-li ji
až soud druhého stupně, ruší se tím již vydané rozhodnutí soudu prvního stupně.
Proti rozhodnutí o výhradě není rekurs přípustný.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[207]
Konečné znění 2. veze (2020)
Povinnost rozhodnout o náhradě nákladů v konečném rozhodnutí je dále
modifikována institutem převzatým z novely § 52 rakouského ZPO z roku 2011. Soudu
prvního nebo druhého stupně se dále umožňuje, aby s ohledem na okolnosti a zásadu
hospodárnosti uvážil, zda o nákladech rozhodnout ihned anebo rozhodnutí odložit.
Odložením se vyhne úsilí, které se později může ukázat jako zbytečné, protože soud
vyššího stupně změní nebo zruší jeho konečné rozhodnutí a s ním ztratí účinek i
rozhodnutí o nákladech. Práce se ušetří i stranám, protože „provizorní“ rozhodnutí o
nákladech nemusí napadat.
Odkládá se přitom rozhodnutí o náhradě vůbec, nikoli jen rozhodnutí o její výši, protože
složitým může být již rozhodnutí o jejím základu (viz odůvodnění pod bodem 162).
Navíc i zde platí, že jediné rozhodnutí o nákladech znamená nanejvýš jeden rekurs,
kdežto dvě rozhodnutí (o základu a o výši) rekursy dva.
164. O oddělení nákladů podle bodu 157 rozhodne soud kdykoliv během řízení.
Za pravidla určující, kdy se rozhoduje o nákladech celého řízení, je umístěno pravidlo
o tom, kdy se rozhoduje o separovaných nákladech.
165. Soud rozhoduje zpravidla bez ústního jednání, jen na základě předložených
listin. Tak postupuje vždy, když zjišťuje náklady, jejich účelnost a výši. Rozhodné
skutečnosti stačí v každém případě osvědčit.
Řízení o nákladech je jedním z hlavních míst pro uplatnění zásady jednoduchosti
rozhodování o nákladech. Není žádoucí, aby spor o náklady přinášel další náklady.
Proto návrh omezuje prostředky, jimiž má soud zjišťovat rozhodné skutečnosti, a snižuje
míru důkazu pro jejich zjištění. To musí bezvýhradně platit pro takové otázky jako je
zjištění, zda náklady byly vynaloženy, zda byly účelné a jaká je jejich výše. Posuzuje-li
se ale např. chování stran před podáním žaloby (podle pravidel pod bodem 153),
nemusí být takový proces dostačující, a proto návrh nařízení ústního jednání
Věcný záměr civilního řádu soudního
[208]
Konečné znění 2. veze (2020)
v takových případech umožňuje. Bude na soudu, aby uvážil, zda je třeba ústní jednání
nařídit. Zásadu jednoduchosti však návrh dále podporuje tím, že pro každý případ
snižuje míru důkazu a připouští pouhé osvědčení rozhodných skutečností (prokázání
jejich pravděpodobnosti). Vychází přitom z toho, že právo na spravedlivý proces
ponechává zákonodárci v otázce míry důkazu volnost.
166. Zohlednit lze jen takové náklady, jejichž soupis s potřebnými doklady strana
předložila do konce ústního jednání předcházejícího rozhodnutí o povinnosti k
náhradě nákladů; má-li být rozhodnuto bez předchozího ústního jednání, je
třeba soupis předložit s návrhem, o němž má být rozhodnuto, nebo s vyjádřením
k němu.
Návrh se vrací k někdejší, dispoziční zásadě (a zásadě vigilantibus iura) lépe vyhovující
nutnosti uplatnit právo na náhradu prostřednictvím soupisu nákladů. Napříště již tedy
nebude možný výklad, že pokud se strana náhrady nevzdá, je nutno jí náhradu vnutit
(což se nyní dovozuje z povinnosti rozhodnout o nákladech „i bez návrhu“). Lhůtu pro
předložení soupisu volí návrh shodně s rakouskou úpravou (§ 54 odst. 1 ZPO). Otázkou,
s níž si může poradit soudní praxe, je zohlednění případných zjevných chyb soupisu.
167. Rekurs proti výroku o nákladech řízení je přípustný, převyšuje-li výše nákladů,
která je rekursem napadena, částku … Kč.
Současná právní úprava sice nepřipouští odvolání proti výroku o věci samé, jímž bylo
rozhodnuto o peněžitém plnění nepřesahujícím částku 10 000 Kč, avšak proti výroku o
nákladech řízení – jenž má přece jenom vedlejší povahu – odvolání paradoxně nijak
neomezuje. Podle konstantního výkladu je omezeno jedině tehdy, je-li nákladový
výrok součástí rozsudku v bagatelní věci. Přípustné je tudíž odvolání proti výroku o
nákladech řízení, bez ohledu na jejich výši, je-li výrok součástí rozsudku v jiné než
bagatelní věci, nebo je-li součástí platebního rozkazu, usnesení o zastavení řízení,
Věcný záměr civilního řádu soudního
[209]
Konečné znění 2. veze (2020)
odmítnutí žaloby nebo schválení smíru. Věcný záměr tento stav napravuje a přezkum
nákladových výroků jednotně omezuje.
Rekurs proti výroku o nákladech řízení by neměl být přípustný, pokud částka, kterou by
se měl zabývat rekursní soud, nepřekročí určitou hranici. Ta by měla být stanovena
shodně s částkou, kterou je vymezena přípustnost odvolání proti rozsudku; viz bod 374.
Jde o částku, která je rekursem napadena, a nikoliv o celkovou výši nákladů. Jestliže
je tedy straně přiznáno na náhradě nákladů řízení kupř. 25 000 Kč a strana by si chtěla
stěžovat na to, že jí mělo být přiznáno o tři tisíce korun více, nebude její rekurs přípustný
(vychází se z předpokladu, že stanovená hranice bude vyšší než tři tisíce korun).
Díl 4 Jistota
168. Je-li tu vážná obava, že by žalobce v případě svého neúspěchu nenahradil
žalovanému náklady řízení, může soud žalobci na návrh žalovaného uložit, aby
za náhradu nákladů složil přiměřenou jistotu.
169. Návrh může žalovaný podat nejpozději při prvním úkonu, který mu v řízení
přísluší.
170. Nesloží-li žalobce stanovenou jistotu, soud žalobu odmítne.
„Jistota za (pro) náklady sporu“ je upravena především v § 11 zákona o mezinárodním
právu soukromém. Jak ukazuje švýcarská úprava (čl. 99 odst. 1 švýcarského ZPO), její
role však může být obecnější a věcný záměr toho využívá (důvodem pro složení jistoty
může být např. dluh žalobce na náhradě nákladů jiného řízení). Stanoví se zatím jen
základní pravidla, inspirovaná kromě čl. 99 odst. 1 švýcarského ZPO úpravou § 57 an.
CŘS. V paragrafovém znění je lze rozvinout, a to zejména příkladmým stanovením
skutkových podstat.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[210]
Konečné znění 2. veze (2020)
Časové omezení pro návrh žalovaného je stanoveno v zájmu procesní ekonomie.
Nebylo by žádoucí, aby se žalovaný dožadoval jistoty až později v průběhu řízení a
řízení se pak mohlo stát zbytečným.
Díl 5 Pomoc s náklady
Dosavadní institut osvobození od soudních poplatků se navrhuje pojmout přímočařeji
a obecněji, tak jako v zahraničních soudních řádech. Jen, ba ani primárně o soudní
poplatky nejde. Podstatou institutu je osvobození i od dalších plateb či náhrad,
přičemž v případě žalovaného o soudní poplatek nemusí jít vůbec. Proto se také
navrhuje změna názvu. Pro srovnání lze uvést, že jiné soudní řády nazývají tento institut
jako „procesní pomoc“ (Verfahrenshilfe v rakouském ZPO), „pomoc s procesními
náklady“ (Prozesskostenhilfe v německém ZPO), „bezplatná právní péče“
(unentgeltliche Rechtspflege ve švýcarském ZPO) či „právní pomoc z moci úřední“
(pomoc prawna z urzędu v polském KPC).
Úprava se podle tradičního vzoru a oproti nelogickému umístění v § 138 OSŘ mezi
druhy nákladů řízení zařazuje až nakonec úpravy nákladů řízení, jelikož osvobození se
týká placení nákladů, náhrady nákladů (státu) i jistoty na náhradu nákladů.
171. Straně, která osvědčí, že nemá dostatek prostředků k vedení sporu, přizná soud
zcela nebo částečně pomoc s náklady, ledaže zjevně nemá vyhlídku na
úspěch. Právnické osobě pomoc nepřizná, jestliže lze pomoc spravedlivě žádat
po těch, kdo jsou na ni hospodářsky zúčastněni.
Věcný záměr ponechává přiznání pomoci s náklady na procesním soudu, ač by jistě
bylo vhodné tuto činnost zjednodušit a procesní soud od ní pokud možno osvobodit.
Pokud však má zůstat negativní předpoklad v podobě „zjevné bezúspěšnosti“, musí
zůstat i role procesního soudu, neboť jiný orgán by jej těžko mohl posuzovat. Bylo by
ovšem nanejvýš žádoucí přesunout na jiný orgán posuzování nemajetnosti, protože
Věcný záměr civilního řádu soudního
[211]
Konečné znění 2. veze (2020)
jde o činnost, která není soudům vlastní a přitom je na rozhodování o osvobození od
soudních poplatků nejnáročnější a bývá často napadána odvoláním. Přesun by mohl
mít podobu nějakého osvědčení o nemajetnosti strany, které by na určitou dobu
vydával orgán sociálního zabezpečení. To je však otázka, která není předmětem
úpravy civilního procesu, a ve věcném záměru civilního řádu soudního proto být
řešena nemůže (ten může nanejvýš odkazovat na její úpravu v jiném předpise). Její
řešení navíc přísluší jinému ministerstvu než ministerstvu spravedlnosti, pod nějž spadá
vypracování věcného záměru civilního řádu soudního.
Pokud by úprava uvedeného osvědčení byla zavržena, mohl by civilní řád soudní
alespoň rozšířit účinky rozhodnutí o pomoci s náklady (kladného i záporného) na jiná
soudní řízení (na určitou dobu), tak jak to navrhl Nejvyšší soud ve stanovisku k první verzi
věcného záměru. V jiných řízeních by ovšem měla být soudu zachována možnost
posoudit předpoklad zjevné bezúspěšnosti.
Nové je tedy na věcném záměru zatím jen omezení pomoci s náklady u právnických
osob, a to na základě inspirace rakouskou a německou úpravou (§ 63 odst. 2
rakouského ZPO a § 114 německého ZPO).
172. Přiznáním pomoci s náklady je strana ve stanoveném rozsahu:
a) osvobozena od placení soudních poplatků a záloh na náklady důkazu;
b) osvobozena od náhrady nákladů státu;
c) osvobozena od složení jistoty za náhradu nákladů;
d) osvobozena od složení jistoty za náhradu újmy z předběžného opatření;
e) oprávněna žádat, aby jí byl ustanoven zástupce z řad advokátů.
Věcný záměr civilního řádu soudního
[212]
Konečné znění 2. veze (2020)
Přiznání pomoci s náklady nemá vliv na povinnost k náhradě nákladů
protistraně. Pokud je strana, které byla přiznána pomoc s náklady, povinna
nahradit protistraně náklady řízení, nahradí je bez soudního poplatku a stát
protistraně soudní poplatek vrátí.
Toto pravidlo shrnuje účinky pomoci s náklady. Byť je pomoc s náklady koncipována
komplexně, neznamená to, že by strana, která o ni dosud nežádala, nemohla ad hoc
žádat jen osvobození od určitého nákladu, např. od zálohy na náklady důkazu. V
takovém případě by se osvobození posoudilo jen jako předběžná otázka při
rozhodování o určitém nákladu, neboť jeho význam by byl omezen jen na tento
náklad. Tomu odpovídá formulace pravidel o jednotlivých nákladech (např.
„Zaplacení zálohy soud neuloží v rozsahu, v němž strana splňuje podmínky pro přiznání
pomoci s náklady.“).
Oproti současnému stavu se bezplatné právní zastoupení pro zjednodušení a
s ohledem na preferenci zastoupení advokátního omezuje na advokáta. Ostatně jiné
osoby v praxi většinou nepřicházejí v úvahu.
Pravidlo o soudním poplatku je inspirováno čl. 122 odst. 1 písm. c) švýcarského ZPO a
řeší problém, kterého se dotkl Ústavní soud v nálezu sp. zn. I. ÚS 2933/15. Ústavní soud
vyjádřil názor, že osvobození od soudních poplatků nedává příliš smysl, má-li
osvobozená, avšak neúspěšná strana hradit soudní poplatek zaplacený protistranou.
Nesprávně však tíhu soudního poplatku ponechal na protistraně. Věcný záměr se
pokouší o řešení přiměřenější. Stát by tedy za osvobozeného nesl soudní poplatek bez
ohledu na to, zda by jej měl osvobozený platit jako poplatník nebo nahradit
protistraně.
173. Soud na žádost ustanoví zástupce z řad advokátů straně, které byla přiznána
pomoc s náklady nebo která předpoklady pro její přiznání splňuje, ledaže se
to jeví jako nepotřebné. Náklady zastoupení nese stát v rozsahu přiznané
Věcný záměr civilního řádu soudního
[213]
Konečné znění 2. veze (2020)
pomoci s náklady nebo v rozsahu, v němž jsou předpoklady pro přiznání
pomoci splněny.
Zde je upraveno právo na ustanovení advokáta, a to jednak jako důsledek přiznání
pomoci s náklady, jednak samostatně. Na rozdíl od dosavadní úpravy se důsledně
stanoví, že stát nese náklady jen v tom rozsahu, v němž straně náleží pomoc s náklady.
Podrobnosti toho bude třeba upravit.
174. Zjistí-li soud, že se poměry strany zlepšily nebo že strana své poměry dříve
vylíčila nesprávně či neúplně, může rozsah přiznané pomoci s náklady snížit
nebo pomoc zcela odejmout, a to i se zpětnou účinností.
Zachovává se možnost odejmutí pomoci, avšak odchylně od § 138 odst. 3 OSŘ se
výslovně zakotvuje možnost částečného odejmutí. Zda, v jakém rozsahu a s jakou
účinností pomoc odejme, se nechává na uvážení soudu. Soud při něm může např.
zohlednit, nakolik se poměry strany zlepšily nebo jak závažný byl její předchozí
prohřešek.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[214]
Konečné znění 2. veze (2020)
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
Hlava I Řízení až do rozsudku
Tato hlava bude v dílu 1 obsahovat ustanovení o žalobě, vyjádření k žalobě a o
přípravném roku.
Díl 2 je věnován právní úpravě ústního jednání. Tento díl se dále podrobněji nečlení.
Má tím být mj. zdůrazněna skutečnost, že ústní jednání představuje jeden celek.
Jednotlivé aspekty (zásady) uplatňující se při ústním jednání (veřejnost, ústnost,
koncentrace řízení apod.) jsou odlišeny pouze označením marginálních rubrik.
Z hlediska terminologického se podotýká, že namísto současného termínu „jednání“
se navrhuje návrat k tradičnímu pojmosloví, tj. k označení „ústní jednání“ (srov. § 176 a
násl. CŘS nebo § 171 a násl. vládního návrhu CŘS 1937).
Pravidla o dokazování jsou systematicky zařazena do této části a hlavy jako její třetí
díl. Tento díl je vnitřně členěn na oddíl věnovaný všeobecným pravidlům dokazování,
dále na jednotlivé důkazní prostředky a konečně na zajištění důkazu.
Díl 1 Žaloba, vyjádření k žalobě a přípravný rok
Oddíl 1 Žaloba a vyjádření k žalobě
Žaloba
175. Řízení se zahajuje žalobou. Žaloba musí obsahovat náležitosti podání a dále
a) pravdivé a úplné vylíčení skutečností, o které žalobce opírá svůj nárok
(rozhodné skutečnosti);
b) přesné označení důkazních prostředků k jednotlivým rozhodným
skutečnostem, které žalobce navrhuje provést;
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[215]
Konečné znění 2. veze (2020)
c) určitý návrh, jaké rozhodnutí o svém nároku žalobce od soudu žádá
(žalobní petit). Určitosti návrhu není na překážku, je-li petit formulován
jako eventuální nebo alternativní, nebo jde-li o alternativní zmocnění.
Podle potřeby mají být uvedeny i údaje k pravomoci a příslušnosti soudu nebo
k dalším okolnostem, které soud zkoumá bez návrhu (procesní podmínky).
V ostatním platí o žalobě ustanovení o podání.
Návrh, kterým se zahajuje civilní sporné řízení, se tradičně označuje jako žaloba.
Náležitosti žaloby jsou dány kombinací shora uvedeného zvláštního pravidla a
ustanovení o podáních, resp. též o podáních ve věci samé. Zvláštní pravidla
předepsaná pro žalobu se týkají skutkových tvrzení, důkazních návrhů a žalobního
petitu. U něj se výslovně připouští možnost formulovat jej také jako eventuální nebo
alternativní, popř. do něj pojmout tzv. alternativu facultas. Na možnost učinit součástí
žaloby alternativní zmocnění byly za absence pravidla připouštějícího takový postup
vyslovovány různé názory; proto se jeví vhodným připustit tuto variantu explicitně.
V případě nedostatku náležitostí se postupuje podle obecných pravidel o
odstraňování vad podání (bod 111).
176. Zahájení řízení má za následek, že nesmí být o témže nároku vedeno nové
řízení (překážka litispendence).
K právním účinkům zahájení řízení patří také vznik překážky litispendence. Jakmile je
řízení zahájeno, nemělo by o téže věci být zahajováno řízení jiné. Věcný záměr na
rozdíl od zahraničních úprav spojuje tyto následky již se zahájením řízení, a nikoliv až se
zahájením sporu (tj. až s okamžikem doručení žaloby žalovanému). Toto řešení
odpovídá současnému českému právnímu stavu, který lze považovat za vyhovující;
není zřejmě věcného důvodu pro to, aby žalobci bylo zakázáno opětovně uplatnit
tentýž nárok až od momentu zahájení sporu, a nikoliv již od okamžiku zahájení řízení.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[216]
Konečné znění 2. veze (2020)
Přesunutí tohoto zákazu až na moment zahájení sporu by pouze zvyšovalo náklady
stran a zatížení soudu.
177. Žalobce se může v téže žalobě domáhat více nároků proti témuž žalovanému,
jde-li pro všechny o týž způsob řízení a o shodnou věcnou příslušnost soudu a
pokud spolu po skutkové stránce souvisí.
Vedle toho může v žalobě podávat i jiné návrhy souvisící se sporem, zejména
návrh na pomoc s náklady nebo návrh na vydání předběžného opatření.
V jedné žalobě je možno hromadit několik nároků. Jejich kumulování by však nemělo
vést k tomu, že projednávání jednoho nároku bude brzdit a prodražovat projednávání
nároku druhého. Nynější občanský soudní řád vyjadřuje předpoklady objektivní
kumulace v souvislosti s rozhodováním soudu o spojení věcí ke společnému
projednání, nebo naopak o jejich vyloučení k samostatnému projednání, v § 112.
Podle tohoto ustanovení je pro objektivní kumulaci postačující alternativně buď to, že
se věci týkají stejných účastníků, nebo že spolu skutkově souvisí. Podle stanoviska
věcného záměru však hledisku hospodárnosti napomáhá to, aby byla obě kritéria
naplněna kumulativně. Žalobce proto může v žalobě uplatnit vůči žalovanému jenom
takové nároky, které spolu skutkově souvisejí. Podobně je vyžadována skutková
souvislost v případě subjektivní kumulace, jež je upravena samostatně v části
věnované stranám (srov. bod 85). Toto pojetí objektivní i subjektivní kumulace
představuje jedno z opatření směřujících k rychlému a hospodárnému průběhu řízení.
178. Žalobou se lze domáhat zejména, aby bylo
a) uloženo splnění povinnosti něco dát, něco konat, něčeho se zdržet nebo
něco strpět (žaloba na plnění);
b) určeno, že tu je nebo není právní vztah či právo, má-li žalobce na tomto
určení naléhavý právní zájem (žaloba určovací);
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[217]
Konečné znění 2. veze (2020)
c) soudem založeno, změněno nebo zrušeno právo či právní vztah, jestliže
tak stanoví zákon (žaloba pravotvorná).
Klasické druhy žalob budou vypočteny. Nejedná se o výpočet taxativní (srov.
„zejména“), což nevylučuje možný případ žaloby jiné, neboť civilní žaloba je
univerzálním prostředkem ochrany práv. Nicméně v teorii i praxi jsou uvedené druhy
naprosto převažující. Ve výčtu není záměrně uvedena žaloba statusová jako druh
žaloby. Důvodem je jednak to, že v současné době jsou všechny statusové věci
zařazeny do zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (v budoucnu tomu tak
nemusí ale vždy být), jednak to, že se od jiných pravotvorných žalob odlišuje jenom
širšími subjektivními mezemi právní moci.
179. Žalobce je povinen žalovaného upomenout o splnění dluhu nejméně 15 dnů
před podáním žaloby o peněžité plnění.
Předžalobní upomínku nyní upravuje občanský soudní řád v § 142a. Toto ustanovení
předpokládá, že žalobce by měl před podáním žaloby žalovaného upomenout o
zaplacení dluhu; pro případ, že tak neučiní a žalovaný po podání žaloby svůj dluh
zaplatí, upírá úspěšnému žalobci právo na náhradu nákladů. Samotná povinnost
žalobce upomenout žalovaného však není nikde výslovně stanovena. Věcný záměr
toto opomenutí napravuje a v souvislosti s úpravou žaloby navrhuje stanovit takovou
povinnost. Nákladové důsledky jsou upraveny v partii věnované nákladům řízení pod
bodem 152; spočívají v odepření práva na náhradu nákladů řízení úspěšnému žalobci,
tj. každá strana si ponese své náklady.
180. Poté, co byla žaloba soudu doručena, soud především zkoumá, zda jsou
splněny procesní podmínky a zda žaloba má předepsané náležitosti, a učiní
případně opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[218]
Konečné znění 2. veze (2020)
Po doručení žaloby je soud povinen vždy zkoumat, zda žaloba nemá vady a zda jsou
dány procesní podmínky. Případné vady žaloby se odstraňují podle obecného
ustanovení o odstraňování vad podání (bod 111); u nedostatku procesních podmínek
se postupuje podle ustanovení obsažených v hlavě IV části 1. Nezdaří-li se vady žaloby
odstranit a jde-li o nedostatek bránící věcnému projednání žaloby, soud žalobu
odmítne. V případě neodstranitelného nedostatku procesních podmínek nebo
nedostatku, který se nepodařilo odstranit, soud žalobu odmítne. Vedle toho je soud
samozřejmě povinen zabývat se otázkou, zda byl zaplacen soudní poplatek. Tuto
problematiku však reguluje zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, včetně
postupu v případě nezaplacení soudního poplatku.
Vyjádření k žalobě
181. Nerozhodl-li soud platebním rozkazem, doručí stejnopis žaloby neprodleně
žalovanému. Zároveň jej usnesením vyzve, aby se k žalobě vyjádřil v přiměřené
lhůtě, ne kratší než 30 dnů. Proti tomuto usnesení není rekurs přípustný. Žalobce
může žalovanému doručit stejnopis žaloby přímo, avšak bez procesních
následků.
Vyjádření k žalobě nemusí soud ukládat, jde-li o jednoduchou věc nebo jde-li
o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.
Nebrání-li projednání věci vady žaloby, nedostatek procesních podmínek nebo
nesplnění poplatkové povinnosti, je na místě doručit žalobu žalovanému a vyzvat jej
k tomu, aby se k žalobě vyjádřil. Vyjádření k žalobě je podáním ve věci samé, a proto
pro ně platí požadavky stanovené v bodu 107.
Vyjádření k žalobě není zapotřebí v případě, že jde o věc jednoduchou nebo na první
pohled bezúspěšnou, nebo tehdy, je-li navrženo vydání platebního rozkazu a jsou-li
splněny zákonem stanovené předpoklady takového způsobu vyřízení věci; to se
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[219]
Konečné znění 2. veze (2020)
ovšem týká pouze žalob na peněžité plnění. K platebním rozkazům viz část 5, hlava I.,
díl 2.
182. Vyjádření žalovaného doručí soud žalobci. Může přitom podle okolností
žalobce vyzvat k podání repliky a poté i žalovaného k podání dupliky. Replika
i duplika mohou směřovat jen k tvrzením a návrhům protistrany.
Věcný záměr nově užívá termín replika a duplika. Replikou se rozumí žalobcova
odpověď na vyjádření žalovaného. Duplikou se rozumí odpověď žalovaného na
repliku žalobcovu. V obou případech jde o podání ve věci samé, a musí proto mít
jejich náležitosti. Mají však reagovat výlučně na tvrzení a návrhy protistrany, protože
jejich úkolem je bližší vyjasnění skutkového stavu a stanovisek stran, nikoli rozšiřování
předmětu řízení. O tomto vymezení musí soud strany poučit.
O uložení povinnosti k výměně těchto podání rozhodne soud podle okolností případu
tak, aby řešení věci napomáhalo, nikoliv řešení zdržovalo.
Zahájení sporu
183. Doručením žaloby žalovanému je spor zahájen (zahájení sporu). Lhůta je však
zachována a její běh se staví již podáním žaloby u soudu, není-li stanoveno
jinak.
Pro nároky uplatněné později za řízení je spor zahájen teprve doručením
podání, jímž byly takové nároky uplatněny, žalovanému, nebo jejich
přednesem při ústním jednání.
Současný občanský soudní řád v § 82 odst. 1 OSŘ stanoví, že řízení je zahájeno dnem,
kdy žaloba došla soudu. Toto pravidlo, které od zahájení řízení nijak neodlišuje tzv.
zahájení sporu, zavedl již OSŘ 1950 v § 41 odst. 2. Je odůvodněno chápáním
občanského soudního řízení jako „svého druhu součinnosti soudu s účastníky.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[220]
Konečné znění 2. veze (2020)
Součinnost předpokládá alespoň u jednoho partnera aktivitu; druhý může být
dočasně pasivním.“ Za „partnery“ se přitom pokládají navrhovatel (aktivní partner) a
soud (pasivní partner). Za počátek řízení se pak považuje okamžik, kdy jeden
z partnerů vykonal úkon adresovaný druhému se vztahem na danou věc. Vykonáním
se přitom rozumí moment, kdy se pasivní partner (soud) o tomto úkonu dozvěděl, tj.
kdy návrh na zahájení řízení došel soudu. Krom stanovení okamžiku zahájení řízení na
návrh se této argumentace využívá i k vysvětlení takového způsobu zahájení
občanského soudního řízení, v němž je „aktivním parterem“ soud, tj. kdy se řízení
zahajuje z úřední povinnosti. Viz Rubeš, J. a kol. Komentář k občanskému soudnímu
řádu. Díl prvý. Praha : Orbis, 1957, s. 224.
Tato koncepce civilního sporného procesu vychází z tzv. zásady kooperace,
spočívající na přesvědčení, že „v občanském soudním řízení jde o bezkonfliktní pozitivní
spolupráci procesních stran a soudu“. Toto pojetí se považuje dnes právem za
překonané, neboť základním principem civilního sporného procesu není kooperace,
ale kontradiktornost. Proti sobě stojí dvě procesní strany, které v řízení uplatňují
protikladné zájmy. Řízení má výrazně konfliktní charakter; projevuje se „v úsilí o
dosažení společensky žádoucího výsledku prostřednictvím sporu, polemiky a
střetávání názorů“. Využití kontradiktorního charakteru sporného procesu se promítá
do objasňování skutkového stavu především prostřednictvím procesní činnosti stran;
soud k ní vytváří předpoklady a usměrňuje ji. K tomu viz Macur, J. – Stavinohová, J.
Úvod do teorie občanského práva procesního. Brno : MU, 1990, s. 62-63.
Krom popření kontradiktorního charakteru civilního sporného procesu lze považovat
za problematické také naprosté bagatelizování role žalovaného. Přitom žalobce se
neobrací na soud jako na svého partnera, ale jako na orgán veřejné moci, který má
rozhodnout právní spor, který vznikl mezi ním a žalovaným. Dojití žaloby soudu je pro
žalobce zajisté důležité a pojí se s ním určité hmotněprávní i procesní účinky. Pro
žalovaného však tento okamžik žádný význam ještě nemá. Žalovaný se stane
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[221]
Konečné znění 2. veze (2020)
subjektem civilněprocesního vztahu teprve tím, že mu bude doručena žaloba. Tímto
okamžikem je dovršen vznik trojstranného základního civilněprocesního vztahu: jsou
vymezeny jeho strany a předmět, o kterém se má rozhodovat. Proto právě tento
moment musí mít podstatné procesní důsledky, promítající se jak do možnosti změny
subjektů, tak i do dispozic s předmětem či s řízením.
Marginalizování role žalovaného je zjevným důsledkem nesprávné snahy o jednotné
pojetí civilního procesu, který nerozlišuje mezi sporným a nesporným řízením. Může-li
totiž v některých nesporných řízeních vystupovat i jenom jeden účastník, nelze právní
účinky zahájení rozepře spojit s doručením návrhu protistraně (ta zde chybí), a je proto
nutno volit jiné legislativní řešení. I na tom se ukazuje, jak škodlivá je snaha stanovit
jednotná pravidla pro řízení, která jsou svou strukturou a povahou podstatně odlišná.
Z uvedeného výkladu vyplývá, že je nutno rozlišovat mezi okamžikem, kdy žaloba
došla soudu, a okamžikem, kdy soud doručil žalobu žalovanému. Ke každému z nich
se totiž upínají rozdílné procesněprávní, popř. hmotněprávní důsledky.
S podáním žaloby jsou spojeny účinky jak v oblasti hmotného, tak i procesního práva.
Hmotněprávní účinky spočívají především ve stavění běhu hmotněprávních lhůt (viz
např. § 648 OZ a shora navržené pravidlo). Dále srov. např. § 1475 odst. 2 OZ.
Procesním důsledkem je kupř. tzv. trvání příslušnosti (perpetuatio fori).
S doručením žaloby žalovanému nastávají právní účinky zahájení sporu. Tímto
okamžikem se žalovaná strana stává subjektem civilněprocesního vztahu. Důsledkem
toho je především vázanost stran na sebe (zcizení sporné věci nemá na řízení vliv; viz
další pravidlo), jakož i ztížení možnosti změny žaloby (pouze se souhlasem žalovaného
nebo soudu). Zahájení sporu však má i další procesní důsledky, např. možnost vstupu
vedlejšího intervenienta, možnost podání vzájemné žaloby atd. Rovněž hmotné právo
spojuje s doručením žaloby žalovanému určité právní následky (např. podle § 995 OZ
platí, že pokud bylo vyhověno žalobě napadající držbu nebo její poctivost, považuje
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[222]
Konečné znění 2. veze (2020)
se poctivý držitel za nepoctivého nejpozději od okamžiku, kdy mu byla doručena
žaloba).
Zcizení sporné věci
184. Zcizení sporné věci nebo práva po zahájení sporu nemá na řízení vliv.
Nabyvatel není bez souhlasu stran oprávněn vstoupit do řízení jako nástupce
procesní strany (procesní nástupce).
Současná úprava změny stran v případě singulární sukcese se jeví jako velmi
problematická. I když po diskusi, vedené v domácí procesualistice především v 90.
letech min. století, zvítězil názor, podle kterého singulární sukcese nemůže mít bez
dalšího za následek nástupnictví procesní, novela č. 30/2000 Sb. zpracovala tento
závěr způsobem (§ 107a OSŘ), který nemá v právních řádech států s podobnou právní
kulturou obdoby (snad s výjimkou Slovenska, které toto řešení později převzalo).
Největším nedostatkem platné právní úpravy je skutečnost, že otevírá stranám široký
prostor ke zneužívajícím procesním jednáním. Děje se tak zejména tam, kdy jedné ze
stran hrozí neúspěch v procesu, a proto se pokouší svou účast na něm ukončit a
minimalizovat tak své ztráty. Praxe zaznamenává především zneužití úpravy § 107a
OSŘ ze strany žalobce s tím cílem, aby se (budoucí) pohledávka žalovaného na
náhradu nákladů řízení stala vůči němu nedobytnou (R 46/2012). Ke zneužívajícím
postupům však může docházet i na straně žalované, jež např. účelovým převodem
věci nebo práva na třetí osobu může přivodit změnu pasivní věcné legitimace, a tím i
neúspěch žalobce v řízení.
Jako další nedostatek stávající právní úpravy lze jmenovat nevyjasněný vztah
ustanovení § 107a OSŘ k institutu záměny účastníků podle § 92 odst. 2 OSŘ. Není
zřejmé, proč by případy, kdy některá ze stran není v řízení věcně legitimována a do
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[223]
Konečné znění 2. veze (2020)
řízení by na její místo měl vstoupit někdo jiný, měly být posuzovány rozdílně podle toho,
zda ke ztrátě legitimace došlo již před, nebo až po zahájení sporu.
Konečně lze vyslovit pochybnosti ohledně „dvoufázovosti“ posouzení, zda ke změně
věcné legitimace došlo. Při rozhodování podle § 107a OSŘ totiž soud pouze zkoumá,
zda nastala skutečnost, která může mít za následek právní nástupnictví. Skutečnost,
zda k sukcesi skutečně došlo, se zkoumá až v rámci posouzení uplatněného nároku. V
praxi se tak nelze vyhnout „schizofrenním“ situacím, kdy soud sice procesní
nástupnictví podle § 107a OSŘ usnesením připustí, avšak následně žalobu ve věci
samé zamítne s odůvodněním, že k převodu nebo přechodu práva nebo povinnosti
nedošlo.
Nelze skrývat pochybnosti ani v tom, zda ustanovení § 107a OSŘ vyhovuje premise,
podle které je účastenství ve sporném řízení vymezováno žalobcem pouze formálně
(§ 90 OSŘ), bez ohledu na věcnou legitimaci.
Z uvedených důvodů se věcný záměr při úpravě změny strany řízení (procesního
nástupnictví) při singulární sukcesi odchyluje od dosavadní právní regulace.
Na rozdíl od současného OSŘ řeší procesní řády v Německu a v Rakousku otázku
singulární sukcese tak, že zcizení věci nebo práva, o něž se v řízení jedná, nemá na
spor vliv (§ 234 rakouského ZPO, § 265 německého ZPO). Smyslem této právní úpravy
je ochrana účastníků původního procesního vztahu (tzv. vázanost stran na sebe);
možnost zneužití singulární sukcese je tím minimalizována. Ve sporu tak pokračuje
původní účastník s tím, že mu zákon propůjčuje procesní legitimaci umožňující vítězství
ve sporu. K tomuto řešení se věcný záměr přiklání.
Je však rovněž možné, aby – souhlasí-li s tím odpůrce strany – do řízení na místo toho,
kdo v důsledku singulární sukcese pozbyl věcnou legitimaci, vstoupil jeho právní
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[224]
Konečné znění 2. veze (2020)
nástupce. Zájmy původních stran řízení jsou v tomto případě dostatečně chráněny
tím, že se změnou účastníka musí vyslovit souhlas.
Toto řešení – jež připomíná úpravu záměny účastníků (§ 92 odst. 2 OSŘ) – se jeví jako
vyváženější než současná regulace. Je rovněž třeba uvážit, že v případě, kdy odpůrce
neposkytne souhlas se změnou strany, nic nabyvateli práva nebrání, aby do řízení
vstoupil jako vedlejší intervenient s postavením nerozlučného společníka ve sporu
(srov. bod 25 a též § 20 rakouského ZPO).
Zavedení výjimečné vedlejší intervence je zároveň odpovědí na nutnost úpravy
přistoupení účastníka (§ 92 odst. 1 OSŘ). Nesouhlasí-li některá ze stran s přistoupením
další osoby do sporu, není vyloučeno, aby tato osoba vstoupila do řízení jako vedlejší
intervenient s postavením nerozlučného společníka. Převzetí úpravy přistoupení
účastníka proto není nutné.
Změna žaloby
185. Změnou žaloby je změna i rozšíření petitu nebo podstatná změna skutkového
stavu. Změnou žaloby není omezení petitu, doplnění petitu o eventuální návrh
či o alternativní zmocnění; změnou žaloby nejsou ani doplňky, vysvětlení nebo
opravy skutkového stavu.
Dokud nebyl spor zahájen, je žalobce oprávněn změnit žalobu, pokud se tím
nevyloučí příslušnost procesního soudu.
Po zahájení sporu je ke změně žaloby zapotřebí souhlasu žalovaného. Souhlas
může být dán i tím, že žalovaný jedná o změněné žalobě, aniž proti změně
něco namítá.
Soud může změnu žaloby po zahájení sporu připustit i přes nesouhlas
žalovaného, pokud se tím řízení neztíží ani neprotáhne.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[225]
Konečné znění 2. veze (2020)
Proti usnesení ve věci změny žaloby není přípustný rekurs.
Co se rozumí změnou žaloby, je ve věcném záměru blíže vymezeno, ovšem nikoli
vyčerpávajícím výčtem. Je na soudu, aby v jednotlivém případě věc posoudil.
Vzájemná žaloba
186. Žalovaný může po zahájení sporu až do skončení řízení v prvním stupni podat
proti žalobci vzájemnou žalobu. Pro vzájemnou žalobu platí shodné požadavky
jako pro žalobu.
Vzájemnou žalobou lze uplatnit jenom nárok, pro nějž je stanovena shodná
věcná příslušnost soudu a který s žalobou uplatněným nárokem skutkově nebo
právně souvisí, nebo který se týká předběžné otázky nebo který lze použít k
započtení, pokud žalovaný navrhuje, aby mu bylo přisouzeno více, než co
uplatnil žalobce; jinak soud posuzuje námitku započtení jenom jako obranu
proti návrhu. Nejsou-li splněny tyto podmínky, soud vzájemnou žalobu vyloučí
k samostatnému projednání.
Institut vzájemné žaloby sleduje především hledisko procesní ekonomie. Z tohoto
důvodu se věcný záměr snaží lépe než dosavadní § 97 OSŘ vyjádřit požadavek
skutkové a právní souvislosti nároku uplatněného žalobou navzájem s nárokem
uplatněným (původní) žalobou.
Mezitímní návrh určovací
187. Každá strana může až do konce ústního jednání navrhnout, aby právní vztah
nebo právo, které se staly v řízení spornými a na jejichž existenci nebo
neexistenci zcela nebo zčásti závisí rozhodnutí o žalobě, byly určeny v
rozsudku, který bude o žalobě vynesen, nebo v rozsudku, který mu bude
předcházet.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[226]
Konečné znění 2. veze (2020)
Toto ustanovení se nepoužije, může-li se o předmětu nového návrhu jednat jen
ve zvláštním řízení, výlučně předepsaném pro věci toho druhu, nebo brání-li
navrženému rozhodnutí předpisy o věcné příslušnosti soudu.
Věcný záměr počítá s navrácením institutu mezitímního určovacího rozsudku do
civilního řádu soudního. Blíže k tomu viz bod 316. Pravidlo uvedené na tomto místě
upravuje předpoklady, za nichž může žalobce nebo žalovaný mezitímní určovací
návrh učinit. Jde o projev dispoziční zásady, kterým některá ze stran rozšiřuje předmět
sporu. O mezitímním určovacím návrhu rozhoduje soud v rozsudku samostatným
výrokem, jenž je účasten právní moci. Na rozdíl od obecné určovací žaloby není ale
třeba prokazovat existenci naléhavého právního zájmu na určení ne/existence práva
nebo právního vztahu. Blíže viz body 316 až 318.
Zpětvzetí žaloby
188. Žalobce může vzít žalobu zpět bez souhlasu žalovaného jenom do začátku
ústního jednání. Vzdá-li se zároveň žalobce nároku, může vzít žalobu bez
souhlasu žalovaného zpět až do okamžiku vyhlášení rozhodnutí dovolacího
soudu.
Žalobu lze vzít zpět buď podáním, nebo přednesem u ústního jednání. Je-li
k účinnému zpětvzetí zapotřebí souhlasu žalovaného, soud doručí takové
podání nebo opis protokolu žalovanému, ledaže žaloba byla vzata zpět při
ústním jednání, jemuž byl žalovaný přítomen. Nevyjádří-li žalovaný nesouhlas
se zpětvzetím žaloby v konečné lhůtě dvou týdnů od doručení podání nebo
opisu protokolu, platí souhlas za udělený, pokud byl žalovaný o tomto následku
poučen.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[227]
Konečné znění 2. veze (2020)
Byla-li žaloba vzata zpět, hledí se na ni, jako by nikdy nebyla podána, a řízení
je tím skončeno; dosud nepravomocné rozsudky se v rozsahu zpětvzetí ruší.
Tyto následky vysloví soud usnesením.
Není-li zpětvzetí účinné, vysloví to soud v usnesení, a pokračuje dále v řízení.
Byla-li žaloba vzata zpět, lze ji znovu podat jenom tehdy, jestliže se žalobce při
jejím zpětvzetí nevzdal nároku, jehož se domáhal.
Možnost zpětvzetí žaloby je maximálně přiblížena nabytí právní moci rozhodnutí, je
tedy rozšířena i na třetí stupeň řízení (dovolání). Končí však vyhlášením rozhodnutí.
Nově se dále připouští, aby se zpětvzetím žaloby bylo spojeno i vzdání se uplatněného
nároku. K vzdání se nároku viz blíže vysvětlivky k rozsudku pro vzdání se nároku (bod
252).
Navržená úprava lépe než ta dosavadní vyjadřuje, že zpětvzetí žaloby je dispozičním
úkonem. Skončení řízení je proto spjato se samotným zpětvzetím, a nikoliv až
s následným rozhodnutím soudu o zastavení řízení, jako je tomu v platném občanském
soudním řádu. Rozhodnutí soudu, které z důvodu právní jistoty následuje jak účinné,
tak neúčinné zpětvzetí, má pouze deklaratorní povahu.
Smír
189. Strany mohou spor kdykoliv v průběhu řízení vyřídit smírem, nebrání-li tomu
povaha věci. Mohou tak učinit i s výhradou odvolání smíru ve stanovené lhůtě.
S ohledem na dispoziční zásadu, jakož i s ohledem na hmotněprávní zásadu
individuální autonomie, by strany měly mít možnost nahradit soudní ochranu smírem.
Jeho význam, individuální i společenský, může být značný. Nejenže stranám a státu
ušetří náklady na pokračování v řízení, ale může též, stejně dobře nebo i lépe než
soudní rozhodnutí, nastolit mezi stranami právní mír.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[228]
Konečné znění 2. veze (2020)
Tyto úlohy plní nejen smír uzavřený během řízení, tedy tzv. smír procesní, ale ještě více
smír, který řízení předchází, tedy tzv. smír prétorský („soudní smír“ je jejich společným
označením). Proto věcný záměr zachovává úpravu obojího smíru, a to jednak zde, na
konci pravidel o dispozičních úkonech stran, jednak v samostatném dílu části páté,
vyhrazené zvláštním způsobům řízení.
Úvodní pravidlo dává tedy stranám možnost ukončit spor smírem. Obecná formulace
připouští uzavření smíru kdykoliv během řízení, tedy i během řízení dovolacího (bude-li
dovolání, jak je navrhováno, odkládat právní moc).
Z dosavadní úpravy se přebírá výslovné vyloučení smíru v případech, kdy mu brání
povaha věci. Nejde o případy specifické individuálními okolnostmi, nýbrž o případy
určitého typu (nakládání se statky, s nimiž nakládat nelze, nebo nahrazování tzv.
pravých konstitutivních rozhodnutí). Na případy, v nichž smír sice obecně uzavřít lze,
avšak individuální okolnosti jej staví do „rozporu s právními předpisy“, míří bod 191 odst.
2.
Výslovně se připouští v praxi používaný podmíněný smír, neboť procesní úkony
podmíněné dodatečným souhlasem či neodvoláním jsou obecně vyloučené.
190. Soud se má o smírné vyřízení sporu pokusit vždy, když se to jeví jako účelné. Za
tím účelem probere věc se stranami po skutkové i právní stránce.
Další pravidla ukládají soudu, aby se o smír pokusil. Stranám to věcný záměr ukládá v
bodu 197 a navíc počítá s tím, že strany budou k uzavření smíru motivovány úpravou
odměny advokáta a soudního poplatku. Věcný záměr ovšem neukládá soudu pokus
o smír tak naléhavě, jako to činí současný OSŘ, když stanoví, že soud o smír „usiluje" (§
99 odst. 1 druhá věta) nebo dokonce „usiluje především“ (§ 100 odst. 1 druhá věta).
Tím spíše nevolí cestu obligatorního pokusu o smír na začátku řízení, upraveného nyní
v § 278 německého ZPO, nebo obligatorního smírčího řízení konaného před
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[229]
Konečné znění 2. veze (2020)
stanovenými orgány podle § 197 švýcarského ZPO. Byť může být smír „cennější“ než
rozhodnutí soudu, je třeba respektovat, že soudy jsou podle čl. 90 Ústavy povolány
„především k tomu, aby poskytovaly ochranu právům“, nikoliv k tomu, aby usilovaly
„především“ o smír a rozhodnutí o právu se vyhýbaly. Přehnaný důraz zákona na smír
může v lepším případě protahovat řízení, v horším svádět soudce k bezohlednému
vnucování něčeho, co má jen málo společného se svobodnou vůlí stran a jen malou
cenu pro ochranu právního a sociálního řádu. Věcnému záměru je tedy bližší
rezervovanější přístup § 204 odst. 1 rakouského ZPO (u nás dříve § 204 odst. 1 CŘS),
podle nějž se soud o smírné vyřízení pokusit „může“ (i tak v Rakousku připadá jeden
smír na méně než dva rozsudky; viz Saria, G. Der gerichtliche Vergleich im
österreichischen und tschechischen Recht. Wien : Springer, 2018, s. 20).
Povinnost probrat věc při pokusu o smír se stranami (po skutkové i právní stránce)
souvisí s povinností materiálního vedení řízení, upravené na jiném místě věcného
záměru (viz bod 223 a násl.).
191. VARIANTA 1:
Uzavřou-li strany smír, soud usnesením vysloví, že řízení je skončeno, a smír
v tomto usnesení vyjádří. Pokud obsahuje povinnost k plnění, je smír
vykonatelný.
Jeví-li se však smír podle hmotného práva zdánlivý nebo neplatný a
k neplatnosti se má přihlížet i bez návrhu, soud vysloví, že řízení skončeno není,
a v řízení pokračuje.
Věcný záměr opouští schvalování smíru, zavedené do našeho právního řádu v roce
1950, kdy „správné chápání dispozičního práva stran“ (důvodová zpráva k OSŘ 1950
ve sněmovním tisku č. 510 pro období 1948 až 1952) přineslo do té doby neznámou
kontrolu dispozičních úkonů. Takové pojetí dnes neobstojí a byli si toho vědomi již tvůrci
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[230]
Konečné znění 2. veze (2020)
tzv. velké novely OSŘ z roku 1991: „Podle dosavadního o. s. ř. soud prakticky dozíral
nad úkony účastníků, jimiž disponovali s nárokem či s řízením (§ 95, 96, 99, 207, 208,
222). Tak schvaloval z hlediska zájmů společnosti změnu a rozšíření žaloby, omezení a
zpětvzetí žaloby, soudní smíry, zpětvzetí odvolání, zpětvzetí žaloby v odvolacím řízení.
Tento stav je neúnosný; úkolem soudu je rozhodovat a nikoli dělat poručníka
účastníkům v jejich majetkových záležitostech, s nimiž jinak mohou mimo soud
svobodně disponovat“ (důvodová zpráva k zákonu č. 519/1991 Sb.).
Smír má dvojí povahu. Strany jím jednak utvářejí své hmotněprávní poměry, jednak
nakládají s řízením – vyjadřují vůli jej skončit. Proti schvalování smíru hovoří zásady, které
na smír v této jeho dvojí povaze působí, tedy hmotněprávní zásada individuální
autonomie a procesní zásada dispoziční. Z druhé přitom vyplývá, že řízení má skončit
již účinkem dispozičního úkonu, tedy v tomto případě účinkem smíru. V zájmu právní
jistoty nicméně věcný záměr – na rozdíl od pouhého zaprotokolování smíru v procesu
rakouském, německém či polském – přidává ke smíru deklaratorní rozhodnutí o
skončení řízení (obdobně jako v případě zpětvzetí žaloby podle bodu 188).
Smír ovšem může být vadný, a to s ohledem na jeho dvojí povahu jak z důvodů
procesních (např. uzavření smíru řádně nezastoupenou stranou, před vyloučeným
soudcem, před mezinárodně nepříslušným soudem nebo v řízení, jemuž brání překážka
rei iudicatae), tak hmotněprávních (např. uzavření smíru pod bezprávnou výhrůžkou,
v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy). Věcný záměr přitom vychází z toho, že k
tomu, aby ukončil spor, měl by smír splňovat požadavky nejen práva procesního, nýbrž
i hmotného. Lze totiž obecně předpokládat, že smírem podle hmotného práva
neplatným strany spor ukončit nezamýšlí. Proto by měl soud v takovém případě
deklarovat, že řízení neskončilo, a v řízení pokračovat (v případě vad procesních to
plyne z obecných pravidel). Fakt, že bez řádného řízení nemůže soud případné
hmotněprávní vady smíru dobře zjistit, vyjadřuje návrh výrazem „jeví-li se“.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[231]
Konečné znění 2. veze (2020)
Smíru se tradičně přiznává vykonatelnost, avšak nikoli právní moc (tak zejména
v Rakousku a Německu). Proto věcný záměr vedle schvalování smíru opouští i tu a již
nestanoví, že smír „má účinky pravomocného rozsudku“ (§ 99 odst. 3 OSŘ); důsledky
upravuje pravidlo následující. Odůvodněno je to především tím, že právní mocí jsou
pojmově nadány vrchnostenské akty, nikoliv jednání soukromých subjektů. Smír
nemůže požívat autority soudního rozhodnutí, protože před ani po jeho uzavření se
zpravidla nevede řízení, v němž by případné hmotněprávní vady mohly vyjít najevo
(srov. Hora, V. Processní úkony dle práva rakouského. Praha, 1907, s. 88). Konstrukce
vykonatelnosti bez právní moci přitom není nijak neobvyklá ani v tuzemské úpravě
(srov. notářský zápis se svolením k vykonatelnosti nebo nepopřenou přihlášku
pohledávky do insolvenčního řízení). Lze říci, že jde o kompromis mezi praktickými
potřebami a právem na soudní ochranu – stát sice přiznává vykonatelnost právnímu
aktu, jehož správnost nemůže zaručit, zachovává však stranám možnost právní akt
později zpochybnit. K tomu, jakým způsobem lze smír pro jeho hmotněprávní vady
napadat, viz odůvodnění následujícího bodu 192.
VARIANTA 2:
Uzavřou-li strany smír, soud usnesením vysloví, že řízení je skončeno, a smír
v tomto usnesení vyjádří. Smír má pak účinky pravomocného rozsudku, a
pokud obsahuje povinnost k plnění, je vykonatelný.
Jeví-li se však smír podle hmotného práva zdánlivý nebo neplatný a
k neplatnosti se má přihlížet i bez návrhu, soud vysloví, že řízení skončeno není,
a v řízení pokračuje.
Ve druhé variantě se v zájmu kontinuity zachovává nejen vykonatelnost smíru, ale i
jeho právní moc.
192. VARIANTA 1:
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[232]
Konečné znění 2. veze (2020)
Usnesení o skončení řízení smírem není na překážku tomu, aby byl smír v jiném
řízení posouzen z hlediska hmotného práva. Bude-li v jiném řízení rozsudkem
určeno, že smír je neplatný nebo zdánlivý, může kterákoliv ze stran původně
rozhodujícímu soudu navrhnout, aby pokračoval v řízení; návrh je třeba podat
do jednoho měsíce od doručení rozsudku.
Věcný záměr nepřebírá zvláštní, tříletou lhůtou omezenou, procesní žalobu na zrušení
smíru z důvodu jeho hmotněprávní neplatnosti (§ 99 odst. 3 OSŘ), jelikož vychází z toho,
že hmotněprávní vady smíru by mělo být možné uplatnit stejně jako hmotněprávní
vady jakéhokoli jiného právního jednání (se stejným se má nakládat stejně). Nelze tu
tedy vyloučit prostředky a lhůty hmotného práva (srov., co k tomu říká Hora, V.
Československé civilní právo procesní. Díl II. Řízení před soudy prvé stolice. 3. vydání.
Praha : Nákladem vlastním, 1932, s. 419), takže zpochybnit smír by mělo být možné v
jakémkoliv řízení, a to jak žalobou, tak námitkou, podobně jako právní jednání
zachycené v notářském zápisu. Umožňuje to přitom opuštění právní moci smíru.
Kladem tohoto řešení je nejen rovné nakládání s hmotněprávními vadami, ale též
omezení sporů. Bude-li v jiném řízení smír zpochybněn, nemusí se kvůli tomu zahajovat
zvláštní řízení o zrušení smíru a otázku platnosti smíru lze posoudit jako předběžnou.
Záporem – podobně jako v případě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti –
je širší možnost zpochybnění smíru jakožto exekučního titulu. Zda by však k tomu
docházelo často, je otázkou.
Budou-li hmotněprávní vady v jiném řízení uplatněny úspěšně, otevírá se prostor pro
pokračování v původním řízení a rozhodnutí o původním, dosud vlastně nevyřízeném
nároku. To však návrh z důvodu právní jistoty umožňuje jen v případě, že závěr o
neplatnosti smíru, učiněný v jiném řízení, bude přímo vyjádřen ve výroku rozsudku, tedy
když bude „určena neplatnost smíru“ (což je řešení rakouské, viz Gitschthaler, E. in
Rechberger, W. H. Kommentar zur ZPO. 3. vydání. Wien – New York : Springer, 2006, §§
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[233]
Konečné znění 2. veze (2020)
204-206, marg. č. 8). V souladu se zásadou dispoziční se přitom nechává na stranách,
aby pokračování původního řízení navrhly.
VARIANTA 2:
Právní moc smíru lze zrušit rozsudkem, je-li smír podle hmotného práva neplatný
nebo zdánlivý; žalobu lze podat do tří let od právní moci usnesení o skončení
řízení. Po zrušení právní moci smíru může kterákoliv ze stran původně
rozhodujícímu soudu navrhnout, aby pokračoval v řízení; návrh je třeba podat
do jednoho měsíce od doručení rozsudku.
Návrh upravuje zvláštní prostředek, jímž lze zpochybnit hmotněprávní platnost
(existenci) smíru. Na rozdíl od současného § 99 odst. 3 OSŘ však nejde o zrušení
usnesení o schválení smíru, nýbrž přímo o zrušení právní moci smíru, neboť soud podle
smír neschvaluje (viz bod 191). Podstata je však v obou případech táž – odstraňují se
účinky právní moc smíru.
Dojde-li k tomu, otevírá se prostor pro pokračování v původním řízení a rozhodnutí o
původním, dosud vlastně nevyřízeném nároku. V souladu se zásadou dispoziční se
přitom nechává na stranách, aby pokračování původního řízení navrhly.
Mediace
193. Soud může stranám doporučit, aby využily mediace nebo jiného způsobu
mimosoudního řešení sporů.
Rozhodnou-li se strany některou z těchto možností využít, soud nařídí klid řízení.
Současné znění § 100 odst. 2 OSŘ umožňuje soudu, aby stranám direktivně nařídil
povinnost prvního setkání s mediátorem, a popř. aby dále sám vybral mediátora,
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[234]
Konečné znění 2. veze (2020)
pokud se na něm strany nedohodnout. Tuto úpravu neshledává věcný záměr
koncepčně správnou a odchyluje se od ní.
V prvé řadě se na rozdíl od současného § 100 odst. 2 OSŘ se ponechává na vůli stran,
jestli chtějí pomoci mediátora využít, či nikoliv. Věcný záměr nepodceňuje význam
mediace coby smírného řešení sporu, avšak nepovažuje za adekvátní a souladné s
dobrovolností mediace jako alternativního způsobu řešení sporu, pokud jsou k němu
strany nuceny, třebas již jenom v podobě obligatorního prvního setkání se zapsaným
mediátorem. Nemají-li strany vůli urovnat jejich při smírně, je vnucené první setkání
s mediátorem pouze zbytečným průtahem v řízení, nadto spojeným se zbytečnými
náklady. Naopak tam, kde strany mají ochotu dohodnout se, může první setkání
s mediátorem a následná mediace k odklizení jejich sporu pomoci.
Mediace není jediným alternativním způsobem řešení sporům, který může být v dané
věci prospěšnější než vedení kontradiktorního sporu. Proto věcný záměr na rozdíl od §
100 odst. 2 OSŘ pamatuje také na tyto jiné způsoby, jež však s ohledem na možný vývoj
v této oblasti nechce taxativně vyjmenovávat. Přístup věcného záměru je v tomto
podobný jako přístup § 647 OZ. Toto ustanovení občanského zákoníku, týkající se běhu
promlčecí lhůty, je inspirováno německým právem. Podobně se německým právem
inspiruje věcný záměr: § 278a německého ZPO pamatuje nejen na mediaci, ale i na
jiné způsoby alternativního řešení sporů, žádný z těchto způsobů nepreferuje, ba ani
jej stranám nevnucuje. Takový přístup považuje věcný záměr za vhodný a odpovídající
povaze civilního sporného řízení.
Věcný záměr civilního řádu soudního vychází z přesvědčení, že strany by měly být
k využití mediace (k prvnímu setkání s mediátorem) motivovány, a nikoliv direktivně
přinucovány. Motivace by měla být dána především rychlejším a levnějším vyřízením
věci, ale měla by také spočívat kupř. v oblasti poplatkového práva.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[235]
Konečné znění 2. veze (2020)
Rozhodnou-li se strany mediace nebo jiného způsobu mimosoudního řešení sporů
využít, nepočítá pro takový případ věcný záměr s přerušením řízení, ale s klidem řízení,
který lépe odpovídá dané situaci. K němu viz body 143 až 146.
Konečně je nutno dodat, že navržené pravidlo míří na sporné řízení. Nic proto nebrání
tomu, aby s ohledem na odlišnou povahu nesporných řízení bylo pro některá z nich
nebo pro nesporná řízení obecně přijato pravidlo, které bude založeno na silnější roli
soudce při úvaze o využití mediace (nebo prvního setkání s mediátorem) či jiného
způsobu mimosoudního řešení sporů.
Oddíl 2 Přípravný rok
Věcný záměr na rozdíl od dosavadní úpravy neužívá termínu „příprava jednání“.
To, co se přípravou jednání podle dosavadní úpravy rozumí, upravuje v souvislosti
s žalobou, vyjádřením k žalobě a s přípravným rokem. Tím nemá být vyjádřeno, že by
na přípravu ústního projednání sporu nebylo třeba klást v budoucí úpravě důraz.
Naopak: věcný záměr vychází z toho, že bez dobré přípravy nemůže následovat
důkladné a přitom rychlé projednání věci.
Historicky platí, že jak OSŘ 1950, tak OSŘ v původním znění přípravu ústního projednání
věci podceňoval a svým způsobem deformoval (srov. Macur, J. Príprava
pojednavania. Socialistické súdnictvo, 1966, s. 289). Důsledky toho vidíme v některých
řízeních dodnes; fakticky se nekoná žádná řádná příprava a první jednání ve věci je
často jen jakýmsi „zahřívacím kolem“.
Současný zákonodárce se to sice snažil poměrně důrazně změnit, dospěl ovšem
k opačnému extrému, tj. že úlohu přípravy jednání přecenil, že na ní naložil příliš
mnoho. Tak § 114a odst. 1 OSŘ sice správně uvádí, že cílem přípravy jednání je zajištění
toho, aby věc byla projednána a rozhodnuta zpravidla při jediném jednání, avšak na
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[236]
Konečné znění 2. veze (2020)
tomto jediném jednání stranám neponechává dostatečný prostor k rozvinutí sporu
(srov. § 118b odst. 1 OSŘ).
Věcný záměr uvedeným neduhům čelí tím, že soudu zásadně ukládá, aby doručil
žalobu žalovanému a vyzval jej k vyjádření se k žalobě (viz bod 181), a dále tím, že
předpokládá konání obligatorního přípravného roku, který předchází ústnímu jednání.
Takto upravená důkladná příprava je podmínkou pro to, aby se soud při ústním
jednání mohl zabývat především dokazováním sporných skutečností.
Je ovšem zřejmé, že vyjádřením k žalobě ani přípravným rokem se řízení nezačíná. Při
tvorbě zákona je proto nutné řešit nejprve otázku, co vše by výzvě k vyjádření se
k žalobě adresované žalovanému, resp. nařízení přípravného roku mělo předcházet.
Jedná se zejména o vyřešení těchto tematických okruhů:
a) odstranění vad žaloby (viz bod 111 a 180); bezvadná žaloba je prvním
předpokladem efektivní přípravy ústního projednání sporu. Je třeba klást důraz
především na projednatelnost žaloby (tj. na dostatečné, nikoliv však nutně úplné
vymezení skutkového základu žaloby na straně jedné, a materiálně vykonatelného
žalobního návrhu na straně druhé);
b) zkoumání podmínek řízení (bod 180); zvláště těch, jejichž splnění lze
posoudit zpravidla již na základě samotné žaloby (pravomoc, věcná příslušnost,
procesní subjektivita, apod.). Jinak samozřejmě platí, že ke splnění procesních
podmínek je třeba přihlížet kdykoliv za řízení (bod 136). Bezprostředně po dojití žaloby
by však soud měl zkoumání procesních podmínek věnovat zvláštní pozornost;
c) řešení poplatkových a souvisejících otázek.
Nejsou-li uvedené otázky zodpovězeny, není dán prostor ani pro vyjádření se k žalobě,
ani pro přípravný rok.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[237]
Konečné znění 2. veze (2020)
Se shora popsaným počátečním stadiem řízení má přípravný rok společné, že v jeho
rámci soud postupuje z úřední povinnosti, tj. činí procesní úkony i bez návrhu. Řečeno
jinak, ve fázi přípravného roku se významně uplatňuje úřední postup soudu.
Stejně jako zahajovací fáze řízení je i přípravný rok neveřejný. Z toho zároveň vyplývá,
že přípravný rok není součástí (první částí) ústního jednání; tím se navrhovaná úprava
liší od úpravy rakouské (srov. § 258 odst. 1 rakouského ZPO). Není však vyloučeno, aby
ústní jednání na přípravný rok plynule navazovalo. Věcný záměr se nevydává cestou
nadměrné formalizace předpokladů pro konání přípravného roku, jak to činí současná
úprava. Rovněž je mu cizí stanovení prekluzivní lhůty pro uplatnění skutkového a
důkazního materiálu (§ 118b OSŘ). Koncentračních účinků je naopak dosahováno
strukturováním procesní látky a vytvořením plánu ústního jednání. Průběh řízení se tak
stává přehlednějším a jeho výsledek pro strany předvídatelným. Tohoto účelu nelze
dosáhnout zavedením pouhé písemné přípravy jednání.
Vlastním účelem přípravného roku je zjistit, zda a − případně − které skutečnosti jsou
mezi stranami sporné. Za tím účelem mohou strany v rámci přípravného roku tvrdit
rozhodné skutečnosti a navrhovat k nim důkazy. Výsledkem přípravného roku by pak
mělo být vytvoření plánu ústního jednání. Tím má být zajištěno faktické naplnění
požadavku, aby soud ve sporu rozhodl na jediném ústním jednání.
Na druhé straně musí být soudu zajištěn dostatečný prostor k tomu, aby při přípravném
roku mohlo dojít k odstranění nedostatků týkajících se podmínek řízení, které
v předchozím průběhu řízení nevyšly najevo (místní příslušnost, překážka litispendence,
res iudicata apod.).
V rámci styku se stranami při přípravném roku by měl soud vést strany ke smírnému
řešení věci (viz bod 196 a 197).
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[238]
Konečné znění 2. veze (2020)
Věcný záměr stranám nebrání, aby na základě výsledků přípravného roku využily
služeb mediátora (viz také bod 193).
Přípravný rok
194. Ústnímu jednání předchází přípravný rok. V jednoduchých případech není
nutno přípravný rok výjimečně konat.
Přípravný rok předchází ústnímu jednání. Věcný záměr vychází z toho, že konání
přípravného roku je pravidlem. Je třeba odmítnout (přežívající) praxi, kdy první ústní
jednání nahrazuje vlastní přípravu jednání. Ústní jednání slouží především k dokazování
sporných skutečností, nikoliv ke zjišťování toho, co je mezi stranami sporné. Takový
(zastaralý) způsob přípravy vede pouze k odročení ústního jednání, a tím i
k prodlužování délky řízení. To nechce věcný záměr připustit. Konání přípravného roku
má příznivý vliv i na předvídatelnost konečného rozhodnutí. Toto hledisko, jež úzce
souvisí s právem na spravedlivý proces nelze rovněž přehlížet. K upuštění od konání
přípravného roku může dojít pouze výjimečně v jednoduchých věcech, zejména tam,
kde rozsah sporných skutečností je jen zanedbatelný.
Není samozřejmě vyloučeno, aby na přípravný rok plynule navazovalo ústní jednání.
K přípravnému roku v nepatrných věcech viz bod 370.
195. Přípravný rok je neveřejný.
Navrhovaná úprava zdůrazňuje neveřejnost a neformálnost přípravného roku. Je
na soudu, aby zvolil nejvhodnější postup přípravného roku. Pořadí uvedené
v následujícím pravidle pro něj není závazné.
196. Přípravný rok slouží k:
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[239]
Konečné znění 2. veze (2020)
a) objasnění, zda jsou splněny procesní podmínky, a případně přijetí
opatření k odstranění jejich nedostatku;
b) doplnění rozhodných skutkových tvrzení a důkazních návrhů;
c) tomu, aby soud se stranami probral věc po skutkové i právní stránce;
d) pokusu o smír mezi stranami;
e) tomu, nedojde-li k uzavření smíru, aby soud se stranami probral další
průběh řízení a aby na základě toho stanovil plán ústního jednání. V něm
také přesně označí, o kterých skutečnostech a jakými důkazními
prostředky má být důkaz podán.
Navrhovaná úprava přípravného roku klade na soud – oproti dosavadnímu stavu –
zvýšené nároky. Vychází se z toho, že soudce před nařízením roku řádně prostudoval
spis a na věc se připravil i po právní stránce. Jen tímto způsobem může řádně splnit
povinnosti vyplývající z materiálního vedení řízení (srov. bod 156 až 158). V této
souvislosti má soud se stranami probrat podstatné právní a skutkové otázky týkající se
sporu a pokusit se o jeho smírné řešení.
Neskončí-li řízení smírem ve fázi přípravného roku, oznámí soud stranám plán ústního
jednání; zejména uvede, které rozhodné skutečnosti jsou mezi stranami sporné a které
důkazní návrhy budou k jejich zjištění provedeny, popřípadě uvede, které důkazy
provede i bez návrhu stran.
197. Strany dbají toho, aby na přípravném roku byly probrány veškeré sporné
skutečnosti a aby byly navrženy veškeré možnosti smírného řešení sporu. Za tím
účelem je strana povinna informovat svého zástupce o podstatných
skutkových otázkách týkajících se věci a o možnostech smírného řešení.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[240]
Konečné znění 2. veze (2020)
Rovněž stranám se ukládá, aby přípravnému roku věnovaly náležitou pozornost.
Vyžaduje se, aby se strany dokázaly relevantně vyjádřit ke sporným skutkovým
otázkám (s ohledem na vylíčení skutkových okolností v žalobě a ve vyjádření k žalobě)
a aby byly schopny navrhnout důkazy k prokázání vlastní skutkové verze. Porušení této
povinnosti má vliv zejména na posouzení, zda strana řízení učinila skutkový přednes
nebo důkazní návrh opožděně z vlastního zavinění (bod 218). Zároveň je od stran
požadováno, aby, je-li to možné, byly připraveny podat návrh smírného řešení věci.
198. Vyzve-li soud stranu, aby se vyjádřila o určitém návrhu, který se dotýká postupu
a vedení řízení, může připojit doložku, že nevyjádří-li se strana v určité lhůtě,
bude se předpokládat, že nemá námitky.
Přebírá se praktické pravidlo, jež je obsaženo v současném § 101 odst. 4 OSŘ.
Díl 2 Ústní jednání
Ústní jednání představuje jádro řízení před soudem prvního stupně. Slouží k projednání
věci samé, jež sestává především z projednání návrhů procesních stran a jejich
skutkových přednesů, dále z dokazování a z hodnocení skutkové a právní stránky věci.
Ústní jednání, jak již vyplývá z jeho názvu, je prováděno ústně a zásadně veřejně. Řídí
je soud, přičemž toto řízení má dvojí povahu: a) formální a b) materiální. O formálním
řízení sporu soudem hovoříme jak co do „vnějšího“ postupu soudu v řízení (např.
nařízení jednání, předvolání stran a dalších osob, doručování), tak co do „formy“
ústního jednání (např. zahájení a skončení jednání, udělení slova, provádění důkazů,
vyhlašování rozhodnutí). Materiální řízení sporu směřuje k tomu, aby „bylo docíleno
co nejpravdivějšího a nejúplnějšího skutkového podkladu sporu“ (Hora, V.
Československé civilní právo procesní. Díl II. Řízení před soudy prvé stolice. 2. vydání.
Praha : Nákladem vlastním, 1929, s. 244).
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[241]
Konečné znění 2. veze (2020)
Podstata materiálního řízení sporu – jež patří k základním pilířům sociální koncepce
civilního procesu, z níž věcný záměr vychází – spočívá v důkladném projednání věci
po skutkové i právní stránce; nejdůležitějším nástrojem soudu sloužícím k naplnění
tohoto cíle je jeho dotazovací a upozorňovací povinnost vůči stranám sporu (srov.
§ 139 odst. 1 německého ZPO, § 182 rakouského ZPO; srov. body 156 až 158). Výkon
dotazovací a upozorňovací činnosti soudem v tomto smyslu nepředstavuje porušení
soudcovské neutrality, a nemůže být proto chápán jako protivící se zásadám
dispoziční a projednací. Jde při něm především o to, aby byl dostatečně objasněn
obsah skutkových přednesů stran a jimi sledovaný cíl soudní ochrany.
Dotazovací a upozorňovací činnost soudu tak spočívá především ve snaze o včasný,
úplný a pravdivý přednes rozhodných skutečností procesními stranami, v doplnění
nejasných nebo neurčitých údajů v jejich návrzích, v označení důkazních prostředků
apod. Ve svém důsledku napomáhá zavedení dotazovací a upozorňovací povinnosti
soudu též tomu, aby nedocházelo k vydávání překvapivých rozhodnutí. Není
vyloučeno, aby se dotazovací činnost soudu uplatňovala i tam, kde existuje povinné
zastoupení advokátem.
Pokud jde o rychlost projednání věci, uplatní se zásada, že věc má být rozhodnuta při
jediném jednání (viz bod 207). Je zřejmé, že naplnění tohoto cíle není dosažitelné bez
zavedení prvků tzv. koncentrace řízení. Věcný záměr však nejde dosavadní cestou
urychlování řízení, která spočívá především ve stanovení „koncentrační hranice“ (srov.
§ 118b odst. 1 OSŘ), jež ovšem není zárukou naplnění ideových východisek věcného
záměru. Má-li civilní sporné řízení sloužit ochraně skutečných subjektivních práv a
oprávněných zájmů účastníků, nemůže soud při zjišťování skutkového stavu
postupovat šablonovitě a opomíjet takové pro rozhodnutí významné skutečnosti,
jejichž zjištění by rozhodnutí věci neprotahovalo. Věcný záměr proto vychází z úpravy
známé z německého (§ 276 ZPO) a rakouského (§ 179 ZPO) práva, která přihlíží jednak
k zavinění strany, a jednak právě k tomu, zda opožděný přednes strany může mít za
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[242]
Konečné znění 2. veze (2020)
následek značné oddálení rozhodnutí ve věci samé. Navrhuje se proto zavedení
koncentrace soudcovské, vázané na tato hlediska.
Jinak věcný záměr zachovává osvědčené prvky dosavadní úpravy a v potřebném
rozsahu je obohacuje o pravidla inspirovaná vládním návrhem CŘS 1937, resp.
o pravidla známá právní regulaci rakouské či německé.
Veřejnost ústního jednání
199. Ústní jednání je veřejné.
200. Veřejnost musí být vyloučena, je-li odůvodněna obava, že veřejným
projednáním věci by byla ohrožena mravnost, veřejný pořádek, tajnost
utajovaných skutečností nebo že by veřejnosti jednání bylo zneužito k rušení
jednání nebo znesnadnění zjištění skutkového stavu projednávané věci.
201. Veřejnost může být na návrh jedné ze stran vyloučena, má-li na tom strana
důležitý zájem.
202. Byla-li veřejnost vyloučena, může soud na návrh strany povolit, aby vedle jejího
zmocněnce byli přítomni i nejvýše dva její důvěrníci.
203. Soud rozhodne o vyloučení veřejnosti po celé ústní jednání nebo jen pro jeho
část. Rozsudek však musí být vyhlášen vždy veřejně.
Věcný záměr pod marginální rubrikou „Veřejnost ústního jednání“ výslovně stanoví, že
ústní jednání je veřejné; veřejnost může být z ústního jednání vyloučena pouze
výjimečně. Nadále se rozlišuje mezi obligatorním a fakultativním vyloučením veřejnosti;
zachovává se rovněž možnost účasti důvěrníků na ústním jednání, z něhož byla
veřejnost vyloučena. Obligatorní vyloučení veřejnosti z důvodu „tajnosti utajovaných
skutečností“ je dáno platnou právní úpravou (srov. zákon č. 412/2005 Sb.).
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[243]
Konečné znění 2. veze (2020)
Na rozdíl od současné úpravy se v souvislosti s vyslovením zásady veřejnosti
systematicky správně upravuje i pravidlo, že rozsudek musí být vždy vyhlášen veřejně
(srov. § 156 odst. 1 OSŘ).
Řízení ústního jednání
204. Ústní jednání řídí soudce.
205. Soudce zahajuje, řídí a končí ústní jednání, uděluje a odnímá slovo, provádí
dokazování a vyhlašuje rozhodnutí. V senátních věcech náleží stejná
oprávnění předsedovi senátu.
206. Soudce dbá, aby ústní jednání probíhalo důstojně, nerušeně a bez průtahů.
Přitom pečuje o to, aby věc byla projednána po skutkové i právní stránce úplně
a aby rozhodnutí nebylo pro strany překvapivé.
207. Spolu se stanovením roku k ústnímu jednání je soudce povinen učinit veškerá
opatření, kterých je třeba, aby věc mohla být vyřízena na jediném ústním
jednání. Takovým opatřením je zejména příkaz straně, aby oznámila jména a
bydliště svědků navržených k výslechu nebo předložila listiny navržené jako
důkazní prostředky, či vyžádání sdělení o skutečnostech významných pro
rozhodnutí od třetích osob.
208. V senátních věcech může předseda senátu jednotlivými úkony při řízení ústního
jednání pověřit jiného člena senátu.
209. Nesouhlasí-li strana nebo jiná na řízení zúčastněná osoba s opatřením, jež
předseda senátu nebo pověřený člen senátu učinil při ústním jednání, rozhodne
o něm senát. Senátu přísluší rozhodovat též o přípustnosti otázky předsedy nebo
jiného člena senátu.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[244]
Konečné znění 2. veze (2020)
210. Proti usnesením přijatým při řízení ústního jednání není rekurs přípustný.
Co do řízení ústního jednání vychází věcný záměr z respektu k platné úpravě. Oproti
současnému stavu se však zdůrazňuje odpovědnost soudu za to, že věc bude vyřízena
na jediném ústním jednání (srov. bod 207); to je projevem povinnosti soudu k řádnému
vedení řízení. Demonstrativně se též vypočítávají opatření, jimiž tohoto cíle může být
dosaženo. Věcný záměr rovněž řeší otázku postupu v případě, kdy se strana domáhá
vyslovení nepřípustnosti otázky předsedy senátu nebo jeho člena. Za účelem zajištění
plynulosti ústního jednání se stanoví, že proti rozhodnutím vydaným v souvislosti při
řízení ústního jednání není přípustný rekurs.
Ústnost jednání
211. Jednání před soudem probíhá ústně.
212. Po zahájení ústního jednání vyzve soudce žalobce, aby přednesl žalobu,
a žalovaného, aby se k žalobě vyjádřil. Není-li strana přítomna, obsah jejího
návrhu ve věci samé sdělí soudce.
213. Při rozhodování soud přihlíží k obsahu písemných podání jen potud, pokud byl
jejich obsah přednesen ústně. Je-li protistraně obsah písemného podání znám,
postačí na něj odkázat.
214. Po přednesech stran sdělí soudce výsledky přípravného roku a sdělí plán
ústního jednání.
215. Další průběh ústního jednání určuje soudce podle okolností věci.
Věcný záměr důsledně uplatňuje zásadu ústnosti. Oproti dosavadní úpravě výslovně
stanoví, že soud přihlíží k obsahu písemných podání jen potud, pokud byl jejich obsah
přednesen ústně (bod 213). Tím má být eliminován stav, kdy soud při rozhodování bere
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[245]
Konečné znění 2. veze (2020)
v úvahu skutečnosti, s nimiž neměl odpůrce strany možnost se seznámit a vyjádřit se
k nim. Pravidlo však není na překážku tomu, aby strana na již učiněná a odpůrci známá
podání pouze odkázala.
V souvislosti s přípravným rokem operuje úprava ústního jednání s tím, že soud na úvod
ústního jednání stranám sdělí definitivní podobu plánu ústního jednání; ten se
s ohledem na vývoj procesních stanovisek stran (a na změny ve skutkovém stavu)
může lišit od plánu oznámeného na konci přípravného roku (viz bod 196). Plán má
povahu usnesení o úpravě vedení řízení, a proto připouští možnost pružné změny.
Zdůrazněna je zásada arbitrárního pořádku (bod 215), která je v současné úpravě –
především v důsledku nevhodně zvoleného způsobu koncentrace řízení (srov. § 118b
odst. 1 OSŘ) – podstatně oslabena.
Povinnost pravdivosti
216. Každá ze stran je povinna uvést skutkové přednesy, o něž opírá svůj návrh,
úplně, určitě a pravdivě, nabídnout důkazní prostředky ke svým tvrzením, určitě
se vyjádřit ke skutkovým přednesům protistrany a k jí nabídnutým důkazním
prostředkům.
Věcný záměr do civilního řízení opětovně zavádí povinnost pravdivosti, jejíž výslovná
úprava byla z platného občanského soudního řádu vypuštěna na začátku tohoto
tisíciletí. Zvolený přístup byl ovšem chybný: představa, že by účelu civilního procesu
mohlo být dosaženo cestou nepravdivých či neúplných skutkových tvrzení, je zjevně
nesprávná. Stranám uložená povinnost pravdivosti přitom není v rozporu se zásadou
projednací, kterou je sporné nalézací řízení ovládáno; naopak se jejím prostřednictvím
vyjadřuje, že i projednací zásada slouží ke zjištění pravdivého a úplného skutkového
stavu.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[246]
Konečné znění 2. veze (2020)
Z okolnosti, že je ukládána stranám řízení, vyplývá subjektivní povaha povinnosti
pravdivosti. Při hodnocení, zda je povinnost pravdivosti plněna, tedy nezáleží na tom,
jaký je objektivní stav, nýbrž na tom, jaké jsou subjektivní znalosti a přesvědčení
povinné strany.
Porušení povinnosti pravdivosti může vést k rozhodnutí o separaci nákladů řízení či k
dalším nepříznivým následkům, ať již v podobě uložení pořádkového trestu (srov. bod
221 týkající se advokáta), nebo ke vzniku povinnosti k náhradě škody (neboť jde o
protiprávní jednání), případně se projeví při hodnocení dalších skutkových přednesů
stany, jakož i v rámci hodnocení důkazů. Právně uvedená rozmanitost nepříznivých
následků porušení povinnosti pravdivosti znemožňuje jejich legislativní vyjádření na
jednom místě; bylo by to na újmu systematice právní úpravy.
Koncentrace řízení
217. Každá ze stran je povinna své skutkové přednesy a návrhy důkazů učinit včas
tak, aby věc mohla být projednána a rozhodnuta co nejrychleji.
218. I bez návrhu může soud rozhodnout, že nový skutkový přednes nebo důkazní
návrh nepřipustí, jestliže jej strana v rozporu s bodem 219 ze své viny neuvedla
již dříve a jestliže by se jeho připuštěním rozhodnutí věci podle přesvědčení
soudu významně zdrželo.
219. Dopustí-li se opožděného přednesu nebo důkazního návrhu advokát z hrubé
nedbalosti, může mu být nadto uložen pořádkový trest.
Stávající právní úprava tzv. zákonné koncentrace řízení se v praxi ukázala jako
neživotná. O tom svědčí v první řadě skutečnost, že je obcházena dokonce ze strany
soudů (např. tím, že soud úmyslně neposkytne stranám poučení o koncentraci řízení
podle § 118b odst. 1 OSŘ, srov. též R 98/2013). Jednotná, zákonem stanovená
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[247]
Konečné znění 2. veze (2020)
„koncentrační hranice“, jež v mnoha případech představuje zábranu úplnému a
spravedlivému projednání věci, se proto opouští.
Navrhovaná úprava koncentrace řízení vychází nikoliv ze statického, a tedy
zastaralého pojetí zmíněné „koncentrační hranice“, jež upomíná na časy eventuální
zásady zavržené nejpozději koncem 19. století, nýbrž z moderního pojetí prekluze
opožděných skutkových přednesů a návrhů důkazů činěných stranami řízení. Věcný
záměr se v tomto směru přimyká zejména k rakouské úpravě (srov. § 178 ZPO), a to v
bodu 219 i svou dikcí („co nejrychleji“, srov. § 178 odst. 2 rakouského ZPO). Prostředkem
k uplatnění této vyspělejší formy koncentrace řízení je výslovné uložení povinnosti k
řádnému vedení řízení stranám (srov. bod 219, něm. tzv. Prozessförderungspflicht der
Parteien), jež je doplňována obdobnou povinností soudu (srov. bod 208).
Uložení povinnosti k řádnému vedení řízení brání stranám v tom, aby svá skutková
tvrzení či důkazní návrhy činily liknavě a pouze po částech („po kapkách“), případně
aby si prostředky procesní obrany nebo útoku nechávaly v zásobě až na konec ústního
jednání. Liknavý postup stran nelze v řízení připustit. Jeho důsledkem je nejen ztížení
procesní role odpůrce liknavé strany, ale komplikována je rovněž práce soudu. Právě
z důvodu, že porušení povinnosti k řádnému vedení řízení je v rozporu s obecným
zájmem na rychlé a účinné ochraně subjektivních práv, máme co do činění se
skutečnou procesní povinností, a nikoliv jen s procesním břemenem (jež je ukládáno
výlučně v zájmu strany). Rámec, ve kterém strany plní svou povinnost k řádnému
vedení řízení, je dán rozsahem povinnosti pravdivosti, která ji systematicky předchází
(bod 218).
Následkem porušení povinnosti k řádnému vedení řízení stranou je rozhodnutí soudu o
nepřipuštění opožděného skutkového přednesu nebo důkazního návrhu. K tomu musí
být splněny dvě podmínky: a/ k opoždění skutkového přednesu či důkazního návrhu
musí dojít z viny strany, která tím porušila svou procesní povinnost a zároveň b/ by se
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[248]
Konečné znění 2. veze (2020)
připuštěním opožděného skutkového přednesu rozhodnutí ve věci podle přesvědčení
soudu značně zdrželo. Zatímco ohledně naplnění první z podmínek nevznikají složitější
otázky (strana nesplnila povinnost včas tvrdit rozhodnou skutečnost a navrhovat k ní
důkazy, ačkoliv o nich věděla), v teorii i praxi sousedních vyspělých států se diskutuje
o tom, jakým způsobem posuzovat otázku (značného) zdržení rozhodnutí ve věci (srov.
§ 179 rakouského ZPO a § 296 odst. 2 neměckého ZPO). Výsledkem diskuse je převaha
tzv. absolutního pojmu průtahu, podle něhož soud na základě vlastní úvahy hodnotí,
zda v případě připuštění opožděného přednesu či důkazního návrhu bude spor trvat
déle než v případě jeho nepřipuštění (srov. Prütting, H. Münchener Kommentar zur ZPO.
5. vydání. C.H.Beck : München, 2016, § 296, marg. č. 78 a násl.). Opačný názor,
vycházející z tzv. relativního pojmu průtahu, je odmítán především pro potíže při
posuzování hypotetické délky řízení (srov. Rosenberg L., Schwab K.-H., Gottwald, P.
Zivilprozessrecht. 18. vydání. C.H.Beck : München, 2018, str. 386, marg. č. 31).
Navrhovaný přístup k prekluzi skutkových přednesů a důkazních návrhů odstraňuje
největší deficit platné právní úpravy, která v důsledku nastavení paušálních
prekluzivních lhůt často brání soudům činit dostatečná skutková zjištění nutná pro
rozhodnutí ve věci. Tuto skutečnost negativně vnímají i zástupci soudcovského stavu.
Současná situace totiž ve svých důsledcích vede k popření účelu civilního řízení, jež
má sloužit nejen včasné, ale rovněž spravedlivé ochraně subjektivních práv. Zřetelně
to vystihuje hodnocení platné úpravy Krajským soudem v Ústí nad Labem v došlých
připomínkách k věcnému záměru, kde se uvádí, že „[p]rávě vydávání
nespravedlivých rozhodnutí na základě formálních procesních postupů, k nimž
zákonná koncentrace řízení patří, pak vede ke snižování důvěry veřejnosti v
soudnictví.“ Tomu chce navrhovaná úprava čelit.
Advokátu může soud za jeho zaviněně opožděný procesní úkon uložit pořádkový trest.
K pořádkovým trestům viz bod 137.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[249]
Konečné znění 2. veze (2020)
Dotazovací činnost stran
220. Každá strana má právo klást přítomné protistraně nebo jejímu zástupci
prostřednictvím soudce nebo s jeho souhlasem otázky, jež se týkají
projednávané věci, včetně toho, zda má k dispozici listiny či jiné důkazní
prostředky, jež mohou sloužit ke zjištění skutkového stavu.
Po vzoru § 184 rakouského ZPO (resp. § 180 vládního návrhu CŘS 1937) přebírá věcný
záměr též úpravu práva strany klást přítomné protistraně otázky, jež se týkají
projednávané věci a slouží k objasnění skutkového stavu.
Výtka vad
221. Strana není oprávněna vytýkat vadu řízení, která jí je nebo musí být známa,
jestliže se dala do dalšího projednávání věci. To se netýká vad, k nimž soud
přihlíží i bez návrhu.
222. Nelze-li výtce vyhovět při ústním jednání, je třeba ji uvést v protokolu. Nastala-
li vada mimo ústní jednání, je nutno ji vytknout podáním nebo přednést při
nejbližším ústním jednání dříve, než se strana dá do dalšího projednávání věci.
Věcný záměr přebírá po vzoru § 192 vládního návrhu CŘS 1937 (srov. též § 196
rakouského ZPO) úpravu výtky procesních vad, která v současné úpravě chybí. Výtka
týká se porušení těch procesních předpisů, jež nemají přímý vztah k meritu věci: např.
porušení ustanovení o doručování, nesprávné poučení svědka apod. Nevyužije-li
strana zaviněně svého práva vytýkat vadu, nemůže soud k vadě – nejde-li o vadu
zmatečnostní – přihlížet ani v řízení o opravném prostředku. Opomenutím výtky tak
dochází k její prekluzi. Z toho je patrné, že účelem ustanovení je jednak zvýšení
odpovědnosti stran za průběh řízení, jednak snaha o rychlejší projednání věci.
Materiální vedení řízení
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[250]
Konečné znění 2. veze (2020)
223. Soudce vede strany dotazováním a potřebnými upozorněními k tomu, aby
učinily veškeré skutkové přednesy potřebné pro rozhodnutí věci, aby již
učiněná neúplná skutková tvrzení doplnily, aby navrhly důkazní prostředky
potřebné k prokázání svých tvrzení nebo aby důkazní návrhy doplnily a aby
vůbec poskytly veškerá vysvětlení nutná k tomu, aby skutkový základ věci byl
pravdivě zjištěn.
224. Je-li to potřebné, probere soudce se stranami věc po skutkové i právní stránce.
Soud může založit své rozhodnutí na právním hledisku, které strana zřejmě
přehlédla nebo považovala za nepodstatné, jen tehdy, když je se stranami
probral a dal jim příležitost se k němu vyjádřit.
225. Soudce dbá zároveň o to, aby ústní jednání nebylo rozvláčné a aby nebylo
protahováno projednáváním skutečností, jež nejsou pro rozhodnutí věci
podstatné.
226. V senátní věci mohou vedle předsedy senátu dotazovací povinnost plnit i
ostatní členové senátu.
227. Aby soudce mohl řádně splnit povinnosti uvedené v bodech 223 až 225, může
zejména:
a) vyzvat strany, aby se k jednání dostavily osobně;
b) nařídit straně, aby předložila listiny či jiné důkazní prostředky, které má
k dispozici a kterých se sama strana nebo protistrana dovolávala;
c) opatřit další listiny či jiné důkazní prostředky, jsou-li k dispozici;
d) nařídit ohledání věci, ustanovit znalce a předvolat svědky.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[251]
Konečné znění 2. veze (2020)
V uvedeném ustanovení se zrcadlí tzv. modifikované pojetí projednací zásady, jak je
známo rakousko-německému modelu procesní úpravy. Civilní sporné řízení
předpokládá aktivního soudce s dobrou znalostí jak právních předpisů, tak
i procesního spisu, jenž prostřednictvím vhodně kladených otázek a upozornění vede
strany k tomu, aby učinily veškerá pro rozhodnutí podstatná skutková tvrzení a označily
k jejich prokázání důkazy; účelem je, aby rozhodnutí vycházelo z pravdivě a úplně
zjištěného skutkového stavu. Vedle skutkových otázek probírá soud se stranami rovněž
právní stránku věci. Výslovně vyjádřená povinnost soudu upozornit na jiné právní
posouzení (bod 228 věta druhá) se odůvodňuje zákazem překvapivého rozhodnutí čili
zásadou předvídatelnosti rozhodnutí. Inspirací pro ni je ustanovení § 182a věta druhá
rakouského ZPO. Slouží tomu, aby úsilí vynakládané soudem a stranami na projednání
věci nepřišlo vniveč jen v důsledku mylného právního názoru procesní strany. Pouze za
předpokladu, že si strany jsou vědomy toho, jak soud může řešenou věc posoudit po
právní stránce, mohou tomu přizpůsobit své přednesy a důkazní návrhy. V opačném
případě by mohla strana řízení některý z aspektů významných pro rozhodnutí věci
pominout, což by vedlo nejen ke ztrátě sporu, ale i s nutnosti zahájit nové řízení.
Uvedené pravidlo tak slouží i procesní ekonomii.
Úprava nahrazuje dosavadní pojetí poučovací povinnosti podle § 118a OSŘ, jež se
v uvedeném světle jeví jako nedostatečné. Pravidlo pod bodem 227 pak uvádí
demonstrativní výčet opatření, za jejichž přispění může soud dotazovací
a upozorňovací činnost řádně plnit.
Odročení ústního jednání
228. Při rozhodování o odročení ústního jednání se použije bod 122.
229. Nebyl-li den konání dalšího ústního jednání předem sdělen, musí být strany
k němu předvolány alespoň pět dnů předem.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[252]
Konečné znění 2. veze (2020)
230. Došlo-li ke změně v obsazení soudu, soudce na počátku dalšího ústního
jednání sdělí obsah přednesů a provedených důkazů. S přihlédnutím
ke stanoviskům stran rozhodne, zda je nezbytné některé z již provedených
důkazů zopakovat.
Co do odročení jednání vychází věcný záměr z dosavadní úpravy (§ 119 OSŘ).
Zdůrazněn zůstává předpoklad existence důležitého důvodu pro odročení jednání,
jakož i nutnost jeho výslovného sdělení.
Skončení ústního jednání
231. Soudce prohlásí ústní jednání za skončené, pokládá-li věc za úplně probranou
a zralou k rozhodnutí.
232. Před skončením ústního jednání soudce poučí strany o tom, že rozhodné
skutečnosti a důkazní návrhy musí být uvedeny do skončení ústního jednání;
později lze skutečnosti nebo důkazní návrhy uplatnit jen za podmínek
uvedených v úpravě odvolání.
233. Soudce strany zároveň vyzve, aby se vyjádřily k provedenému dokazování a
ke skutkové a právní stránce věci a aby učinily závěrečné návrhy, včetně
případného návrhu na vyslovení přípustnosti odvolání.
Úprava skončení jednání v podstatě odpovídá současné regulaci. V bodu 166 se
s ohledem na logiku věci stanoví, že se strana před skončením ústního jednání vyjádří
nejprve k dokazování a ke skutkové a právní stránce věci, a až následně učiní
závěrečný návrh, resp. návrh na vyslovení přípustnosti odvolání.
K přípustnosti odvolání viz bod 374. Z vysvětlivek tam uvedených vyplývá, že o
přípustnosti odvolání by pochopitelně soud prvního stupně rozhodoval jenom
v případě, že bude přijata varianta č. 1, a nadto pouze tehdy, pokud by hodnota
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[253]
Konečné znění 2. veze (2020)
předmětu sporu byla nižší než určitá částka [bod 374 písm. b)]. V případě varianty 2
nepřipadá rozhodování o přípustnosti odvolání vůbec v úvahu, stejně jako u varianty
1 písm. a).
K zákazu novot v odvolacím řízení viz bod 384.
Udržování pořádku a kázně při ústním jednání
234. Soudce dbá o to, aby při ústním jednání byl zachován pořádek. Projevy
pochvaly a nesouhlasu jsou zakázány.
235. Kdo ruší jednání, ačkoliv byl již napomenut, může být z ústního jednání
vykázán.
236. Stranu může soudce z ústního jednání vykázat až poté, co jí tím pohrozil
a poučil ji o následcích takového opatření.
237. Byla-li strana vykázána, postupuje se tak, jako by se podle bodu 121 z ústního
jednání vzdálila dobrovolně.
238. Tomu, kdo se při ústním jednání chová hrubě neslušně či urážlivě, může soudce
uložit pořádkový trest.
239. Pokračuje-li zmocněnec strany přes uložení pořádkového trestu ve svém
nenáležitém chování nebo protiví-li se opatřením soudce daným k zachování
pořádku, může být strana vyzvána, aby si zvolila zmocněnce jiného. Dojde-li
z toho důvodu k odročení ústního jednání, stihnou náklady zmařeného roku
provinilého zmocněnce. Je-li provinilcem advokát, lze případ předat ke
kárnému řízení příslušnému orgánu.
240. Usnesení vydaná za účelem udržení pořádku jsou ihned vykonatelná. Rekurs
proti nim není přípustný.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[254]
Konečné znění 2. veze (2020)
Věcný záměr zavádí po vzoru § 193 až § 199 vládního návrhu CŘS 1937 – oproti
dosavadní úpravě – podrobnější pravidla udržování pořádku při ústním jednání.
Díl 3 Dokazování
Oddíl 1 Všeobecná ustanovení o dokazování
V této části by měl civilní řád soudní obsáhnout pravidla, která jsou společná pro
dokazování jednotlivými dále upravenými důkazními prostředky. Svou povahou mezi
obsah obecných pravidel patří:
• Předmět dokazování, tj. pozitivní i negativní vymezení toho, které skutečnosti
vyžadují důkaz, a které naopak nikoliv. V to je zapotřebí počítat také soudní
doznání.
• Vázanost soudu skutkovými zjištěními učiněnými v trestním řízení.
• Postup při dokazování, tj.
o důkazní návrhy
o obstarávání důkazních prostředků
o provádění důkazů
o hodnocení důkazů (a s ním související otázka míry důkazu)
• Důkazní břemeno a vyvratitelné zákonné domněnky.
Pro tyto otázky by měla platit následující pravidla:
Předmět dokazování
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[255]
Konečné znění 2. veze (2020)
241. Předmětem dokazování jsou stranami tvrzené skutečnosti, které jsou pro právní
posouzení věci významné a jsou mezi stranami sporné.
Předmětem dokazování mohou být rovněž zkušenostní poznatky.
Úvodní pravidlo vymezuje pozitivně předmět dokazování. Předmětem dokazování
jsou vždy skutečnosti, nikoliv právní normy (s výjimkou cizího práva). V civilním sporném
řízení je v souladu se zásadou projednací na stranách, aby rozhodné skutečnosti
uvedly do řízení; soud nemůže provádět dokazování ke skutečnostem, které žádná ze
stran nepřednesla. Tím se však nebrání tomu, aby soud založil rozsudek také na
skutečnostech, jež žádná ze stran netvrdila, ale které jinak vyšly v řízení najevo, např.
ze spontánní svědecké výpovědi.
Nikoliv všechna skutková tvrzení jsou předmětem dokazování. Podání důkazu vyžadují
jenom ta z nich, která zůstala sporná, tj. nebyla doznána nebo se na ně nehledí, jako
by byla doznána (viz dále pod bodem 242. a násl.), a která jsou zároveň právně
významná pro právní posouzení věci. Právně významné jsou takové skutečnosti, které
odpovídají znakům skutkové podstaty právní normy, jež má být aplikována. Žalobce
musí rozhodné skutečnosti odůvodňující jeho nárok uvést v žalobě; neučiní-li tak ani
přes výzvu soudu, bude jeho žaloba bez dalšího zamítnuta, neboť soud by jí pro
neúplnost rozhodných skutkových tvrzení nemohl vyhovět, ani kdyby byla prokázána
pravdivost skutkových tvrzení v žalobě uvedených. Podobně pokud se žalovaný
neomezuje jenom na popírání, ale uplatňuje námitky, musí úplně uvést skutečnosti
rozhodné pro posouzení námitek. Obdobně to platí pro protinámitky atd. To vše
pokrývá obecná formulace bodu 241.
Skutečnostmi jsou také obecné zkušenostní poznatky z nejrůznějších oblastí lidského
života, vědy či techniky, které soud využívá při hodnocení důkazů. I ony mohou být
předmětem dokazování, pokud nejsou obecně známé, a nespadají tedy pod pravidlo
vyjádřené v bodu 245. D. Leipold ve svém příspěvku předneseném na sympoziu Nový
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[256]
Konečné znění 2. veze (2020)
český civilní řád soudní pro třetí milénium, konaném v Brně ve dnech 22. až 23. března
2017 (Leipold, D. Beweisbedürftigkeit, Beweismaβ und Beweislast im Zivilprozeβ, s. 1),
považuje za účelné, aby při vymezení předmětu dokazování byly vedle skutečností
uvedeny právě také obecné zkušenostní poznatky. V tomto směru je pravidlo
vyjádřené v bod č. 174 doplněno. Pochopitelně ohledně nich bude mnohem častěji
než u skutkových tvrzení stran platit, že mají povahu skutečností obecně známých, a
proto nebudou předmětem dokazování.
Pozitivní vymezení předmětu dokazování v bodu 241 je dále doplněno o další pravidla,
z nichž vyplývá, kdy není důkazu zapotřebí.
242. Skutečnosti stranou tvrzené nepotřebují důkazu, pokud byly protistranou
v průběhu řízení výslovně doznány.
Soudní doznání může strana odvolat pouze tehdy, pokud prokáže, že doznání
neodpovídá pravdě. V takovém případě soudní doznání pozbývá účinnosti.
Současný občanský soudní řád zcela postrádá úpravu soudního doznání; nevšímá si
jeho významu pro vymezení předmětu dokazování (skutková tvrzení, která byla
doznána protistranou, nevyžadují důkazu), ani předpokladů jeho účinného odvolání
(doznání je nepravdivé). Praxe tak mnohdy tápe, jak má hodnotit chování strany
nezatížené důkazním břemenem, která nejprve některá skutková tvrzení jejího
odpůrce označí za nesporná, ale posléze své doznání odvolá a naopak tvrzení
protistrany popře. Vzhledem k absenci pravidel pro takovou situaci nezbývá, než
změnu stanoviska strany posoudit v rámci volného hodnocení důkazů. Tento stav však
patrně není příliš uspokojivý, neboť hodnocení důkazů je věcí vnitřního přesvědčení
soudce; v zájmu předvídatelnosti předpokladů a následků, jakož i v zájmu rovnosti je
však vhodnější upravit doznání a jeho odvolání normativně, a nenechávat je jenom
na volné úvaze soudu při hodnocení důkazů. Z tohoto důvodu se v bodu 242 formuluje
soudní doznání podobně jako v § 288 německého ZPO, v § 266 rakouského ZPO nebo
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[257]
Konečné znění 2. veze (2020)
v § 265 vládního návrhu CŘS 1937. Soudní doznání má dva zásadní účinky: za prvé,
doznané skutečnosti nevyžadují důkazu, za druhé, odvolání doznání je možné jenom
za úzce vymezených podmínek.
Rakouské procesní právo zná také mimosoudní doznání a doznání učiněné mlčky.
Mimosoudní doznání má stejné účinky jako doznání soudní. Rozdíl je v tom, že
u mimosoudního doznání je nutno jeho existenci a obsah nejprve dokázat.
Mimosoudním doznáním je nejenom takové, které bylo učiněno mimo jakékoliv řízení,
ale lze za něj považovat rovněž doznání učiněné v jiném řízení, ať již civilním, trestním,
či dalším. Tzv. mlčky učiněné doznání, ať již soudní nebo mimosoudní, je
představováno kupř. situací, kdy žalovaný tvrzení žalobce výslovně nedoznal, avšak
za základ svých přednesů využije žalobcova tvrzení, nebo uvádí taková tvrzení, která
jsou s v souladu s přednesy žalobce. Věcný záměr mimosoudnímu doznání nepřiznává
stejné postavení jako doznání soudnímu. Fakt, že strana mimo proces něco doznala,
může mít pro závěr soudu o skutkovém stavu samozřejmě podstatný význam, ale
neznamená, že by taková skutečnost neměla být dokazována. Mlčky učiněné
doznání zase zatěžuje řízení – již ve fázi vymezování předmětu dokazování – složitým
posuzováním toho, zda skutečně lze z chování strany usuzovat na to, že přednesy
odpůrce uznává, či nikoliv. Z tohoto důvodu věcný záměr počítá pouze s výslovným
soudním doznáním (viz kapitola 2.5 věnovaná koncepcím civilního procesu).
243. Důkazu nepotřebují ani skutečnosti, které nebyly protistranou popřeny, ledaže
z jejích ostatních vyjádření vyplývá úmysl je popřít.
Především vzhledem k vázanosti strany doznáním se výslovné doznání vyskytuje podle
zahraničních zkušeností spíše zřídka. Častěji nastává situace, kdy podstatná část
právně rozhodných skutečností zůstane nepopřena (Leipold, D. Beweisbedürftigkeit,
Beweismaβ und Beweislast im Zivilprozeβ, s. 2). Německá úprava tuto situaci řeší v § 138
odst. 3 německého ZPO, jenž nepopřené skutečnosti považuje za doznané. Tato
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[258]
Konečné znění 2. veze (2020)
formulace se však považuje za zavádějící, neboť jí má být vyjádřeno pouze to, že
nepopřené skutečnosti nebudou předmětem dokazování, a nikoliv také to, že by
s nimi měly být spojeny stejné účinky jako s výslovným soudním doznáním. Proto shora
uvedené pravidlo v zájmu zamezení podobným nedorozuměním výslovně stanovuje,
že předmětem dokazování nejsou (vedle skutečností doznaných; viz předchozí bod)
také skutečnosti výslovně nepopřené. Nepopřené skutečnosti se tedy staví na roveň
skutečnostem doznaným, a nejsou proto předmětem dokazování. Výjimkou je situace,
kdy je z přednesu strany zřejmé, že obsahově určité skutečnosti popírá, ačkoliv to
neuvádí výslovně.
Na základě tohoto přístupu se přednesy stran rozdělí pouze do dvou kategorií: na
skutečnosti doznané nebo nepopřené, a na skutečnosti popřené (výslovně nebo
obsahově); první skupina nevyžaduje podání důkazu, druhá naopak ano.
Mezi doznanými a nepopřenými skutečnostmi není rozdíl z hlediska potřeby důkazu.
Rozdíl spočívá v tom, že doznáním je strana vázána a může je odvolat jenom za shora
stanovených předpokladů. Naproti tomu nepopřené skutečnosti může strana i
dodatečně popřít, pokud jí v tom nebrání předpisy o koncentraci řízení (body 217 a
218).
244. Vychází-li z dosavadních výsledků jednání nebo dokazování zcela jasně
najevo, že skutečnost ve sporu stranou doznaná je nepravdivá, není soud tímto
doznáním vázán. Doznání nemá účinky ani tehdy, je-li opak doznané
skutečnosti obecně známý nebo soudu známý z jeho úřední činnosti. Obdobně
to platí i pro skutečnosti, které nebyly protistranou popřeny.
Skutkový základ rozsudku ve sporném řízení ovládaném projednací zásadou spočívá
nejen na skutečnostech zjištěných procesním dokazováním, ale také na
skutečnostech doznaných a nepopřených. Zatímco součástí procesního dokazování
je volné hodnocení toho, zda skutkové tvrzení strany je pravdivé, či nikoliv, skutečnosti
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[259]
Konečné znění 2. veze (2020)
doznané a nepopřené předmětem dokazování ani volného hodnocení soudem
nejsou. Přesto však může z ostatního dokazování vyjít jednoznačně najevo, že doznání
je nepravdivé, popř. to může být soudu známo z jeho úřední činnosti apod. Jedním
z rozdílů liberálního a sociálního pojetí civilního procesu je postoj k takovému
nepravdivému doznání. V liberálním pojetí se preferuje volnost stran, které mohou
„nakládat“ prostřednictvím nepravdivého doznání skutkovým stavem, v sociální
koncepci se naopak upřednostňuje pravdivé zjištění skutkového stavu, a proto není
soudce takovým doznáním vázán. Věcný záměr, jenž spočívá na sociální koncepci
civilního procesu, vychází z pojetí uvedeného na druhém místě. Nepravdivým
doznáním není soudce vázán; není proto nucen položit takové doznané skutečnosti
za základ svého rozsudku, a neplatí pro něj ani zákaz dokazování takových skutečností.
245. Důkazu nepotřebují skutečnosti obecně známé ani skutečnosti známé soudu
z jeho úřední činnosti. K těmto skutečnostem soud přihlíží, i když je strany
nepřednesly; musí však na ně strany při ústním jednání upozornit.
V zájmu pravdivého a úplného objasnění skutkového stavu se modifikuje projednací
zásada v tom směru, že soud může za základ svého rozhodnutí položit také skutečnosti
obecně známé nebo známé z jeho úřední činnosti, i když je strany neučinily součástí
svých přednesů. S ohledem na požadavek předvídatelnosti však musí soud strany na
tyto skutečnosti upozornit a dát jim příležitost vyjádřit se k nim, popř. je učinit
předmětem dokazování, mají-li za to, že takto získané poznatky soudu neodpovídají
pravdě.
246. Důkazu nepotřebují ani právní předpisy a mezinárodní smlouvy uveřejněné
nebo oznámené ve Sbírce zákonů České republiky, ve Sbírce mezinárodních
smluv a v Úředním věstníku Evropské unie.
Znění současného § 121 OSŘ, jež výslovně dopadá pouze na Sbírku zákonů České
republiky, je zcela zjevně příliš úzké. Zásada „soud zná právo“ nepochybně dopadá i
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[260]
Konečné znění 2. veze (2020)
na mezinárodní smlouvy publikované ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo na
evropské právo uveřejňované v Úředním věstníku Evropské unie, stejně jako na právní
předpisy, které byly publikovány v dřívějších oficiálních sbírkách československých.
Účelem navrženého pravidla není výčet všech možných sbírek, ale vyjádření toho, že
objektivní právo není předmětem dokazování. Otázku zjišťování a používání cizího
práva upravuje § 23 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.
247. Závisí-li rozhodnutí soudu na tom, zda byl spáchán trestný čin a kdo jej spáchal,
je soud vázán obsahem výroku pravomocného odsuzujícího rozsudku trestního
soudu. To neplatí, pokud strana neměla možnost být v trestním řízení slyšena.
Navržené pravidlo upravuje teoreticky složitou a prakticky velmi významnou otázku
vázanosti civilního soudu výrokem pravomocného odsuzujícího trestního rozsudku.
Typicky se tyto situace vyskytují, rozhoduje-li soud v civilním řízení o náhradě škody
způsobené trestným činem; pak musí převzít z taktového trestního rozsudku skutková
zjištění ohledně např. zaviněného protiprávního jednání, vzniku škody a příčinné
souvislosti, a nesmí již v civilním řízení tyto skutečnosti znovu zjišťovat. Tato vázanost
může platit pouze ve vztahu k těm osobám, které vystupovaly v trestním řízení (I. ÚS
1424/09, II. ÚS 46/10), nikoliv vůči třetím osobám, které v tomto řízení nevystupovaly, a
neměly proto možnost tato skutková zjištění ovlivnit (např. zaměstnavatel žalovaný o
náhradu škody, kterou způsobil jeho zaměstnanec pravomocně odsouzený v trestním
řízení). Tyto subjektivní meze vázanosti soudu skutkovými zjištěními vyjádřenými
v pravomocném odsuzujícím rozsudku vyjadřuje výslovně poslední věta navrženého
pravidla.
Byla rovněž zvažována varianta, zda vůbec má být vázanost civilního soudu trestními
rozsudky upravena. Např. německý ZPO takové ustanovení postrádá, a nikdy jej ani
neměl; v rakouském ZPO sice § 268 tuto otázku upravoval („Závisí-li rozhodnutí na
důkazu a přičítání trestného činu, jest soudce vázán obsahem pravoplatného
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[261]
Konečné znění 2. veze (2020)
odsuzujícího nálezu vydaného o tom trestním soudem.“), ovšem v roce 1990 bylo toto
ustanovení zrušeno jako protiústavní (právě pro jeho nepřijatelně široké subjektivní
dopady, které dle mínění rakouského Ústavního soudu nebylo možno překlenout ani
ústavně konformní interpretací). Důsledkem absence pravidla o vázanosti civilního
soudu pravomocným odsuzujícím trestním rozsudkem je v německé procesualistice
přijímaný závěr, že soudce zásadně takovým rozsudkem vázán není. Proto soud
v civilním řízení může provádět dokazování ke stejným okolnostem, které byly
zjišťovány v trestním řízení, a není vyloučeno, aby dospěl k odlišným zjištěním. To lze
chápat na jednu stranu nejen jako projev nezávislosti soudce, ale také jako promítnutí
zásady přímosti a zásady volného hodnocení důkazů. Na straně druhé je tato situace
také předmětem kritiky, neboť dvojité objasňování případu a dvojité hodnocení
skutečností a důkazů zvyšuje zátěž soudu i všech zúčastněných osob, a přináší riziko
vzájemně si odporujících rozsudků (např. v trestním řízení bude shledán obžalovaný
vinným a odsouzen, v civilním řízení bude naopak žaloba o náhradu škody zamítnuta).
Viz Jauernig, O. Zivilprozessrecht. 29. vydání. München : C. H. Beck, 2007, s. 12.
Nastíněnou kritiku lze považovat za oprávněnou. Z tohoto důvodu se věcný záměr
přiklání k tomu, že vázanost civilního soudu pravomocným odsuzujícím trestním
rozsudkem by měla být výslovně stanovena. V tomto směru navazuje navržené
pravidlo na § 135 odst. 1 OSŘ, byť s upřesněním uvedeným v poslední větě.
Nelze však následovat § 135 OSŘ, pokud jde o jeho ostatní části:
Současný § 135 odst. 1 OSŘ nakládá zcela stejně jako s pravomocným odsuzujícím
rozsudkem také s rozhodnutími správních orgánů o spáchání přestupku nebo jiného
správního deliktu a o osobě jejich pachatele. Taková úprava je však krajně pochybná,
neboť správnost skutkových zjištění je v těchto řízeních garantována na daleko nižší
úrovni než v civilním soudním řízení. Krom toho je rovněž neslučitelné s principem dělby
moci a nezávislosti soudu a soudce (čl. 81 a 82 odst. 1 Ústavy), má-li být civilní soud
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[262]
Konečné znění 2. veze (2020)
vázán rozhodnutím správního orgánu, tj. je-li soudu zakázáno, aby prováděl
dokazování k okolnostem, na nichž stojí závěr správního orgánu o spáchání přestupku
či jiného správního deliktu a o osobě pachatele. Z těchto důvodů je nutno s těmito
rozhodnutími nakládat stejně jako s jakýmikoliv jinými rozhodnutími správních orgánů;
k tomu viz dále.
Ustanovení § 135 odst. 1 OSŘ konečně upravuje vázanost soudu rozhodnutím o
osobním stavu; důsledkem toho opět je, že si civilní soud takovou otázku nesmí
posuzovat jako předběžnou. Obsahově proti tomu nelze nic namítat; je však zbytečné
takové pravidlo převzít i do budoucího civilního řádu soudního. Zákaz předběžného
posuzování této otázky plyne z konstitutivní povahy statusových rozhodnutí: dokud
soud nerozhodl, nemohl být právní vztah založen, změněn ani zrušen. Vázanost
statusovými rozhodnutími se podává z ustanovení o právní moci; závaznost
statusových rozsudků vůči všem respektuje nejen civilní právo procesní (nyní § 27 ZŘS),
ale také správní řád (viz jeho § 73 odst. 2).
V § 135 odst. 2 OSŘ je obsaženo ustanovení, které rakouský nebo německý civilní řád
soudní neobsahují: „Jinak otázky, o nichž přísluší rozhodnout jinému orgánu, může soud
posoudit sám. Bylo-li však o takové otázce vydáno příslušným orgánem rozhodnutí,
soud z něho vychází.“ V prvé větě se dává soudu možnost předběžně posoudit si jiné
otázky, než že byl spáchán trestný čin (přestupek či jiný správní delikt) a kdo jej
spáchal, a dále statusové otázky, přestože by o nich „příslušelo“ rozhodnout jinému
orgánu. Z omezení tohoto pravidla na otázky, o nichž přísluší rozhodovat jinému
orgánu, vyplývá, že nedopadá na předběžné posuzování otázek soukromoprávní
povahy. Pravidlo je tedy neúplné, a lze říci, že také nadbytečné. Situace, kdy je soud
v civilním řízení oprávněn posoudit si určitou otázku předběžně, a kdy tak učinit nesmí,
jednoznačně vyplynou z pravidel stanovených pro fakultativní nebo obligatorní
přerušení řízení. Viz bod 70.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[263]
Konečné znění 2. veze (2020)
Neméně problematická je druhá věta § 135 odst. 2 OSŘ, která dopadá na situaci, kdy
již „jiný orgán“ než soud, tj. správní orgán, o předběžné otázce pravomocně rozhodl.
Soud má z takového rozhodnutí „vycházet“. Na to, jak se z rozhodnutí „vychází“ a zda
je ve „vycházení“ a vázanosti rozhodnutím nějaký rozdíl, existují v literatuře i
v judikatuře různé názory [jejich shrnutí viz Lavický, P. in Lavický, P. a kol. Občanský
soudní řád (§ 1 až § 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR,
2016, s. 672 až 674]. Pokud by budoucí civilní řád soudní obdobné pravidlo neobsáhl,
bylo by možno interpretačně dovodit totéž, co zřejmě chce vyjádřit § 135 odst. 2 OSŘ:
„vycházení“ není to samé, co závaznost rozhodnutí. Rozhodnutí správního orgánu je
veřejnou listinou, a soud bude z jeho obsahu vycházet, nebude-li domněnka jeho
pravdivosti – tj. správnosti skutkových zjištění v něm obsažených – vyvrácena. Viz
Winterová, A. Prejudiciální otázka v občanskoprávním řízení. Socialistická zákonnost,
1967, s. 96 a 97. Toto pojetí tedy neznamená zákaz dokazování skutkových okolností,
na nichž spočívá rozhodnutí správního orgánu, ale pouze ovlivňuje rozdělení
důkazního břemena mezi sporné strany.
248. Byla-li již sporná skutečnost předmětem dokazování v jiném soudním řízení, lze
výjimečně z tohoto řízení využít jako důkazní prostředek protokol o jednání
nebo písemný znalecký posudek a od nového dokazování upustit, jestliže:
a) obě strany se tohoto řízení účastnily a
i. ani jedna ze stran nenavrhne výslovně opak, nebo
ii. důkazní prostředek již není k dispozici;
b) s tím výslovně souhlasí strany, které nebyly na tomto soudním řízení
zúčastněny.
Navrhuje se převzít pravidlo, jež bylo do § 281a rakouského ZPO vloženo novelou z roku
1983 a do uvedené podoby ještě změněno novelou z roku 1997. Nutno podotknout,
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[264]
Konečné znění 2. veze (2020)
že se tak stalo navzdory námitkám části odborné literatury (k nim viz Rechberger, W.
H. in Fasching, H. W. – Konecny, A. Kommentar zu den Zivilprozeβgesetzen. 3. Band. 2.
vydání. Wien : Manz, 2004, s. 641–642). Zmíněné ustanovení v zájmu hospodárnosti
omezuje zásadu přímosti v subjektivním smyslu (podle níž soudce smí přihlédnout
pouze k důkazům, které byly před ním vykonány v průběhu řízení, a pouze tyto důkazy
hodnotí) tím, že umožňuje využít výsledků dokazování dosažených v jiném soudním
řízení. Ve vztahu k alternativě a. i. se v citovaném komentáři dovozuje, že jí nebyl nijak
dotčen princip tzv. materiální přímosti (dokazování by se mělo zásadně provádět těmi
důkazními prostředky, které představují bezprostřední pramen poznání skutečnosti, jež
je předmětem dokazování). Proto je použití protokolu o jednání nebo znaleckého
posudku z dřívějšího řízení nepřípustné v každém případě tehdy, jestliže lze od přímého
dokazování očekávat vyšší důkazní sílu. Při zachování tohoto omezujícího
interpretačního přístupu lze navržené pravidlo akceptovat. Výjimečnost postupu
podle tohoto pravidla ostatně první věta – na rozdíl od rakouské úpravy – výslovně
zdůrazňuje.
Provádění důkazů
249. Soud rozhoduje, které z navrhovaných důkazních prostředků provede. Důkazní
návrh může odmítnout zejména:
a) má-li jím být prokázána skutečnost, která není pro právní posouzení věci
významná,
b) bylo-li by dokazování nadbytečné, neboť skutečnost, která jím má být
prokázána, již podle vnitřního přesvědčení soudu byla prokázána.
Proti usnesení soudu, kterým byl odmítnut důkazní návrh, není samostatný
rekurs přípustný.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[265]
Konečné znění 2. veze (2020)
Ustanovení v souladu s ustálenou judikaturou ukládá soudu povinnost rozhodnout o
důkazním návrhu, a demonstrativně vypočítává typické situace, kdy důkazní návrh
odmítne.
250. Soud může výjimečně nařídit důkaz i bez návrhu, jestliže z přednesů stran,
z výsledků jiného dokazování nebo z obsahu ústního jednání vychází najevo,
že může přispět k objasnění skutkového stavu.
Důležitou součástí materiálního vedení řízení je oprávnění soudce provést důkaz, který
žádná ze stran nenavrhla. V tomto ohledu moderní civilní řády soudní modifikují ryzí
podobu projednací zásady, která svazovala ruce soudci tím, že jej činila závislým na
důkazních návrzích stran, a bránila tak pravdivému a úplnému objasňování
skutkového stavu. Obdobné pravidlo obsahuje také § 120 odst. 2 OSŘ, v němž se
provedení důkazu ex officio podmiňuje potřebností takového důkazu ke zjištění
skutkového stavu a tím, že takový důkaz vyplývá ze spisu. Tuto textaci nelze považovat
za zdařilou. Prvá podmínka nedává rozumný smysl, neboť vždy – nejen v případě
dokazování, k němuž soud přistupuje z moci svého úřadu – platí, že dokazování bude
provedeno jenom tehdy, je-li potřebné k objasnění skutkového stavu. Druhá
podmínka odpovídá tomu, co je navrženo, avšak jeví se vhodnějším rozvést situace,
z nichž může existence jiného důkazního prostředku vyplynout.
Věcný záměr zároveň zdůrazňuje výjimečnost takového postupu; primární je aktivita
stran, soud k dokazování z vlastní iniciativy přistupuje jenom podpůrně. Zejména
v advokátských sporech nebude takového postupu mnohdy vůbec zapotřebí, resp.
postačí jiné formy materiálního vedení řízení (dotazy, upozornění).
251. Strany mohou i bez předvolání přivést k ústnímu jednání před rozhodujícím
soudem svědky jimi navržené nebo osoby, které chtějí navrhnout za svědky
nebo znalce.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[266]
Konečné znění 2. veze (2020)
Toto pravidlo obsahuje např. rakouský ZPO nebo vládní návrh CŘS 1937, a proto se
uvádí i zde. I bez jeho výslovného vyjádření ale zřejmě nelze mít za to, že by to mohlo
být jinak.
252. Každá strana má právo vyjádřit se k důkazním návrhům protistrany nebo
vedlejšího intervenienta.
Stejné pravidlo vyjadřuje dnes § 123 OSŘ. Jeho druhou část, tj. právo vyjádřit se
k výsledkům dokazování, není nutno v tomto ustanovení vyslovovat, neboť toto
oprávnění je zahrnuto v povinnosti soudu věc se stranami projednat po právní a
skutkové stránce, jež je upravena v pasážích o materiálním vedení řízení (viz bod 157).
253. Dokazování provádí soud při ústním jednání.
Dokazování má probíhat zásadně před procesním soudem (zásada přímosti), a to při
ústním jednání za účasti stran a popř. veřejnosti (právo stran vyjádřit se k věci, zásada
veřejnosti). Dokazování mimo ústní jednání tyto principy vždy oslabuje, a proto může
pouze představovat výjimku, jejíž uplatnění je vázáno na odůvodněné okolnosti.
254. Je-li to nezbytné, může být o provedení důkazu dožádán jiný soud nebo
předseda senátu může důkaz z pověření senátu provést mimo ústní jednání.
Strany mají právo být přítomny u takto prováděného dokazování. Jeho
výsledky je třeba vždy při jednání sdělit. Senát může vždy rozhodnout, aby
provedené důkazy byly doplněny nebo před ním opakovány.
V zásadě se přejímá dosavadní § 122 odst. 2 a 3 OSŘ. K dokazování mimo jednání však
nestačí, aby se jevilo účelným, ale nezbytným; to lépe vyhovuje zásadě přímosti.
Soudcem pověřeným provést dokazování mimo ústní jednání může být pouze
předseda senátu (samo sebou se rozumí, že i bez pověření si tak může počínat
samosoudce, např. při místním ohledání).
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[267]
Konečné znění 2. veze (2020)
Vládní návrh CŘS 1937 obsahoval podobně jako rakouský ZPO četná kasuistická
pravidla k dokazování soudcem z příkazu nebo dožádaným soudcem, a to nejen
obecně v § 283 až § 288, ale také v souvislosti s jednotlivými důkazními prostředky
(např. § 352 u znaleckého důkazu). Absence těchto pravidel v současném procesním
právu nepůsobí žádné výraznější problémy, a proto lze usuzovat, že i do budoucna se
bez nich civilní řád soudní obejde.
255. Při provádění důkazu lze využít technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku.
Současná úprava systematicky řadí tuto situaci vedle případů, kdy se provádí
dokazování mimo ústní jednání. To však není přesné, neboť videokonference lze
nepochybně využít i při samotném ústním jednání, např. když soud bude touto cestou
vyslýchat svědka, který bude fyzicky přítomen na zcela jiném místě. Právě při výslechu
svědka se projevuje velká přednost videokonference oproti výslechu svědka
dožádaným soudem. Videokonference totiž mnohem lépe vyhovuje zásadě přímosti,
a umožňuje tedy lépe soudu zhodnotit svědeckou výpověď. Lze proto říci, že v tomto
ohledu videokonference umožňuje spolehlivěji objasnit skutkový stav než dožádání.
Využívání videokonferencí odpovídá současným trendům využívání moderní techniky.
Této problematice byl již ostatně nedávno věnován projekt nazvaný „Zavedení
videokonferencí v resortu justice“ (NF-CZ15-PDP-1-002-2014).
256. Dokazování je třeba provádět tak, aby byla šetřena povinnost zachovávat
mlčenlivost o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem a jiná
zákonem stanovená nebo státem uznávaná povinnost mlčenlivosti. V těchto
případech lze provést výslech jen tehdy, jestliže vyslýchaného zprostil
povinnosti mlčenlivosti příslušný orgán nebo ten, v jehož zájmu má tuto
povinnost; přiměřeně to platí i tam, kde se provádí důkaz jinak než výslechem.
Převzetí současného § 124 OSŘ.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[268]
Konečné znění 2. veze (2020)
Hodnocení důkazů a míra důkazu
257. Důkazy hodnotí soudce podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a
všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu,
co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedly strany. Důkaz je podán,
nabude-li soudce tímto postupem přesvědčení o pravdivosti skutkového
tvrzení.
První věta v podstatě přebírá zásadu volného hodnocení důkazů tak, jak je vyjádřena
v § 132 OSŘ. Druhá věta odstraňuje deficit současné úpravy, v níž není vyjádřena tzv.
míra důkazu (kdy lze považovat důkaz za úspěšně podaný). K této otázce existují různé
teoretické a legislativní přístupy. Věcný záměr se drží standardního středoevropského
přístupu, jenž se nespokojuje s pouhou převažující pravděpodobností (ta stačí u
osvědčení; viz dále), ale vyžaduje, aby soudce nabyl vnitřního přesvědčení, že
skutkové tvrzení je pravdivé. K tomuto přesvědčení dospívá cestou volného
hodnocení důkazů, resp. celého řízení, včetně přednesů stran. Jeho přesvědčení
nemusí dosáhnout absolutní jistoty; stačí přesvědčení, které vylučuje rozumné
pochybnosti. Přesvědčení soudce je objektivizováno požadavkem na to, aby své
úvahy uvedl v odůvodnění rozsudku, a aby tyto úvahy nebyly v rozporu s pravidly
logického myšlení, přírodními zákony či zkušenostními poznatky.
258. Stejným způsobem má soudce rozhodnout, jaký vliv má na posouzení případu,
odepře-li strana výpověď k otázkám, které jí byly dány soudem nebo s jeho
přivolením.
Pravidlo by bylo možno dovodit interpretačně ze zásady volného hodnocení důkazů;
soud má totiž volně zhodnotit nejen výsledky dokazování, ale také jednání stran.
Vzhledem k návodnosti tohoto pravidla je však vhodné uvést jej výslovně.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[269]
Konečné znění 2. veze (2020)
259. Je-li jisto, že straně náleží nárok, avšak důkaz o sporné výši nároku nelze
provést vůbec nebo jen s nepoměrnými obtížemi nebo náklady, určí soud výši
nároku podle své volné úvahy; za těchto podmínek může odmítnout provést
důkaz, který strana navrhla.
Je-li v žalobě uplatněno několik nároků, z nichž by ohledně některých, jež
zůstávají sporné a jsou v poměru k celku nepatrné, bylo možno zjistit veškeré
rozhodné skutečnosti jen s obtížemi nebo náklady, které by nebyly úměrné
významu těchto sporných nároků, posoudí jejich existenci a výši soud podle
volného uvážení.
Chce-li soud takto postupovat bez návrhu, vyzve předtím strany, aby se
k tomuto postupu vyjádřily.
Určení výše nároku volnou úvahou soudu upravuje současný občanský soudní řád
v § 136 v podobě, která je stručnějším vyjádřením původního znění § 273 CŘS, jenž je
v současném znění rakouského ZPO obsažen v prvém odstavci tohoto ustanovení.
V roce 1925 bylo toto ustanovení v Rakousku doplněno o druhý odstavec, který volnou
úvahu soudce rozšiřuje ze stanovení výše také na stanovení existence nároku, ovšem
za předpokladu, že jde o jeden z několika žalobou uplatněných nároků, které jsou co
do výše nepatrné, ale dokazování jich se týkající by bylo neúměrně nákladné. Toto
ustanovení hodlal převzít také vládní návrh CŘS 1937, jak je zřejmé z jeho § 273 odst. 3.
Věcný záměr je vyjadřuje ve třetím odstavci bodu 192.
V roce 2002 byl § 273 odst. 2 rakouského ZPO doplněn o další větu, podle níž to samé
(tj. stanovení existence i výše nároku) platí také pro jednotlivé nároky, pokud
požadovaná částka nepřevyšuje 1000 Euro. Proti tomuto ustanovení byly v literatuře
vznášeny námitky ústavněprávní povahy, mj. proto, že právo na spravedlivý proces
nezačíná až od jednoho tisíce Eur a že civilní řízení bez jakéhokoliv dokazování žádnou
zárukou práva na spravedlivý proces není. Bez ohledu na to, že toto ustanovení je
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[270]
Konečné znění 2. veze (2020)
dosud součástí rakouského civilního řádu soudního, lze uvedené výhrady sdílet a
navržené pravidlo nepřevzít. Nic nebrání samozřejmě tomu, aby se postupovalo podle
obecného pravidla o nahrazení důkazu výše nároku volnou úvahou soudu, to ale
jenom za předpokladu, že samotná existence nároku nebude mezi stranami sporná
nebo bude dokazováním zjištěna.
Dále než rakouská úprava jde § 287 odst. 1 německého ZPO, pokud jde o náhradu
škody. Volné uvážení soudce se vztahuje nejen k otázce výše škody, ale také k otázce
jejího vzniku. Ani toto pojetí se však nenavrhuje převzít.
Osvědčení
260. Skutkové tvrzení je osvědčeno, lze-li je považovat za převážně
pravděpodobné. K osvědčení lze použít všech důkazních prostředků. Při
osvědčování není soud vázán ustanoveními o dokazování.
Současné právo s osvědčením pracuje, např. u předběžných opatření, ale co se jím
rozumí a jak má být určitá skutečnost osvědčena, nikde neupravuje. Na tento
nedostatek reaguje navržené pravidlo, v němž je vyjádřena jednak míra důkazu, která
je nižší než u plného důkazu (převažující pravděpodobnost oproti vnitřnímu
přesvědčení soudce o pravdivosti skutkového přednesu), jednak volnější postup při
osvědčování.
Důkazní břemeno
261. Každá strana nese důkazní břemeno ohledně skutkových předpokladů jí
příznivé právní normy.
Tato věta vyjadřuje ve stručné podobě základní pravidlo dělení důkazního břemena,
které se uplatní vždy, není-li zvláštních pravidel. Současný občanský soudní řád
výslovnou úpravu postrádá, což v praxi mnohdy vede k tápání, intuitivnímu
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[271]
Konečné znění 2. veze (2020)
rozhodování, či k závěrům, které „zjevují“ rozdělení důkazního břemena mezi strany
tak, jako by přímo vyplývalo z konkrétního ustanovení hmotného práva, ač z něj nic
takového není možno dovodit, popř. které jsou očividně nesprávné (např. využívání
dávno překonané a na hlubokém omylu spočívající tzv. negativní teorie dělení
důkazního břemena).
Takto formulované základní pravidlo ukládá straně, která uplatňuje právo (nárok),
důkazní břemeno ohledně skutečností odpovídajících znakům skutkové podstaty
právní normy toto právo zakládající (tzv. základní či nároková norma). Namítá-li
protistrana, že toto právo vůbec nevzniklo, že posléze zaniklo, nebo že je nelze
prosadit, nese důkazní břemeno ohledně skutečností odůvodňujících takové námitky.
V textu předpisu není nutné toto rozvinutí základního pravidla uvádět, neboť v souladu
s poznatky teorie civilního procesu je lze bez jakýchkoliv pochybností dovodit ze shora
uvedené formulace. Stručné vyjádření má rovněž tu přednost, že nebrání dalšímu
možnému vývoji názorů na dělení důkazního břemena.
Na to, zda jde o právní normu příznivou jedné nebo druhé procesní straně, nelze
usuzovat jenom z formulace právního předpisu; je nutno využít všech interpretačních
metod, včetně teleologických a axiologických hledisek. Základní pravidlo je při
zachování tohoto přístupu obecně použitelné i na ta ustanovení, při jejichž formulaci
zákonodárce na dělení důkazního břemena nepomyslel.
Není rovněž zapotřebí vysvětlovat, co znamená formulace, podle nějž „strana nese
(objektivní) důkazní břemeno“. Tento obrat vyjadřuje, k tíži které strany má soud
rozhodnout, pokud byly vyčerpány veškeré možnosti dokazování, a soud ani po
hodnocení důkazů nemůže učinit závěr, že určitý znak skutkové podstaty byl prokázán,
nebo vyvrácen. Za tohoto neobjasněného skutkového stavu soud uplatní tzv.
negativní fikci, tj. rozhodne tak, jako by znak skutkové podstaty právní normy, ohledně
nějž stranu tížilo důkazní břemeno, byl dokazováním vyvrácen.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[272]
Konečné znění 2. veze (2020)
262. Skutečnost, pro kterou je v zákoně stanovena domněnka, jež připouští důkaz
opaku, má soud za prokázanou, pokud v řízení nevyšel najevo opak.
Bezprostředně za ustanovení vyjadřující základní pravidlo dělení důkazního břemena
je připojeno ustanovení o vyvratitelných zákonných skutkových domněnkách. Tato
systematická souvislost je odůvodněna tím, že vyvratitelné zákonné domněnky jsou ve
své podstatě zvláštními pravidly dělení důkazního břemena. Po obsahové stránce je
navržené ustanovení převzato z § 133 OSŘ, na němž není zapotřebí něco měnit.
Ustanovení § 133a a § 133b OSŘ by však budoucí civilní řád soudní obsahovat neměl.
Jedná se o kasuistická ustanovení, dopadající na konkrétní specifické situace; z tohoto
důvodu se do civilního řádu soudního, který by měl obsahovat obecná pravidla pro
sporné řízení, vůbec nehodí. První z nich lze přesunout do antidiskriminačního zákona
č. 198/2009 Sb., druhou do zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví č.
221/2006 Sb.
Součinnost stran a třetích osob při dokazování
263. Listinu nebo jiný předmět potřebný k provedení důkazu (dále jen „předmět“) je
soudu povinna předložit strana, která se jej dovolává. Nemůže-li tak učinit, uloží
jeho předložení tomu, kdo jej má u sebe, soud.
264. Protistrana nebo třetí osoba je povinna předložit předmět, ledaže jsou dány
důvody, pro které by mohl svědek odepřít svědeckou výpověď.
265. Odepře-li třetí osoba bezdůvodně předmět předložit, lze ji k jeho předložení
donucovat ukládáním pořádkových pokut.
Nepředloží-li bezdůvodně předmět protistrana, pokládá se skutečnost, která
jím měla být dokázána, za doznanou.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[273]
Konečné znění 2. veze (2020)
Navržená ustanovení představují obecnou úpravu ediční povinnosti. Úprava je na
rozdíl od té současné podrobnější. Vyjasňuje mj. i to, že povinnost předložit listinu nebo
jiný předmět má nejen strana zatížená důkazním břemenem, která důkazní návrh
učinila, ale také její odpůrce. Ediční povinnost je vyloučena ve stejných případech,
v jakých by mohl svědek odepřít svědectví; právo odepřít vydání listiny nebo jiného
předmětu z důvodu povinnosti mlčenlivosti je kryto obecným pravidlem o nutnosti
respektovat povinnost mlčenlivosti. Rozdíl v důsledcích nepředložení listiny nebo
předmětu ohledání vyplývá z rozdílného postavení třetí osoby a strany. Stranu nelze
sankcionovat majetkovými pokutami, ale pouze procesně. Navržená sankce přitom
vychází ze zkušenostního předpokladu, že pokud někdo nepředloží listinu, přestože ji
má k dispozici a nic jejímu předložení nebrání, velmi pravděpodobně se obává
nepříznivých důsledků, které by z ní vyšly najevo.
S povinností stran poskytovat součinnost při dokazování souvisí také tzv. sekundární
břemeno tvrzení, jež reaguje na situaci, kdy strana zatížená důkazním břemenem a
břemenem tvrzení vůbec nemůže do řízení rozhodné skutečnosti uvést, protože nastaly
ve sféře protistrany nebo jsou protistraně známy a může je do řízení uvést. Oporu pro
uložení sekundárního břemena tvrzení straně nezatížené důkazním břemenem
představuje bod 156; viz jeho formulace „aby vůbec (strany) poskytly veškerá
vysvětlení nutná k tomu, aby skutkový základ věci byl pravdivě zjištěn“. Vymezení
předpokladů, za nichž lze takové břemeno straně uložit, se ponechává na právní vědě
a praxi.
Důkazní prostředky
266. Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci. Pokud není
způsob provedení důkazu předepsán, určí jej soud.
Věcný záměr zachovává otevřený výčet důkazních prostředků, neboť takové pojetí
nejlépe odpovídá snaze o co nejúplnější a nejpravdivější objasnění skutkového stavu,
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[274]
Konečné znění 2. veze (2020)
a tedy sociální koncepci civilního procesu. Bude-li se provádět důkaz prostředkem,
který není výslovně upraven, je pochopitelné, že budou chybět také pravidla pro
postup při dokazování; pak je na soudci, aby určil, jak má být důkaz vzhledem
k povaze důkazního prostředku proveden.
Oddíl 2 Důkaz listinou
267. Jak se rozeznávají soukromé a veřejné listiny, a jaké domněnky jsou s nimi
spojeny, upravuje občanský zákoník.
Rozlišení soukromých a veřejných listin, jakož i úprava vyvratitelných domněnek s nimi
spjatých, náleží tradičně civilním řádům soudním. Viz např. § 415 a násl. německého
ZPO, § 292 a násl. rakouského ZPO, či § 293 a násl. vládního návrhu CŘS 1937.
Občanský zákoník však v domnění, že upravuje význam soukromých a veřejných listin
pro soukromoprávní styk, tato pravidla vtělil do § 565 a násl. OZ. Není jistě žádoucí, aby
právní řád stejná pravidla obsahoval duplicitně, neboť už jenom z hlediska případných
novelizací těchto ustanovení by takový úkol byl legislativně zbytečně obtížný; o
možnosti rozdílných interpretačních závěrů ani nemluvě. Cestou je proto buď zrušení
§ 565 až § 568 OZ a jejich přesunutí do CŘS, kam podle jejich povahy správně patří,
nebo odkaz na tato ustanovení. Věcný záměr volí druhé řešení, a to především
s ohledem na snahu co nejméně narušovat stabilitu občanského zákoníku
novelizacemi.
268. Důkaz listinou se provede tak, že ji nebo její rozhodnou část při ústním jednání
soudce přečte nebo sdělí její obsah.
Současné znění občanského soudního řádu připouští, aby byl důkaz listinou proveden
také tím, že předseda senátu listinu „předloží účastníkům k nahlédnutí, je-li to
postačující“. Uvedené pravidlo nelze považovat za správné, neboť tímto způsobem
není zřejmé, kterou částí listiny bylo provedeno dokazování. Takový závěr by bylo
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[275]
Konečné znění 2. veze (2020)
možno učinit jenom u zcela banálních listin, obsahujících jedinou právně významnou
okolnost; pak ale není žádnou zátěží pro soudce, aby listinu přečetl nebo sdělil její
obsah. Lze nanejvýš uvažovat o tom, že listinu nebo její relevantní část nebude
zapotřebí číst, pokud ji již přečetla u jednání některá ze stran, nebo je-li její obsah
stranám a soudu již znám.
269. Má-li být tvrzení prokázáno listinou, strana určitě uvede nebo vyznačí rozhodné
části listiny a listinu soudu předloží.
Povinnost strany vyznačit relevantní část listiny je inspirována současným zněním § 297
rakouského ZPO, jenž byl do této podoby novelizován zákonem č. 76/2002 BGBl.
Protistraně a soudu se tak umožňuje snáze a rychleji posoudit relevanci předložené
listiny. S tím není v rozporu další pravidlo, které zaručuje soudu i protistraně právo
seznámit se s celým obsahem listiny; pokud by tomu tak nebylo, mohla by strana
dovolávající se listiny účelově zatajovat její části, které jí nejsou ku prospěchu.
270. Listiny mají být předloženy tak, aby soud a protistrana mohli nahlédnout do
celého obsahu listin.
Viz shora.
271. Mají-li pro provedení důkazu význam pouze jednotlivé části listiny vztahující se
k různým právním vztahům, může soud poté, co nahlédne do celého obsahu
listiny, na návrh nařídit, aby mimo úvod, konec, datum a podpis byly protistraně
ukázány pouze části, které jsou důležité pro právní vztah, jenž je předmětem
sporu.
Viz § 298 odst. 2 rakouského ZPO nebo stejné ustanovení vládního návrhu CŘS 1937.
Strana může mít legitimní zájem na tom, aby nebyly straně zpřístupňovány např. intimní
či obchodní informace, které s projednávanou věcí nijak nesouvisejí.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[276]
Konečné znění 2. veze (2020)
272. Soud vždy vyzve protistranu, aby se k předložené listině vyjádřila.
Soud protistranu vyzve především k tomu, aby se vyjádřila k pravosti a správnosti listiny.
To má zásadní význam pro další průběh dokazování.
273. Má-li soud pochybnosti o pravosti veřejné listiny, může si i bez návrhu vyžádat
vyjádření orgánu veřejné moci nebo osoby, které listinu údajně pořídily, o její
pravosti.
Pravost soukromé listiny se pokládá za nepopřenou, jestliže protistrana
opomene prohlášení o její pravosti a úmysl popírat pravost listiny nevychází
najevo ani z ostatních jejích prohlášení. Obdobně to platí i tehdy, je-li na listině
podpis a opomene-li se strana vyjádřit k jeho pravosti.
Tato pravidla doplňují ustanovení občanského zákoníku o veřejných a soukromých
listinách, a to co se týče zjišťování, resp. popírání jejich pravosti. Ohledně pravosti
veřejné listiny je uvedena na pravou míru nepřesná formulace dosavadního § 134 OSŘ
a § 568 odst. 1 OZ, z nichž nelze rozumně dovozovat, že by z toho, že je ve veřejné
listině potvrzena nějaká skutečnost, měla být presumována pravost této listiny. Na
pravost veřejné listiny se ve skutečnosti žádná zákonná domněnka nevztahuje;
nejjednodušší cesta vedoucí k ověření její pravosti je dotaz u jejího (údajného)
vystavitele. U soukromé listiny se rozvádějí důsledky opomenutí protistrany vyjádřit se
k pravosti této listiny, resp. k pravosti podpisu na ní.
274. Jestliže strana předloží pouze kopii listiny, může ji soudce vyzvat k předložení
originálu.
275. Za listiny se považují také dokumenty jako jsou písemnosti, nákresy, plány,
fotografie, filmy, zvukové nahrávky, elektronická data a další podobné
dokumenty, které jsou schopné prokázat právně významné skutečnosti.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[277]
Konečné znění 2. veze (2020)
Nelze-li při dokazování těmito dokumenty postupovat podle ustanovení o
listinách, určí způsob provedení důkazu soud.
Civilní řád soudní se nemůže vyhnout úpravě dokazování elektronickými dokumenty a
podobnými v současnosti aktuálními technickými prostředky. Od kodexu pro moderní
dobu lze očekávat, že o současných běžných důkazních prostředcích nebude mlčet.
V zásadě jsou dvě možnosti jejich úpravy. Podle první varianty by byla pravidla jich se
týkající zařazena k ohledání; to je přístup např. německého ZPO v § 371a a § 371b.
Druhou variantou je jejich přiřazení k listinám; tak si počíná čl. 177 ZPO švýcarského
ZPO.
Věcný záměr se přiklání ke švýcarskému řešení. Je totiž nutno mít na paměti, že
spolehlivost informací, které poskytují fotografie, videozáznamy a podobné
dokumenty, zdaleka nemusí být taková, jako když se soudce, popř. znalec sám
vlastními smysly seznámí s předmětem ohledání. Stejně tak je s listinami v úzkém smyslu
spojuje možnost zkoumání jejich pravosti.
Druhý odstavec počítá s tím, že ne všechna pravidla stanovená pro listiny lze na
takové dokumenty použít. Např. fotografii nebo zvukovou nahrávku nelze přečíst atd.
Není nutno kazuisticky upravovat, jak má být v každém konkrétním případě důkaz
proveden. Ponechává se na soudci, aby způsob provedení důkazu určil sám,
podobně jako v současném § 125 OSŘ.
Oddíl 3 Důkaz výslechem svědka
276. Každá fyzická osoba, která není stranou, může být vyslýchána jako svědek,
ledaže není schopna vypovídat o tom, co vnímala, nebo nebyla-li v době, k níž
se má výpověď vztahovat, schopna vnímat skutečnost, která má být
předmětem důkazu.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[278]
Konečné znění 2. veze (2020)
Ustanovení jednak vymezuje, kdo může být svědkem, jednak na rozdíl od současné
úpravy výslovně upravuje svědeckou způsobilost. Fakt, že krom těchto osob nelze
vyslýchat ani osoby, které jsou vázány povinností mlčenlivosti a nebyly jí zproštěny,
vyplývá ze všeobecných ustanovení o dokazování (bod 189).
277. Svědek může odepřít výpověď zcela, nebo jenom o jednotlivých otázkách, jen
tehdy, pokud by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám
blízkým. Důvody odepření musí svědek uvést, a pokud by byly popírány,
osvědčit je.
Vymezení práva odepřít svědeckou výpověď navazuje na současný právní stav.
Rakouská úprava (§ 321 ZPO) nebo vládní návrh CŘS 1937 (§ 320) obsahovaly
podstatně rozsáhlejší výčet skutkových podstat, které svědka opravňovaly k tomu, aby
svědeckou výpověď odepřel. Např. takovým důvodem byl už jenom samotný fakt
příbuzenství v řadě přímé, popř. to, že svědek byl s některou stranou ve vztahu
příbuzenském, sourozeneckém nebo manželském. Je však nutno uvážit, že čím širší
výjimky ze svědecké povinnosti civilní řád soudní obsahuje, tím více je ohroženo
pravdivé a úplné objasnění skutkového stavu. Fakt, že mezi svědkem a některou ze
stran je příbuzenský poměr, lze dostatečně zohlednit v rámci volného hodnocení
důkazů.
278. O důvodnosti odepření svědecké výpovědi rozhoduje soud. Před rozhodnutím
může k důvodům odepření výpovědi a k významu svědectví slyšet strany.
279. Je-li svědectví odepřeno bez udání důvodu nebo setrvá-li svědek na odepření
výpovědi, ačkoliv bylo uznáno za bezdůvodné, může být ke svědecké
výpovědi donucován opakovaným ukládáním pořádkových trestů.
S omezením osobní svobody až na šest neděl (viz § 325 CŘS) se již ve věcném záměru
nepočítá. Možnost opakovaného ukládání pořádkových trestů (viz bod 64) bude
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[279]
Konečné znění 2. veze (2020)
zpravidla dostatečnou sankcí pro vynucení bezdůvodně odepřené svědecké
výpovědi.
280. Před započetím výslechu může soud předběžným dotazováním zjišťovat, zda
lze svědka vyslýchat a zda lze očekávat, že o věci, o kterou jde, něco ví. Na
základě toho může soud po slyšení stran rozhodnout, že od výslechu svědka
upustí. Pověřený předseda senátu nebo soudce dožádaného soudu však ani
za této situace nemůže sám od výslechu svědka upustit.
281. Svědek může být před výpovědí nebo dodatečně po ní vzat do přísahy. Text
přísahy upraví jednací řád.
282. Svědek musí být před výpovědí poučen o významu svědecké výpovědi, o
svých právech a povinnostech, jakož i o trestních následcích křivé výpovědi.
283. Soud vyslechne svědky jednotlivě za nepřítomnosti těch svědků, kteří mají být
vyslýcháni později. Pořadí výslechu svědků určuje soud.
Dokud není výslech všech přítomných svědků skončen, nesmí se nikdo z nich
bez svolení soudu vzdálit.
Svědci, jejichž výpovědi se od sebe odchylují, mohou být postaveni tváří v tvář.
284. Na počátku výslechu je třeba zjistit totožnost svědka a okolnosti, které mají vliv
na jeho věrohodnost, zejména jeho vztahy ke stranám.
Při výslechu o věci samé vyslýchající soudce vyzve svědka, aby souvisle
vypravoval, co ví o věci, o níž je vyslýchán, a vhodnými otázkami působí
k tomu, aby výpověď byla úplná, jasná a bez rozporu, a aby svědek uvedl,
odkud ví to, co uvádí. Koná-li se výslech před senátem, mohou klást dotazy
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[280]
Konečné znění 2. veze (2020)
také ostatní členové senátu. Vždy mohou se souhlasem předsedy senátu klást
dotazy také strany, vedlejší intervenienti, případně znalci.
285. Nepřípustné jsou zejména otázky, které nesouvisí s předmětem výslechu, nebo
takové, které naznačují odpověď nebo jsou klamavé.
Tyto body upravují průběh výslechu svědka. Navržená úprava je podrobnější než ta
současná, jež je kusá a neúplná. Věcný záměr opět zavádí výpověď pod přísahou.
Povinnost vypovídat pravdu a nic nezamlčovat má svědek vždy; jeho vzetí do přísahy
však představuje především psychologický moment, jenž pravdivosti jeho výpovědi
napomáhá. Různé aspekty přísežné výpovědi, včetně kupř. následků odepření takové
přísahy svědkem, pochopitelně upraví paragrafové znění zákona.
286. Ustanovení o dokazování svědky platí také tehdy, má-li být k minulým
skutečnostem, k jejichž postřehnutí bylo zapotřebí zvláštní odborné znalosti,
vyslechnuta osoba, která má takovéto odborné znalosti (znalecký svědek).
Oddíl 4 Důkaz výslechem strany
287. Důkaz sporné právně významné skutečnosti lze podat také výslechem stran.
Novelizace občanského soudního řádu, provedená zákonem č. 30/2000 Sb., učinila
z důkazu výslechem stran ve sporném řízení pouze subsidiární důkazní prostředek,
jehož lze využít jenom tehdy, pokud spornou skutečnost nelze prokázat jinak. Tím se
odklonila od předchozího pojetí, v němž byl výslech stran chápán jako plnohodnotný
důkazní prostředek. Že jde o krok zpět, vyplývá mj. ze srovnání s opačným vývojem
rakouského civilního procesu. V něm byl od přijetí civilního řádu soudního výslech stran
chápán jako podpůrný důkazní prostředek; ostatně takto k němu přistupoval také
vládní návrh CŘS 1937 (viz § 373 odst. 2). Po mnoha desítkách let zkušeností
s uplatňováním této úpravy se rakouský zákonodárce rozhodl v roce 1983 subsidiaritu
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[281]
Konečné znění 2. veze (2020)
výslechu stran odklidit. Tím došla uznání skutečnost, že výslech stran má pro nalezení
pravdy ústřední význam, neboť to jsou především strany, jimž jsou rozhodné skutečnosti
nejlépe známy. Na okolnosti, že v řízení sledují vlastní zájmy, a nemusí proto vypovídat
nezaujatě, není přitom nic neobvyklého ani nepřekonatelného. S podobným
problémem se lze setkat často také u svědků, a je možno se s ním v rámci volného
hodnocení důkazů dostatečně vypořádat. Tyto důvody lze považovat za správné;
věcný záměr civilního řádu soudního se proto hodlá navrátit k výslechu stran jakožto
plnohodnotnému důkaznímu prostředku. Ostatně má-li dokazování umožňovat
dosažení skutkových zjištění, která se co nejvíce blíží pravdě, není koncepčně správné
konstruovat některý z důkazních prostředků tak, aby toto úsilí mařil.
Strana může navrhnout důkaz nejen svým vlastním výslechem, ale především
výslechem protistrany. To může velmi podstatně přispět k objasnění skutkového stavu.
Ani zde se nepřebírá další omezení dosavadní úpravy, jež umožňovalo straně překazit
svůj výslech tím, že k němu nedala souhlas. Stranu, která má být k důkazu vyslýchána,
nelze samozřejmě k tomu, aby vypovídala, donucovat pomocí pořádkových pokut
tak, jako kupř. svědka. Takové počínání však lze dostatečně ocenit v rámci volného
hodnocení důkazů.
Důkaz výslechem stran lze pochopitelně nařídit i z úřední povinnosti, tak jako jiné
důkazy. Nic proto nebrání tomu, aby k určité skutečnosti byly k důkazu vyslechnuty
obě strany; to je věcí návrhu stran nebo úvahy soudu. Stejně tak se nepředepisuje, zda
k výslechu strany soud přistoupí na samotném začátku dokazování, nebo později. I to
je záležitostí vedení řízení, která se ponechává na soudci vzhledem ke konkrétním
okolnostem každé věci.
288. Vyslýchat nelze stranu, která by nebyla způsobilá vypovídat ani jako svědek.
Účastnická výpověď coby důkaz není procesním úkonem, a proto jejím
předpokladem není procesní způsobilost. Způsobilost strany vypovídat se rovná
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[282]
Konečné znění 2. veze (2020)
svědecké způsobilosti; viz shora. Vyslýchat k důkazu proto nelze stranu, která není
schopna vypovídat o tom, co vnímala, nebo v době, kdy k rozhodné skutečnosti
došlo, nebyla schopna tuto okolnost vnímat.
289. Je-li strana zastoupena zákonným zástupcem, opatrovníkem nebo členem
domácnosti ponechává se na uvážení soudu, zda nařídí výslech tohoto
zástupce, strany, je-li způsobilá vypovídat, nebo jich obou.
Ve sporech, v nichž vystupuje insolvenční správce, může soud nařídit výslech
správce, dlužníka, nebo jich obou.
Ve sporech, v nichž vystupuje právnická osoba, se při důkazu výslechem stran
považují za stranu fyzické osoby, které jsou v době výslechu členy statutárního
orgánu, případně fyzické osoby, které byly právnickou osobou coby členem
statutárního orgánu určeny k tomu, aby za ni funkci člena statutárního orgánu
vykonávaly.
Může-li být z důvodů uvedených v předchozích odstavcích, nebo proto, že na
některé straně vystupují společníci ve sporu, vyslechnuto několik osob,
rozhodne soud, zda mají být jako strana vyslechnuty všechny tyto osoby, nebo
jenom některé z nich.
Toto ustanovení reaguje na některé situace, při nichž může být sporné, koho pro účely
důkazu považovat za stranu. Přebírá se jím mj. také obsah § 126 odst. 4 OSŘ.
Ustanovení § 126a OSŘ si převzetí nezasluhuje, neboť interpretačně lze bez jakýchkoliv
pochybností dovodit, že ten, kdo byl členem statutárního orgánu v rozhodné době,
ale v momentě výslechu už jím není, bude vypovídat jako svědek, a ne jako strana.
Krom toho vypuštěním podmínky souhlasu strany se svým výslechem tato otázka již
nemá takového významu jako podle občanského soudního řádu.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[283]
Konečné znění 2. veze (2020)
290. Dospěje-li soud po pečlivém zhodnocení všech okolností k přesvědčení, že
strana, která má být vyslechnuta, o věci, o níž jde, nic neví, může od důkazu
upustit.
Např. z tohoto pohledu může být zbytečné vyslýchat procesního nástupce strany,
která zemřela.
291. Při výslechu strany se postupuje obdobně jako při výslechu svědka.
To platí jak pro postup soudu, tak pro dotazy, které může klást protistrana.
292. Strana, která má být vyslýchána, nesmí být donucována, aby se dostavila nebo
aby vypovídala.
Viz shora u bodu 220.
293. Jaký vliv má na podání důkazu, jestliže strana bez dostatečných důvodů
odepře výpověď nebo odpověď na jednotlivé otázky, nebo jestliže se
k výslechu nedostaví, posoudí soud po pečlivém uvážení všech okolností.
Viz shora u bodu 220.
Oddíl 5 Důkaz znaleckým posouzením
294. Závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných
znalostí, ustanoví soud zpravidla po slyšení stran jednoho nebo několik znalců.
Na rozdíl od dosavadního stavu se za prostředek objasňování odborných otázek
pokládá znalecký důkaz podaný soudem ustanoveným znalcem, a nikoliv odborné
vyjádření, které má povahu pouhého listinného důkazu. Ostatně obdobnou náhražku
nelze nalézt ani v civilním řádu soudním rakouském či německém.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[284]
Konečné znění 2. veze (2020)
Zcela záměrně se upouští od dosavadního § 127a OSŘ. Znalec je pomocným orgánem
či spolupracovníkem soudu a nahrazuje jeho odborné znalosti. Znalec tak činí
nezávisle a nestranně, a nikoliv pro jednu nebo druhou stranu. Proto je ustanovení
znalce vždy věcí soudu. Strany mají možnost se k ustanovenému znalci vyjádřit, stejně
jako k posudku podanému znalcem, klást znalci dotazy atd., a tím působit na
ustanovení jiného znalce, na odstranění nedostatků posudku, nebo na vypracování
posudku revizního. Tím jsou jejich práva dostatečně zohledněna. Oprávnění stran
předložit expertízu, se kterou se bude nakládat jako se znaleckým posudkem, nepřináší
pro civilní řízení soudní nic pozitivního; naopak pojmově jsou o objektivitě takového
posudku pochybnosti, neboť strana, která tento posudek (jí příznivý) předkládá,
formulovala úkol znalce a platila jej. Z řízení se pak může stát souboj znalců obou stran,
završený revizním posudkem (který podle R 38/2014 může být opět předložen stranou
dle § 127a OSŘ!); to vede akorát k prodražování a prodlužování řízení, což je přesným
opakem základních principů sociální koncepce civilního procesu, usilující o řízení
rychlé, levné a jednoduché. Krom toho předpoklady pravdivého objasnění odborné
otázky jsou vyšší u znaleckého posudku podaného soudem ustanoveným znalcem,
než předloženým stranou; na tom nic nemůže změnit ani to, že soukromá expertíza
bude opatřena prohlášením znalce o jeho vědomosti o následcích podání
nepravdivého posudku.
Navrací se rovněž pravidlo, že zásadně by měly být k ustanovení znalce, jeho osobě
či odbornosti slyšeny strany předtím, než jej soud ustanoví.
Naproti tomu se nepovažuje za nutné převzít § 127 odst. 3 OSŘ, neboť obecné
ustanovení o povinnosti ustanovit znalce nijak nevylučuje, aby soud ustanovil znalcem
i takovéto osoby či orgány, považuje-li to (po slyšení stran) za nutné či vhodné.
Není zapotřebí výslovně stanovit, že místo znalce či znalců, kteří již byli ustanoveni,
může soud ustanovit znalce jiné. Takové ustanovení by bylo nadbytečné, neboť
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[285]
Konečné znění 2. veze (2020)
v rámci úpravy usnesení bude zachováno pravidlo, že usnesením o úpravě vedení
řízení není soud vázán (bod 298).
295. Znalci jsou vyloučeni ze stejných důvodů, z nichž je vyloučen soudce.
Znalec je zastupitelný, a proto může být z podání znaleckého posudku vyloučen pro
podjatost.
296. Soud může znalci uložit, aby posudek podal písemně. Stane-li se tak, je znalec
povinen při ústním jednání písemný posudek k žádosti soudu nebo stran
vysvětlit nebo objasnit.
V případě podání písemného posudku lze od výslechu znalce upustit, pokud jsou jeho
závěry pro soud i strany nepochybné a nepotřebují vyjasnění, doplnění atd. Má-li
pochybnosti soud nebo kterákoliv ze stran, musí být znalec vždy vyslechnut.
297. Nemůže-li být důkladný a zevrubný posudek podán ihned, stanoví soud lhůtu
nebo zvláštní rok k podání posudku.
298. Soud poskytne znalci předměty, spisy a pomůcky, jichž je zapotřebí k podání
znaleckého posudku.
Znalec může k přípravě svého posudku navrhnout u soudu slyšení stran, výslech
svědků, předložení nebo opatření listin nebo předmětů ohledání. Znalec se
může se souhlasem soudu sám přímo dotazovat svědků a stran.
Na žádost znalce může soud uložit stranám nebo třetím osobám, aby se
dostavily ke znalci, předložily mu potřebné předměty, podaly mu nutná
vysvětlení, podrobily se lékařskému vyšetření, popřípadě zkoušce krve, anebo
aby něco vykonaly nebo snášely, jestliže to je k podání znaleckého posudku
třeba.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[286]
Konečné znění 2. veze (2020)
299. Jde-li o znalecké ohledání, může soud nařídit také ohledání bez přítomnosti
soudu; z důležitých důvodů může rovněž nařídit, že ani strany nesmějí být
přítomny při znalcově zkoumání.
Oproti současnému stavu se podrobněji vymezuje příprava podkladů pro podání
znaleckého posudku, včetně součinnosti stran a třetích osob.
300. Je-li k podání posudku ustanoveno několik znalců a jejich mínění se shodují,
mohou podat posudek společně. Jsou-li mínění různého, každý znalec své
mínění vyloží a odůvodní samostatně.
Se společným posudkem počítá také současná úprava. Blíže však nevymezuje, kdy
může být společný posudek podán.
301. Je-li posudek nedostatečný nebo rozcházejí-li se znalci ve svých závěrech, je
nutno znalce vždy vyslechnout a pokusit se dotazováním o odstranění
nedostatků nebo rozporů. Soud může v takovém případě rovněž nařídit, aby byl
znalecký posudek doplněn nebo přepracován, popřípadě i za přibrání jiného
znalce. Kdyby to nevedlo k výsledku, soud nechá znalecký posudek
přezkoumat jiným znalcem.
Neposkytuje-li znalecký posudek přesvědčivou odpověď na odbornou otázku, je
nutno se nejprve pokusit o nápravu této situace výslechem znalce či znalců, v rámci
nějž bude jak soud, tak i strany klást znalci dotazy. Je-li již z písemného posudku zřejmé,
že je nedostatečný (např. neodpovídá na všechny dotazy zadání nebo nebere
v úvahu všechny relevantní skutečnosti), může soud uložit jeho přepracování nebo
doplnění. Může se rovněž ukázat, že ke komplexnímu posouzení odborné otázky bude
nutno přibrat znalce dalšího. Teprve pokud by takový postup nevedl k výsledku, lze
nechat zpracovat revizní posudek.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[287]
Konečné znění 2. veze (2020)
Oddíl 6 Důkaz ohledáním
302. Soud může za účelem přímého vnímání skutečností nebo lepšího pochopení
skutkového stavu nařídit důkaz ohledáním.
Podstatou ohledání je přímé smyslové vnímání ohledávaného předmětu soudcem,
popř. znalcem. Při ohledání se mohou uplatnit všechny smysly, tedy zrak (zjišťování imisí
stíněním), hmat (kluzkost podlahy), sluch (hlukové imise), čich (zápach), chuť (jídla,
nápoje). Z tohoto důvodu se v úvodním pravidlu nemluví o ohledání předmětu, neboť
tím nejsou pokryty všechny popsané situace.
303. K ohledání může soud přizvat znalce a svědky.
K ohledání znalcem viz shora u znaleckého důkazu pod bodem 299. Možnost přizvat
svědky dává výslovně čl. 181 odst. 2 švýcarského ZPO.
304. Ohledání předmětu, který je možno dopravit k soudu, se provede při ústním
jednání.
305. Nelze-li ohledání provést při ústním jednání, provede se na místě samém. Je k
němu třeba předvolat ty, kteří se předvolávají k ústnímu jednání.
Kasuistická pravidla, že v takové situaci může dokazování provést pověřený nebo
dožádaný soudce, není nutno připojovat, neboť vyplývají z obecné úpravy.
306. Výsledek ohledání bude zapsán v protokolu o ústním jednání; konalo-li se
ohledání mimo ústní jednání, do zvláštního protokolu. Je-li to účelné, pořídí se
nákresy, fotografie, a zvukové či zvukově obrazové záznamy předmětu
ohledání, a to i v případě, že se z ústního jednání nebo jiného roku takový
záznam nepořizuje.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[288]
Konečné znění 2. veze (2020)
Popis situace v protokolu nemusí být vždy zdaleka dostačující; proto se ukládají také
jiné způsoby zachycení předmětu ohledání.
Oddíl 7 Zajištění důkazu
307. Za účelem zajištění důkazu lze v každé fázi řízení nebo ještě před jeho
zahájením navrhnout, aby soud vykonal dokazování důkazním prostředkem,
ohledně nějž panuje obava, že bude ztracen nebo že by jinak bylo
znesnadněno nebo znemožněno provedení důkazu tímto důkazním
prostředkem.
Tak, jako v dosavadní úpravě, se počítá s tím, že k zajištění důkazu může dojít jak před
zahájením řízení, tak i v jeho průběhu. Upřesňuje se, v čem vlastně zajištění důkazu
spočívá, a jaké jsou jeho předpoklady. Na rozdíl od rakouského § 384 odst. 1 ZPO či
§ 386 odst. 1 vládního návrhu CŘS 1937 se zajištění důkazu neomezuje jenom na
ohledání, vyslechnutí svědků a znalecké posouzení; ostatně rakouská nauka dovozuje,
že navzdory textu § 384 odst. 1 rakouského ZPO se zajištění důkazu vztahuje také na
listinné důkazy a přinejmenším po odpadnutí podmínky subsidiarity také na výslech
stran (viz Deixler-Hübner, A. in Dexiler-Hübner, A. – Klicka, T. Zivilverfahren. 8. vydání.
Wien : LexisNexis, 2013, s. 114).
Na rozdíl od dosavadní úpravy se navrhuje nepřevzít ustanovení o „zajištění předmětu
důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví“. Zajištění
důkazu nespočívá v tom, že bude zajištěna věc, která má být posléze ohledána.
Kasuistická pravidla, jež se týkají pouze předmětů průmyslového vlastnictví a ani
nemají nic společného se zajištěním důkazu, budou přesunuta do zákona o vymáhání
práv z průmyslového vlastnictví, neboť pouze předmětu jeho úpravy se týkají.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[289]
Konečné znění 2. veze (2020)
308. Takové dokazování lze vykonat, i když nejsou splněny předpoklady uvedené
pod bodem 307, je-li zapotřebí zjistit skutkový děj nebo stav nějaké věci a má-
li navrhovatel na takovém zjištění právní zájem.
Tento způsob zajištění má význam především ve sporech z odpovědnosti za vady,
např. je-li zapotřebí zjistit, jaké vady měla stavba při předání, resp. bezprostředně po
něm. Spory z odpovědnosti za vady však nemusí být jedinými, kde přichází tento
způsob zajištění důkazu v úvahu (např. spory z imisí, z nájmu atd.). Proto je také
formulace po vzoru současného rakouského § 384 odst. 2 ZPO širší než § 386 odst. 2
vládního návrhu CŘS 1937.
Věcný záměr nepřebírá § 78a OSŘ, jenž za přípustný způsob zajištění důkazu v těchto
věcech považuje také notářské a exekutorské zápisy. Podstata zajištění důkazu tkví
v tom, že je důkaz proveden; s tím ovšem sepsání notářského nebo exekutorského
zápisu nemá nic společného. Nic pochopitelně ani nadále nebude bránit v sepisování
takových zápisů a v jejich využívání v soudním řízení. V souladu s jejich skutečnou
povahou se s nimi bude nakládat jako s listinnými důkazy.
309. Příslušným rozhodnout o návrhu na zajištění důkazu je procesní soud.
V naléhavých případech, jakož i tehdy, nebylo-li ještě řízení zahájeno, je
příslušným okresní soud, v jehož obvodě je předmět důkazu.
Vládní návrh CŘS 1937 či rakouský ZPO kasuisticky vypočítávají, že jde o věci, které se
mají ohledat nebo které mají být předmětem znaleckého důkazu, nebo osoby, které
mají být vyslechnuty. Vzhledem k tomu, že věcný záměr neomezuje zajištění důkazu
jenom na ohledání, znalecký důkaz a výslech svědka, je možno příslušnost upravit buď
obecnějším pravidlem, nebo naopak ještě více kasuisticky vypočítávat i další situace.
Návrh volí první cestu.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[290]
Konečné znění 2. veze (2020)
310. V návrhu na zajištění důkazu musí být uvedeny skutečnosti, o nichž má být
důkaz veden, jakož i důkazní prostředek a okolnosti odůvodňující zajištění
důkazu. V návrhu musí být označena protistrana, ledaže z okolností uvedených
navrhovatelem vychází najevo, že není s to, aby protistranu označil.
Vymezuje se nezbytný obsah návrhu na zajištění důkazu. Poslední věta má předejít
tomu, aby bylo zmařeno zajištění důkazu jenom proto, že není v možnostech
navrhovatele označit odpůrce, např. z toho důvodu, že navrhovatelova věc byla
poškozena neznámou osobou (a o stavu této věci je třeba provést důkaz ohledáním).
Připuštění řízení o zajištění důkazu bez protistrany je odůvodňováno tím, že na rozdíl od
sporného řízení v rámci řízení o zajištění důkazu není uplatňován žádný nárok.
S ohledem na principy spravedlivého procesu bude v těchto výjimečných situacích
nezbytné vždy neznámému odpůrci ustanovit opatrovníka. To ale plyne z dalšího
ustanovení.
311. Soud rozhodne o návrhu usnesením bez ústního jednání. Není-li nebezpečí
z prodlení, vyslechne před rozhodnutím protistranu. Navrhovateli může soud
před rozhodnutím uložit, aby osvědčil okolnosti, pro něž je zapotřebí zajistit
důkaz.
V usnesení vyhovujícím návrhu uvede soud skutečnosti, o nichž má být důkaz
vykonán, a způsob, jakým bude dokazování provedeno, včetně případného
označení osob, které mají být vyslýchány jako svědci nebo strany, nebo
ustanoveny znalcem, či věcí nebo listin, jimiž má být proveden důkaz. Soud
opatří vše, co je k provedení takového důkazu zapotřebí. Je-li přípustné, aby
návrh směřoval proti neznámé straně, ustanoví jí soud opatrovníka.
Proti usnesení vyhovujícímu návrhu není rekurs přípustný.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[291]
Konečné znění 2. veze (2020)
Navržená pravidla určují postup soudu při rozhodování o návrhu, jakož i obsah
rozhodnutí v případě, že soud návrhu vyhoví. Současná úprava o těchto otázkách
zcela mlčí, což nelze považovat za dostačující.
312. K provedení důkazu budou vždy předvolány obě strany. Nebyla-li protistrana
navrhovatele již dříve slyšena, soud jí spolu s předvoláním doručí návrh na
zajištění důkazu.
V naléhavých případech může soud provést důkaz předtím, než bude
protistraně usnesení vyhovující návrhu na zajištění důkazu doručeno.
Předvolání obou stran platí i v případě, kdy návrh směřuje proti neznámé straně.
V takovém případě soud předvolá opatrovníka, kterého jí ustanovil.
313. Náklady zajištění důkazu platí navrhovatel; protistraně nahradí potřebné
náklady, které jí vznikly prováděním důkazu. Právo na náhradu nákladů řízení
podle úspěchu ve věci tím není dotčeno.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[292]
Konečné znění 2. veze (2020)
Hlava II Rozsudky a usnesení
Pravidla o rozsudcích a usneseních jsou systematicky zařazena do části druhé (Řízení
před soudem prvního stupně), hlavy druhé (Rozsudky a usnesení); vnitřně se uvedená
hlava bude členit na dva díly, věnované jednak rozsudkům, jednak usnesením.
Díl 1 Rozsudky
Oddíl 1 Druhy rozsudků
V oddílu 1 věnovaném (vybraným) druhům rozsudků jsou upraveny následující
rozsudky
• Konečný rozsudek
• Částečný rozsudek
• Mezitímní rozsudek, a to v obou svých formách, tj.
o mezitímní rozsudek o základu věci
o mezitímní určovací rozsudek
• Rozsudek pro vzdání se nároku
• Rozsudek pro uznání
• Rozsudek pro zmeškání
Jak vyplývá z již předeslaného, nejedná se o vyčerpávající výčet druhů rozsudků.
Pro vyjmenované druhy rozsudků by měla platit následující pravidla:
Konečný rozsudek
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[293]
Konečné znění 2. veze (2020)
314. Jakmile je věc sama podle výsledků ústního jednání a dokazování zralá ke
konečnému rozhodnutí, rozhodne soud rozsudkem (konečný rozsudek).
Současná úprava konečného rozsudku je dosti kusá. Vyslovuje se sice zásada, že
„rozsudkem má být rozhodnuto o celé projednávané věci“ (§ 152 odst. 2 věta první
OSŘ), nestanoví se však bližší podmínky pro to, kdy se tak má stát. Věcný záměr proto
vychází z pravidla (inspirovaného § 392 odst. 1 vládního návrhu CŘS 1937), podle
kterého soud rozhodne konečným rozsudkem, jakmile je věc sama podle výsledků
jednání a dokazování zralá ke konečnému rozhodnutí. Obdobnou úpravu obsahuje i
§ 390 odst. 1 rakouského ZPO nebo § 300 německého ZPO. Termín věc „zralá ke
konečnému rozhodnutí“ je z tohoto pohledu tradiční a ustálený. Na rozdíl od
uvedených zahraničních úprav (a od vládního návrhu CŘS 1937) však věcný záměr
zachovává současnou terminologii, pokud jde o výraz „věc sama“. Věcný záměr
vychází z toho, že jde o výraz dostatečně vžitý s jasným významem. Starší termín
„rozepře“ nadto neodpovídá původnímu německému výrazu (Rechtsstreit); obdobně
to platí o termínu „spor“.
Částečný rozsudek
315. Je-li k rozhodnutí zralá jen část projednávané věci, rozhodne soud rozsudkem
nejdříve jen o této části (částečný rozsudek). Soud však částečný rozsudek
nevydá, není-li to s ohledem na stav věci účelné.
Vzhledem k tomu, že věcný záměr – na rozdíl od starších zahraničních úprav – vychází
z koncepce „procesního nároku“, jenž tvoří předmět řízení, a je tedy „věcí samou“,
nepřejímá se bez dalšího dikce obsažená v § 391 odst. 1 rakouského ZPO, resp. v § 301
odst. 1 německého ZPO, která hovoří o „několika nárocích uplatněných v téže
žalobě“. Používá se termín „část projednávané věci“, jejž známe z dosavadní úpravy.
Částí projednávané věci je třeba rozumět jak část objektivní, vymezenou některým
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[294]
Konečné znění 2. veze (2020)
z více uplatněných nároků nebo jeho částí, tak část subjektivní, danou existencí
procesního společenství.
Překážkou vydání částečného rozsudku vůči jen některému či některým ze společníků
je samozřejmě skutečnost, že jde o společenství nerozlučné. To však není nutné
stanovit výslovně, stejně jako pravidlo, že částečný rozsudek nelze vydat, brání-li tomu
povaha věci.
Na rozdíl od rakouské úpravy se navrhuje, aby byl soudu zachován prostor pro úvahu,
zda částečný rozsudek vydá, či nikoliv. Současná úprava váže vydání částečného
rozsudku na „účelnost“ takového postupu, přičemž se přihlíží zejména k zájmu žalobce
(srov. důvody R 43/11, v němž se odkazuje na rozhodnutí NS ČSR, Vážný č. 8736).
Věcný záměr uvedený předpoklad zachovává a pouze upřesňuje, že se jedná o
účelnost s ohledem „na stav věci“.
Mezitímní rozsudek
316. Je-li věc sama sporná co do základu i výše, může soud, jestliže je co do
základu zralá k rozhodnutí, rozhodnout rozsudkem nejprve jen o tomto základu
(mezitímní rozsudek o základu věci).
Věcný záměr rozlišuje mezi mezitímním rozsudkem o základu věci (bod 316) a
mezitímním určovacím rozsudkem (bod 317). Prvně jmenovaný mezitímní rozsudek je
možno vydat jen tam, kde lze rozeznávat základ věci a její výši a kde je věc zároveň v
obou těchto složkách sporná. Základem věci je podle ustálené judikatury vše, co nelze
podřadit pod pojem výše uplatněného nároku (R 44/1996). V souladu se zahraničními
úpravami (srov. § 393 odst. 1 rakouského ZPO, § 304 odst. 1 německého ZPO), jakož i s
naší předchozí právní úpravou (srov. § 149 odst. 3 OSŘ 1950) nestanoví věcný záměr
jako podmínku takového postupu pouhou účelnost. Soudu se ponechává na zvážení,
zda uvedeného rozsudku s ohledem na stav konkrétní projednávané věci využije (srov.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[295]
Konečné znění 2. veze (2020)
Rechberger, W. H. – Simotta, D. Zivilprozessrecht. 8. vydání. Wien : MANZ, 2010, s. 485,
pozn. č. 34).
Význam mezitímního rozsudku je dán především tím, že jeho právní mocí je pro další
řízení vyřešena otázka opodstatněnosti základu projednávané věci, a soud se tak
nadále zabývá pouze její výší. Nejčastěji se proto tento druh rozsudku uplatní ve
sporech o náhradu škody (srov. NS 4 Cz 16/71).
317. Soud může mezitímním rozsudkem ještě před rozhodnutím ve věci samé
rozhodnout také o tom, zda tu je či není právní vztah nebo právo, jakmile se
projednání takového návrhu žalobce či žalovaného stane zralým k rozhodnutí
(mezitímní určovací rozsudek).
Pravidlo se týká tzv. mezitímního určovacího rozsudku, jehož vypuštění z domácí právní
úpravy po roce 1948 problematizovalo účinky právní moci rozhodnutí. V rozporu
s jasným úmyslem zákonodárce, podle kterého právní moci nabývá výrok (§ 159a
odst. 1 OSŘ), a nikoliv odůvodnění rozsudku (srov. § 203 odst. 2 OSŘ), totiž judikatura
dodnes připisuje účinky právní moci rovněž odůvodnění rozhodnutí (srov. R 85/2003, R
82/2014). Takové pojetí účinků právní moci je však nepřijatelné, neboť ve výsledku
stranám odpírá možnost samostatně projednat otázku, která nebyla předmětem
řízení, avšak soud si ji musel vyřešit jako předběžnou. Navrhovaná úprava tak nově
umožňuje, aby např. ve sporu o vydání věci bylo k návrhu žalobce či žalovaného
rozhodováno samostatným výrokem rovněž o určení vlastnictví k ní.
Oprávnění stran navrhnout vydání mezitímního určovacího rozsudku upravuje věcný
záměr v bodu 190.
318. Rozhodl-li soud mezitímním rozsudkem nebo mezitímním určovacím
rozsudkem, pokračuje v řízení teprve poté, co tento nabude právní moci.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[296]
Konečné znění 2. veze (2020)
Bylo-li rozhodnuto mezitímním rozsudkem o základu věci, nelze v řízení pokračovat do
doby, než bude rozhodnuto o opravném prostředku proti němu podaném, resp. do
doby, než rozsudek nabude právní moci. Je tomu tak z důvodu hospodárnosti řízení,
neboť případné rozhodnutí opravné instance, které by vyústilo v závěr o
neopodstatněnosti základu věci, by učinilo veškeré projednávání výše nároku
zbytečným. Obdobně se pravidlo uplatní při rozhodování mezitímním určovacím
rozsudkem.
Rozsudek pro vzdání se nároku
319. Vzdá-li se žalobce za řízení žalobou uplatněného nároku nebo jeho části, soud
žalobu zamítne rozsudkem na základě vzdání se, navrhne-li to žalovaný.
Rozsudek pro vzdání se nároku lze považovat za protiváhu rozsudku pro uznání, a byť
se s ním nebude lze v praxi setkat příliš často, je zapotřebí jej v zájmu rovného
postavení stran upravit.
Rozsudek pro vzdání se nároku nelze zaměňovat se zastavením řízení pro zpětvzetí
žaloby, a to ani v případě tzv. zpětvzetí spojeného se vzdáním se nároku. V obou
těchto případech rozhoduje soud usnesením, při zpětvzetí se vzdáním se nároku sice
vylučuje jeho opětovné projednání, avšak takové usnesení neprojevuje účinek
závaznosti. Naproti tomu rozsudek, kterým se žalobce vzdává právní ochrany ohledně
uplatněného procesního nároku, vykazuje veškeré účinky meritorního pravomocného
rozhodnutí, tj. jak nezměnitelnost, tak závaznost.
Rozsudek pro vzdání se nároku je soudem vydáván na základě dispozičního
procesního úkonu žalobce (a nelze jej proto zaměňovat s prominutím dluhu podle
hmotného práva). Samotný projev žalobce však řízení neukončuje, je právem
žalovaného vydání tohoto rozsudku navrhnout. V situaci, kdy se žalobce sice vzdá
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[297]
Konečné znění 2. veze (2020)
uplatněného nároku, avšak žalovaný vydání rozsudku pro vzdání se nenavrhne, soud
pokračuje v řízení a rozhodne kontradiktorním rozsudkem (srov. též níže k uznání).
Po vzoru rakouské úpravy (§ 394 odst. 2 rakouského ZPO) se umožňuje též rozhodnutí
částečným rozsudkem pro vzdání se nároku.
Rozsudek pro uznání
320. Uzná-li žalovaný za řízení zcela nebo zčásti nárok, který je proti němu žalobou
uplatňován, rozhodne soud rozsudkem pro uznání, navrhne-li to žalobce. To
platí i v případě, že žalovaný uzná jen základ uplatňovaného nároku.
Rozsudek pro uznání obsahuje platná právní úprava od 1. 9. 1993 (zákon č. 171/1993
Sb.); z hlediska dispoziční zásady jí lze vytknout především to, že pro rozhodnutí soudu
rozsudkem pro uznání zásadně nepředpokládá návrh žalobce (s výjimkou částečného
uznání). Je však vždy na žalobci, zda bude rozsudek pro uznání požadovat; právní
úprava mu totiž nesmí upírat právo na úplné („kontradiktorní“) projednání věci.
Obdobně jako v případě rozsudku pro vzdání se nároku (bod 319) je třeba i u rozsudku
pro uznání uvažovat tak, že v případě absence návrhu žalobce na vydání rozsudku
pro uznání bude možno v řízení pokračovat (v Rakousku stejně Rechberger, W. H. –
Simotta, D. Zivilprozessrecht. 8. vydání. Wien : MANZ, 2010, s. 352, pozn. 70 a tam
citovaná literatura).
Přes většinovou podporu ze strany Ústavního soudu (srov. nález Pl. ÚS 13/15) opouští
věcný záměr v komparativním pohledu zcela nestandardní úpravu rozsudků při tzv.
„fikci uznání nároku“ (§ 153a odst. 3 ve spojení s § 114b odst. 5 nebo § 114c odst. 6
OSŘ), a to především z toho důvodu, že uznání nároku je dispozičním procesním
úkonem, který ze své povahy nemůže být obsahem právní fikce, ale je pouze na
žalovaném, zda jej učiní, či nikoli (srov. Lavický, P. Zmeškání účastníka a fikce
dispozitivních procesních úkonů, Právní fórum, 2009, č. 10). Tato úprava bude
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[298]
Konečné znění 2. veze (2020)
nahrazena úpravou rozsudku pro zmeškání, která lépe slouží sledovanému účelu
urychlování řízení, jenž se projevuje právě v oblasti zjišťování skutkového stavu. Na
rozdíl od rozsudku pro uznání je vydání rozsudku pro zmeškání spojeno se skutkovou
domněnkou, podle které protistrana nemá k dispozici žádné skutečnosti, které by
mohla uvést na svou obranu (viz níže bod 326 a násl.). Pro případ, že strana zmešká
vyjádření k žalobě, přípravný rok či první ústní jednání z omluvitelných důvodů, může
se domáhat zrušení vydaného rozsudku pro zmeškání (bod 127). V současné úpravě
„fikce uznání nároku“ takový postup možný není, což má pro zmeškavší stranu
neadekvátní nepříznivé důsledky.
K námitkám vysloveným v připomínkách k první verzi věcného záměru se dodává, že
navrhne-li žalobce vydání rozsudku pro zmeškání v situaci, kdy se žalovaný nevyjádřil
ve lhůtě k žalobě, není třeba nařizovat ústní jednání k projednání věci, nýbrž pouze
k vyhlášení rozsudku (bod 203). Nejinak je tomu podle stávající úpravy v případě „fikce
uznání nároku“. Z hlediska rychlostí řízení tedy navrhovaná úprava není o nic pomalejší
než úprava současná, ke svému cíli však užívá vhodnějších prostředků právní regulace
a vyhovuje lépe oprávněným požadavkům stran.
321. Rozsudek pro uznání nelze vydat, brání-li tomu povaha věci nebo okolnosti
konkrétního případu.
Navrhované pravidlo vyjadřuje, že rozsudek pro uznání nelze předně vydat tam, kde s
právy a povinnostmi, o kterých se v řízení jedná, nemohou strany disponovat (srov.
bod 189), a dále tam, kde by taková dispozice byla v konkrétním případě „v rozporu
s právními předpisy“, typicky se zákonným zákazem nebo s dobrými mravy. Obdobný
závěr platí i podle rakouské úpravy, která však důvody nepřípustnosti rozsudku pro
uznání výslovně neupravuje (srov. Fasching, H. W. Lehrbuch des österreichischen
Zivilprozeβrechts. 2. vydání. Wien : MANZ, 1990, s. 668 až 669). Skutečnost, že se ve věci
rozhoduje konstitutivním rozsudkem, vydání rozsudku pro uznání samozřejmě nebrání.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[299]
Konečné znění 2. veze (2020)
Rozsudek pro zmeškání
322. Nevyjádří-li se žalovaný včas k žalobě, rozhodne soud na návrh žalobce
rozsudkem pro zmeškání. Skutkové přednesy žalobce, týkající se věci, se
v takovém případě považují za pravdivé, ledaže jsou v rozporu s obsahem
spisu; na tomto základě soud o žalobě rozhodne.
Návrh věcného záměru se rozchází s dosavadním legislativním řešením následků
zmeškání roku nebo úkonu v civilním soudním řízení. Občanský soudní řád v § 153b
spojuje kontumační rozsudek jenom se situací, kdy žalovaný zmešká první jednání.
Zmeškání prvního jednání žalobcem si vůbec nevšímá, a ostatní případy zmeškání roku
či úkonu řeší svéráznými fikcemi dispozičních procesních úkonů, jež jsou
z komparativního pohledu nevídané a jež jsou v příkrém rozporu se základními
východisky civilního sporného procesu.
Zmešká-li žalobce přípravný rok, má být řízení zastaveno (§ 114c odst. 7 OSŘ); v tom
lze zjevně spatřovat fikci zpětvzetí žaloby. Zmešká-li přípravný rok žalovaný, neskončí
řízení procesním rozhodnutím o zastavení řízení, jako je tomu u zmeškání žalobce, ale
meritorním rozhodnutím opírajícím se o fikci uznání nároku. Tentýž následek je pak
spojen se situací, kdy se žalovaný nevyjádří k žalobě na základě tzv. kvalifikované
výzvy (§ 153a odst. 3 ve spojení s § 114b odst. 5 a § 114c odst. 6 OSŘ).
Tyto fikce jsou nejen komparativně a hodnotově neobhajitelné, ale nadto činí
z procesu ryze formální nástroj, který se tím zpronevěřuje svému účelu. Kontumační
rozsudky vycházejí z empirických zkušeností a pouze pokládají v žalobě uvedené
skutečnosti za pravdivé (a to podle věcného záměru za předpokladu, že nejsou
v rozporu obsahem spisu, včetně listin předložených žalobcem). Jejich vydání tedy
předpokládá, že soud takto ustavený nesporný skutkový stav právně posoudí a
dospěje k závěru, že právní řád s ním spojuje právní následky, jichž se žalobce
domáhá. Naproti tomu u fikce uznání nároku jakékoliv právní posouzení odpadá:
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[300]
Konečné znění 2. veze (2020)
žalovaný zmeškal, a proto se finguje, že uznává nárok, přičemž tato fikce sama o sobě
je důvodem vyhovění žalobě. Jde tedy o formální trestání žalovaného, které by mělo
být modernímu civilnímu procesu cizí (ostatně proto je také zahraniční civilní řády
soudní neobsahují).
Uvedené samozřejmě neznamená, že by právní úprava měla situace, na něž
dopadají dnešní fikce dispozičních procesních úkonů, ponechat bez povšimnutí. Je
na ně však zapotřebí reagovat jiným způsobem, než činí dosavadní právní úprava.
Navrhovaný věcný záměr proto obnovuje tradiční pojetí kontumačního rozsudku jako
nástroje, který dopadá nejen na zmeškání žalovaného, ale také žalobce, a který se –
co do věcného rozsahu – může uplatnit nejen na zmeškání prvního jednání, ale také
přípravného roku nebo vyjádření k žalobě. Těmto různým situacím odpovídají také
různé skutkové podstaty kontumačního rozsudku:
• bod 322 se vztahuje na situaci, kdy se žalovaný nevyjádří k žalobě (nerozlišuje
se přitom mezi „obyčejnou“ a „kvalifikovanou“ výzvou); jde tedy o zmeškání
úkonu žalovaným;
• bod 323 dopadá na zmeškání roku, a to jak přípravného roku, tak i ústního
jednání. K vydání kontumačního rozsudku může vést nejen zmeškání
žalovaného, nýbrž i žalobce.
K navrhovanému bodu 322 lze v návaznosti na uvedené dodat, že namísto dosavadní
úpravy „tzv. fikce uznání procesního nároku“ pro případ opožděného vyjádření se
žalovaného k žalobě (§ 114b odst. 5 OSŘ), se věcný záměr navrací ke standardní
úpravě rozsudku pro zmeškání pro případ zmeškání žalobní odpovědi, jak ji zná např.
§ 396 odst. 1 rakouského ZPO. Vychází se z pojetí, podle kterého kontumační rozsudek
není trestem za zmeškání, nýbrž představuje jeden z nástrojů, jimiž chce zákonodárce
motivovat strany řízení k procesní aktivitě (srov. Lavický, P. a kol. Moderní civilní proces.
Brno : MU, 2014, s. 146). Takové rozsudky nejsou ex definitione ani v rozporu s objektivní
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[301]
Konečné znění 2. veze (2020)
skutečností (opačně Svoboda, K. Dokazování. Praha : ASPI, 2009, s.19), neboť
vycházejí z prověřené zákonné skutkové domněnky, podle které nemá zmeškavší
strana na obranu proti vznesenému nároku co uvést (Macur, J. Rozsudek na základě
fikce uznání nároku podle § 114b o. s. ř. Bulletin advokacie, 2002, č. 2).
V souladu s celkovou koncepcí věcného záměru (srov. Ideová východiska věcného
záměru, kapitola 2.5.) se navrhuje, aby vydání rozsudku pro zmeškání nebylo možné
tam, kde se skutková tvrzení strany, která úkon či rok nezmeškala, ukážou
nepravdivými, neboť jsou v rozporu s obsahem spisu, typicky s důkazy připojenými
k žalobě.
Následkům zmeškání je postižená strana oprávněna bránit se buď návrhem na
navrácení v předešlý stav, nebo podáním odvolání.
323. Soud rozhodne rozsudkem pro zmeškání podle bodu 322 také tehdy, zmešká-
li strana řízení přípravný rok a protistrana vydání rozsudku pro zmeškání
navrhne. Nekonal-li se výjimečně přípravný rok, platí to obdobně pro zmeškání
prvního ústního jednání.
Úprava rozsudku pro zmeškání dopadá i na situace, kdy se některá ze stran nedostaví
k přípravnému roku a protistrana vydání rozsudku pro zmeškání navrhne. Tímto
pravidlem se odstraňuje deficit patrný v současné úpravě, která v případě zmeškání
přípravného jednání žalobcem finguje zpětvzetí žaloby z jeho strany (srov. § 114c odst.
7 OSŘ), a navíc ani neumožňuje rozhodnout rozsudkem pro zmeškání žalobce. Výrazně
se navrhovanou úpravou posiluje i postavení žalovaného, v jehož případě se při
nedostavení se k přípravnému roku v současnosti finguje dokonce uznání procesního
nároku (§ 114c odst. 6 OSŘ). Zmeškala-li strana přípravný rok z omluvitelných důvodů,
postupuje se podle ustanovení o navrácení v předešlý stav (srov. bod 124).
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[302]
Konečné znění 2. veze (2020)
I zde však platí, že nebude možné rozsudek pro zmeškání vydat, jestliže by to
odporovalo obsahu spisu (viz bod 322).
Na druhé straně vydání rozsudku pro zmeškání nebrání skutečnost, že strana, která
zmeškala přípravný rok, předtím podala žalobu, resp. včasnou žalobní odpověď.
Vychází se totiž z toho, že k tomu, aby se strana do sporu pustila (tzv. Streiteinlassung),
je třeba nejen písemného procesního úkonu (žaloby, vyjádření k žalobě), ale též účasti
u soudu (obvykle na přípravném roku).
324. Jestliže strana, která nezmeškala, nepodá návrh na vydání rozsudku pro
zmeškání, nýbrž přednese nová skutková tvrzení, je třeba s nimi seznámit
protistranu. Tím se věc dostává do stavu, v němž byla před zmeškáním.
Následné zmeškání protistrany nepřekáží tomu, aby se zohlednil nový skutkový
přednes.
Po vzoru rakouské úpravy (§ 398 odst. 1 rakouského ZPO) se upravuje možnost, aby
nezmeškavší strana i přes zmeškání protistrany přednesla nová skutková tvrzení;
protistrana s nimi však musí být seznámena. Dojde-li k opětovnému zmeškání
protistrany, zákon nebrání tomu, aby tyto přednesy byly soudem při vydání rozsudku
zohledněny.
Ustanovení lze použít zejména v případě, kdy se žalovaný nevyjádřil k žalobě, avšak
žalobce vydání rozsudku pro zmeškání nenavrhl, nýbrž pouze doplnil skutková tvrzení.
Tím se věc dostává do stavu, v němž byla před zmeškáním; nedostaví-li se žalovaný
následně ani k přípravnému roku, může být v následném rozsudku pro zmeškání
zohledněn i dodatečně vylíčený skutkový stav, byl-li s ním žalovaný seznámen.
325. Nedostavení se strany k ústnímu jednání, jestliže se účastnila přípravného roku
a projevila vůli vstoupit do sporu, neopravňuje protistranu k návrhu na vydání
rozsudku pro zmeškání.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[303]
Konečné znění 2. veze (2020)
Navrhované pravidlo je inspirováno § 399 rakouského ZPO; vyplývá z něj, že není
možné tzv. částečné zmeškání, které znala původní úprava CŘS. Má se za to, že projev
strany, že se bude uplatněnému nároku bránit, učiněný při přípravném roku (tzv.
Streiteinlassung), vylučuje pozdější uplatnění zákonné skutkové domněnky, na níž je
koncepce rozsudku pro zmeškání založena.
Společné ustanovení k rozsudku pro zmeškání, vzdání se nároku a pro uznání
326. Proti usnesení o zamítnutí návrhu na vydání rozsudku pro zmeškání není
přípustný rekurs. Obdobně to platí také pro zamítnutí návrhu na vydání rozsudku
pro vzdání se nároku a pro uznání.
Není udržitelná současná praxe, kdy se o návrhu na vydání rozsudku pro zmeškání
v případě, že jej soud nevydá, nerozhoduje (srov. Drápal, L. – Bureš, J. a kol. Občanský
soudní řád I. Komentář. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 1053). V kombinaci s tím, že
judikatura jak Ústavního soudu (srov. III. ÚS 428/04, IV. ÚS 63/05), tak soudu Nejvyššího
(srov. NS 33 Cdo 2979/2013) při výkladu § 153b odst. 1 OSŘ akcentuje tzv. materiální
předpoklady pro vydání rozsudku pro zmeškání, jež mají vyplývat z použití výrazu
„může“, je výsledkem dnešního stavu nedostatečná ochrana žalobce v případech
nevydání rozsudku pro zmeškání. Právě libovůli při posuzování naplnění předpokladů
pro vydání rozsudku pro zmeškání má navrhovaná úprava zabránit; je v tom
inspirována § 397 věta první rakouského ZPO. Nepřebírá se však § 397 věta druhá
rakouského ZPO stanovící lhůtu pro rozhodnutí soudu, ani § 402 rakouského ZPO
upravující výslovně důvody zamítnutí návrhu na vydání rozsudku pro zmeškání.
Vzhledem k tomu, že rozsudky pro vzdání se a pro uznání jsou soudem rovněž
vydávány výlučně na návrh strany řízení, vztahuje se úprava obdobně i na ně.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[304]
Konečné znění 2. veze (2020)
Po zamítnutí návrhu na vydání rozsudku pro zmeškání pokračuje soud v řízení; žalobce
tak má šanci dosáhnout kontradiktorního rozsudku. Přípustnost řádného opravného
prostředku proti zamítnutí návrhu by znamenala jen prodloužení řízení.
Od zamítnutí návrhu na vydání rozsudku pro zmeškání, jež má formu usnesení a vychází
z toho, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání, je potřeba rozlišovat ty
případy, kdy žalovaný sice zmešká vyjádření k žalobě či příslušný soudní rok, avšak
skutková tvrzení uváděná žalobcem neumožňují žalobě vyhovět. Nedoplní-li žalobce
v takovém případě skutková tvrzení uvedená v žalobě, případně nezmění-li žalobu
(srov. též bod 324), rozhodne soud rozsudkem pro zmeškání v jeho neprospěch
(shodně Fasching, H. W. Lehrbuch des österreichischen Zivilprozeβrechts. 2. vydání.
Wien : MANZ, 1990, s. 705, anebo z judikatury rakouského Nejvyššího soudního dvora
rozhodnutí 1 Ob 1/73 či 2 Ob 2390/96a).
Oddíl 2 Obsah rozsudku
327. Rozsudkem rozhoduje soud o věci samé. Soud není oprávněn přisoudit straně
něco jiného nebo více, než čeho se domáhala, a ne méně než protistrana
uznala.
Základní pravidlo vyjadřuje, že obsahem rozsudku je rozhodnutí o věci samé, tj.
rozhodnutí o procesním nároku uplatněném žalobcem v žalobě, případně žalovaným
v žalobě navzájem. Na něj pak navazuje – jako projev dispoziční zásady – klasický
princip „ne eat iudex ultra petita partium“, v současné úpravě však ustanovením § 153
odst. 2 OSŘ prolomený. Nad rámec toho se po vzoru čl. 58 švýcarského ZPO výslovně
dodává, že soud nesmí přisoudit ani méně, než protistrana uznala. I uznání je totiž
dispoziční úkon, a pokud je účinné, je jím soud vázán a musí rozhodnout podle něj.
Pokud by přisoudil méně, než žalovaný uznal, porušil by tím dispoziční zásadu.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[305]
Konečné znění 2. veze (2020)
Budou-li ve sporném řízení projednávány věci, v nichž není soud podle občanského
zákoníku vázán návrhem, budou mít taková ustanovení aplikační přednost před
pravidlem uvedeným pod bodem 260. Počítá se však s tím, že takové věci by –
s ohledem na prolomení dispoziční zásady, jež je pro sporný proces klíčová – do
budoucna zásadně do sporného řízení patřit neměly.
328. Pro rozsudek je rozhodující stav v době jeho vyhlášení.
Vychází se ze stávající úpravy § 154 odst. 1 OSŘ, jejíž výhodou oproti § 406 věta prvá
rakouského ZPO je – při zachování stejného obsahu – jednoduchost. Z hlediska
časových mezí právní moci lze sice za přesnější považovat vymezení rozhodného
okamžiku skončením posledního ústního jednání ve věci (srov. k tomu Dvořák, B. Právní
moc civilních soudních rozhodnutí. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 118 a násl.), je však
zapotřebí si uvědomit, že vyhlášení rozsudku ne vždy předchází ústní jednání (např. u
rozsudku pro vzdání se či pro uznání). Ke správnému výkladu ustanovení tak může dojít
sama praxe i při zachování navrhovaného tradičního znění (viz rakouská zkušenost).
329. Jde-li o opětující se dávky, lze uložit povinnost i k plnění dávek, které se stanou
splatnými teprve po vyhlášení rozsudku.
Obsahově se zachovává současná úprava § 154 odst. 2 OSŘ, jejímž protějškem je
§ 406 věta druhá rakouského ZPO.
Naproti tomu se nepřebírá ustanovení § 163 OSŘ, a sice pro nadbytečnost. I bez něj je
totiž zřejmé, že časové meze právní moci rozsudku nemohou pokrývat jiný skutkový
stav než ten, který zde byl v době vyhlášení rozsudku. Stejně jako v jiných případech,
tak i v případě rozsudku odsuzujícího k plnění opětujících se dávek nebrání právní moc
rozhodnutí tomu, aby právo bylo uplatněno znovu s odůvodněním, že po vyhlášení
rozsudku došlo ke změně skutkových okolností. V situaci, kdy v důsledku změny
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[306]
Konečné znění 2. veze (2020)
poměrů došlo k zániku práva, je vhodným prostředkem ochrany obecná určovací
žaloba.
330. Shledá-li soud, že neúspěšná strana vedla řízení zjevně svévolně, může ji na
návrh úspěšné strany uložit povinnost k plnění přiměřeného zadostiučinění.
Jednání o tomto nároku však nesmí oddalovat rozhodnutí o věci hlavní; při
stanovení výše zadostiučinění postupuje soud podle ustanovení o určení výše
nároku na základě úvahy soudu.
Přejímá se institut odškodnění za svévolné vedení řízení známý z § 408 rakouského ZPO,
resp. z § 413 vládního návrhu CŘS 1937. Jestliže by však rozhodnutí o tomto nároku
mělo řízení prodlužovat, soud návrh zamítne.
331. Je-li to s ohledem na povahu věci účelné, může soud úspěšné straně řízení
přiznat právo rozsudek uveřejnit na náklady neúspěšné strany.
S ohledem na platnou hmotněprávní úpravu se zachovává pravidlo obsažené v § 155
odst. 4 OSŘ ovšem s tím, že se namísto taxativního výčtu řízení volí obecná formulace,
jež zajišťuje mj. stálost procesní úpravy při možných změnách v hmotném právu.
Oddíl 3 Vyhlášení, vyhotovení a doručení rozsudku
332. Rozsudek vyhlašuje soudce jménem republiky. Vyhlašuje se výrok rozsudku,
jeho odůvodnění a poučení o opravném prostředku. Ve výroku rozsudku soud
vysloví obsah rozhodnutí ve věci samé; rozhodne v něm také o povinnosti k
náhradě nákladů řízení a v případech uvedených pod bodem 306 písm. b) též
o přípustnosti odvolání.
333. Rozsudek se vyhlašuje zpravidla hned po skončení ústního jednání; není-li to
možné, soud k vyhlášení rozsudku odročí jednání nejdéle na dobu deseti dnů.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[307]
Konečné znění 2. veze (2020)
334. Jakmile soud rozsudek vyhlásí, je jím vázán.
Věcný záměr zásadně nezasahuje do platných základních pravidel týkajících se
vyhlášení rozsudku. Co se týče přípustnosti odvolání, rozhoduje o něm soud prvního
stupně pouze podle navrhované varianty 1 (srov. bod 306). Zachována je i současná
desetidenní lhůta k odročení ústního jednání za účelem vyhlášení rozsudku (bod 266).
335. Písemné vyhotovení rozsudku má po úvodních slovech „Jménem republiky“
obsahovat:
a) označení soudu, jména a příjmení soudců a přísedících, kteří se účastnili
na vynesení rozsudku;
b) označení stran a jejich zástupců;
c) označení projednávané věci;
d) výrok;
e) odůvodnění;
f) poučení o opravném prostředku;
g) den a místo vyhlášení.
336. V odůvodnění rozsudku soud stručně a jasně vylíčí skutkové přednesy a návrhy
stran, uvede skutečnosti, které byly stranami doznané nebo mezi nimi
nesporné, která skutková zjištění ve věci učinil, o které důkazy a z jakých
důvodů je opřel, zda a proč nevyhověl některým důkazním návrhům, a jak věc
posoudil po právní stránce.
337. Zkrácené odůvodnění mohou obsahovat rozsudky pro zmeškání, vzdání se
nároku nebo rozsudky pro uznání. Zkrácené odůvodnění obsahují též rozsudky
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[308]
Konečné znění 2. veze (2020)
soudu I. stupně, proti nimž není přípustné odvolání nebo proti nimž se strany
odvolání vzdaly. Ve zkráceném odůvodnění soud uvede předmět řízení a vyloží
důvody, pro které takto rozhodl.
338. Písemné vyhotovení rozsudku podepisuje soudce, který rozsudek vyhlásil; není-
li to možné, jiný předsedou soudu pověřený soudce. Rozhodoval-li senát,
podepíše jej předseda senátu, a není-li to možné, jiný člen senátu, popřípadě
jiný předsedou soudu pověřený soudce.
339. Rozsudek je třeba stranám vždy doručit do vlastních rukou.
340. Je-li to možné, doručí se stejnopis vyhotoveného rozsudku již při skončení
ústního jednání.
341. Nebyl-li stejnopis písemného vyhotovení rozsudku doručen podle předchozího
pravidla, odešle jej soud stranám ve lhůtě třiceti dnů ode dne vyhlášení
rozsudku; předseda soudu může tuto lhůtu prodloužit o dalších třicet dnů.
Věcný záměr, pokud jde o písemné vyhotovení rozsudku, vychází z platné úpravy,
pouze ji zestručňuje tam, kde se to jeví jako vhodné.
K připomínkám, jež kritizovaly „nemoderní přístup“ odůvodňování rozsudků, se uvádí,
že podle věcného záměru má být odůvodnění rozsudku především „jasné a stručné“
(bod 340). V bodu 341 pak věcný záměr stanoví, ve kterých případech může být
odůvodnění rozsudku ještě zkráceno. Představa některých připomínkových míst, že
snad může být na odůvodnění písemného vyhotovení rozsudku zcela rezignováno,
pomíjí, že právní úprava odůvodňování rozhodnutí musí brát zřetel především na dvě
hodnoty – právo stran na spravedlivý proces a na nutnost soudního přezkumu
rozhodnutí. Pouhé ústní odůvodnění při vyhlášení rozsudku (bez následného
odůvodnění jeho písemného vyhotovení) by ztěžovalo nejen přezkum rozhodnutí, ale
i samu možnost strany podat proti němu odůvodněný opravný prostředek. Věcný
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[309]
Konečné znění 2. veze (2020)
záměr nemá v tomto směru kam ustupovat, zejména je-li si vědom ustálené judikatury
Ústavního soudu, která v nedostatcích odůvodnění rozsudku spatřuje protiústavní
deficit (srov. III. ÚS 703/06, či I. ÚS 521/05, Pl. ÚS 1/03). Cestu k nápravě je tak spíše než
ve změně právní úpravy zapotřebí hledat v jejím skutečném dodržování ze strany
soudů.
Zkrácené odůvodnění mohou obsahovat prvostupňové rozsudky pro uznání, vzdání se
nároku, zmeškání, nebo ty, proti nimž není odvolání přípustné, popř. pokud se strany
odvolacího práva vzdaly. Zkrácené odůvodnění rozsudku odvolacího soudu upravuje
bod 404, který je subsidiárně použitelný také pro dovolací řízení (bod 422). Vzhledem
k roli, kterou v rámci soudní soustavy má plnit Nejvyšší soud, nemůže být samozřejmě
zkrácena či vypuštěna ta pasáž odůvodnění, v níž by se Nejvyšší soud měl zabývat
právní otázkou, pro kterou je dovolání přípustné. Odmítá-li Nejvyšší soud dovolání pro
nepřípustnost, postačí samozřejmě pouze stručné odůvodnění jeho usnesení (bod
426).
Z důvodů urychlování řízení úprava nově umožňuje předsedovi soudu prodloužit lhůtu
k odeslání písemného vyhotovení rozsudku nejvýše o třicet dní.
Oddíl 4 Právní moc rozsudku
342. Doručený rozsudek, který již nelze napadnout opravným prostředkem, je
pravomocný.
Úprava nabytí právní moci (tzv. formální stránka právní moci) se liší od dosavadní
úpravy pouze v tom, že zohledňuje změnu v systému opravných prostředků.
343. Nestanoví-li zákon jinak, je výrok pravomocného rozsudku závazný jen pro
strany řízení a pro ty, kdo se po zahájení sporu stali jejich právními nástupci.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[310]
Konečné znění 2. veze (2020)
Úprava subjektivních mezí (materiální) právní moci zachovává současný stav s tím, že
po vzoru německé regulace (§ 325 odst. 1 ZPO) výslovně stanoví, že závaznost
pravomocného rozsudku se vztahuje i na právní nástupce stran po zahájení sporu (tj.
po doručení žaloby žalovanému; viz bod 183).
344. V rozsahu, v němž váže strany, je výrok rozsudku závazný též pro všechny
orgány veřejné moci.
Navrhované pravidlo obsahuje oproti dosavadní úpravě (§ 159a odst. 3 OSŘ) pouze
zpřesnění týkající se pojmu „orgány“.
345. Jakmile bylo o věci pravomocně rozhodnuto, nemůže být projednávána
znovu.
Co do nezměnitelnosti rozhodnutí jako účinku právní moci zachovává věcný záměr
rovněž současný stav.
346. Výrok rozsudku o vzájemné pohledávce, namítané žalovaným k započtení,
nabývá právní moci jen v rozsahu, ve kterém měla být vzájemná pohledávka
započtena.
Věcný záměr se navrací k úpravě pravomocného rozhodnutí o námitce započtení
(srov. § 411 CŘS, resp. § 415 vládního návrhu CŘS 1937); námitka započtení je pro svou
povahu jedinou námitkou žalovaného, o které soud rozhoduje s účinky právní moci.
Tomu však musí odpovídat i výrok rozsudku, ze kterého musí být patrné, zda a jakým
způsobem bylo o kompenzační námitce rozhodnuto. V případě, že výše pohledávky
důvodně žalovaným namítané k započtení byla stejná jako výše pohledávky žalobní,
bude třeba vyslovit, že obě pohledávky v předmětné výši zanikly a žalobu zamítnout.
Jestliže v důsledku započtení zanikla pouze část žalobcem uplatněné pohledávky a
celá protipohledávka žalovaného, uvede soud ve výroku, v jakém rozsahu obě
pohledávky zanikly a vysloví povinnost žalovaného k zaplacení zbytku. O
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[311]
Konečné znění 2. veze (2020)
kompenzační námitce bude třeba rozhodnout výrokem i v případě její bezdůvodnosti.
Pouze tehdy, nebude-li pohledávka žalovaného k započtení vůbec způsobilá, uvede
to soud pouze v odůvodnění rozhodnutí.
Oddíl 5 Vykonatelnost rozsudku
347. Uloží-li soud v rozsudku povinnost k plnění, stanoví ke splnění povinnosti lhůtu
patnácti dnů. V odůvodněných případech může soud stanovit lhůtu delší,
případně vyslovit povinnost k plnění ve splátkách, jejichž výši a splatnost určí;
kratší lhůtu může stanovit v rozsudku, který je předběžně vykonatelný nebo
proti němuž není opravný prostředek přípustný. Jde-li o opětující se dávky,
které se stanou splatnými po vyhlášení rozsudku, stanoví soud v rozsudku den
plnění.
Na rozdíl od dosavadní úpravy vychází věcný záměr z pravidelné patnáctidenní
pariční lhůty, jež se počíná od doručení rozsudku (srov. bod 352). Účelem navrhované
úpravy je dosažení rychlejšího uspokojení věřitele.
Věcný záměr rovněž umožňuje, aby soud lhůtu k plnění v odůvodněných případech
zkrátil či prodloužil. Kratší lhůtu však není možno stanovit u standardních rozsudků na
plnění, proti nimž je přípustné odvolání, popř. dovolání, neboť tím by se jim fakticky
přiznávala (alespoň dočasně) předběžně vykonatelná povaha. V důsledku toho by
mohlo dojít ke zbytečným komplikacím, např. pokud by úspěšný žalobce po uplynutí
kratší třídenní lhůty podal návrh na nařízení exekuce a neúspěšný žalovaný by se
teprve poté (do konce patnáctidenní lhůty) odvolal. Rozsudek by tak byl po určitou
dobu vykonatelný, ale posléze by o tuto vlastnost přišel. Kdo by v takovém případě
měl nést náklady spojené s neúspěšnou exekucí? Takovému problému lze předejít tím,
že u běžných rozsudků kratší lhůtu nebude možno stanovit; nic ale nebrání určit kratší
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[312]
Konečné znění 2. veze (2020)
pariční lhůtu u rozsudků předběžně vykonatelných, nebo u rozsudků, proti nimž není
opravný prostředek přípustný.
348. Lhůty k plnění se počítají ode dne doručení rozsudku. Byl-li však včas podán
opravný prostředek proti rozsudku, který není předběžně vykonatelný, počítá
se lhůta k plnění ode dne doručení rozhodnutí o tomto opravném prostředku;
pokud byl opravný prostředek vzat zpět, počítá se lhůta k plnění od doručení
rozsudku.
Oproti dosavadní úpravě je odlišně koncipován počátek běhu pariční lhůty; ta se
pravidelně počítá již ode dne doručení rozsudku. Jedná se o návrat k tradiční úpravě
(vedle rakouské a německé úpravy srov. též § 152 odst. 1 OSŘ 1950), od níž se OSŘ
odchýlil.
Platná úprava vychází z toho, že ten, komu byla rozsudkem uložena povinnost, má
nejprve zvážit, zda podá opravný prostředek, a teprve nepodá-li jej, má se začít
shánět po prostředcích k jejímu splnění. Tak tomu ale ve skutečnosti není: zákonná
konstrukce fakticky umožňuje tomu, kdo nehodlá podat opravný prostředek,
oddalovat splnění uložené povinnosti. Takové beneficium ovšem není zapotřebí
povinné osobě poskytovat. Povinná osoba má buď plnit, co jí bylo rozsudkem uloženo,
nebo proti rozsudku podat opravný prostředek.
Ve svém důsledku se tak platná úprava ocitá v rozporu s účelem civilního procesu,
neboť – oproti tradiční konstrukci nabytí vykonatelnosti – pouze oddaluje poskytnutí
ochrany porušenému subjektivnímu právu.
Věcný záměr vychází naopak z toho, že pariční lhůta má být zásadně shodná se
lhůtou k podání opravného prostředku, a to nejen svou délkou, nýbrž i svým
počátkem. Jedině tak lze smysluplně konstruovat odkladný účinek opravného
prostředku, tj. jako odklad právní moci a vykonatelnosti. Jinými slovy řečeno: právní
moc a vykonatelnost mají spadat v jedno.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[313]
Konečné znění 2. veze (2020)
Výhoda navrhované (tradiční) úpravy spočívá především v posílení právní jistoty;
počítání lhůty k plnění ode dne doručení rozsudku umožňuje, aby se ten, komu
rozsudek ukládá povinnost, rozhodl, zda povinnost splní, nebo zda proti rozsudku podá
opravný prostředek. Současná úprava povinnou stranu před takovou volbu nestaví;
nesplní-li, co jí bylo rozsudkem pravomocně uloženo, neznamená to, že by se chovala
protiprávně: rozsudek totiž ještě nemusel nabýt vykonatelnosti. Nadto je nevhodné,
aby se povinnost k plnění odvíjela od okamžiku, o němž strana ani nebude vědět, kdy
nastal.
Na druhé straně věcný záměr výslovně uvádí, že suspenzivní účinek opravného
prostředku odkládá vykonatelnost rozsudku; pariční lhůta v takovém případě běží až
od doručení rozhodnutí o tomto opravném prostředku, nejde-li o rozsudek předběžně
vykonatelný.
349. Předběžnou vykonatelnost vysloví soud bez ohledu na opravný prostředek ve
výroku rozsudku odsuzujícího k plnění:
a) výživného;
b) pracovní odměny za poslední tři měsíce před vyhlášením rozsudku;
c) na základě rozsudku pro uznání.
O předběžné vykonatelnosti hovoříme tehdy, nastává-li vykonatelnost rozsudku bez
ohledu na podání opravného prostředku.
Nadále se zachovává rozlišování obligatorní a fakultativní předběžné vykonatelnosti.
V prvním případě se doplňuje výčet o plnění přiznaná na základě rozsudku pro uznání.
Oproti dosavadní úpravě však předběžnou vykonatelnost vyslovuje soud ve výroku
rozsudku vždy, tj. i v případech, kdy vyplývá ze zákona. Důvodem změny je posílení
právní jistoty.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[314]
Konečné znění 2. veze (2020)
350. Soud může ve výroku rozsudku vyslovit předběžnou vykonatelnost na návrh
strany, jestliže by jí jinak hrozilo nebezpečí těžko nahraditelné a značné újmy
nebo je-li obava, že se splnění stane nemožným.
Možnost soudu vyslovit předběžnou vykonatelnost také v jiných věcech, než které jsou
uvedeny v předchozím bodu, je nutno zachovat. Lze tím reagovat na okolnosti
konkrétního případu a kupř. čelit tak odvoláním podávaným jenom za účelem
protažení řízení (srov. Doporučení Rady Evropy č. (81) 7 o opatřeních ulehčujících
přístup k soudnictví, bod 8), v jejichž důsledku může být vyloučena nebo podstatně
omezena možnost dosažení plnění, které žalobci po právu náleží. Výjimkou jsou podle
doporučení č. R (95) 5 situace, v nichž by předběžná vykonatelnost mohla způsobit
straně, která v první instanci podlehla, nenapravitelnou nebo vážnou újmu, nebo kde
by tím byl znemožněn výkon spravedlnosti v dalších fázích řízení.
V souladu s dispozičním principem je nutno, aby na tuto situaci reagoval žalobce
návrhem na vyslovení předběžné vykonatelnosti.
V případě fakultativní předběžné vykonatelnosti obsahuje návrh dvě změny. Jednak
se nově umožňuje, aby soud vyslovil předběžnou vykonatelnosti rozsudku i v případě
obavy, že se splnění stane nemožným. Vedle toho se zužuje prostor pro vyslovení
předběžné vykonatelnosti rozsudku v případě hrozby „těžko nahraditelné a značné
újmy“, když se vylučovací spojka „nebo“ nahrazuje kumulativní spojnou „a“. Odstraňují
se tak pochybnosti, kterým praxe při výkladu § 162 odst. 2 OSŘ čelila.
Oddíl 6 Oprava a doplnění rozsudku
351. Chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti, soud kdykoliv opraví,
a to i bez návrhu. Týká-li se oprava výroku rozsudku, vydá soud opravné
usnesení, jež doručí stranám. Stejně postupuje soud i v případě, není-li možné
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[315]
Konečné znění 2. veze (2020)
provést opravu ve stejnopisech rozsudku nebo má-li rozsudek elektronickou
podobu.
352. Oprava nemá vliv na právní moc a vykonatelnost rozsudku, ledaže se týká
výroku; opravou dotčená strana může v tom případě napadnout opravenou
část výroku opravným prostředkem ve lhůtě počítané od doručení opravného
usnesení.
353. Jde-li o opravu výroku rozsudku, může soud na návrh dotčené strany odložit
vykonatelnost rozsudku do doby, než této straně uplyne lhůta k podání řádného
opravného prostředku proti opravenému rozsudku.
Věcný záměr vychází z platné úpravy opravy rozsudku; dílčí změna se týká pouze
počátku běhu lhůty k podání řádného opravného prostředku (srov. § 204 odst. 1 OSŘ);
rozhodný je den doručení opravného usnesení. Důvodem změny je opět zvýšení
právní jistoty.
354. Nerozhodl-li soud v rozsudku o některé části věci samé, o nákladech řízení
nebo o předběžné vykonatelnosti, může strana do patnácti dnů od doručení
rozsudku navrhnout jeho doplnění.
355. Doplnění o část věci samé učiní soud rozsudkem, na který se užije obdobně
ustanovení o rozsudcích; jinak o doplnění rozhodne usnesením.
356. Nevyhoví-li soud návrhu strany na doplnění rozsudku, návrh usnesením
zamítne.
357. Návrh na doplnění rozsudku nemá odkladný účinek na právní moc ani na
vykonatelnost původního rozsudku.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[316]
Konečné znění 2. veze (2020)
Co do doplnění rozsudku vychází věcný záměr z platné úpravy. Vzhledem k tomu, že
se jedná v podstatě o otázku, zda bude rozhodnuto o celé projednávané věci či
nikoliv, nechává se jen na stranách sporu, zda budou doplnění rozsudku navrhovat.
To je zohledněno i v úpravě opravných prostředků (viz vypuštění současného § 222
odst. 2 OSŘ).
Díl 2 Usnesení
358. Nestanoví-li zákon jinak, rozhoduje soud usnesením.
Věcný záměr zachovává základní pravidlo známé z dosavadní úpravy, podle které je
usnesení základní formou soudního rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí ve
věci samé vyhrazuje zákon rozsudku, rozhoduje se usnesením o všech jiných
(nemeritorních) otázkách. Příkladmý výčet takových otázek, uvedený v současné
úpravě (§ 167 odst. 1 věta druhá OSŘ), se však jako nadbytečný vypouští.
359. Není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o
rozsudku.
Rovněž v otázce přiměřeného použití ustanovení o rozsudku na usnesení vychází
navrhovaná úprava ze současného právní úpravy.
360. Usnesení je třeba vyhlásit, je-li přítomna alespoň jedna strana.
361. Usnesení doručí soud stranám, je-li proti němu opravný prostředek nebo jiný
prostředek nápravy nebo je-li to třeba pro vedení řízení anebo jde-li o usnesení,
kterým se stranám ukládá nějaká povinnost.
Věcný záměr přejímá pravidla obsažená v § 168 OSŘ, která v praxi nepůsobí problémy
a nevyvolávají ani ústavněprávní pochybnosti.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[317]
Konečné znění 2. veze (2020)
362. Písemné vyhotovení usnesení obsahuje náležitosti uvedené v bodu 335 písm. a)
až g).
Pro jednoduchost se odkazuje na náležitosti uvedené v právní úpravě rozsudku.
363. Usnesení, jímž se zcela vyhovuje návrhu, jemuž protistrana neodporovala, byť
k tomu měla příležitost, nemusí obsahovat odůvodnění. Obdobně to platí
v případech, kdy návrhu strany bylo usnesením vyhověno a protistrana není
návrhem dotčena.
Věcný záměr nepřebírá současnou úpravu § 169 odst. 2 OSŘ, a to s ohledem na
ústavněprávní pochybnosti, jež vyvolává (srov. za všechny III. ÚS 346/09). Zdůrazňuje
se, že odůvodnění může absentovat pouze v případě usnesení, jímž bylo zcela
vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval přesto, že odporovat mohl. Prakticky to
znamená, že např. usnesení ve věci předběžného opatření musí vždy obsahovat
odůvodnění. Odůvodnění usnesení není třeba ani v případech, kdy protistrana není
vyhovujícím usnesením dotčena (např. ustanovení zástupce, osvobození od soudních
poplatků, resp. přiznání pomoci s náklady).
Rovněž se nepřebírá ustanovení poslední věty § 169 odst. 2 OSŘ. Výrok usnesení by
neměl být zahlcován informativními údaji (od toho je odůvodnění, jež v případě
usnesení může být velmi stručné), nýbrž se má imperativní formou vyslovovat o
předmětu rozhodnutí [srov. Lavický, P. in Lavický, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až
§ 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha : WK ČR, 2016, s. 828].
364. Jestliže se usnesení nedoručuje, postačí v písemném vyhotovení uvést výrok a
den vydání.
Nedoručuje se usnesení, proti němuž není opravný prostředek nebo jiný prostředek
nápravy nebo jehož doručení není nutné pro vedení řízení anebo neukládá-li se jím
nějaká povinnost; viz bod 361.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[318]
Konečné znění 2. veze (2020)
365. Soud je vázán usnesením, jakmile je vyhlásil; nedošlo-li k vyhlášení, jakmile
bylo doručeno, a není-li třeba doručovat, jakmile bylo vyhotoveno. Usnesením,
kterým se upravuje vedení řízení, však není soud vázán.
Navrhovaná pravidla jsou převzata z platné úpravy.
366. Lhůta k plnění se počítá ode dne doručení usnesení, jejím uplynutím je usnesení
vykonatelné.
Jestliže usnesením nebyla uložena povinnost k plnění, je usnesení, nestanoví-li
zákon jinak, vykonatelné doručením, a není-li třeba je doručovat, jakmile bylo
vyhlášeno nebo vyhotoveno.
Co do délky lhůty k plnění (15 dní) se použije pravidlo uvedené v bodu 347 týkající se
právní úpravy rozsudků. Jinak se v zásadě přebírá dosavadní úprava vykonatelnosti
usnesení.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[319]
Konečné znění 2. veze (2020)
Hlava III Řízení v nepatrných věcech
Sociální koncepce civilního procesu, jak bylo vyloženo v Ideových východiscích
věcného záměru, usiluje mj. o to, aby řízení bylo procesně ekonomické jak co do času,
tak i co do nákladů. Zvláštní význam má toto východisko v řízeních, v nichž jde o
peněžité či nepeněžité nároky nízké hodnoty. Přílišná nákladnost nebo zdlouhavost
řízení v takových věcech se prakticky rovná odepření přístupu ke spravedlnosti, neboť
vůbec odrazuje od toho, aby drobné nároky byly v soudním řízení uplatňovány.
Z tohoto důvodu jsou do věcného záměru zařazena pravidla věnovaná řízení v tzv.
nepatrných věcech. Navržené zásady právní úpravy stojí na myšlence, že náklady a
časová náročnost by měly být adekvátní hodnotě předmětu řízení. Ostatně právě tuto
ideu vyzdvihuje jako hlavní důvod zavedení řízení v bagatelních věcech v mnoha
členských státech EU mj. také odstavec 7 preambule nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích.
Důraz na procesní ekonomii však v žádném případě nelze chápat jednostranně a
ospravedlňovat jí ledabylý přístup soudu k objasňování skutkového stavu. Tak, jako
v případě kolize jiných principů, i ohledně střetu procesní ekonomie na straně jedné,
a správnosti a úplnosti objasnění skutkového stavu a na něj navazujícího právního
posouzení na straně druhé, jde vždy pouze o to, že jeden z principů by měl být
upřednostněn, avšak při co nejširším zachování principu druhého. Navržená pravidla
je proto nutno chápat jako zdůraznění procesní ekonomie v řízení v nepatrných
věcech, a nikoliv jako popření jiných aspektů spravedlivého procesu.
Dále uvedená pravidla svou povahou představují výjimky z obecné úpravy řízení v
prvním stupni, a nikoliv ucelený druh řízení. Z tohoto důvodu nejsou zařazena mezi
zvláštní způsoby řízení, ale za ustanovení o standardním průběhu řízení před soudem
prvního stupně. Vnitřně není tato část s ohledem na její krátký rozsah dále
strukturována.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[320]
Konečné znění 2. veze (2020)
367. Jestliže hodnota předmětu sporu nepřesahuje … Kč (nepatrné věci), platí
zvláštní ustanovení uvedená v této hlavě.
Úvodní ustanovení vymezuje hranici tzv. nepatrných věcí. Pravidla, podle nichž se určí
hodnota předmětu sporu u jiných žalob než na peněžité plnění, jsou obsažena v bodu
44 a násl.
Stanovení částky vymezující nepatrné věci je záležitostí právně politického uvážení. Při
jejím určení je však nutno dbát o to, aby tato částka nebyla příliš vysoká, ale ani příliš
nízká. Příliš vysoce stanovená hranice nepatrných věcí by mohla znamenat, že ve
skutečnosti se většina záležitostí bude projednávat podle zjednodušených pravidel,
což by pochopitelně nebylo žádoucí; k tomuto riziku viz podrobně odůvodnění
přípustnosti odvolání v bagatelních věcech u bodu 374.
Je rovněž nutno zvážit, zda hranice vymezující nepatrné věci má být stejná pro řízení
v prvním stupni i pro řízení odvolací. Tato varianta je myslitelná, stejně jako alternativa,
která bude pracovat s rozdílnými částkami. Podobně je nutno dále uvážit, jaký má být
vztah této sumy k věcné příslušnosti založené na kritériu ratione valoris. V tomto směru
lze doporučit, aby tyto hranice nebyly ztotožňovány; jinak by se totiž ze soudů
okresních staly prakticky soudy pro bagatelní záležitosti.
368. Soud v řízení v nepatrných věcech postupuje tak, aby věc projednal a rozhodl
co nejrychleji a s co nejnižšími náklady.
Stanovuje se obecná směrnice pro postup soudu v řízení v bagatelních věcech.
Vzhledem k nízké hodnotě předmětu sporu by měl být spor odklizen co nejdříve a s co
nejnižšími náklady. Pravidla určená pro řízení v prvním stupni, obsažená v první a druhé
části věcného záměru civilního řádu soudního, dávají soudu vždy určitý prostor, v jehož
rámci se může pohybovat. Navržené pravidlo soudu ukládá, aby při volbě postupu v
řízení akcentoval procesní ekonomii. Toto hledisko se promítne kupř. ve způsobu
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[321]
Konečné znění 2. veze (2020)
přípravy ústního jednání, v rozsahu dokazování (např. ohledně výše nároku) apod. Viz
též další pravidla. Neznamená to však, jak bylo uvedeno shora, že by soud mohl
rezignovat na principy spravedlivého procesu.
369. Žalobu a vyjádření k žalobě lze v nepatrných věcech podat pomocí formulářů.
Vzhledem k nízké hodnotě předmětu sporu budou v řízeních v nepatrných věcech
strany často vystupovat bez advokátů, i když samy nebudou mít právnické vzdělání.
Navrhovaná právní úprava povinné zastoupení pro tato řízení nepředepisuje a strany
k takovému kroku samy mnohdy nebudou motivovány, neboť výdaje s tím spojené by
mohly být neúměrné hodnotě předmětu sporu. Z tohoto důvodu úprava ulehčuje
oběma stranám procesní jednání. Na rozdíl od obecné úpravy (bod 32 a násl.) mohou
být jak žaloba, tak i vyjádření k ní učiněny – podobě jako podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných
nárocích – prostřednictvím formulářů. Zavedení těchto formulářů bude mít pozitivní vliv
jak na strany, jež povede k tomu, aby jejich podání neměla vady (pomocná a
návodná funkce), tak i pro soudy, jimž ubude práce s odstraňováním vad podání, jež
by bylo možno jinak u nezastoupených a práva neznalých stran očekávat. Formulář
by mělo být možno podat jednak v listinné podobě, jednak by měl být stranám k
dispozici prostřednictvím interaktivní elektronické aplikace. To ostatně odpovídá
současným obecně se uplatňujícím trendům; viz např. návrh na vklad do katastru
nemovitostí.
370. Soud uváží, zda lze při přípravě ústního jednání upustit od vyjádření žalovaného
k žalobě, případně též od přípravného roku.
Standardní úprava řízení před soudem prvního stupně počítá s tím, že soud vyzve
žalovaného, aby se k žalobě písemně vyjádřil (bod 181). Stejně tak k přípravě ústního
jednání patří nařízení přípravného roku, vyjma jednoduchých věcí (bod 194).
V souladu s důrazem na procesní ekonomii, kterou na úpravu řízení v nepatrných
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[322]
Konečné znění 2. veze (2020)
věcech klade věcný záměr, se tato pravidla uvolňují. Je na úvaze soudce, aby
vzhledem k okolnostem každé věci zvážil, zda si vyžádá písemné vyjádření žalovaného
k žalobě, nebo zda se spokojí s nařízením přípravného roku, nebo zda mu postačí
pouze písemné vyjádření, nebo konečně zda se obejde jak bez písemného vyjádření,
tak i bez přípravného roku. V tomto ohledu dává věcný záměr soudci široký prostor
k volbě nejvhodnějšího postupu přípravy ústního jednání.
Naproti tomu se nečiní žádná výjimka z obligatorní povahy ústního jednání. S ohledem
na význam ústního jednání pro řádné projednání věci a na principy spravedlivého
procesu (zjišťování skutkového stavu, právo stran na právní slyšení, kontrola výkonu
soudnictví ze strany veřejnosti coby zábrana kabinetní justice atd.) je k projednání věci
samé vždy zapotřebí nařídit ústní jednání. I přesto ponechává věcný záměr
dostatečný prostor pro zohlednění procesní ekonomie. Nic nebrání např. tomu, aby
soud využil možnosti vést ústní jednání prostřednictvím videokonference, včetně
dokazování. To by mělo vyplývat z obecných pravidel pro řízení v prvním stupni. Stejně
tak může soud nařídit ústní jednání bezprostředně po přípravném roku (bude-li konání
přípravného roku považovat za potřebné), a tím řízení urychlit.
Ohledně dokazování obsahuje nařízení, kterým se zavádí evropské řízení o drobných
nárocích, v čl. 9 pokyny směřující k tomu, aby bylo co nejhospodárnější (připouští
písemné svědecké výpovědi, videokonferenci, omezuje znalecké posudky a výslechy
svědků, resp. obecně vyžaduje, aby soud použil nejjednodušší a nejméně náročný
způsob dokazování). Tato pravidla však není nutno výslovně stanovovat. Požadavek,
aby si soud počínal hospodárně, platí vždy, a pro řízení o drobných nárocích jej
výslovně zdůrazňuje shora uvedené pravidlo 368. Nic proto kupř. soudu nebrání v tom,
aby v případě, že bude sporná výše nároku, v řízení o drobných nárocích typicky
postupoval tak, že ji určí svou úvahou, místo aby k ní prováděl nákladné dokazování.
To ovšem plyne již z obecných pravidel o dokazování (bod 259).
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[323]
Konečné znění 2. veze (2020)
Není zapotřebí stanovovat ani zvláštní pravidla pro kontumační rozsudky. I přes
zjednodušenou podobu přípravy ústního jednání lze pro případy zmeškání plně
uplatnit obecnou úpravu. Je totiž zřejmé, že ke zmeškání vyjádření nemůže dojít,
pokud soud žalovaného k vyjádření nevyzval (pouze mu doručil žalobu); tím je
vyloučeno rozhodnout v neprospěch žalovaného podle bodu 322. Naproti tomu,
pokud soud žalovaného vyzve, aby se k žalobě vyjádřil, a žalovaný tak neučiní, nic
nebrání vyřízení věci kontumačním rozsudkem, budou-li splněny jeho předpoklady.
Obecná úprava kontumačních rozsudků počítá rovněž s tím, že soud upustí od
přípravného roku, a kontumačním rozsudkem za takové situace postihuje zmeškání
strany u prvního ústního jednání (bod 323). To lze pochopitelně využít i v řízení
v nepatrných věcech.
Konečně není nutno zvláště stanovovat ani pravidla pro zkrácené odůvodnění
písemného vyhotovení (kontradiktorního) rozsudku, neboť podle bodu 337 obsahují
zkrácené odůvodnění mj. rozsudky, proti nimž není odvolání přípustné. K nepřípustnosti
odvolání viz bod 374.
371. Je-li to zapotřebí, má soudce dát stranám práva neznalým a advokátem
nezastoupeným potřebný návod k provedení jejich procesních úkonů a poučit
je o právních následcích jejich jednání nebo opomenutí.
Formulace poučovací povinnosti se opírá o § 432 odst. 1 rakouského ZPO a o § 441
vládního návrhu CŘS 1937. Oproti současnému § 5 OSŘ je obsah poučovací povinnosti
jednoznačněji vymezen a limitován. Soud neposkytuje straně rady, jak má postupovat,
aby v řízení uspěla, ale jak má provést procesní úkony, které hodlá učinit, popř. jaké
právní následky jsou s jejími úkony nebo opomenutím těchto úkonů spojeny.
Takovéto poučení nepotřebují osoby práva znalé, ani osoby práva sice neznalé, ale
zastoupené advokátem. První z nich mají potřebné právní znalosti samy, u druhých
tento nedostatek supluje advokát.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[324]
Konečné znění 2. veze (2020)
372. V nepatrných věcech je rekurs přípustný jenom proti usnesení soudu prvního
stupně o odmítnutí žaloby, odvolání nebo dovolání, o přerušení řízení nebo proti
usnesení o zamítnutí návrhu na pokračování v řízení.
Omezuje-li se přípustnost odvolání v bagatelních věcech, tím spíše je nutno volit
restriktivní přístup k otázce přípustnosti rekursu proti usnesením v takovýchto řízeních.
Věcný záměr taxativně vypočítává prvostupňová usnesení, proti nimž je rekurs
přípustný.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[325]
Konečné znění 2. veze (2020)
Část 3 Opravné prostředky
Právní úprava opravných prostředků musí usilovat o nalezení optimální rovnováhy
mezi výhodami a nevýhodami, které jsou s možností přezkumu soudních rozhodnutí
spojeny. Na straně jedné je existence opravných prostředků nezbytná k tomu, aby
mohly být vůbec odstraňovány vady soudních rozhodnutí. Psychologicky pozitivně
přitom působí již samotná možnost uplatnit opravný prostředek, a to nejen na strany,
ale také na soudce, jehož možnost přezkumu jeho rozhodnutí motivuje k tomu, aby k
rozhodnutí přistupoval s co největší pečlivostí. Krom zajištění individuální spravedlnosti
přispívají opravné prostředky k zajištění jednoty rozhodovací činnosti, a tím k
předvídatelnosti interpretace a aplikace práva (tj. k právní jistotě). Tato funkce se
nejvýrazněji projevuje u opravných prostředků, o nichž rozhodují vrcholné soudní
orgány. Na straně druhé přináší existence opravných prostředků určitá negativa.
Konečné vyřešení věci se uplatňováním opravných prostředků odkládá, tj. prodlužuje
se délka řízení a rostou náklady s ním spojené. Prolamují-li opravné prostředky právní
moc, mohou výrazně ohrozit právní jistotu a zasáhnout nejen do vztahů mezi stranami,
ale mohou se dotknout také třetích osob. Konečně z hlediska vytíženosti justice
představuje každý opravný prostředek další pracovní zatížení. To by nemělo být tak
velké, aby vedlo k zahlcení soudní soustavy, k průtahům při vyřizování věcí, a tedy
konec konců k tomu, že civilní řízení soudní nebude plnit svou funkci.
Ze stručného nástinu výhod a nevýhod opravných prostředků vyplývá, že podoba
systému opravných prostředků nemůže být jiná než kompromisní. Čím více opravných
prostředků, tím snad roste pravděpodobnost odhalení případných vad, ale zároveň
také délka a nákladnost řízení. Naopak přílišné omezení soudního přezkumu může vést
k rozhodování ledabylému a nesprávnému. Obou popsaných situací je nutno se
vyvarovat.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[326]
Konečné znění 2. veze (2020)
Právní jistotě nepřispívá, pokud je úprava přípustnosti opravných prostředků složitá a
nejednoznačná. Podmínky přípustnosti opravných prostředků jsou ve své podstatě
zvláštními procesními podmínkami. Tak, jako pro procesní podmínky obecně, i pro ně
by mělo platit, že by měly představovat jednoznačná a jednoduchá pravidla formální
povahy, jejichž splnění nebo nesplnění bude bez složitějších úvah zřejmé jak soudu, tak
stranám.
Těmto východiskům odpovídá, pokud výčet opravných prostředků bude obsahovat
odvolání, dovolání a rekurs. Odvolání by mělo být opravným prostředkem proti
prvostupňovým rozsudkům; dovolání opravným prostředkem proti rozsudkům soudu
druhého stupně o odvolání; rekurs opravným prostředkem proti usnesením soudu
prvního stupně, jakož i proti usnesením soudu druhého stupně v odvolacím řízení.
K důvodům oddělení rekursu od odvolání viz vysvětlivky k úvodním bodům obou
opravných prostředků.
Věcný záměr rozlišuje mezi opravnými prostředky a jinými prostředky nápravy. Za
opravné prostředky se považují jenom takové návrhy na změnu nebo zrušení
rozhodnutí, s nimiž jsou spojeny devolutivní a zpravidla též suspenzivní účinky. Z tohoto
hlediska není správné, pokud současný občanský soudní řád za opravné prostředky
vydává žalobu na obnovu řízení a žalobu pro zmatečnost. Jejich odlišnost od
opravných prostředků je ve věcném záměru vyjádřena již tím, že jejich úprava bude
systematicky umístěna do jiné části civilního řádu soudního.
V souladu se zvolenou sociální koncepcí civilního procesu usiluje věcný záměr o to,
aby řízení o opravných prostředcích bylo co nejrychlejší. K tomu je vždy nezbytné, aby
podání stran byla bezvadná a odborně fundovaná, aby se opravná řízení zásadně
soustředila jenom na vady vytčené stranami, a konečně aby opravná řízení nebyla
nadbytečně zatěžována zjišťováním nových skutečností. K dosažení těchto cílů
využívá věcný záměr povinného zastoupení advokátem (viz část první, hlava druhá),
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[327]
Konečné znění 2. veze (2020)
důsledné respektování dispoziční zásady v opravných řízeních (jedinou výjimkou, která
umožňuje její překročení, jsou zmatečnosti), a zákazu novot. K tomu v podrobnostech
viz u jednotlivých opravných prostředků.
Ze systematického hlediska je právní úpravě opravných prostředků věnována část
třetí civilního řádu soudního. V ní jsou postupně upraveny odvolání, dovolání a rekurs.
Každému opravnému prostředku odpovídá samostatná hlava.
Jiné prostředky nápravy budou pod názvem obnovení řízení upraveny ze shora
vysvětlených důvodů v části čtvrté.
Hlava I Odvolání
Díl 1 Přípustnost
373. Rozsudek soudu prvního stupně lze napadnout odvoláním.
Odvolání musí vždy směřovat proti výroku rozsudku.
Současná právní úprava zná jediný řádný opravný prostředek proti prvostupňovým
rozhodnutím, a sice odvolání. Tím lze brojit jak proti prvostupňovým rozsudkům či
usnesením ve věci samé, tak i proti usnesením procesní povahy. Jednotnou formu
opravného prostředku, popírající rozdíly v opravném řízení proti meritorním a
procesním rozhodnutím soudu prvního stupně, přinesl až občanský soudní řád z roku
1963. Občanský soudní řád z roku 1950, stejně jako předtím civilní řád soudní, rozlišoval
mezi odvoláním a rekursem (stížností). To je ostatně pojetí obvyklé i v jiných zemích,
popř. také v jiných druzích soudnictví (viz § 141 a § 245 trestního řádu). Důvodová
zpráva k občanskému soudnímu řádu z roku 1963 opuštění tohoto rozlišování
vysvětlovala snahou o „zjednodušení úpravy a jejího zpřístupnění pracujícím“. Byť
současná úprava koncepcí jednoho řádného opravného prostředku význam
rozlišování opravného prostředku proti meritorním a procesním rozhodnutím popírá,
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[328]
Konečné znění 2. veze (2020)
nemůže zabránit tomu, že objektivně je rozdíl dán. Dokladem toho jsou např.
ustanovení § 205 odst. 2, § 205a nebo § 214 odst. 2 písm. c) OSŘ. Věcný záměr proto
na rozdíl od dosavadního stavu stojí na stanovisku, že je vhodné přinejmenším kvůli
odlišnostem v přípustnosti, důvodech, účincích či způsobu projednání a rozhodnutí
opět od sebe oddělit opravný prostředek proti prvostupňovému rozsudku (odvolání)
a usnesení (rekurs).
Rozsudek, který lze napadnout odvoláním, není dále specifikován. Lze proto
napadnout všechny druhy rozsudků, tedy nejen konečný rozsudek, ale také částečný
rozsudek, mezitímní rozsudek, rozsudek na základě vzdání se nároku, rozsudek pro
uznání, a rozsudek pro zmeškání.
Nic se pochopitelně nemění na tom, že odvoláním nelze napadnout jenom důvody
rozhodnutí. To je vyjádřeno převzetím současného § 202 odst. 3 OSŘ, byť místo
negativní formulace (podle níž nelze napadat jenom důvody rozhodnutí) se volí
formulace pozitivní (odvolání musí směřovat vždy proti výroku rozsudku). Tímto
pravidlem se čelí tomu, aby byly rozšiřovány účinky právní moci také na odůvodnění
prvostupňového rozsudku.
Právní úprava nemusí výslovně regulovat subjektivní přípustnost odvolání, jako to činí
současný OSŘ zčásti v § 201 a posléze v § 203. O tom, že může podat odvolání strana,
které byla způsobena rozsudkem újma, nelze pochybovat a není zapotřebí to
vyjadřovat. Stejně tak vyplývá z právní úpravy vedlejší intervence, že rovněž vedlejší
intervenient může podat odvolání, ovšem nikoliv proti vůli strany, kterou v řízení
podporuje (srov. bod 24). Ostatně až do novely č. 30/2000 Sb. nic takového občanský
soudní řád výslovně neupravoval, a přesto nikdo nepochyboval, že vedlejší
intervenient toto právo má. U státního zastupitelství a ÚZSVM lze naopak důvodně
pochybovat, zda jejich oprávnění podat odvolání má být umístěno v předpisu
upravujícím sporné řízení. Pokud vůbec tyto zvláštní procesní subjekty mají být
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[329]
Konečné znění 2. veze (2020)
oprávněny participovat na některém jiném druhu civilního soudního řízení, je tuto
otázku zapotřebí upravit předpisech regulujících tyto druhy řízení (nesporné řízení,
insolvence), popř. v předpisech upravujících postavení těchto procesních subjektů. Z
toho vyplývá závěr, že úprava subjektivní přípustnosti odvolání v civilním řádu soudním
buď není nutná (strany, vedlejší intervenient), nebo do něj vůbec nepatří (státní
zastupitelství, ÚZSVM).
374. VARIANTA 1:
Odvolání je přípustné, pokud hodnota předmětu sporu o majetkový nárok,
která je odvoláním napadena, přesahuje … Kč.
V případě nižší hodnoty předmětu sporu může odvolání připustit ve výroku
svého rozsudku soud I. stupně, závisí-li rozsudek na vyřešení otázky hmotného
nebo procesního práva, která dosud nebyla v rozhodování odvolacích soudů
nebo dovolacího soudu vyřešena. Proti výroku o přípustnosti odvolání není
rekurs přípustný. Výrokem o přípustnosti odvolání je odvolací soud vázán.
VARIANTA 2:
- (bez omezení hodnotou předmětu sporu)
Počínaje novelou č. 30/2000 Sb. nepřipouští občanský soudní řád odvolání proti
rozsudkům, jimiž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím nejprve 2000 Kč
a od účinnosti novely č. 7/2009 Sb. dokonce 10 000 Kč (§ 202 odst. 3 OSŘ). Počet věcí,
které jsou takto vyloučeny z odvolacího přezkumu, je značný: podle zjištění Ministerstva
spravedlnosti nepřesahuje částku 10 000 Kč polovina věcí (navíc toto zjištění se
vztahuje k částkám přiznaným, a nikoliv žalovaným; jejich počet tedy bude zjevně
ještě větší); zhruba dvacet procent věcí (resp. opět přiznaných částek) nedosahuje
hodnoty 2000 Kč. Absence jakéhokoliv opravného prostředku ve více než polovině
věcí, jimiž se civilní soudy zabývají, způsobuje, že chybí potřebný pozitivní efekt, kterým
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[330]
Konečné znění 2. veze (2020)
na každého soudce působí již samotné vědomí, že jeho rozhodnutí bude možno
přezkoumat nadřízeným soudem, a nutí jej k větší pečlivosti a svědomitosti jak v
postupu v průběhu řízení, tak i při rozhodování o věci samé. Nepřípustnost odvolání v
těchto tzv. bagatelních věcech má za následek, že strany mohou prvostupňové
rozhodnutí napadnout prakticky pouze ústavní stížností; jejím účelem však není
přezkum zákonnosti rozhodnutí.
Systém opravných prostředků, který ve více než polovině věcí meritorně
projednávaných v prvním stupni zcela znemožňuje odstranit případné vady soudních
rozhodnutí, nelze považovat za funkční. Věcný záměr proto (ve variantě 1, které se
dává přednost) přichází s řešením inspirovaným německým ZPO (§ 511). Nepřípustnost
odvolání v bagatelních věcech se sice zásadně zachovává, ale nečiní se tak
absolutně; soud prvního stupně bude moci – z obdobných důvodů, z jakých odvolací
soud připouští dovolání – odvolání připustit i ve věcech, které stanovené hodnotové
hranice nedosahují. Tato varianta také zřejmě nejlépe vyhovuje doporučení Rady
Evropy č. R (95) 5 týkající se zavádění a zlepšování fungování odvolacích systémů a
řízení v civilních a obchodních věcech. Článek 1 bod a. tohoto doporučení považuje
za zásadu, že všechna rozhodnutí nižšího soudu jsou přezkoumatelná soudem vyšším,
avšak zároveň z tohoto principu připouští výjimky. K takovým výjimkám podle článku 3
bodu a. patří mj. bagatelní věci. Pro všechny výjimky, a tedy i pro vyloučení
bagatelních věcí, platí požadavek, aby byly v souladu s obecnými principy
spravedlnosti [článek 1 bod b. citovaného doporučení]. Zásadní právní otázky mohou
vznikat nejen ve sporech o větší majetkové hodnoty, ale také ve sporech bagatelních.
Vzhledem k tomu, že pro bagatelní věci je v současné době příznačné to, že
podstatnou část z nich tvoří určité typické skupiny, v rámci nichž se vyskytuje značné
množství sporů (např. spory z přepravní smlouvy, z nebankovních úvěrů atp.), je
evidentní potřeba sjednocení a usměrnění rozhodovací praxe přinejmenším
odvolacím soudem. Současná úprava vylučuje, aby k tomu mohlo dojít; takové řešení
však nelze považovat za souladné s obecnými principy spravedlnosti. Naproti tomu
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[331]
Konečné znění 2. veze (2020)
řešení, jež předkládá věcný záměr, umožňuje, aby se odvolací soud vyjádřil k právní
otázce, která sice vznikla v bagatelním sporu, ale v rozhodovací praxi vyšších soudů
nebyla dosud rozhodována. Z povahy věci plyne, že odvolací důvody musí být
v těchto věcech podstatně zúženy; viz bod 408.
Věcný záměr nastíněné řešení považuje z vysvětlených důvodů za vhodnější než
absolutní vyloučení bagatelních věci z odvolacího přezkumu. Jako varianta č. 2 se
však dává k úvaze, zda by hodnota předmětu sporu neměla být pouze hlediskem pro
omezení odvolacích důvodů (viz bod 339), a nikoliv již pro posouzení přípustnosti
odvolání. Na tomto modelu stojí např. rakouská úprava. Podle této varianty je
odvolání přípustné vždy. V bagatelních věcech však může sloužit pouze k řešení
právních otázek, a popř. k odstranění zmatečností, k nimž je nutno hledět vždy.
Takovéto omezení odvolacích důvodů by umožnilo velmi rychlé vyřízení odvolání.
Zároveň je jeho předností to, že by umožnilo odstranit případné zmatečnosti, kterými
řízení zatížil soud prvního stupně, již před nabytím právní moci prvostupňového
rozsudku. Tím by se minimalizovalo zásadně nežádoucí prolamování právní moci
žalobou pro zmatečnost.
Oproti současnému stavu je nutno přijmout změny i ve způsobu vyjádření bagatelnosti
věci. V prvé řadě je nutno přistoupit ke snížení částky 10 000 Kč, neboť je skutečně
nepřijatelné vyloučit odvolání ve více než polovině věcí, jimiž se zabývají soudy prvního
stupně. Druhá změna se týká toho, že částku vyjadřující hranici nepřípustnosti odvolání
je vhodnější vztáhnout k hodnotě předmětu sporu, a nikoliv jen k rozsudkům týkajícím
se peněžitých plnění, jak to činí současná úprava. Nedává rozumný smysl, proč by
mělo být nepřípustné odvolání proti rozsudku o peněžitém plnění ve výši např. 1500 Kč,
a naopak přípustné odvolání ve věci, v níž bylo rozhodováno o žalobě na vydání
movité věci téže hodnoty. Tato úprava mj. znamená, že z odvolacího přezkumu
budou vyloučeny další věci (týkající se nepeněžitých nároků), které se dosud
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[332]
Konečné znění 2. veze (2020)
v odvolacím řízení projednávaly. To je nutno vzít v úvahu jako protipól vzrůstu nápadu
věcí týkajících se peněžitého plnění.
K určování hodnoty předmětu sporu viz část první hlava druhá. Z této pasáže rovněž
vyplývá, že hodnotu předmětu sporu lze určit jenom ohledně majetkových nároků. To
se promítá také v přípustnosti odvolání. Projednával-li soud prvního stupně spor o
nemajetkovém nároku, hodnota předmětu sporu – kterou není myslitelné vyjádřit – se
jako kritérium přípustnosti odvolání vůbec neuplatní. Nebude-li proto odvolání
vyloučeno jinými ustanoveními, bude je nutno považovat za přípustné.
Konečně účelu vyloučení bagatelních věcí z odvolacího přezkumu lépe odpovídá,
pokud bude hodnota předmětu sporu ohledně majetkových nároků vztažena nikoliv
k tomu, o čem soud prvního stupně rozhodoval, ale k tomu, co bylo odvoláním
napadeno.
Úpravu bude třeba též uvést do souladu s kritériem zvoleným pro řízení v nepatrných
věcech (viz varianty u bodu 367).
375. Odvolání není přípustné, jestliže se strana vzdala svého práva na odvolání.
Vzdát se tohoto práva je možno jedině vůči soudu, a to až po vyhlášení
rozsudku.
Navržené pravidlo odpovídá dosavadnímu právnímu stavu. Krom kontinuity se
současnou úpravou je jeho předností také to, že dotaz prvostupňového soudce
stranám, zda se vzdávají odvolání, plní v podstatě obdobnou funkci jako podstatně
složitější úprava tzv. ohlášení odvolání, známá např. z § 417a a § 462 odst. 2 rakouského
ZPO.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[333]
Konečné znění 2. veze (2020)
Díl 2 Podání, náležitosti a účinky odvolání
376. Odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení
rozsudku u soudu, proti jehož rozsudku směřuje.
Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání je v tuzemsku obvyklá a není na ní zapotřebí
nic měnit. Převzít lze také další pravidla obsažená v současném § 204 OSŘ ohledně
počátku běhu této lhůty či její délky v případech opravného usnesení, vadného nebo
chybějícího poučení. To je však úkolem paragrafového znění, a nikoliv již věcného
záměru.
377. Odvolání musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat:
a) označení rozsudku, proti němuž odvolání směřuje;
b) určité prohlášení, v jakém rozsahu se rozsudek napadá (rozsah
odvolání), určité stručné označení, proč se tak činí (odvolací důvod) a
prohlášení, zda se navrhuje zrušení nebo změna rozsudku a jaká
(odvolací návrh);
c) skutková tvrzení a důkazní návrhy, pokud jsou za odvolacího řízení
přípustné.
V navrženém pravidlu se upravují některé náležitosti odvolání. Uvedení rozsahu,
důvodů a návrhu odvolání slouží k vymezení předmětu odvolacího řízení, jímž je
odvolací soud zásadně vázán a v němž se může jeho přezkum pohybovat. Na rozdíl
od současného § 205 odst. 2 OSŘ se nepovažuje za nutné všechny důvody odvolání
výslovně vypočítávat. Vzhledem k tomu, že stejně pokrývají veškeré myslitelné situace,
ve skutečnosti vlastně žádný význam taková úprava nemá. Navíc fakt, že se úprava
odvolacích důvodů neshoduje s důvody pro změnu a zrušení prvostupňového
rozhodnutí, působí spíše matoucím, a nikoliv návodným dojmem. Postačí výslovně
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[334]
Konečné znění 2. veze (2020)
upravit, čím se má odvolací soud zabývat z úřední povinnosti, tj. zmatečnosti, popř. za
jakých podmínek lze určité vady v odvolání uplatnit. K tomu viz dále zejm. poznámky
za bodem 326.
Odvolání v navrhovaném pojetí nepřestavuje návrh na opětovné projednání téže
věci, který by z odvolací instance činil v podstatě druhý první stupeň. Odvolání je
koncipováno jako návrh na přezkum správnosti prvostupňového rozhodnutí, a z
procesně ekonomických důvodů je omezeno např. zákazem novot, nemožností
uplatnit vady řízení, které nebyly vytknuty atd. Přesto však v porovnání s ostatními
opravnými prostředky zůstává odvolání nástrojem, jehož důvody jsou koncipovány
nejrozsáhleji. Odvolacím důvodem mohou být všechny vady, které lze obecně vytýkat
opravnými prostředky, tj. zmatečnostní důvody, jiné podstatné vady řízení, nesprávné
skutkové zjištění a nesprávné právní posouzení. V odvolacím řízení se tedy
přezkoumávají jak skutkové otázky, tak i právní otázky, jakož i řízení, které rozsudku
soudu prvního stupně přecházelo.
378. Po uplynutí lhůty k podání odvolání nelze odvolací návrhy ani odvolací důvody
rozšiřovat ani nahrazovat jinými bez svolení protistrany. Svolení se pokládá za
dané, pokud se protistrana neohradí proti změně a jedná o změněných
návrzích nebo nově uvedených odvolacích důvodech.
Vzhledem k důslednému prosazení dispoziční zásady v odvolacím řízení jsou rozsah a
hlediska, z nichž má být rozhodnutí přezkoumáno, jakož i způsob, jak má být o odvolání
rozhodnuto, v dispozici stran. Možnost měnit odvolací návrhy a důvody má odvolatel
jenom do uplynutí odvolací lhůty; z důvodu ochrany odvolacího odpůrce je poté tato
možnost vázána na souhlas protistrany, jenž může být udělen nejen výslovně, ale také
konkludentně. Souhlas je zde nezbytný proto, aby kupř. teprve u jednání nebyla
protistrana zaskočena dalšími důvody, které původně nebyly uvedeny.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[335]
Konečné znění 2. veze (2020)
Navržené pravidlo se zmiňuje pouze o odvolacích důvodech a návrzích, nikoliv o
rozsahu odvolání. Možnost jeho změny však plyne z jiných ustanovení: zúžení rozsahu
je ve své podstatě částečným zpětvzetím odvolání, a jeho přípustnost se proto
posoudí podle ustanovení regulujících tento institut (viz následující bod); rozšíření
odvolání na nenapadené výroky je možné jenom během odvolací lhůty, neboť
později tomu brání právní moc, kterou nenapadená část rozhodnutí nabývá.
379. Dokud rozhodnutí o odvolání nenabylo právní moci, lze je vzít zpět; v takovém
případě odvolací soud odvolání odmítne. Rekurs proti tomuto usnesení není
přípustný. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.
380. Včasným odvoláním se až do jeho vyřízení odkládá v rozsahu odvolacích
návrhů právní moc a vykonatelnost napadeného rozsudku.
Podání odvolání odkládá právní moc a – krom případů předběžné vykonatelnosti –
také vykonatelnost rozsudku. Suspenzivní účinek je oproti znění současného § 206 OSŘ
vázán na rozsah vymezený odvoláním (dispoziční zásada). Pouze v tomto rozsahu se
může pohybovat přezkumná činnost; nesmí být překročena ani ohledně vad, k nimž
soud přihlíží z úřední povinnosti (zmatečnosti).
Díl 3 Základní ustanovení o odvolacím řízení
381. Pro odvolací řízení platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního
stupně, pokud není stanoveno něco jiného.
Není-li určitá otázka výslovně upravena, použijí se přiměřeně pravidla pro řízení před
soudem první instance. To platí nejen pro část odvolacího řízení, která probíhá před
odvolacím soudem, ale i pro jeho fázi, v níž činí přípravné úkony soud prvního stupně.
Obdobné pravidlo obsahuje platná úprava v § 211 OSŘ. Na rozdíl od něj však věcný
záměr neomezuje subsidiární použití ustanovení o řízení v prvním stupni na řízení před
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[336]
Konečné znění 2. veze (2020)
odvolacím soudem, ale vztahuje jej na celé odvolací řízení (tedy i na tu jeho část,
která probíhá před soudem prvé stolice).
Podobná ustanovení obsahují také zahraniční civilní řády soudní (např. § 525
německého ZPO).
382. Odvolací soud je odvoláním vázán, ledaže je dále stanoveno jinak.
Civilní sporné řízení je ovládáno dispoziční zásadou. Proto tak, jako v prvostupňovém
řízení platí, že soud je vázán předmětem řízení, vymezeným žalobcem především
v žalobě, musí rovněž v odvolacím řízení ve sporných věcech platit, že soud je vázán
předmětem odvolacího řízení, který odvolatel vymezuje prostřednictvím odvolání.
Vyjádření zásadní vázanosti odvolacího soudu odvoláním představuje nápravu
současné úpravy, která dispoziční zásadu v odvolacím řízení hrubě porušuje. Výjimky z
vázanosti odvolacího soudu rozsahem odvolání se používají dokonce k odůvodnění
porušení zákazu reformace in peius; odvolacím návrhem a odvolacími důvody potom
není odvolací soud vázán vůbec. To je pro odvolací sporné řízení zcela nepřijatelné.
Odvolací soud má napadené rozhodnutí přezkoumat jenom v rozsahu, v němž to
strana navrhla, zásadně z důvodů, které strana uvedla, a rozhodnout podle návrhu
strany. Jde opět o projev principu, podle nějž se v právním státě ochrana nevnucuje,
ale nabízí.
Dispoziční zásada se promítá v prvé řadě do vázanosti rozsahu přezkumu
prvoinstančního rozhodnutí v odvolacím řízení na rozsah odvolání. Po kvantitativní
stránce nemůže odvolací soud přezkoumat rozsudek soudu prvního stupně ve větším
rozsahu, než jaký určil svým odvoláním odvolatel, neboť v nenapadené části nabývá
rozsudek částečné právní moci. Z toho plyne také zákaz změny k horšímu (reformatio
in peius), ale také zákaz změny ve prospěch odvolatele nad rámec vymezený
odvoláním.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[337]
Konečné znění 2. veze (2020)
Dispoziční zásada se promítá také do vázanosti odvolacího soudu odvolacími důvody,
byť ne tak výrazně jako u rozsahu dovolání. Jako základní pravidlo i zde platí, že
odvolací soud je vázán odvolacími důvody. Odlišný přístup si zasluhují pouze
zmatečnosti, coby nejtěžší vady řízení, které představují porušení základní pravidel
řádného výkonu soudnictví, na jejichž dodržování je veřejný zájem. Je povinností
soudu zabývat se tím, zda rozsudek nebo řízení jemu předcházející nejsou zmatečné,
i když to odvolatel nenamítl [bod 391 písm. c)]. Na rozdíl od současné úpravy však
soud nemá a nemůže ex offo zkoumat jiné vady řízení; jejich uplatnění je na odvolateli,
a to včetně předchozího včasného uplatnění výtky v řízení před prvoinstančním
soudem.
Druhá výjimka z vázanosti odvolacími důvody se týká odvolacího důvodu
spočívajícího v nesprávném právním posouzení. Také tento dovolací důvod musí
odvolatel uplatnit, jinak se jím odvolací soud zabývat nebude; to je projev vázanosti
odvolacího soudu podaným odvoláním. Jestliže ale odvolatel poukáže na nesprávné
právní posouzení věci prvostupňovým soudem, musí odvolací soud přezkoumat
správnost právního názoru vysloveného v napadeném rozsudku, aniž by byl vázán
právním názorem odvolatele. To je důsledek zásady iura novit curia, a dále také toho,
že právní posouzení není součástí předmětu sporu, a proto se na něj dispoziční zásada
nevztahuje.
Vázanost odvolacím návrhem prolamuje věcný záměr v tom směru, že umožňuje i bez
návrhu zrušit prvostupňový rozsudek z důvodů zmatečností (bod 395) nebo kvůli
potřebě podstatného doplnění skutkového stavu (405). Jinak i zde platí vázanost
odvolacím návrhem, především pokud jde o navrhovanou změnu prvostupňového
rozsudku. Navrhuje-li odvolatel změnu, musí konkrétně uvést, v čem má tato změna
spočívat. Nebude-li změna navržena, nebude odvolací soud moci – na rozdíl od
současného stavu – prvostupňový rozsudek změnit.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[338]
Konečné znění 2. veze (2020)
383. Odvolací soud přezkoumá současně také usnesení vydaná před rozsudkem,
pokud proti nim není opravný prostředek zákonem vyloučen, nebo pokud se
tato usnesení nestala nezměnitelnými opominutím včasné výtky nebo rekursu,
či rozhodnutím o rekursu.
Opravným prostředkem proti usnesení je rekurs. Proti některým usnesením však nebude
přípustný rekurs vůbec, proti mnohým dalším nebude přípustný samostatný rekurs. V
naposled uvedeném případě bude moci strana podat proti usnesení tzv. odložený
rekurs buď spolu s rekursem proti nejbližšímu samostatně napadnutelnému usnesení,
nebo jej může spojit až s odvoláním. Právě na případy, kdy strana napadne usnesení,
které nelze samostatně napadnout rekursem, až společně s odvoláním, pamatuje
uvedený bod. Odvolacímu soudu se zakládá oprávnění přezkoumat v odvolacím
řízení nejen rozsudek, ale také takové usnesení.
384. VARIANTA 1:
V odvolacím řízení nelze uplatnit nový nárok ani novou námitku.
Žalobu nelze změnit ani se souhlasem žalovaného.
Skutkové okolnosti a důkazy, které se nevyskytly v řízení před soudem prvního
stupně, mohou strany v odvolacím řízení přednést pouze na důkaz nebo
vyvrácení uplatněných odvolacích důvodů. K takovému novému přednesu lze
hledět, pouze pokud byl protistraně oznámen již v odvolání nebo ve vyjádření
k odvolání.
VARIANTA 2:
Nové skutečnosti, jejich popírání, námitky a důkazy nejsou v odvolacím řízení
přípustné, ledaže jejich neuplatnění v řízení před soudem prvního stupně strana
nezavinila. Takové skutečnosti, popírání, námitky či důkazy lze zohlednit jenom
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[339]
Konečné znění 2. veze (2020)
tehdy, pokud byly uvedeny již v odvolání nebo ve vyjádření k odvolání,
případně později na základě upozornění soudu.
V odvolacím řízení nelze uplatnit nový nárok.
Změna žaloby je za odvolacího řízení přípustná, pokud s ní souhlasí žalovaný
nebo pokud ji připustí soud, a spočívá-li zároveň na skutečnostech, které
mohou být základem rozhodnutí odvolacího soudu.
Patrně nejtěžší otázkou úpravy odvolacího řízení je, do jaké míry se může změnit
skutkový základ rozsudku v odvolacím řízení oproti řízení prvostupňovému. Jinak
řečeno, do jaké míry jsou přípustná nova, a naopak do jaké míry platí zákaz novot.
Ohledně nových skutečností a důkazů jsou myslitelné dvě koncepce. Podle toho, zda
jsou nova přípustná, či nikoliv, se rozeznává princip úplné či neúplné apelace (dříve
označované také jako princip úplného nebo neúplného odvolání). Princip úplné
apelace připouští, aby za odvolacího řízení byly uplatňovány nové skutečnosti a
důkazy, které se nevyskytly v řízení v prvním stupni. U nás obecně platil do 31. 12. 2000;
od té doby se v civilním sporném řízení využívá pouze u odvolání proti rozhodnutím
procesní povahy. Princip neúplné apelace naopak vylučuje, aby teprve v odvolacím
řízení byly uplatňovány nové skutečnosti a důkazy, které se nevyskytly v řízení v prvním
stupni. Tento princip se v našem civilním sporném řízení využívá od 1. 1. 2001 pro
odvolání proti meritorním rozhodnutím ve sporných věcech.
Věcný záměr navazuje na dosavadní úpravu a princip neúplného odvolání
zachovává i nadále. Tento princip se použije na veškerá odvolání; nejde ale o změnu
oproti dosavadnímu stavu, neboť odvolání má být opravným prostředkem pouze proti
rozsudkům, tj. meritorním rozhodnutím. Opravným prostředkem proti rozhodnutím
procesní povahy bude rekurs; k novotám v rekursním řízení viz poznámky u bodu 367.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[340]
Konečné znění 2. veze (2020)
Pro návrat k principu úplného odvolání není nejmenší důvod. Tento princip nenutí
strany k řádnému vedení sporu. Umožňuje jim, aby svou liknavost při objasňování
skutkového stavu doháněly až v odvolacím řízení, popř. aby si takto počínaly z
taktických důvodů. Negativním důsledkem je prodlužování a prodražování řízení, jakož
i znehodnocení výsledků řízení před soudem prvního stupně. Věcný záměr naopak v
souladu s cíli, které si vytýčil, usiluje o řízení, které nejen umožní pravdivé a úplné
objasnění skutkového stavu, ale zároveň nebude zbytečně zdlouhavé nebo
nákladné. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby těžiště řízení bylo před soudem prvního
stupně; skutkový základ rozsudku by zásadně měl být utvořen zde a v odvolacím řízení
by měl být měněn jenom co nejméně. Úkolem odvolacího soudu je především
kontrola správnosti prvostupňového rozsudku.
Základním pravidlem, vyjadřujícím zákaz novot, proto je zafixování skutkového stavu k
okamžiku, který je rozhodný pro vyhlášení prvostupňového rozsudku. Tím je podle
věcného záměru, stejně jako dosud, doba vyhlášení rozsudku (viz bod 261). Nic se
samozřejmě nemění na tom, že strany jsou v řízení před soudem I. stupně nuceny
k tomu, aby skutková tvrzení a důkazní návrhy učinily co nejdříve, a to pod hrozbou
prekluze. Je-li strana takovou sankcí postižena, nemůže své pochybení napravit
v odvolacím řízení. Opožděné skutkové přednesy a důkazní návrhy zůstávají
vyloučeny i v odvolacím řízení. Věcný záměr tyto podrobnosti nerozvádí, neboť je lze
považovat za samozřejmé a lze je jednoduše dovodit cestou interpretace jiných
pravidel; zákaz novot obecně vyjadřuje slovy, že se nové skutečnosti a důkazy
nepřipouští, leda by šlo o dále vyjmenované výjimky.
Princip neúplné apelace se bez takových výjimek nikdy neobejde. Pro celkový
charakter odvolacího řízení je velmi významné, jak dalekosáhlé tyto výjimky budou;
čím rozsáhlejší možnost skutkových a důkazních novot se připustí, tím více se bude
skutkový základ rozsudku měnit, a tím častěji bude buď odvolací soud sám muset
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[341]
Konečné znění 2. veze (2020)
doplňovat dokazování, nebo v ještě horším případě vracet věc zpět soudu prvního
stupně za účelem doplnění dokazování.
V rámci novot lze rozlišovat tzv. nova reperta a tzv. nova producta. Nova reperta
(„nově objevené“) jsou skutečnosti a důkazní prostředky, které existovaly již před
vyhlášením prvostupňového rozsudku, ale strana je bez svého zavinění nepoužila. U
důkazních prostředků může jít jak o ty, které mají sloužit k prokázání skutečnosti, která
před vyhlášením rozsudku existovala a nebyla známa, tak i k prokázání skutečností
existujících a v řízení tvrzených; znám v tomto druhém případě nebyl pouze důkazní
prostředek. Všem těmto situacím je společné, že prvostupňový rozsudek je již v
okamžiku svého vyhlášení v jejich důsledku neúplný nebo nesprávný (Fasching, H. W.
Lehrbuch des österreichischen Zivilprozeβrechts. 2. vydání. Wien : MANZ, 1990, s. 873).
Nova producta („nově vzniklé“) jsou skutečnosti, které nastaly až po vyhlášení
rozsudku soudu prvního stupně, jakož i důkazní prostředky mající sloužit k jejich průkazu.
Tato nova neznamenají nedostatek skutkového základu prvostupňového rozsudku v
době jeho vyhlášení; skutkový základ rozsudku se však v důsledku vzniku nových
skutečností natolik změnil, že pokud by odvolací soud nova producta nezohlednil, bylo
by jeho rozhodnutí vlastně nesprávné (Fasching, H. W. Lehrbuch des österreichischen
Zivilprozeβrechts. 2. vydání. Wien : MANZ, 1990, s. 874).
Je nutno se rozhodnout, zda účelem odvolacího řízení má být kontrola správnosti
rozsudku soudu prvního stupně, nebo zda má odvolací soud vzít v úvahu také
skutečnosti, které v době rozhodování soudu prvního stupně bez viny stran známy
nebyly a vyšly najevo až později (nova reperta), nebo zda má rozhodnutí odvolacího
soudu odpovídat stavu, který tu bude v době jeho rozhodování (nova producta).
Připustí-li zákonodárce, aby se v odvolacím řízení uplatňovala nova reperta i nova
producta, vychází tím vstříc požadavku na co největší správnost a aktuálnost
rozhodnutí odvolacího soudu. Nevýhodou je, že se tím odvolací řízení zatěžuje
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[342]
Konečné znění 2. veze (2020)
posuzováním přípustnosti takových novot (včetně otázky zavinění u kategorie nova
reperta), a jsou-li přípustné, pak také dalším dokazováním, popř. vracením věci soudu
prvního stupně k dalšímu řízení. V důsledku toho se řízení prodlužuje a prodražuje.
Naopak nepřipuštění ani jedné z uvedených kategorií novot velmi zkracuje délku
odvolacího řízení. Systém, který nepřipouští nova reperta ani nova producta v
odvolacím řízení, však neznamená, že ten, v jehož prospěch by takové skutečnosti
nebo důkazní prostředky svědčily, zůstane bez obrany. Nova reperta lze uplatnit
žalobou na obnovu řízení, a nova producta novou žalobou nebo v souvislosti s exekucí
opoziční žalobou [v dnešní úpravě srov. § 268 odst. 1 písm. g) OSŘ].
Prototypem modelu nepřipouštějícího nova reperta ani nova producta je úprava
rakouská (§ 482 ZPO), jež se uplatňovala až do padesátých let také na území dnešní
České republiky. Přísný zákaz novot v odvolacím řízení navazoval na – u nás také platný
– § 257 josefínského všeobecného řádu soudního z roku 1781. Byť se jej snažil tvůrce
civilního řádu soudního Franz Klein zmírnit, byla jeho snaha odmítnuta (Fasching, H. W.
Lehrbuch des österreichischen Zivilprozeβrechts. 2. vydání. Wien : MANZ, 1990, s. 874).
Rakouská úprava v § 482 odst. 2 ZPO připouští nové skutkové okolnosti a důkazy pouze
za účelem prokázání nebo vyvrácení odvolacích důvodů, a to za předpokladu, že
byly odpůrci oznámeny v odvolacím spise nebo ve vyjádření protistrany. Nové
skutečnosti nebo důkazy se nemohou týkat věci samé, ale jenom konkrétních
odvolacích důvodů. Praktický význam mají pouze v případě, že jako odvolací důvod
je uplatněno nesprávné skutkové zjištění, tj. nesprávné hodnocení důkazů soudem
prvního stupně. U nesprávného právního posouzení nepřichází samozřejmě zákaz
novot v úvahu, neboť jde o právní, a ne o skutkové otázky. Ke zmatečnostem se přihlíží
z úřední povinnosti, a proto pro ně zákaz novot neplatí. Jiné vady řízení mohou být
odvolacím důvodem pouze tehdy, pokud je odvolatel v průběhu prvostupňového
řízení vytkl (Dolinar, H. – Roth, M. – Duursma-Kepplinger, H. Zivilprozessrecht. 14. vydání.
Wien : Jan Sramek Verlag, 2016, s. 200); při splnění této podmínky se však nové
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[343]
Konečné znění 2. veze (2020)
skutečnosti a důkazy k prokázání tohoto odvolacího důvodu připouštějí (Pochmarski,
K. – Lichtenberg, Ch. Berufung in der ZPO. 2. vydání. Wien : LexisNexis, 2010, s. 32).
Současná česká úprava obsažená v § 205a OSŘ vyjmenovává několik kategorií
výjimek ze zákazu novot. V souvislosti s právě podanými úvahami stojí za pozornost
především písm. f), které umožňuje v odvolacím řízení uplatňovat skutečnosti a důkazy,
které nastaly či vznikly až po vyhlášení prvostupňového rozsudku. Naproti tomu
skutečnosti a důkazy, které existovaly v prvním stupni, ale bez zavinění strany nebyly
uplatněny, v odvolacím řízení použít nelze. Nastává tím zcela paradoxní situace: nova
reperta, která by mohla odstranit neúplnost nebo nesprávnost skutkového základu
prvostupňového rozsudku, nelze uplatnit odvoláním, ale jedině žalobou na obnovu
řízení; nova producta, která nic nemění na správnosti skutkového základu
prvoinstančního rozsudku, v odvolání uplatnit lze.
Věcný záměr absurdní českou úpravu opouští. Ve své první variantě, která byla jako
jediná uvedena v první verzi návrhu věcného záměru, se přiklání k osvědčenému
rakouskému řešení, která spočívá na přísném zákazu novot v odvolacím řízení. Účelem
odvolání v tomto pojetí je kontrola správnosti prvostupňového rozsudku. Z tohoto
důvodu nelze připustit, aby v odvolacím řízení byly uplatňovány skutečnosti, které
nastaly až po vyhlášení prvostupňového rozsudku, a důkazy, jimiž mají být tyto
skutečnosti prokázány. Takové skutečnosti lze uplatnit buď novou žalobou, nebo tzv.
opoziční žalobou či opozičním návrhem (byla-li na základě návrhu oprávněného
nařízena exekuce, může se povinný bránit tím, že kupř. po vyhlášení prvostupňového
rozsudku zaplatil). Nelze se domnívat, že by taková úprava oslabovala ochranu
žalovaného, neboť žalobce, kterému již bylo plněno, nebude mít jednak ekonomický
zájem na tom, aby vůči povinnému exekučně nastoupil, jednak jej od takového kroku
bude odrazovat nutnost nést náklady exekuce, která by mu byla v případě jejího
zastavení uložena.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[344]
Konečné znění 2. veze (2020)
Nepřipouští se však ani nova reperta. Jejich zákaz je v souladu se snahou o co
nejrychlejší průběh odvolacího řízení. Pokud by tato nova měla být připuštěna,
znamenalo by to nutně prodloužení řízení tím, že se bude ohledně nich provádět
dokazování v odvolacím řízení, popř. že odvolací soud bude kvůli nim muset vrátit věc
soudu prvního stupně k doplnění řízení. Strany zákazem těchto novot nejsou zkráceny,
neboť je mohou uplatnit žalobou na obnovu řízení.
Odvolací řízení má charakter kontroly správnosti prvostupňového rozsudku. Proto v
něm nejen nelze uplatnit nový nárok, ale ani změnit nárok již žalobou uplatněný.
Na základě následných diskusí se v této druhé verzi návrhu věcného záměru přísný
zákaz novot, který vylučoval uplatnění nova producta i nova reperta, zmírňuje.
Varianta 2 připouští tedy v určitém rozsahu novoty, ale pokud možno tak, aby byly co
nejvíce zmírněna negativa takového pojetí, o nichž byla řeč shora.
Vychází se samozřejmě z toho, že novoty nejsou v odvolacím řízení zásadně přípustné.
Nové skutečnosti a důkazy – bez ohledu na to, zda nastaly před skončením řízení
v prvním stupni nebo až po něm – jsou přípustné, pokud strana nezavinila, že nebyly
uplatněny v řízení před soudem I. stupně (např. proto, že o rozhodné skutečnosti nebo
o existenci důkazního prostředku nevěděla). Straně však nelze klást k tíži ani to, že
neuvedla určité skutečnosti nebo důkazní návrhy, pokud soud I. stupně zastával právní
názor, pro který nebyly podstatné (a to na rozdíl od soudu odvolacího). Vzhledem
k tomu, že strany – s ohledem na povinnost soudu probrat věc se stranami nejen po
skutkové, ale i po právní stránce (viz bod 224) z právního názoru soudu I. stupně
vycházely, neměly důvod k tomu, aby do řízení vnášely skutková tvrzení a důkazní
návrhy, které z hlediska tohoto právního posouzení nemají význam. Odlišná stanoviska
soudu prvého a druhého stupně se mohou týkat nejen právního posouzení věci, ale
také např. rozdělení důkazního břemena či toho, zda v jiném řízení řešená právní
otázka je pro dané řízení závazně vyřešena, či nikoliv. Z praktického hlediska může tuto
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[345]
Konečné znění 2. veze (2020)
výjimku uplatnit již sám odvolatel v odvolání, v němž bude napadat nesprávné právní
posouzení věci soudem I. stupně, popřípadě též odvolací odpůrce ve svém vyjádření.
Pokud žádná ze stran tato přípustná nova neuplatní, musí je v rámci materiálního
vedení řízení na svůj odlišný právní názor a z toho plynoucí důsledky pro objasňování
skutkového stavu upozornit odvolací soud (viz bod 223, který platí subsidiárně i
v odvolacím řízení).
To, co bylo uvedeno o nových skutečnostech a důkazech, platí také pro popírání
skutkových přednesů protistrany a uplatňování námitek. Strana nezatížená důkazním
břemenem nemůže teprve za odvolacího řízení popírat pravdivost přednesu odpůrce
učiněného v řízení v prvním stupni, a stejně tak nemůže uplatnit až za odvolacího řízení
novou námitku. Ospravedlněním takového postupu by byl opět pouze nedostatek
zavinění procesní strany. Nedává ostatně ani rozumný smysl, proč připustit, aby
žalovaný mohl až v odvolacím řízení uplatňovat námitky, které mohl uplatnit již
v prvním stupni, ale svou vinou tak neučinil. Snaze o koncentrované projednání věci
v prvním stupni odpovídá taková úprava, která bude žalovaného nutit, aby veškeré
námitky uplatnil již v první instanci, ledaže půjde o některou z uvedených výjimečných
situací.
Odvolací řízení má charakter kontroly správnosti prvostupňového rozsudku. Jedním
z předpokladů přípustnosti odvolání je to, že odvolateli byla napadeným rozsudkem
soudu I. stupně způsobena újma. Z tohoto důvodu podává odvolatel své odvolání, a
právě k nápravě této (tvrzené) újmy odvolací řízení slouží. Jeho účelem není
projednávání nových nároků, které předtím nebyly uplatněny již v prvním stupni.
V takovém řízení by o žádnou kontrolu správnosti prvostupňového rozsudku a o
odstranění tvrzené újmy odvolateli nešlo; v podstatě by zde odvolací soud suploval roli
soudu I. stupně, ovšem s tím důsledkem, že by strany byly o první instanci připraveny.
Proto věcný záměr výslovně vylučuje, aby za odvolacího řízení byl uplatněn nový
nárok.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[346]
Konečné znění 2. veze (2020)
Důsledkem nemožnosti uplatnění nového nároku v odvolacím řízení je také vyloučení
možnosti žalovaného podat žalobu navzájem.
Změna žaloby se připouští i v odvolacím řízení, ale za úzce vymezených podmínek.
V prvé řadě platí omezení, která jsou stanovena v bodu 185 již pro řízení v prvním
stupni, tj. se změnou musí souhlasit buď žalovaný, nebo jeho souhlas musí nahradit
soud; důvody uvedené v citovaném bodu ospravedlňující nahrazení souhlasu
žalovaného přivolením soudu platí i zde. To však k přípustné změně žaloby nestačí.
Vedle toho je zapotřebí, aby se změna opírala jenom o takové skutečnosti, které
mohou být základem rozhodnutí odvolacího soudu. K nim patří skutečnosti tvořící
skutkový základ prvostupňového rozsudku, a dále novoty, které připouští odstavec
první tohoto ustanovení. Poslední omezení změny žaloby konečně vyplývá
z předchozího odstavce: změna žaloby nemůže vést k uplatnění nového nároku.
Díl 4 Řízení před soudem prvního stupně
385. Opožděně podané odvolání odmítne soud prvního stupně.
Jako opožděné nemůže být odmítnuto odvolání, které bylo podáno ve lhůtě u
funkčně příslušného odvolacího soudu.
386. Soud prvního stupně se postará o odstranění případných vad ve včas podaném
odvolání. Nezdaří-li se vady odstranit nebo je-li odvolání nepřípustné, předloží
věc po uplynutí odvolací lhůty odvolacímu soudu.
387. Není-li odvolání opožděné, vadné nebo nepřípustné, doručí soud prvního
stupně odvolání odvolatelovu odpůrci k vyjádření.
388. Je-li to potřeba, vyšetří soud prvního stupně, zda jsou splněny podmínky řízení,
opatří zprávy a listiny, jichž se odvolatel nebo protistrana dovolávají a které si
nemohou sami obstarat, a provede i jiná podobná šetření.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[347]
Konečné znění 2. veze (2020)
389. Jakmile dojde soudu prvního stupně vyjádření k odvolání, nebo lhůta k němu
marně uplyne, a učinil-li soud prvního stupně veškeré další potřebné úkony,
předloží věc odvolacímu soudu.
Odvolací řízení se, podobně jako řízení rekursní a dovolací, skládá z řízení před soudem
I. stupně a před vlastním odvolacím (rekursním, dovolacím) soudem. Část řízení, jež se
odehrává před prvoinstančním soudem, je určena především podání opravného
prostředku, odstraňování jeho případných vad, zkoumání včasnosti a přípustnosti,
odstraňování nedostatku procesních podmínek, řešení poplatkových otázek, a
k přípravě podkladů pro řízení před odvolacím soudem. Pro odvolací řízení jsou tyto
otázky upraveny v bodech 385 až 389.
Díl 5 Řízení před odvolacím soudem Oddíl 1 Rozhodnutí v předběžném řízení
390. Odvolání přezkoumá nejprve předseda nebo jím pověřený člen odvolacího
senátu. Dospěje-li k závěru, že odvolání je nepřípustné nebo opožděné, sám je
usnesením bez ústního jednání v neveřejném zasedání odmítne.
391. Předseda senátu nebo jím pověřený člen senátu předloží odvolání odvolacímu
senátu, aby o něm rozhodl bez ústního jednání v neveřejném zasedání, zjistí-li
že:
a) není odvolací soud příslušný k rozhodnutí o odvolání;
b) odvolání trpí vadami, které se nepodařilo odstranit a které brání tomu,
aby odvolání mohlo být projednáno a věcně o něm rozhodnuto;
c) rozsudek nebo řízení jemu předcházející je napadeno pro zmatečnost,
nebo je-li předseda nebo jím pověřený člen odvolacího senátu toho
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[348]
Konečné znění 2. veze (2020)
názoru, že rozsudek nebo řízení jemu předcházející trpí zmatečností
odvolatelem neuplatněnou.
Předběžné řízení je obligatorně bez ústního jednání a je orientováno na procesní
problémy. Soud se v něm zabývá tím, zda nejsou dány taxativně vypočtené okolnosti,
především je-li odvolání přípustné, zda nemá vady a zda prvostupňové řízení nebylo
postiženo zmatečnostmi. Podle toho může již v této fázi řízení skončit nejen odmítnutím
odvolání, ale také v případě zmatečností zrušením prvostupňového rozsudku a jemu
předcházejícího řízení.
392. Je-li tu vada uvedená v bodu 391písm. a), vysloví soud svou nepříslušnost a
postoupí věc příslušnému odvolacímu soudu.
393. V případě vady uvedené v bodu 391 písm. b) soud odvolání odmítne.
394. Shledá-li soud odvolání v případě bodu 391 písm. c) důvodným, zruší rozsudek
a vrátí věc soudu prvního stupně buď jen k tomu, aby vynesl nový rozsudek, je-
li jednání před soudem prvního stupně úplné, nebo aby pokračoval v řízení a
vynesl rozsudek.
395. Pro zmatečnost [bod 391 písm. c)] bude v části dotčené odvolacími návrhy
zrušen rozsudek, popřípadě řízení jemu předcházející, jestliže:
a) rozhodoval vyloučený soudce;
b) soud prvního stupně nebyl řádně obsazen;
c) ve věci nebyla dána pravomoc českých soudů, civilní soudní pravomoc
nebo věc měla být projednána v nesporném řízení;
d) projednání věci bránily účinky zahájeného řízení nebo účinky právní
moci rozsudku;
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[349]
Konečné znění 2. veze (2020)
e) straně byla nesprávným postupem odňata možnost jednat před
soudem;
f) strana neměla procesní subjektivitu nebo v případě nedostatku procesní
způsobilosti nebyla řádně zastoupena, ledaže vedení sporu dodatečně
výslovně nebo konkludentně schválila sama strana nebo její zákonný
zástupce;
g) rozsudek soudu je nepřezkoumatelný.
Zmatečnosti představují nejzávažnější porušení procesních předpisů, jimiž se soud musí
zabývat z úřední povinnosti a které jsou důvodem pro zrušení prvostupňového
rozsudku bez ohledu na to, zda měly nebo neměly vliv na jeho věcnou správnost. Na
rozdíl od jiných vad řízení, jež mohou mít za následek nesprávné nebo neúplné
rozhodnutí v konkrétní věci, představují zmatečnosti porušení takových ustanovení,
která je zapotřebí ve veřejném zájmu na řádném výkonu soudní moci dodržovat (srov.
Fasching, H. W. Lehrbuch des österreichischen Zivilprozeβrechts. 2. vydání. Wien :
MANZ, 1990, s. 888). Právě tento aspekt odůvodňuje, aby se jimi soud vždy zabýval z
úřední povinnosti a aby přitom nezkoumal, zda mohly mít vliv na správnost rozhodnutí
v konkrétní věci.
Výčet zmatečností obsahuje vady, které jsou ze srovnávacího pohledu mezi
zmatečnosti vždy řazeny (viz Fasching, H. W., op. cit., s, 843): nedostatek pravomoci,
procesní způsobilost, porušení účinků právní moci a porušení práva na právní slyšení,
jež je chápáno v tomto kontextu v úzkém smyslu, jenž v podstatě odpovídá odnětí
možnosti jednat před soudem. Tomu odpovídají písmena c) až f) ve shora uvedeném
výčtu. V návaznosti na dosavadní úpravu se k nim připojují další zmatečnosti týkající se
soudu, a to rozhodování vyloučeným soudcem (rozumí se vyloučeným ze zákona dle
bodu 64), a nesprávné obsazení soudu; dále zmatečnosti týkající se stran, a sice
nedostatek procesní subjektivity nebo nedostatek zastoupení procesně nezpůsobilé
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[350]
Konečné znění 2. veze (2020)
strany. V souladu s nově navrhovanou obecnou úpravou procesní způsobilosti, jež
připouští konvalidaci tohoto nedostatku, jde o zmatečnostní vadu jenom v případě,
že nebyla dodatečně zhojena.
Na rozdíl od dosavadní úpravy věcný záměr mezi zmatečnosti počítá také
nepřezkoumatelnost rozsudku. Od jiných vad řízení se odlišuje tím, že se soud vůbec
nemůže zabývat tím, zda tato vada mohla mít vliv na správnost rozsudku, neboť
existence nepřezkoumatelnosti pojmově brání tomu, aby se soud vůbec mohl po
věcné stránce napadené rozhodnutí přezkoumat. Nepřezkoumatelnost je tedy bez
dalšího důvodem zrušení rozsudku, což odpovídá obecné charakteristice zmatečností.
Stejně tak se nepřezkoumatelný rozsudek příčí základním principům řádného výkonu
soudnictví.
Na stranu druhou se v porovnání se současným § 229 OSŘ některé kategorie
zmatečností z výčtu vypouští. V této souvislosti lze poukázat např. na nesprávné
ustanovení opatrovníka straně neznámého pobytu (zde nejde o nic jiného, než o
zvláštní případ odnětí možnosti jednat před soudem), nebo případy uvedené v § 229
odst. 4 OSŘ, které se zmatečnostmi nemají ani v nejmenším nic společného.
396. Zruší-li odvolací soud pro zmatečnost rozsudek soudu prvního stupně, v tomto
rozsahu podle povahy zmatečnosti buď žalobu odmítne, nebo věc vrátí soudu
prvního stupně k dalšímu řízení.
397. Byla-li věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení, nařídí tento soud,
krom případů, kdy není zapotřebí doplnit řízení, bez návrhu ústní jednání,
jakmile usnesení odvolacího soudu nabude právní moci.
Oddíl 2 Ústní jednání před odvolacím soudem
398. Má-li předseda nebo jím pověřený člen odvolacího senátu za to, že není důvod
pro odmítnutí odvolání, nebo shledá-li odvolací senát, že nejsou důvody pro
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[351]
Konečné znění 2. veze (2020)
jeho rozhodnutí podle bodu 391, nařídí předseda odvolacího senátu ústní
jednání k projednání odvolání.
Ústní jednání není třeba nařizovat, nebude-li se provádět dokazování a
souhlasí-li s tím obě strany.
Věcný záměr vychází z toho, že pokud je odvolání včasné, přípustné a napadené
rozhodnutí není zmatečné, nařídí soud k věcnému projednání odvolání zásadně ústní
jednání. Zároveň se však bere v úvahu, že ne vždy bude zapotřebí ústní jednání
nařizovat. Nenavrhují-li strany doplnění nebo zopakování dokazování a nehodlá-li tak
učinit ani sám odvolací soud, sloužilo by odvolací ústní jednání jenom k tomu, aby soud
ústně vyslechl přednesy stran. To však mohou samy strany, které se předtím písemně
vyjádřily, považovat za nadbytečné; proto mohou souhlasit s tím, aby odvolací soud
rozhodl mimo ústní jednání. Ani souhlasem obou stran však není odvolací soud omezen
v tom směru, že by nemohl ústní jednání nařídit, pokud to považuje např. vzhledem ke
složitosti věci za nezbytné.
V souladu s charakterem věcného záměru, coby dokumentu vytyčujícího pouze
základní obrysy nové úpravy, se zdůrazňuje, že pravidla pro ústní jednání před
odvolacím soudem se záměrně vyhýbají podrobnostem. To je věcí paragrafového
znění.
399. Ústní jednání o odvolání proti rozsudku, jehož doplnění bylo navrženo, může
soud na návrh odložit až do doby, než doplňující rozsudek nabude právní moci
nebo až bude odvolání proti doplňujícímu rozsudku předloženo odvolacímu
soudu. V takovém případě budou obě odvolání projednána společně.
Proti neúplnosti prvostupňového rozsudku se může strana bránit buď návrhem na
doplnění rozsudku, nebo odvoláním. Navržené pravidlo upravuje souběžné využití
obou těchto prostředků. K doplnění rozsudku viz bod 354 a násl.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[352]
Konečné znění 2. veze (2020)
400. Odmítne-li předseda senátu otázku strany jako nepřípustnou nebo odpírá-li
protistrana přípustnost některé otázky, může strana navrhnout, aby o
přípustnosti otázky rozhodl senát.
Rovněž v odvolacím řízení mohou strany klást v průběhu jednání protistraně dotazy; viz
bod 220. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od řízení v prvním stupni bude odvolací soud
obsazen senátem, zůstává právě jemu vyhrazeno posouzení přípustnosti položené
otázky.
401. Při ústním jednání provede odvolací soud důkazy nezbytné pro rozhodnutí o
odvolání. Za tím účelem učiní předseda nebo jím pověřený člen odvolacího
senátu opatření, aby potřebné důkazní prostředky byly pro ústní jednání
připraveny.
402. Odvolací senát může také zopakovat nebo doplnit dokazování již provedené
v prvním stupni a dodatečně provést důkazy marně stranami navržené v řízení
před soudem prvního stupně.
Zvažuje-li odvolací senát, že se odchýlí od skutkového zjištění soudu prvního
stupně, může se spokojit s přečtením protokolu místo nového provedení
důkazu, kterým bylo provedeno dokazování před soudem prvního stupně,
pouze tehdy, pokud stranám předtím dal na vědomí, že má pochyby o
hodnocení tohoto důkazu soudem prvního stupně a dal jim příležitost, aby
navrhly nové provedení tohoto důkazu odvolacím soudem.
Současná úprava v souladu se zásadou přímosti v § 213 odst. 2 OSŘ ukládá
odvolacímu soudu, aby vždy zopakoval důkaz, z nějž hodlá učinit jiné skutkové zjištění
než soud prvního stupně. Praxe z toho činí určité výjimky, např. pokud jde o důkaz
listinou, důkaz provedený dožádaným soudem nebo znalecký důkaz, což není ve
všech případech prosto pochybností. Navrhuje se proto jiný přístup k opakování
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[353]
Konečné znění 2. veze (2020)
důkazu odvolacím soudem: možnost odchýlení se od hodnocení důkazu musí
odvolací soud stranám předem avizovat a je na nich, aby zvážily, zda budou trvat na
opakování takového důkazu, nebo zda se spokojí s tím, že odvolací soud vyjde z
protokolu o jednání, v němž je průběh dokazování konkrétním důkazním prostředkem
zaznamenán. Takový postup je pro strany předvídatelný a na jejich rozhodnutí
ponechává, zda považují za nezbytné nechat odvolací soud důkaz znovu provést a v
rámci toho realizovat svá procesní práva, která jsou s prováděním důkazů spojena.
403. Neúčast strany u ústního odvolacího jednání nebrání tomu, aby odvolací soud
věc projednal a rozhodl, přihlížeje k tomu, co je uvedeno v odvolání a ve
vyjádření k němu.
Rozsudek pro zmeškání pro neúčast strany u ústního odvolacího jednání nelze
vynést.
Obecný odkaz na subsidiární použití pravidel o řízení v prvním stupni i na odvolací řízení
by znamenal, že také v odvolacím řízení lze rozhodnout kontumačním rozsudkem.
Vzhledem k charakteru odvolacího řízení se však tato možnost výslovným ustanovením
vylučuje.
Obě strany již do sporu vstoupily v řízení v prvním stupni; zmeškání roku k ústnímu
odvolacímu jednání proto nemůže mít za následek kontumaci.
Oddíl 3 Rozhodnutí o odvolání
404. Odvolací soud rozhodne zpravidla rozsudkem ve věci samé, a to tak, že
rozsudek soudu prvního stupně potvrdí, je-li ve výroku věcně správný, nebo jej
změní.
V odůvodnění rozsudku může odvolací soud pouze:
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[354]
Konečné znění 2. veze (2020)
a) odkázat na skutková zjištění obsažená v napadeném rozsudku a dále
uvést pouze to, v čem je případně doplnil nebo se od nich odchýlil,
b) uvést důvody pro potvrzení nebo změnu napadeného rozsudku a jinak
odkázat na právní posouzení v něm obsažené.
Za základní zásadu vytyčuje věcný záměr vlastní meritorní rozhodnutí odvolacího
soudu. Kasační rozhodnutí je výjimkou z tohoto pravidla, jejíž použití se věcný záměr
snaží v zájmu urychlení řízení a snížení nákladů stranám co nejvíce omezit.
Rozhoduje-li odvolací soud ve věci samé, může prvoinstanční rozsudek buď potvrdit,
nebo změnit. Vzhledem k meritorní povaze tohoto rozhodnutí je předepsána forma
rozsudku. Výslovně se stanoví, že potvrzení je namístě tehdy, je-li rozsudek soudu I.
stupně ve výroku věcně správný. To správně stanovuje také současná úprava. Brání
se tím předchozí nežádoucí praxi, která rušila rozhodnutí i v případech, kdy rozsudek
soudu I. stupně byl sice ve výroku správný, ale právní posouzení věci mělo být jiné. Tím
se řízení neúměrně prodlužovalo a prodražovalo. Změna rozsudku pak přichází v úvahu
v těch případech, kdy výrok nemůže zcela nebo zčásti obstát. To však není nutno
stanovovat výslovně.
Odvolací řízení je zaměřeno na přezkum správnosti rozsudku soudu prvého stupně, a
není tedy opakováním celého prvoinstančního řízení. Tomu jsou přizpůsobeny
navržené náležitosti rozsudku odvolacího soudu, v němž není nutné opisovat to, co je
zřejmé z rozsudku soudu I. stupně. V odvolacím rozsudku postačí odkázat na skutková
zjištění soudu prvního stupně a jeho právní posouzení, považuje-li je odvolací soud za
správná. Má-li za to, že jedno nebo druhé neobstojí, uvede, v čem se ohledně
skutkového základu nebo právního posouzení odchyluje od závěrů soudu prvního
stupně.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[355]
Konečné znění 2. veze (2020)
Vzhledem k tomu, že pravidla o rozsudku platí přiměřeně i pro usnesení, uplatní se
tento způsob odůvodňování také tam, kde odvolací soud usnesením ruší
prvostupňové rozhodnutí a věc mu vrací k dalšímu řízení.
405. Odvolací soud může rozsudek soudu prvního stupně usnesením zrušit a věc mu
vrátit k dalšímu řízení jenom tehdy, pokud skutkový stav vyžaduje podstatné
doplnění dokazování.
Soud prvního stupně je v dalším řízení vázán právním názorem, z něhož
odvolací soud při svém rozhodování vycházel.
Možnost zrušení prvostupňového rozsudku je omezena na případy, kdy bude nezbytné
podstatně doplnit skutkový stav. Tím se nemá na mysli objasňování pravdivosti
skutkových tvrzení, která byla přednesena jako přípustná nova v odvolacím řízení;
dokazování ohledně těchto skutečností musí provést odvolací soud, a vrátit věc soud
prvního stupně s ohledem na tyto přípustné novoty proto není možné. Nutnost dalšího
projednání věci může vyplynout především ze zcela odlišného právního názoru
odvolacího soudu, v důsledku nějž bude zapotřebí objasňovat existenci znaků
skutkové podstaty právní normy, jimiž se soud prvního stupně vůbec nezabýval. Co do
rozsahu musí jít o takové doplnění skutkového stavu, které je podstatné. O takový
případ půjde, pokud soud I. stupně rozhodl rozsudkem pro zmeškání, avšak odvolací
soud má za to, že předpoklady pro jeho vydání nebyly splněny, a proto je nutno
žalobou uplatněný nárok posoudit věcně. Naproti tomu, jestliže soud I. stupně kupř.
posoudí žalobou uplatněný nárok jako plnění ze smlouvy, a odvolací soud má za to,
že věc by bylo možno posoudit jako bezdůvodné obohacení získané plněním
z neplatné smlouvy, bude na odvolacím soudu, aby potřebné znaky skutkové
podstaty nárokové normy objasnil sám (půjde zejména o zjišťování obvyklé ceny
plnění).
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[356]
Konečné znění 2. veze (2020)
Vázanost soudu prvního stupně právním názorem odvolacího soudu vysloveným ve
zrušovacím rozsudku, jež je vyjádřena v druhém odstavci, je standardní součástí
úpravy odvolacího řízení.
406. Vyjde-li teprve při ústním odvolacím jednání najevo vada uvedená pod bodem
391., rozhodne odvolací soud tak, jak je uvedeno pod body 392. až 396.
Vady uvedené pod bodem 391 by měly být zpravidla odhaleny v předběžném řízení,
a k ústnímu odvolacímu jednání proto kvůli nim zpravidla nedojde. Nelze však vyloučit,
že výjimečně bude taková vada (zejm. některá ze zmatečností) odhalena teprve při
ústním jednání. Pak samozřejmě odvolací soud rozhodne stejně, jako by o ní
rozhodoval již za předběžného řízení.
407. Proti usnesením odvolacího soudu je rekurs přípustný pouze v těchto případech:
a) pokud odvolací soud odmítl žalobu nebo odvolání;
b) pokud odvolací soud zrušil rozsudek soudu prvního stupně a přitom
zároveň ve výroku vyslovil, že rekurs proti jeho usnesení je přípustný. Pro
přípustnost rekursu zde platí obdobně ustanovení o přípustnosti dovolání.
Rekurs je opravným prostředkem nejen proti usnesením soudu I. stupně, ale též proti
usnesením soudu odvolacího. Přípustnost rekursu je však velmi úzce omezena na
usnesení, která mají pro odvolací řízení klíčový význam, jako kupř. odmítnutí žaloby
nebo odmítnutí odvolání, neboť jimi se odpírá ústavně chráněné právo na přístup k
soudu.
Písmeno b) navrženého ustanovení míří na odlišnou situaci, kdy odvolací soud zruší
rozsudek soudu prvního stupně. Odvolací soud může podle navržené koncepce
odvolacího řízení zrušit rozsudek soudu prvního stupně a věc mu vrátil k doplnění řízení
a novému rozhodnutí jenom ve dvou případech. První představují zmatečnosti (bod
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[357]
Konečné znění 2. veze (2020)
392), druhý situace, kdy skutkový stav vyžaduje podstatné doplnění. V obou
případech může být důvodem pro zrušení prvostupňového rozsudku právní názor
odvolacího soudu na otázku, která v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu dosud řešena
nebyla, popř. je rozhodována nejednotně apod. Pokud by právní názor odvolacího
soudu nebyl správný, znamenalo by to pro danou věc značné zdržení a zvýšení
nákladů, než by se přes nové projednání věci soudem prvního stupně a následným
odvolacím řízením strany dostaly s dovoláním k Nejvyššímu soudu. Z tohoto důvodu se
odvolacímu soudu ukládá, aby ze stejných hledisek, z jakých má posuzovat přípustnost
dovolání proti rozsudku, posoudil také přípustnost rekursu k Nejvyššímu soudu (viz bod
33) proti usnesení, kterým zrušil rozsudek soudu prvního stupně. Dospěje-li Nejvyšší soud
k závěru, že usnesení odvolacího soudu o zrušení prvostupňového rozsudku není
správné, bude moci sám o věci rozhodnout (bude-li věc k rozhodnutí zralá). Věc tedy
bude vyřízena podstatně rychleji a s nižšími náklady, než kdyby se vracela po
rozhodnutí odvolacího soudu vždy zpět soudu prvního stupně.
Navržené řešení je žádoucí i z hlediska řádného fungování justice, neboť co nejdříve
umožní objasnit spornou či dosud neřešenou právní otázku; to má význam nejen pro
konkrétní věc, ale pro celou soudní praxi.
Díl 6 Odvolání v nepatrných věcech
408. Je-li odvolání v nepatrných věcech přípustné, může být rozsudek soudu
prvního stupně napaden odvoláním jenom pro zmatečnosti nebo nesprávné
právní posouzení.
Věcný záměr vychází ve variantě č. 1 úpravy přípustnosti odvolání z toho, že výjimečně
může být přípustné také odvolání v bagatelních věcech. Předpokladem je existence
právní otázky dosud neřešené a že kvůli ní odvolání připustil prvostupňový soud. Při
takto vymezené přípustnosti jsou odvolací důvody nutně omezeny na právní otázky, a
nikoliv na otázky skutkové nebo na vady řízení. Připuštění zmatečnosti coby
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[358]
Konečné znění 2. veze (2020)
odvolacího důvodu je odůvodněno tím, že zmatečnosti představují ty nejtěžší vady, k
nimž je nutno přihlížet kdykoliv za řízení i z úřední povinnosti, a to bez ohledu na jejich
vliv na správnost napadeného rozhodnutí.
Ve variantě č. 2 by se bagatelní povaha věci nepromítla do zásadního omezení
přípustnosti odvolání, nýbrž do omezení odvolacích důvodů.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[359]
Konečné znění 2. veze (2020)
Hlava II Dovolání
Dovolání bylo podle civilního řádu soudního z roku 1895 (CŘS) podobně jako podle
josefínského všeobecného řádu soudního z roku 1781 řádným opravným prostředkem
proti rozsudku odvolacího soudu.
Pod sovětským vlivem pak byly počínaje rokem 1949 provedeny zásadní zásahy do
civilního procesu, v rámci čehož byla zákonem č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví,
do našeho právního řádu zavedena stížnost pro porušení zákona (původně stížnost
pro zachování zákona), chápaná jako zvláštní forma soudního dozoru, namísto
dovolání jako řádného opravného prostředku. Občanský soudní řád z roku 1950 již
dovolání jako řádný opravný prostředek neobsahoval. Zavedení stížnosti pro porušení
zákona jako prostředku dozorčího práva bylo původně zamýšleno jako pokus o získání
zkušeností z hlediska budoucí konečné úpravy. Vzorem jí byl sovětský institut
přezkoumávání pravomocných rozhodnutí cestou dozoru na základě protestu
prokurátora. Stížnost pro porušení zákona nebyla k dispozici stranám (v řízení o stížnosti
pro porušení zákona strany ani neměly postavení účastníků řízení, a řízení ani v případě
shledání porušení zákona nemuselo končit zrušením rozhodnutí odvolacího soudu –
srov. § 215 OSŘ 1950); k jejímu podání byl oprávněn pouze generální prokurátor,
původně podřízený ministru spravedlnosti, a předseda Nejvyššího soudu, přičemž
podání stížnosti bylo zcela na jejich uvážení. Tím byla zcela potlačena dispoziční
zásada. Podání stížnosti pro porušení zákona nebylo původně vázáno žádnou lhůtou
(§ 211 odst. 1 OSŘ 1950), což významně zasahovalo do právní jistoty stran. Právní
úprava stížnosti pro porušení zákona byla v průběhu doby několikrát měněna (např.
zákonem č. 66/1952 Sb., zákonem č. 68/1952 Sb., zákonem č. 52/1954 Sb., zákonem č.
38/1961 Sb., nebo zákonem č. 62/1961 Sb., o organizaci soudnictví). Vlastní řízení se
však příliš nezměnilo.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[360]
Konečné znění 2. veze (2020)
Určité změny přinesl až OSŘ (zákon č. 99/1963 Sb.), a to např. prostřednictvím omezení
lhůty pro podání stížnosti (lhůta však byla nejprve roční, posléze tříletá, tedy z pohledu
právní jistoty stran extrémně dlouhá; viz § 238 současného OSŘ v původním znění). Již
v době, kdy tato právní úprava platila, se pravidelně objevovaly hlasy plédující pro
návrat dovolání jako řádného opravného prostředku (srov. Říha, J. K zákonné úpravě
stížnosti ve věcech občanskoprávních. Socialistická zákonnost, 1967, č. 1, s. 27, Rubeš,
J. Dovolání a stížnost pro porušení zákona v občanském soudním řízení. Socialistická
zákonnost, 1969, č. 1). Ačkoli právní úprava v OSŘ byla několikrát novelizována (např.
zákonem č. 158/1969 Sb. nebo zákonem č. 49/1973 Sb.), na pojetí stížnosti pro porušení
zákona jako prostředku dozorčího práva se nic nezměnilo.
Novela č. 519/1991 Sb. do OSŘ opět přinesla institut dovolání. Na rozdíl od stavu do
roku 1949 se však dovolání do našeho právního vrátilo jako mimořádný opravný
prostředek založený na kasačním systému. Důvody, proč nebylo řádným, ale
mimořádným opravným prostředkem, nebyly věcné, ale politické. Spočívaly v
nesouhlasu slovenských poslanců Federálního shromáždění s tím, aby „o dovoláních
proti rozsudkům nejvyšších soudů jako soudů odvolacích rozhodoval meritorním
rozhodnutím Nejvyšší soud ČSFR, přičemž stanovisko těchto poslanců připouštělo, aby
o nich rozhodoval Nejvyšší soud ČSFR až po jejich právní moci a nikoliv meritorním
rozhodnutím s tím, že konečný výsledek řízení nemohl vyznít na potvrzení nebo změnu
napadeného rozhodnutí“ (viz Rubeš, J. Kodifikace a rekodifikace civilněprocesních
předpisů u nás. Právní praxe, 1993, s. 135, viz též Ideová východiska věcného záměru,
kapitola 2.5.4.). Ačkoliv otázka znovuzavedení dovolání jako řádného opravného
prostředku byla diskutována i po roce 1989, nepodařilo se v tomto směru změnu
prosadit. Kriticky k pojetí dovolání jako mimořádného opravného prostředku viz např.
Bureš, J. – Drápal, L. Dovolání podle občanského soudního řádu. Praha : C. H. Beck,
1994, s. 118).
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[361]
Konečné znění 2. veze (2020)
Od svého zavedení byla právní úprava nejen několikrát novelizována, ale stala se také
předmětem mnoha nálezů Ústavního soudu. Z nich má pro celkové pojetí dovolání
význam především plenární nález sp. zn. Pl. ÚS 29/11, jímž byl zrušen tehdejší § 237 odst.
1 písm. c) OSŘ, a to proto, že „napadené ustanovení je do té míry neurčitou či vágní
právní normou, že již nepředstavuje v reálném prostředí, tj. v možnostech obecné
justice, předvídatelné právo, čímž se ocitá v rozporu s požadavky plynoucími z principu
právního státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy), z něhož lze požadavek na předvídatelnost práva
dovodit“. K dopadům tohoto nálezu na nastavení pravidel přípustnosti dovolání viz
výklad u bodu 411.
Současná podoba právní úpravy dovolání je určena především novelou provedenou
zákonem č. 404/2012 Sb. Na problematičnost řešení, které přinesla, ukazuje nejen to,
že musela být opětovně novelizována (mj. proto, aby omezila nadměrný nápad věcí,
na který si sama zadělala), ale také vysoký počet odmítnutých věcí (signalizující, že se
na nepředvídatelnosti právní úpravy nezměnilo ve skutečnosti vůbec nic), nebo
mimořádně časté vyhovující nálezy Ústavního soudu rušící usnesení Nejvyššího soudu
o odmítnutí dovolání pro vady nebo pro nepřípustnost. K tomu se pojí problémy, které
s sebou úprava dovolání nese od samého počátku, zejména pokud jde o oslabování
právní jistoty prolamováním právní moci a o na to navazující problémy. Bez nadsázky
lze říci, že tato právní úprava přinesla ještě větší míru právní nejistoty než úprava, kterou
zrušil Ústavní soud. V případě diformních rozsudků soud prvého a druhého stupně bylo
totiž možno – z pohledu účastníka – s relativní jistotou usuzovat na přípustnost dovolání;
po zmíněné novele již ani to není možné.
Věcný záměr se z tohoto důvodu snaží přinést řešení, které nastíněné problémy buď
úplně odstraní, nebo alespoň co nejvíce zmírní. V prvé řadě se proto navrhuje dovolání
koncipovat jako řádný opravný prostředek (viz Ideová východiska věcného záměru,
kapitola 2.5.4.). Účelem tohoto opatření je znovuobnovení významu institutu právní
moci. Právní moc má představovat konečné, závazné a nezměnitelné řešení. Mělo by
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[362]
Konečné znění 2. veze (2020)
jít tedy o definitivní tečku za sporem; na řešení právního konfliktu, které pravomocný
rozsudek přinese, by měly mít možnost spolehnout se jak strany, tak i třetí osoby. Takové
řešení odpovídá také judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, v níž se vyzdvihuje
význam právní moci coby projevu principu právní jistoty. Evropský soud pro lidská
práva např. v rozhodnutích ve věci Ryabykh proti Rusku (rozsudek ze dne 24. 7. 2003,
č. stížnosti 52854/99, odstavce 51 a 52), Abdullayev proti Rusku (rozsudek ze dne 11. 2.
2010, č. stížnosti 11227/05, odstavec 19) a dalších zdůrazňuje, že právo na spravedlivý
proces zaručené čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod musí být
vykládáno ve světle preambule této Úmluvy, která prohlašuje právní stát za součást
společného dědictví smluvních států. Jedním ze základních aspektů právního státu je
princip právní jistoty, z nějž mj. vyplývá požadavek nedotknutelnosti konečných
rozsudků. Ty mohou být napadány pouze za účelem nápravy zásadních chyb
(fundamental errors). Pouhá možnost dvou rozdílných posouzení věci však důvodem
prolomení právní moci není.
Na problém lze pohlížet také tak, že právní jistota představuje princip (hodnotu)
chráněnou ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami coby imanentní aspekt
právního státu, s níž může v konkrétní věci kolidovat nějaká jiná hodnota či princip.
Právní moc lze z tohoto hlediska prolamovat pouze tehdy, pokud tato jiná hodnota či
princip převáží nad právní jistotou. Možnost odchylného právního posouzení však
takovou přednost nezakládá.
Současná právní úprava však právě pouze z důvodu odlišného právního názoru
prolamování právní moci, a tím i narušování právní jistoty stran řízení, připouští. Projevy
tohoto nedostatku jsou obecně známé. Jestliže bylo totiž na základě pravomocného
a vykonatelného rozsudku odvolacího soudu plněno a tento rozsudek byl posléze
dovolacím soudem zrušen nebo změněn, vznikají problémy spojené s tím, že strany jsou
povinny si toto plnění podle pravidel o bezdůvodném obohacení vrátit. To může vést
k dalšímu sporu, a tedy – pokud započteme délku řízení o navrácení plnění –
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[363]
Konečné znění 2. veze (2020)
k celkovému prodloužení a podstatnému prodražení řešení věci. V horším případě se
žalovanému nemusí podařit získat plnění zpět vůbec. Snaha vyřešit tento problém
zákazem zpětvzetí žaloby v nedávno přijatém § 96 odst. 6 OSŘ naprosto není způsobilá
tento problém odstranit, nemluvě o tom, že křiklavě porušuje základní východisko, na
kterém by mělo být civilní sporné řízení postaveno (dispoziční zásadu). Dovolání coby
mimořádný opravný prostředek vyvolává problémy nejen u sporů o plnění. Ten, jehož
žalobě na určení vlastnického práva bylo vyhověno, ačkoliv skutečným vlastníkem
nebyl, mohl věc převést na někoho dalšího. Po zrušení pravomocného rozsudku
odvolacího soudu v dovolacím řízení pak vznikne otázka, zda třetí osoba byla v dobré
víře a má být chráněna, což může být předmětem dalšího sporu. Pokud třetí osoba
bude chráněna, stává se spor pro původní strany zcela zbytečným, a pro žalovaného,
který byl skutečným vlastníkem, se tato situace rovná nucenému odnětí vlastnického
práva. To rozhodně nelze považovat za projev efektivní soudní ochrany, ale naopak
spíše za její odepření, a to bez jakéhokoli věcného důvodu. Podobné problémy
mohou vznikat v souvislosti s konstitutivními rozsudky, např. o zrušení a vypořádání
spoluvlastnictví. Přitom stačí dovolání přiznat suspenzivní účinek, aby tyto situace
nevznikaly.
Obava, že by přiznáním odkladného účinku dovolání došlo ke zvýšení nápadu a
zpomalení řízení, je lichá. Statistiky naopak dokládají, že množství věcí, kterými se
zabývá Nejvyšší soud, s povahou dovolání jako řádného nebo mimořádného
prostředku nesouvisí. Ačkoliv je v současnosti dovolání mimořádným opravným
prostředkem, nápad Nejvyššímu soudu po účinnosti novely 404/2012 Sb. podstatně
vzrostl. Zatímco v roce 2012, před nabytím účinnosti této novely, napadlo v civilních
věcech (Cdo) 3914 dovolání, začal od následujícího roku počet podaných dovolání
prudce růst, a k 31. 12. 2016 pak napadlo 6065 dovolání. Statistiky jsou dostupné na
stránkách Nejvyššího soudu (www.nsoud.cz) v sekci „O nejvyšším soudu“, „Statistiky“.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[364]
Konečné znění 2. veze (2020)
Je zjevné, že po účinnosti novely č. 404/2012 Sb. nejen že nedošlo ke snížení zatížení
Nejvyššího soudu, ale naopak nápad Nejvyššímu soudu významně vzrostl, přičemž na
povaze dovolání coby mimořádného opravného prostředku se nezměnilo vůbec nic.
Z uvedeného vyplývá, že množství vyřizovaných věcí závisí spíše na pravidlech
přípustnosti opravného prostředku (jež tato novela významně rozšířila), a nikoliv na
povaze opravného prostředku jako řádného či mimořádného.
Pokud jde o délku řízení, ta se nutně odvíjí od nápadu věcí (a tedy od přípustnosti
dovolání), čili nutně nesouvisí s povahou dovolání jako řádného nebo mimořádného
opravného prostředku. Ostatně právní úprava opravného prostředku řádného a
mimořádného se může pohybovat od co nejširší až k co nejomezenější přípustnosti,
takže se řádný a mimořádný opravný prostředek od sebe nemusí odlišovat jinak než v
otázce právní moci.
Zavedení dovolání jako řádného opravného prostředku ani nijak nekoliduje s
požadavkem vydání rozhodnutí (resp. exekučního titulu) v přiměřené době.
Argumentace domnělým oddálením exekuce, vznesená v připomínkách k první verzi
věcného záměru, zjevně přehlíží, jak je v bodu 415 věcného záměru navržena úprava
suspenzivního účinku. Proti rozsudku odvolacího soudu bude dovolání přípustné jenom
tehdy, pokud je odvolací soud připustil. Nepřipustí-li je, pak dovolání není objektivně
přípustné, a i kdyby bylo podáno, nemůže samozřejmě mít za následek odklad právní
moci nebo vykonatelnosti. Pouze pokud hodnota předmětu sporu napadená
dovoláním bude převyšovat určitou částku, bude umožněno podat dovolání i
navzdory výroku odvolacího soudu o nepřípustnosti dovolání. Toto tzv. výjimečné
dovolání odkládá právní moc, nikoliv však vykonatelnost. Pro rozsudky na plnění to
znamená, že podle nich bude možno vést exekuci. Obava, že by nastíněná koncepce
dovolání oddalovala uspokojení věřitelů, je tedy lichá. Předpokládá se dále, že za
účelem vyvážení zájmu obou stran bude přípustnost exekuce vedené na základě
takového předběžně vykonatelného rozsudku kombinována s úpravou jistoty, kterou
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[365]
Konečné znění 2. veze (2020)
v některých případech bude nutno složit, v jiných nikoliv (např. tam, kde se povede
exekuce na základě předběžně vykonatelného rozsudku pro uznání, nebude pro
složení jistoty důvod). Inspiraci k tomu lze hledat v německém civilním řádu soudním
(viz zejm. § 704, § 708, § 709 ZPO).
Rychlost řízení je nutno posuzovat v kontextu celé koncepce opravných prostředků.
Za současného stavu je možno v jedné a téže věci využít nejen odvolání a dovolání,
ale také žalobu pro zmatečnost; proti rozhodnutí o ní je (v obou fázích) opět přípustné
odvolání a dovolání. To platí nejen pro rozhodnutí ve věci samé, ale bohužel i pro
celou řadu rozhodnutí procesní povahy. Věcný záměr se snaží o odstranění tohoto
stavu, a o nastolení řádu a racionality. Opravným prostředkem proti prvostupňovému
rozsudku je odvolání. Proti usnesením přichází v úvahu rekurs; jeho přípustnost je však
výrazně omezena buď tak, že není přípustný vůbec, nebo vyloučením možnosti podat
rekurs samostatně. Tím se zajišťuje, aby se řízení zbytečně netříštilo v důsledku podávání
opravných prostředků proti rozhodnutím procesní povahy učiněným během řízení v
prvním stupni. Rekurs proti usnesení rekursního soudu bude přípustný jenom ve velmi
výjimečných případech. Jak odvolací, tak i rekursní řízení jsou založeny na zásadním
zákazu novot. Dovolání je opravným prostředkem jenom proti rozsudku odvolacího
soudu, nikoliv proti usnesením. Úprava suspenzivního účinku dovolání vychází z toho,
že tam, kde je nízká pravděpodobnost zrušení nebo změny napadeného rozsudku
odvolacího soudu (odvolací soud vysloví nepřípustnost dovolání), ani nepočítá s tím,
že by se podáním dovolání bez dalšího odkládala vykonatelnost. Naopak tam, kde
např. vzhledem k tomu, že určitá právní otázka nebyla vyřešena a vyžaduje tedy
dalšího posouzení dovolacím soudem (pročež odvolací soud připustí dovolání), sice
na základě suspenzivního účinku dovolání dochází k určitému oddálení
pravomocného a vykonatelného rozhodnutí (resp. exekučního titulu), nicméně s
ohledem na více pravděpodobné zrušení nebo změnu rozhodnutí v takových
případech ani není žádoucí na základě takového rozhodnutí výkon rozhodnutí vést.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[366]
Konečné znění 2. veze (2020)
Z těchto důvodů se věcný záměr přiklání k pojetí dovolání coby řádného, a nikoliv
mimořádného opravného prostředku. To je ostatně v souladu s tradičními přístupy v
nám příbuzných právních řádech Evropy (srov. rakouské nebo německé právo).
Dovolání tak má mít kromě devolutivního také suspenzivní účinek.
Právní úprava dovolání by měla sledovat dosažení jak individuální spravedlnosti v
zájmu stran, tak i naplnění obecného zájmu na jednotnosti rozhodování. Zcela
nepřijatelné jsou názory, které upřednostňují jenom jednu z těchto funkcí dovolání.
Zejména je zcela nepřijatelné vyzdvihovat roli Nejvyššího soudu coby sjednocovatele
judikatury na úkor poskytování ochrany v jednotlivých věcech. Ze samotného pojmu
soudnictví totiž vyplývá, že jeho podstata spočívá v rozhodování jednotlivých
konkrétních věcí; ostatně právě to vyjadřuje čl. 90 Ústavy ČR, podle nějž jsou soudy
povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly
ochranu právům, a čl. 4 Ústavy ČR, který ukládá obecným soudům povinnost
poskytovat ochranu základním právům. Jinak tomu nemůže být ani v případě
Nejvyššího soudu, má-li být nadále považován za soud. Ponechá-li se stranou
zaujímání stanovisek (jejichž ústavní konformnost je ostatně velmi sporná, neboť nejde
o výkon soudnictví), nemůže Nejvyšší soud sjednocovat rozhodovací praxi jinak než
rozhodováním v jednotlivých konkrétních věcech.
Úloha dovolání spočívající v individuální spravedlnosti v zájmu stran se odráží v tom, že
dovolací řízení může být zahájeno pouze na návrh některé ze stran (dispoziční zásada)
a že musí být splněny zákonem stanovené předpoklady jeho přípustnosti včetně
subjektivní přípustnosti dovolání. Obecný zájem na jednotě rozhodování se pak zrcadlí
v tom, že dovolání může být přípustné pro řešení těch právních otázek, které přiznávají
konkrétní věci význam z pohledu zajištění právní jistoty, jednoty rozhodování a
dotváření práva.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[367]
Konečné znění 2. veze (2020)
Cílem právní úpravy je najít vhodné řešení, které nevyprázdní ani jednu z úloh, na
druhou stranu však není zřejmě možné stejnou měrou naplnit obě. Zkušenosti nabyté
vývojem právní úpravy dovolání ve středoevropských zemích v průběhu 20. století
ukazují, že z ryze praktických důvodů nemůže být přípustnost neomezená. Nevhodně
omezená přípustnost dovolání s sebou nese velký nápad věcí dovolacímu soudu,
důsledkem čehož jsou průtahy v řízení, zakládající porušení práva na spravedlivý
proces. Čím déle řízení trvá, tím více se oddaluje soudní ochrana, což může v
konečném důsledku poškodit účastníky a systém jako takový. Sekundárním důsledkem
zahlcení Nejvyššího soudu je pak rovněž nízká kvalita rozhodnutí, která se zrcadlí v jejich
nepřesvědčivosti. Na druhou stranu pak nelze pouze akcentovat obecný zájem na
sjednocování judikatury, protože nejen že by ho nebylo možné bez individuálních
případů ani dosáhnout, ale bylo by to neslučitelné s účelem civilního procesu a
znamenalo značnou nepředvídatelnost úspěchu ve věci pro strany sporu.
Není jednoduché najít kompromis mezi oběma úlohami dovolání. Na to ukazují také
zahraniční zkušenosti. Tak zatímco původně v Rakousku mělo dovolání do roku 1983
jako primární účel individuální spravedlnost a jakákoliv omezení (např. prostřednictvím
zásadního právního významu řešené otázky) byla vnímána jako „ožebračení rakouské
právní kultury“ (Arnold, W. D. Gerichtsgebührenrechtliche Überlegungen zur
Erweiterten Wertgrenzen-Novelle 1989. Anwaltsblätter, 1989, s. 523) nebo „neslučitelné
se sociální funkcí civilního procesu“ (Kuderna, F. Soziale Funktion und soziale Elemente
des Zivilprozesses. Das Recht der Arbeit, 1986, s. 188), umožnila následně tato omezení
výraznou redukci vzrůstajícího nápadu Nejvyššího soudu tím, že se připouštělo dovolání
pouze k vyjasnění zásadních otázek hmotného nebo procesního práva.
Věcný záměr počítá s tím, že funkčně příslušným k projednání a rozhodnutí o dovolání
je výlučně Nejvyšší soud (bod 34).
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[368]
Konečné znění 2. veze (2020)
Díl 1 Přípustnost
409. Dovoláním lze napadnout rozsudek odvolacího soudu, pokud to zákon
připouští.
Věcný záměr kalkuluje s tím, že dovolání bude přípustné pouze proti rozsudkům
odvolacího soudu, nikoliv proti usnesením. To je podstatný rozdíl oproti současné
úpravě, která připouští, aby byla v dovolacím řízení přezkoumávána také usnesení
odvolacích soudů; často jde přitom o usnesení, která svou povahou do dovolacího
řízení vůbec nepatří a jejichž přezkum akorát zbytečně brzdí řízení a oddaluje
rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé (např. rozhodnutí o námitce
nedostatku místní příslušnosti dle § 105 OSŘ; do nedávné doby též rozhodnutí
v záležitosti osvobození od soudních poplatků). Věcný záměr připouští, aby proti
usnesení odvolacího soudu byl podán rekurs (nikoliv dovolání), a to pouze ve velmi
úzkém okruhu případů; viz bod 407. Popsaná koncepční změna tak bude mít za
následek podstatné urychlení řízení před soudem I. stupně, které nebude brzděno
zbytečným přezkumem usnesení procesní povahy Nejvyšším soudem, a sekundárně
také značné snížení nápadu věcí u Nejvyššího soudu.
Vychází se z toho, že za současného stavu soudnictví v Evropě není možné zajistit
přezkum každé právní věci již s ohledem k tomu, že ochrana práva nebo oprávněného
zájmu má význam jen tehdy, je-li poskytnuta definitivně a v přiměřené lhůtě. Právní
úprava přípustnosti opravných prostředků tak musí být do jisté míry kompromisem mezi
požadavkem na konečné řešení sporu v přiměřené lhůtě a požadavkem na zajištění
správnosti rozhodnutí. Věcný záměr tedy počítá s tím, že dovolání bude přípustné
pouze tam, kde bude připuštěno na základě zákonem stanovených podmínek. K nim
viz další body.
410. Dovolání je přípustné, pokud:
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[369]
Konečné znění 2. veze (2020)
a) hodnota předmětu sporu napadená dovoláním přesahuje 50 000 Kč a
b) odvolací soud ve výroku svého rozsudku dovolání výslovně připustil.
Odvolací soud dovolání připustí, pokud rozsudek odvolacího soudu závisí na
vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva zásadního právního
významu; o takovou otázku jde zejména tehdy,
a) jestliže se při jejím řešení odvolací soud odchýlil od ustálené
rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo
b) nebyla-li v rozhodování dovolacího soudu dosud vyřešena nebo
c) je-li dovolacím soudem rozhodována rozdílně.
Současná úprava objektivní přípustnosti dovolání je obsažena v § 236 až § 239 OSŘ.
Rozlišují se v ní dvě kategorie rozhodnutí odvolacího soudu, která lze dovoláním
napadnout. Jde jednak o usnesení odvolacího soudu vydaná v průběhu odvolacího
řízení (viz § 238a OSŘ), jednak o rozhodnutí odvolacího soudu, kterými se končí
odvolací řízení, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo
procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací
praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla
vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být
dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237 OSŘ). Pro tuto
druhou kategorii pak platí omezení plynoucí z § 238 OSŘ; tj. dovolání nebude
přípustné, pokud sice splňuje předpoklady stanovené v § 237 OSŘ, ale je dána některá
z okolností uvedených v § 238 OSŘ [např. napadený výrok o peněžitém plnění
nepřevyšuje 50 000 Kč; viz písm. c)]. Přípustnost dovolání je v obou případech
oprávněn posuzovat pouze Nejvyšší soud.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[370]
Konečné znění 2. veze (2020)
Nynější úpravu přípustnosti dovolání zavedla novela provedená zákonem č. 404/2012
Sb. Jí předcházel plenární nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 29/11, jímž byl zrušen §
237 odst. 1 písm. c) OSŘ. Toto ustanovení zakládalo přípustnost dovolání proti
rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí soudu I. stupně, a to
za předpokladu, že dovolací soud dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí má ve
věci samé po právní stránce zásadní význam. Na to navazoval třetí odstavec, v němž
se příkladmo vypočítávalo, kdy má rozhodnutí zásadní právní význam. Šlo o případy,
kdy rozhodnutí odvolacího soudu řešilo právní otázku, která v rozhodování dovolacího
soudu dosud nebyla vyřešena, která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem
rozhodována rozdílně, nebo řeší-li otázku v rozporu s hmotným právem. Naposled dvě
uvedené kategorie zahrnovaly případy, kdy odvolací soudy řešily otázku rozdílně nebo
jinak, než byla řešena v konstantní judikatuře vyšších soudů, a dále situaci, kdy Nejvyšší
soud hodlal své dosavadní závěry korigovat (Krčmář, Z. in Bureš, J. – Drápal, L. – Krčmář,
Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. II. díl. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, s.
1240-1241).
Ústavní soud v citovaném nálezu připustil, že zákonodárce má při úpravě přípustnosti
dovolání určitou volnost, v níž se může pohybovat; musí však vždy respektovat záruky
soudní a soudcovské nezávislosti, základní aspekty spravedlivého procesu, požadavky
plynoucí z principu právního státu, ze základních práv a z principu rovnosti. Z nich
plyne také požadavek na určitost právní úpravy a její dostatečnou předvídatelnost.
Ústavní soud podrobil rozsáhlému analytickému průzkumu judikaturu Nejvyššího soudu,
a zjistil, že dovolání jsou – navzdory povinnému zastoupení advokátem – neúspěšná
z více než 80%. Judikatura vztahující se k § 237 odst. 1 písm. c) a odst. 3 OSŘ byla natolik
nejednotná a opakovaně nerespektovala korigující nálezy Ústavního soudu, že Ústavní
soud v citovaném nálezu uzavřel, „že napadené ustanovení je do té míry neurčitou či
vágní právní normou, že již nepředstavuje v reálném prostředí, tj. v možnostech
obecné justice, předvídatelné právo (viz body 34 až 38), čímž se ocitá v rozporu s
požadavky plynoucími z principu právního státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy), z něhož lze
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[371]
Konečné znění 2. veze (2020)
požadavek na předvídatelnost práva dovodit“. Zároveň zdůraznil, že „nazrál čas k
tomu, aby byl učiněn systematický závěr, který by řešil nastíněný problém obecně,
nikoliv jen v poloze jednotlivých ústavních stížností“, přičemž tento problém dále
označuje za koncepční vadu. Konečně pak Ústavní soud formuloval základní
imperativ, jímž se měla budoucí úprava řídit: „Ústavní soud chce respektovat
svobodnou vůli zákonodárce, kterou vtělí do nové úpravy dovolání, nicméně
připomíná, že tato úprava musí být do té míry předvídatelná, že přípustnost dovolání
musí být zřejmá každému potencionálnímu dovolateli ještě předtím, než opravný
prostředek v podobě dovolání využije“.
Novela č. 404/2012 Sb., jak je patrné ze shora uvedeného srovnání současné a
předchozí (nálezem zrušené) úpravy, si tato slova Ústavního soudu k srdci nevzala. O
přípustnosti dovolání nadále rozhoduje Nejvyšší soud, a to až ex post poté, co bylo
dovolání podáno. Jediná „změna“ v právní úpravě přípustnosti dovolání proti
rozhodnutím, jimž se odvolací řízení končí, spočívá v tom, že se to, co bylo do té doby
příkladmo výslovně zákonem uváděno či interpretací dovozováno jako otázka
zásadního právního významu, stalo taxativním výčtem skutkových podstat přípustnosti
dovolání. V podstatě tak pouze došlo k vypuštění slova „zejména“, k čemuž
mimochodem Ústavní soud v citovaném nálezu neviděl důvod (viz bod 68).
Odstranění „zastřešujícího“ pojmu otázka zásadního právního významu a
demonstrativního charakteru výčtu při zachování jeho vlastního jádra předvídatelnost
právní úpravy nijak nezvýšilo. Současná právní úprava tedy nesplňuje požadavek, aby
přípustnost dovolání byla zřejmá každému potencionálnímu dovolateli ještě předtím,
než opravný prostředek v podobě dovolání využije. Dokladem toho je fakt, že na
množství odmítnutých dovolání se od dob nálezu Ústavního soudu nic podstatného
nezměnilo: dovolatelé – navzdory povinnému zastoupení advokáty – jsou stále
odmítání zhruba v osmdesáti procentech případů. Stejně tak přetrvává problém tkvící
v samotné rozhodovací praxi Nejvyššího soudu při posuzování přípustnosti dovolání.
Žádná jiná ustanovení občanského soudního řádu nebyla od nabytí účinnosti novely
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[372]
Konečné znění 2. veze (2020)
č. 404/2012 Sb. tak často v pozadí rušících nálezů Ústavního soudu právě jako
ustanovení týkající se přípustnosti dovolání.
Vzhledem k tomu, že tyto problémy přetrvávají po mnoho let (byly zde i před zmíněnou
novelou, jak dokládá citovaný nález), nelze shledat za opodstatněné tvrzení
Nejvyššího soudu, vyjádřené v připomínkách k první verzi věcného záměru civilního
řádu soudního, že současná úprava představuje „systém fungující a funkční“, popř. že
je úpravou „funkční a zdařilou“ a že nikdo jiný se při posuzování přípustnosti dovolání
neosvědčil lépe než Nejvyšší soud. Naopak je evidentní, že je-li současná úprava
hodnocena z pohledu požadavku předvídatelnosti pro každého potencionálního
dovolatele, jde o úpravu zcela nevyhovující a ve své podstatě protiústavní. Léta –
z tohoto hlediska – bezúspěšných pokusů o přenechání posuzování přípustnosti
dovolání Nejvyššímu soudu ukazují, že tato cesta k naplnění požadavku
předvídatelnosti nevede.
Z tohoto důvodu se věcný záměr civilního řádu soudního od dosavadní úpravy
přípustnosti dovolání zcela odklání. Hledá řešení, které zajistí, aby přípustnost dovolání
byla předvídatelná pro každého potencionálního dovolatele ještě dříve, než dovolání
podá. Zároveň usiluje o řešení, které bude ústavně konformní. Za zcela nepřijatelné
proto považuje myšlenku pronesenou soudcem Nejvyššího soudu P. Šukem na
konferenci Budoucnost českého civilního procesu, konané dne 7. října 2019 v Praze,
podle níž by mělo být dovolání možno podat proti všem meritorním rozhodnutím,
přičemž by bylo na Nejvyšším soudu, aby si z těchto věcí vybral ty, jimiž se chce
zabývat, aniž by byl povinen své rozhodnutí odůvodňovat. Takové řešení je nejen
v rozporu se zmíněným postulátem předvídatelnosti, ale je dokonce výslovně
vyloučeno bodem 71. citovaného nálezu Ústavního soudu z důvodů tam uvedených.
Lze o něm snad uvažovat v případě přezkumu rozhodnutí obecných soudů Ústavním
soudem, nikoliv však u obecných soudů samotných.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[373]
Konečné znění 2. veze (2020)
Navržená úprava se předvídatelnost snaží zajistit tím, že o přípustnosti dovolání budou
rozhodovat odvolací soudy, a nikoliv až Nejvyšší soud. Každá strana v každé věci tak
bude po rozhodnutí odvolacího soudu vědět, zda její případné dovolání by bylo
přípustné, či nikoliv. Tím se významně šetří náklady stran a usnadňuje se jejich
rozhodování o dalším procesním postupu. Mnohem snáz než za současného stavu lze
také upravit přípustnost ústavní stížnosti, jež s problémem přípustnosti dovolání velmi
úzce souvisí.
V jednotlivostech lze k úpravě přípustnosti dovolání uvést následující:
Dovolání je přípustné jen proti rozsudkům, nikoliv usnesením odvolacího soudu. Oproti
současné úpravě tak jsou z přezkumu vyloučena usnesení (krom výjimečných případů
projednávaných ve rekursním řízení). To je podstatný rozdíl oproti dosavadní úpravě.
Věcný záměr počítá s tím, že dovolání bude v určitých případech absolutně
nepřípustné. První skupinou výluk by měly být kategorie věcí nízké hodnoty (vztahuje
se jak na peněžitá, tak i na nepeněžitá penězi ocenitelná plnění). Druhou skupinu výluk
potom představují věci, které není vhodné s ohledem na jejich povahu, rychlost řízení,
právní jistotu apod. dovolacímu přezkumu podrobovat. Vychází se z toho, že by šlo
např. o věci rodinného práva podobně jako v zahraničních právních úpravách,
nicméně konečný výčet takových věcí bude stanoven až v paragrafovém znění. V
této souvislosti lze jako východisko převzít současný § 238 OSŘ.
První verze věcného záměru rozlišovala z hlediska přípustnosti mezi měnícími a
potvrzujícími rozhodnutími. Dovolání proti měnícím rozsudkům odvolacího soudu mělo
být při překročení hodnoty předmětu sporu 50 000 Kč přípustné vždy, i bez výroku
odvolacího soudu o jeho připuštění. Na základě výsledků diskuse však věcný záměr
toto rozlišování opouští. Jak pro potvrzující, tak pro měnící rozsudky odvolacího soudu
má platit, že přípustnost dovolání bude vždy posuzovat odvolací soud. Jinak řečeno,
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[374]
Konečné znění 2. veze (2020)
fakt, že odvolací soud změnil rozsudek soudu I. stupně, sám o sobě k přípustnosti
dovolání nestačí.
Dovolání bude přípustné pouze tehdy, pokud je připustí odvolací soud. Při vymezení
předpokladů, za kterých tak má učinit, se věcný záměr vrací zpět k pojmu „otázka
zásadního právního významu“, jenž se používá i v zahraničních úpravách. Stejně tak
věcný záměr obnovuje demonstrativní charakter výčtu, neboť to lépe než současná
úprava odpovídá již citovanému nálezu Ústavního soudu.
Výjimečné dovolání
411. Pokud hodnota předmětu sporu napadená dovoláním přesahuje … Kč, je
dovolání proti rozsudku přípustné, přestože jej odvolací soud nepřipustil,
shledá-li dovolací soud, že rozsudek odvolacího soudu závisí na vyřešení
otázky hmotného nebo procesního práva zásadního právního významu. O
takovou situaci jde také v případě, kdy má být dovolacím soudem vyřešená
právní otázka posouzena jinak.
Pokud by odvolací soud dovolání nepřipustil a hodnota předmětu sporu by
přesahovala … Kč (jednalo by se tedy z pohledu hodnoty sporu o významnější
záležitost), mohl by dovolání připustit navzdory odvolacímu soudu soud dovolací, když
by naopak dospěl k závěru, že kritéria přípustnosti dovolání jsou naplněna (tzv.
výjimečné dovolání).
Výjimečné dovolání (tedy dovolání podané navzdory tomu, že odvolací soud
dovolání nepřipustil) je řádným opravným prostředkem. Podání výjimečného dovolání
odkládá právní moc, nikoliv vykonatelnost rozsudku odvolacího soudu, nicméně
zakládá možnost dovolatele požádat o odklad vykonatelnosti rozsudku (srov. bod
415).
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[375]
Konečné znění 2. veze (2020)
Podle věcného záměru by odvolací soudy měly rozhodovat pouze o připuštění, a
nikoliv o nepřipuštění dovolání. Bude-li odvolací soud názoru, že dovolání přípustné
není, nebude jeho rozsudek výrok o přípustnosti obsahovat. Dovolatel tak bude
výjimečným dovoláním brojit proti tomu, že odvolací soud dovolání připustit měl, ale
neučinil tak. Jenom v takovém případě lze po dovolateli legitimně chtít, aby vylíčil,
v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání; současná úprava to naproti
tomu vyžaduje obecně a Nejvyšší soud v nesplnění tohoto někdy velmi formálně
posuzovaného požadavku spatřuje záminku pro odmítnutí dovolání pro vady.
Dovolací soud však není vázán vymezením přípustnosti ze strany dovolatele a musí
výjimečné dovolání přijmout i tehdy, pokud by sice přípustnost neplynula
z argumentace předestřené dovolatelem, nýbrž dovolací soud by ji shledal sám na
základě jiných okolností. To je důsledek povahy předpokladů přípustnosti coby
zvláštních procesních podmínek.
Ačkoliv v případě, kdy odvolací soud nepřipustil dovolání a proti jeho rozsudku bylo
podáno výjimečné dovolání, je rozsudek odvolacího soudu předběžně vykonatelný a
umožňuje se tak na základě něj vést exekuce, týká se to spíše malého počtu případů
(ne tedy všech případů jako v současném pojetí), takže je zde do právní jistoty
zasaženo minimálně v zájmu dosažení pravomocného a vykonatelného rozsudku v
přiměřené době. Předpokládá se pak podobně jako v rakouské praxi, ze které lze s
ohledem na inspiraci právní úpravy vyjít, že úspěšnost výjimečného dovolání bude
nízká a konečné řešení věci se tak ve velké většině případů nezmění. Jestliže totiž
odvolací soud dovolání nepřipustil, existuje větší pravděpodobnost, že rozhodnutí
odvolacího soudu nebude rozhodnutím dovolacího soudu na základě výjimečného
dovolání zvráceno (srov. úspěšnost výjimečného dovolání v rakouské praxi se
pohybuje okolo 15 %; viz http://www.ogh.gv.at/medien/taetigkeitsberichte/). Z
hlediska soudnictví jako systému je tedy výhodnější předběžnou vykonatelnost v
těchto případech přiznat.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[376]
Konečné znění 2. veze (2020)
412. Vyslovuje-li odvolací soud přípustnost dovolání, učiní tak i bez návrhu ve výroku
svého rozsudku.
Pokud jsou dány předpoklady stanovené zákonem pro připuštění dovolání, musí o
přípustnosti i bez návrhu rozhodnout odvolací soud přímo ve výroku svého rozsudku.
Rozhodování o přípustnosti dovolání odvolacím soudem je odůvodněno
předvídatelností přípustnosti tohoto opravného prostředku pro strany řízení (viz nález
Pl. ÚS 29/11). Nemůže být přenecháno straně, aby posuzovala sama přípustnost
dovolání a odhadovala tak předem postoj dovolacího soudu. V zájmu jasného
nastavení pravidel opravných prostředků, kdy musí být nade vší pochybnost, zda je
tento opravný prostředek přípustný či nikoliv (a to dopředu, a nikoliv ex post), se
navrhuje, aby o přípustnosti dovolání rozhodovaly odvolací soudy, a to senát, který
vydal napadené rozhodnutí a věcí se zabýval.
Aby bylo zabráněno nejednotnosti posuzování přípustnosti ze strany odvolacího soudu
a nestejnému zacházení v rámci různých odvolacích soudů vedoucího k odepření
práva na přístup k dovolacímu soudu, dává se stranám možnost obrany cestou
výjimečného dovolání (viz předchozí bod).
Výrok týkající se přípustnosti dovolání bude odvolací rozsudek obsahovat jenom
tehdy, pokud bude odvolací soud dovolání připouštět. Bude-li mít dovolání za
nepřípustné, nebude o tom ve výroku rozhodovat, ledaže by některá ze stran
odvolacímu soudu navrhla, aby dovolání připustil; pouze v takovém případě bude
nutno tento návrh zamítnout.
413. Výrokem rozsudku odvolacího soudu o přípustnosti dovolání je dovolací soud
vázán.
Pokud by dovolací soud nebyl vázán výrokem odvolacího soudu o připuštění
dovolání, byla by podporována právní nejistota, jíž se snaží věcný záměr v souladu
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[377]
Konečné znění 2. veze (2020)
s nálezem sp. zn. Pl. ÚS 29/11 čelit. Z tohoto důvodu se navrhuje stanovit vázanost
dovolacího soudu výrokem o připuštění dovolání.
Dovolací soud bude vázán pouze tím, že je dovolání připuštěno, nikoliv z jakého
důvodu přípustnosti (tedy nebyl by vázán tím, v čem spatřuje odvolací soud otázku
zásadního právního významu). Stejně tak se vázanost nemůže vztahovat na posouzení
dalších předpokladů přípustnosti jako je včasnost dovolání, hodnota napadená
dovoláním atd.
Díl 2 Podání, náležitosti a účinky dovolání
Podání dovolání
414. Dovolání se podává u soudu prvního stupně v konečné lhůtě patnácti dnů od
doručení písemného vyhotovení rozsudku odvolacího soudu. O chybějící
náležitosti lze dovolání doplnit nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení
písemného vyhotovení napadeného rozsudku odvolacího soudu. Nebude-li
v této lhůtě dovolání doplněno, soud prvního stupně je odmítne; proti jeho
usnesení není rekurs přípustný.
Pro postup soudu prvního stupně se použijí ustanovení upravující postup soudu
prvního stupně v odvolacím řízení.
Pravidlo vychází z osvědčené úpravy obsažené v § 240 odst. 1 OSŘ a z § 505 odst. 1
rakouského ZPO. Soud prvního stupně může dovolání rovnou odmítnout, pokud bude
podáno opožděně. V opačném případě soud prvního stupně zašle dovolání k
vyjádření protistraně a následně předloží dovolání a případně vyjádření k dovolání
spolu s procesním spisem dovolacímu soudu.
Dovolání je řádným opravným prostředkem, tedy odkládá právní moc a
vykonatelnost rozsudku odvolacího soudu. S ohledem na tento účinek dovolání,
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[378]
Konečné znění 2. veze (2020)
kterým je oddálení právní moci rozsudku odvolacího soudu, se navrhuje stanovit
dovolací lhůtu na 1 měsíc, což je však i v porovnání s lhůtou pro podání odvolání lhůta
přiměřená povaze a složitosti dovolání. Jednoměsíční lhůta pro podání dovolání je
ostatně obvyklá i v zahraničních úpravách (§ 544 německého ZPO nebo § 505
rakouského ZPO). Dovolací lhůta je lhůtou konečnou, kterou nelze prodloužit (bod
114); bylo by však možné využít navrácení v předešlý stav (bod 124).
415. Včasným podáním dovolání se odkládá v napadeném rozsahu právní moc a
vykonatelnost rozsudku odvolacího soudu do skončení dovolacího řízení.
To neplatí pro výjimečné dovolání, jehož podáním se odkládá pouze právní
moc, nikoliv vykonatelnost rozsudku odvolacího soudu. Dovolací soud však
může v tomto případě na návrh vykonatelnost rozsudku odvolacího soudu
odložit.
Pravidlo vyjadřuje účinky dovolání vzhledem k pojetí dovolání jako řádného
opravného prostředku. Výjimka je stanovena pro případ tzv. výjimečného dovolání
(tedy dovolání podaného navzdory tomu, že odvolací soud nevyslovil přípustnost
dovolání proti svému rozsudku), přičemž se dává k úvaze dovolacího soudu i v tomto
případě vykonatelnost napadeného rozsudku na návrh dovolatele odložit.
416. Bude-li dovolání podáno svévolně nebo za účelem průtahu věci, může
dovolací soud dovolateli nebo advokátovi dovolatele uložit trest pro svévoli.
Návrh obdobně po vzoru § 512 CŘS (dodnes platného v Rakousku) zavádí trest pro
svévoli. S ohledem na to, že je dovolání řádným opravným prostředkem, není žádoucí,
aby se stalo nástrojem prodlužování řízení a tím i oddalování konečného řešení sporu,
případně nástrojem svévole, kterým by dovolatel docílil právem neaprobovaného
účelu. K trestu pro svévoli viz bod 135.
Náležitosti dovolání
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[379]
Konečné znění 2. veze (2020)
417. Kromě obecných náležitostí musí dovolání obsahovat:
a) označení rozsudku odvolacího soudu, proti kterému směřuje
b) určité prohlášení, v jakém rozsahu se rozsudek napadá (rozsah
dovolání), určité a stručné označení, proč se tak činí (dovolací důvod)
a prohlášení, zda se navrhuje zrušení nebo změna rozsudku a jaká
(dovolací návrh);
c) skutkové okolnosti a důkazní návrhy, kterými má být prokázána
pravdivost odvolacího důvodu uvedeného pod bodem 419 písm. b);
d) u výjimečného dovolání také to, proč má být dovolání považováno za
přípustné.
Navržené pravidlo vychází z toho, že dovolání je možné podat pouze písemným
podáním. Návrh upravuje pouze zvláštní náležitosti dovolání po vzoru § 214a OSŘ a
§ 506 rakouského ZPO, přičemž odkazuje na obecné náležitosti podání upravené na
jiném místě (bod 105 a násl.). S ohledem na to, že lze v určitých případech lze dovolání
podat i navzdory názoru odvolacího soudu o nepřípustnosti dovolání, vyžaduje se
rovněž, aby v tomto směru obsahovalo dovolání relevantní argumentaci.
418. V dovolání nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. Nové skutečnosti nebo
důkazy k prokázání zmatečnosti však v dovolání uplatnit lze.
Rovněž pro dovolací řízení platí zákaz novot s ohledem na to, že v dovolacím řízení se
řeší pouze právní otázky. Výjimku představují zmatečnostní vady.
Dovolací důvody
419. Dovolání lze podat pouze z důvodu:
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[380]
Konečné znění 2. veze (2020)
a) nesprávného právního posouzení věci,
b) zmatečnosti.
Dovolací důvod spočívající ve zmatečnosti rozsudku odvolacího soudu, resp. řízení
jemu předcházejícího, je stanoven s ohledem na to, že zmatečnostní vady představují
nejzávažnější procesní nedostatky, ke kterým se přihlíží i bez návrhu, neboť zde
převažuje veřejný zájem na jejich odstranění (jde např. o nesprávné obsazení soudu,
odnětí možnosti jednat před soudem apod.; viz bod 395). Je tedy vhodné takové vady
reflektovat i v dovolacím řízení. Naopak se nepočítá s tím, že by mohly být dovolacím
důvodem i jiné (méně závažné) vady.
Dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci je pak dovolacím důvodem
tradičně obsaženým v české právní úpravě i úpravách zahraničních, přičemž směřuje
k pochybení při aplikaci hmotného, ale i procesního práva. Chyby v právním
posuzování věci mohou spočívat vůbec ve vyhledání nesprávné právní normy, v její
nesprávné aplikaci nebo ve vyvození následků, které z ní pro konkrétní skutkový stav
neplynou. Poměrně velké potíže působí (nejen v české dovolací praxi) rozlišování
právních a skutkových otázek. To však netřeba řešit v zákoně; vymezení náleží právní
vědě a praxi.
Návrh nepočítá s dovolacím důvodem tzv. „rozporu se spisy“, tedy že rozsudek
odvolacího soudu je založen v podstatné části na skutkových zjištěních, které jsou v
rozporu s procesním spisem první nebo druhé instance. To z toho důvodu, že
přezkumná činnost dovolacího soudu má směřovat k řešení právních, nikoliv
skutkových otázek.
Díl 3 Dovolací řízení
420. VARIANTA 1:
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[381]
Konečné znění 2. veze (2020)
Dovolací soud rozhoduje na základě ústního jednání, je-li to vhodné, provádí-li
dokazování nebo trvá-li na něm alespoň jedna ze stran.
Věcný záměr preferuje, aby k projednání dovolání (rozumí se samo sebou k věcnému
projednání přípustného dovolání) bylo zásadně nařizováno ústní jednání. To bude
nezbytné vždy, pokud se bude provádět dokazování (např. pro případ prokázání
dovolacího důvodu zmatečnosti). Zdaleka však nejde o jedinou funkci ústního
projednání věci před dovolacím soudem; tou druhou je vytvoření prostoru pro právní
debatu ohledně právní otázky nastolené dovoláním.
Dovolací soud jednání sám nařídí, zejména pokud se to zdá být potřebné k rozhodnutí
o podaném dovolání. Jinak nařídí jednání na základě iniciativy stran. K ústnímu
projednání věci však lze přikročit i mimo případy, kdy by mělo být prováděno
dokazování. Ústní jednání totiž neslouží jenom k provádění dokazování, ale může plnit
i jiné funkce. Jde-li o věc zásadního právního významu, může mít strana legitimní zájem
na tom, aby svůj právní názor před dovolacím soudem přednesla, popř. aby
reagovala na argumenty přednesené protistranou. Tím se dává stranám prostor
k právní debatě, která může lépe ozřejmit řešenou právní otázku. Stejně tak jiný názor
na posouzení věci oproti odvolacímu soudu může mít soud dovolací. Ani jeho
rozhodnutí by nemělo být pro strany překvapivé; k zajištění toho nejlépe poslouží právě
ústní jednání. Věcný záměr chce touto cestou omezit značné množství kasačních
rozhodnutí Nejvyššího soudu na úkor minima rozhodnutí měnících. Nařídí-li Nejvyšší
soud ústní jednání, může na něm stranám předestřít právní názor odlišný od názoru
soudu odvolacího a posléze ve věci rozhodnout, aniž by tím zatížil své rozhodnutí
nepředvídatelností. Absence ústního jednání by naopak nutně vedla k rušení a
vracení věci zpět k dalšímu řízení, tj. k dalšímu nárůstu délky řízení a nákladů s ním
spojených.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[382]
Konečné znění 2. veze (2020)
Je nutno rovněž podotknout, že věcný záměr přitom zdaleka nevolí tak striktní přístup
jako např. německý civilní řád soudní, z jehož § 553 vyplývá, že k věcnému projednání
dovolání (revize) nařídí Spolkový nejvyšší soud ústní jednání vždy.
VARIANTA 2:
Dovolací soud nařídí rok k ústnímu jednání, považuje-li to za potřebné nebo
provádí-li dokazování.
Navržená varianta se přidržuje dosavadního právního stavu (§ 243a OSŘ) a
ponechává na Nejvyšším soudu, aby sám zvážil, zda je ústní projednání věci zapotřebí,
či nikoliv. Z důvodů uvedených shora se však preferuje první varianta.
421. Dovolatelem navržené důkazy potřebné k prokázání dovolacího důvodů
uvedeného pod bodem 419 písm. b) může dovolací soud provést
prostřednictvím dožádaného soudu.
Pravidlo umožňuje dovolacímu soudu s ohledem na hospodárnost řízení provést
důkazy prostřednictvím dožádání, přičemž se použijí příslušná pravidla pro dožádání
včetně předložení protokolů o provedených šetřeních a důkazech dovolacímu soudu.
422. Pro dovolací řízení platí přiměřeně ustanovení o odvolacím řízení, není-li
stanoveno jinak.
S ohledem na to, že pravidla pro přezkum rozhodnutí jsou obsažena také v úpravě
odvolacího řízení, vychází se z toho, že není-li určitá otázka výslovně upravena, použijí
se přiměřeně pravidla pro řízení před odvolacím soudem. Takto lze použít např.
ustanovení o postupu soudu I. stupně, nebo ustanovení o odůvodňování rozsudku.
Počítá se s tím, že v paragrafovaném znění se uvede v konkrétní podobě, která
pravidla odvolacího řízení se použijí v řízení dovolacím; pro potřeby věcného záměru
to není nutné.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[383]
Konečné znění 2. veze (2020)
423. Dovolací soud přezkoumá rozhodnutí odvolacího soudu v rozsahu vymezeném
v dovolání.
Ke zmatečnostem hledí dovolací soud v rozsahu, v němž bylo rozhodnutí
odvolacího soudu napadeno, z úřední povinnosti.
Dovolací soud není vázán vymezením právní otázky, pro kterou odvolací soud
připustil dovolání, ani právním názorem dovolatele.
Navržené pravidlo se týká kvantitativní a kvalitativní stránky přezkumu rozhodnutí
odvolacího soudu dovolacím soudem.
Dovolací přezkum je vymezen s ohledem na dispoziční zásadu rozsahem dovolání.
Dovolací soud může napadené rozhodnutí odvolacího soudu přezkoumat jenom
v tom rozsahu, v jakém bylo dovoláním napadeno. Tento rozsah nemůže být
samozřejmě širší, než byl předmět řízení před odvolacím soudem. To, co nebylo
napadeno v odvolacím řízení, je již pravomocně vyřízeno a nemůže být tedy znovu
přezkoumáno (oddělená právní moc). To neplatí jedině v případě, že by určité části
odvolacího rozsudku byly s napadenou částí neoddělitelně spjaty. V takovém případě
se dovolací přezkum může vztahovat i na ně. Zda bude rozsah dovolání odpovídat
předmětu řízení a rozhodnutí před odvolacím soudem, nebo zda bude užší, záleží na
dovolateli. Důsledkem vázanosti dovolacího soudu rozsahem dovolání je to, že
dovolateli nelze přiznat více, než navrhoval, ale ani že nelze rozsudek odvolacího
soudu změnit v jeho neprospěch (zákaz reformace in peius).
Dovolacím důvodem mohou být zmatečnosti a nesprávné právní posouzení (viz bod
419). Zmatečnostní vady se považují za natolik závažné prohřešky proti požadavkům
kladeným na řádný výkon soudnictví, na jejichž dodržování je veřejný zájem, že je musí
dovolací soud zohlednit i v případě absence odpovídajícího návrhu dovolatele. Tím
samozřejmě není dotčen rozsah dovolacího přezkumu.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[384]
Konečné znění 2. veze (2020)
424. Dovolací soud vystaví na žádost strany potvrzení o tom, v jakém rozsahu je
rozhodnutí odvolacího soudu vykonatelné.
Navrhuje se stanovit pravidlo pro potvrzení o vykonatelnosti rozsudku odvolacího
soudu. Jedná se i v zahraničních úpravách o praktický institut, který umožní vést
exekuci ohledně (nenapadených) výroků rozsudku odvolacího soudu, které odděleně
nabyly právní moci.
Díl 4 Rozhodnutí o dovolání
425. Dovolací soud rozhodne zpravidla ve věci samé. Je-li však rozsudek
odvolacího soudu zmatečný, zruší jej a podle povahy zmatečnosti buď žalobu
odmítne, nebo věc vrátí odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Dovolací soud zruší
rozsudek odvolacího soudu také z důvodu nesprávného právního posouzení,
pokud skutkový stav vyžaduje podstatné doplnění dokazování.
Má-li být rozsudek odvolacího soudu zrušen a je-li třeba ústní jednání před
soudem prvního stupně, dovolací soud zruší také rozsudek soudu prvního
stupně a věc vrátí soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Totéž platí v případě
zmatečnosti rozsudku soudu prvního stupně.
Soud, kterému bude věc vrácena, je v dalším řízení vázán právním názorem
dovolacího soudu.
S ohledem na požadavek hospodárnosti řízení a dosažení pravomocného rozhodnutí
v přiměřené době se dává po vzoru § 515 odst. 1 vládního návrhu CŘS 1937, resp. § 510
odst. 1 rakouského ZPO přednost rozhodnutí ve věci samé tam, kde je to možné.
Zrušení rozhodnutí dovolacím soudem by nemělo být pravidlem a mělo by se využít
jen pro případy, kdy byl právem uplatněn důvod zmatečnosti rozsudku nebo pro
případy, kdy v důsledku odlišného právního názoru Nejvyššího soudu bude třeba k
vyřízení věci učinit další skutková zjištění. Návrh umožňuje dovolacímu soudu při zrušení
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[385]
Konečné znění 2. veze (2020)
napadeného rozsudku odvolacího soudu za stanovených podmínek zrušit i
prvostupňové rozhodnutí a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Podstatné
v této souvislosti je, že dovolací soud nebude mít na uvážení, zda přistoupí ke zrušení
nebo ke změně; nebude-li zapotřebí doplňovat dokazování, musí sám rozhodnout o
potvrzení nebo o změně.
Na úpravu rozhodnutí o dovolání jsou přiměřeně použitelná ustanovení o odvolacím
řízení.
426. Není-li dovolání přípustné, dovolací soud je odmítne. V takovém případě
v odůvodnění postačí jen stručně uvést důvody, pro které bylo dovolání
odmítnuto.
Věcný záměr počítá s tím, že v určitých případech je účelné s ohledem na
nepřípustnost dovolání, a tedy nemožnost učinit právní vývody ze strany dovolacího
soudu, využít zkráceného odůvodnění rozhodnutí.
Alespoň stručného odůvodnění je vždy zapotřebí. K tomu lze odkázat na nález
Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/03, kterým byl zrušen § 243c odst. 2 OSŘ, umožňující
Nejvyššímu soudu neodůvodňovat usnesení o odmítnutí dovolání. Ústavní soud v něm
mj. konstatoval: „Důvodová zpráva k ustanovení § 243c odst. 2 o.s.ř. uvádí, že
poněvadž příčina, pro kterou Nejvyšší soud dovolání odmítá, je zjevná, není potřeba
rozhodnutí odůvodňovat. Ve stejném duchu vyzněla i vyjádření obou komor
Parlamentu České republiky a stanoviska Ministerstva spravedlnosti a Nejvyššího
soudu. Podle přesvědčení Ústavního soudu je však tato argumentace nepřesvědčivá,
neboť "zjevnost" příčiny je de facto vyjádřena pouze odkazem na text příslušného
ustanovení o.s.ř., což je vlastně jakási argumentace v kruhu. Dovolatel se tedy nedoví,
byť stručně, proč Nejvyšší soud otázku předloženou mu v dovolání, nepovažoval za
otázku zásadního právního významu, resp. proč podané dovolání posoudil jako zjevně
bezdůvodné. V tomto směru je tedy rozhodnutí Nejvyššího soudu nepřezkoumatelné,
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[386]
Konečné znění 2. veze (2020)
což by snad mohlo obstát v situaci, pokud by Nejvyšší soud byl skutečně posledním
orgánem soudního typu, který se věcí mohl zabývat. S ohledem na postavení
Ústavního soudu, jakož i Evropského soudu pro lidská práva však absence jakéhokoli
odůvodnění znemožňuje posoudit, byť jen v hrubých rysech, důvody rozhodnutí a v
případě předložení věci těmto orgánům stejně vyvolá povinnost Nejvyššího soudu své
rozhodnutí (vlastně dodatečně) odůvodnit.“
427. O potvrzení nebo změně rozsudku odvolacího soudu rozhoduje dovolací soud
rozsudkem. V ostatních případech rozhoduje usnesením.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[387]
Konečné znění 2. veze (2020)
Hlava III Rekurs
Rekurs je řádným opravným prostředkem proti usnesením soudu prvního a druhého
stupně. O rekursu proti usnesení soudu prvního stupně rozhoduje – stejně jako u
odvolání proti rozsudku – druhoinstanční soud (tj. krajský nebo vrchní soud), o rekursu
proti druhostupňovému usnesení, jenž přichází v úvahu jenom ve zcela výjimečných
případech, Nejvyšší soud (viz body 32 až 34). Rekurs je zásadně devolutivním opravným
prostředkem, o němž rozhoduje nadřízený soud; na rozdíl od odvolání se však u rekursu
připouští situace, za nichž může opravnému prostředku vyhovět sám soud, jehož
usnesení je napadeno (autoremedura). Další podstatný rozdíl oproti odvolání spočívá
v tom, že rekursem se zásadně neodkládá vykonatelnost napadeného usnesení, ale
pouze jeho právní moc. Na rozdíl od odvolání nepředpokládá řízení o rekursu nařízení
ústního jednání.
V první verzi návrhu věcného záměru civilního řádu soudního byl rekurs označen jako
stížnost. Na základě odborné diskuse (viz Frintová, D. Stížnost ve věcném záměru
civilního řádu soudního. Právní rozhledy, 2018, č. 18, s. 611 a násl.) bylo od tohoto pojetí
upuštěno a návrh se vrací k tradičnímu výrazu rekurs. Výraz stížnost má spíše úřední
charakter, a lépe se proto hodí do prostředí administrativy než justice.
Úprava rekursu by měla být založena na těchto pravidlech:
428. Proti usnesení je přípustný rekurs, pokud jej zákon nevylučuje nebo neomezuje.
Z hlediska přípustnosti rekursu lze prvostupňová usnesení rozdělit do několika skupin:
• Samostatně napadnutelná usnesení. Z navržené formulace vyplývá, že není-li
výslovně stanoveno, že je rekursem nelze napadat vůbec nebo že je
samostatný rekurs nepřípustný, lze usnesení napadnout rekursem. Možnost
napadnout usnesení rekursem samostatně je tedy pravidlem. Do této kategorie
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[388]
Konečné znění 2. veze (2020)
samostatně napadnutelných usnesení patří např. všechna usnesení, jimiž se
končí řízení; usnesení, kterým byl uložen pořádkový trest (bod 135); usnesení,
kterým byla uložena straně povinnost zaplatit zálohu za náklady na provedení
důkazu (150); usnesení, kterým straně nebyla přiznána pomoc s náklady (171),
atd.
• Usnesení, proti nimž není přípustný samostatný rekurs, ale lze je napadnout
teprve s rekursem proti nejbližšímu samostatně napadnutelnému rozhodnutí
(např. samostatně nelze napadnout usnesení, kterým byla prohlášena vedlejší
intervence za přípustnou). Takovému rekursu se říká odložený. Účelem takové
úpravy je snaha o urychlení řízení a o úsporu nákladů. Strana není povinna
podat odložený rekurs spolu s rekursem proti nejbližšímu samostatně
napadnutelnému usnesení; je to její právo, ne povinnost. Pokud strana nevyužije
této možnosti, může spojit rekurs proti usnesení s odvoláním proti rozsudku, popř.
s rekursem proti usnesení, kterým se řízení končí; to platí i v případě, že mezitím
podala samostatný rekurs proti jinému usnesení. Spojí-li strana odložený rekurs s
odvoláním proti rozsudku, projedná se v odvolacím řízení. Na to pamatuje u
odvolání uvedený bod 310.
Patří sem např. usnesení, kterým soud nevyhověl návrhu na vyslovení
nepřípustnosti vedlejší intervence (nikoliv však usnesení vyhovující tomuto
návrhu; to je samostatně napadnutelné; viz bod 91); usnesení senátu v případě
nesouhlasu strany s opatřením, jež předseda senátu nebo pověřený člen senátu
učinil při ústním jednání (bod 209); usnesení, kterým soud nepřipustil opožděný
skutkový přednes nebo důkazní návrh (tzv. koncentrace řízení, viz bod 218);
usnesení, kterým soud nevyhověl důkaznímu návrhu (bod 249), a další.
• Usnesení, proti nimž není rekurs vůbec přípustný (absolutně nenapadnutelná
usnesení, např. usnesení o vyloučení soudce (bod 70); usnesení ve věci
prodloužení lhůty (bod 116); usnesení o stanovení roku a předvolání k němu
(bod 118); usnesení o zamítnutí návrhu na odročení (bod 122); usnesení o
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[389]
Konečné znění 2. veze (2020)
návrhu na navrácení v předešlý stav (bod 128); usnesení, kterým byla strana
vyzvána k odstranění vad podání; usnesení, kterým soud vyhradil rozhodnutí o
nákladech řízení samostatnému usnesení (bod 162); usnesení, kterým soud
vyhradil rozhodnutí o náhradě nákladů až pro dobu po pravomocném
skončení řízení (bod 163); usnesení, kterým byl žalovaný vyzván, aby se k žalobě
vyjádřil v přiměřené lhůtě, ne kratší než 30 dnů (bod 181); usnesení vyhovující
návrhu na zajištění důkazu (bod 311); usnesení, kterým soud nepřipustil odvolání
v bagatelní věci (bod 374); usnesení o návrhu na předvolání protistrany v rámci
smírčího řízení (bod 459). Z hlediska legislativně technického se opouští řešení
obsažené § 202 odst. 1 OSŘ. Toto ustanovení vyvolává matoucí dojem, že jsou
v něm taxativně vypočtena všechna usnesení, která nelze napadnout u soudu
druhého stupně. Četná ustanovení, která proti různým usnesením nepřipouštějí
odvolání či obecně opravný prostředek, však dokládají, že tak tomu v žádném
případě není. Věcný záměr proto preferuje takové řešení, kdy se ustanovení o
nepřípustnosti rekursu budou vkládat do ustanovení, která daná usnesení
upravují.
Povahu usnesení má nejen soudní rozhodnutí, které je jako usnesení nadepsáno, ale
také výroky, které jsou obsaženy v rozsudku a kterými se nerozhoduje ve věci samé.
Proto kupř. bude-li strana napadat jenom výrok o náhradě nákladů řízení, obsažený v
rozsudku soudu prvního stupně, je opravným prostředkem rekurs, a nikoliv odvolání.
Bude-li však odvoláním brojit proti výroku ve věci samé a zároveň bude napadat také
výrok o nákladech, nebudou probíhat dvě samostatná opravná řízení; přezkum výroku
o náhradě nákladů řízení bude v takovém případě představovat část odvolacího
řízení.
429. Není-li podle ustanovení tohoto zákona proti některému usnesení přípustný
samostatný rekurs, mohou strany napadnout toto usnesení opravným
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[390]
Konečné znění 2. veze (2020)
prostředkem, který podají proti nejbližšímu samostatně napadnutelnému
rozhodnutí (odložený rekurs).
Jde o případy tzv. odloženého rekursu, o němž byla řeč u předchozího bodu (viz
příklady tam uvedené). To, že je proti konkrétnímu usnesení přípustný pouze odložený
rekurs, musí zákon vždy výslovně stanovit. Zpravidla se volí obrat „proti tomuto usnesení
není samostatný rekurs přípustný“.
Motivací pro zavedení odloženého rekursu je procesní ekonomie a urychlování řízení.
Např. navrhne-li jedna ze stran vyslovení nepřípustnosti vedlejší intervence, ale soud
jejímu návrh nevyhoví, nebude proti jeho rozhodnutí přípustný samostatný rekurs.
V zájmu toho, aby se místo projednávání věci samé řízení nebrzdilo řešením sporu o
přípustnosti vedlejší intervence, bude možno toto usnesení napadnout až společně
s nejbližším samostatně napadnutelným rozhodnutím, popř. nejpozději s rozhodnutím,
jímž bude řízení v prvním stupni skončeno. Nebude tak probíhat nadbytečně
samostatné rekursní řízení týkající se jenom vedlejší intervence. I kdyby rekursní soud
nakonec vyslovil nepřípustnost vedlejší intervence, nebudou tím nijak ohroženy
dosavadní výsledky řízení, neboť vedlejší intervenient až do vyslovení nepřípustnosti
vedlejší intervence může v řízení účinně jednat, a nebudou tím nijak poškozeny ani
strany, neboť role vedlejšího intervenienta v řízení je jenom pomocná.
430. Rekurs se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení usnesení
u soudu, proti jehož usnesení směřuje.
Tímto soudem bude zpravidla soud prvního stupně. Ve výjimečných případech
uvedených pod bodem 407 půjde o odvolací soud. Délka lhůty je stanovena stejně
jako v případě odvolání.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[391]
Konečné znění 2. veze (2020)
431. Včasný a přípustný rekurs doručí soud, u nějž se rekurs podává, protistraně,
pokud se usnesení týká jejích práv a povinností, a stanoví jí lhůtu, v níž se může
protistrana k rekursu vyjádřit.
Rekurs se chápe jako dvoustranný, a nikoliv jednostranný opravný prostředek. Z práva
na právní slyšení (či principu kontradiktornosti ve smyslu judikatury Evropského soudu
pro lidská práva) a z principu rovnosti plyne, že o podání rekursu a o jeho obsahu
zásadně musí být vyrozuměna i protistrana, a mělo by jí být dáno právo se k němu
vyjádřit. Od toho lze upustit pouze tehdy, pokud se usnesení nijak nedotýká jejích práv
(např. nepřiznání pomoci v řízení nebo neustanovení zástupce se týká jenom strany,
která o pomoc v řízení či o ustanovení zástupce požádala).
432. Rekurs nebo vyjádření k rekursu může obsahovat nové skutečnosti a důkazy
jenom za účelem prokázání nebo vyvrácení důvodů rekursu.
Současná úprava odvolacího řízení vztahuje zákaz novot v § 205a OSŘ k odvoláním
proti meritornímu rozhodnutí, zatímco napadá-li se usnesení procesní povahy, je
možné nové skutečnosti a důkazy v odvolání uvádět. Věcný záměr se od tohoto pojetí
odklání. Stejně jako pro odvolací řízení se stanovuje zákaz novot také pro rekursní řízení.
Skutečnosti a důkazy, které strany nově v rekursním řízení uvádějí, mohou sloužit pouze
k prokázání důvodů rekursu. Rekurs je zde ke kontrole správnosti napadeného
usnesení, a nikoliv proto, aby stranám byla dána další příležitost odstraňovat vlastní
pochybení; právě k takovému důsledku totiž úplná apelace vede. Např. je-li
odmítnuta žaloba proto, že byla vadná a žalobce ve stanovené lhůtě vady
neodstranil, mohl by nedostatky dodatečně odstranit až v rekursu; soud druhého
stupně by pak prvostupňové usnesení o odmítnutí žaloby zrušil, byť bylo v době
rozhodování soudu prvního stupně správné. Podobně by až v rekursním řízení bylo
možno dohánět nedostatky v případech, kdy žalobce požádá o poskytnutí pomoci v
řízení, ale nedoloží majetkové poměry; kdy se domáhá přiznání nákladů řízení při
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[392]
Konečné znění 2. veze (2020)
zpětvzetí žaloby pro chování žalovaného, ale nedoloží, že žalovaný po podání žaloby
zaplatil apod. Opravné prostředky však nemají sloužit k nápravě pochybení stran, ale
k nápravě pochybení soudu. Tomu odpovídá zákaz novot v rekursním řízení.
433. Rekursem se odkládá právní moc, nikoliv však vykonatelnost napadeného
usnesení.
Rekursem proti výroku o náhradě nákladů řízení se odkládá nejen právní moc,
ale také vykonatelnost napadeného výroku. Lhůta k plnění v takovém případě
počíná od právní moci rozhodnutí.
Na rozdíl od odvolání se podáním rekursu neodkládá vykonatelnost napadeného
rozhodnutí. Viz úvodní vysvětlivky k rekursu.
Usnesení ukládající povinnost k plnění se stává vykonatelným uplynutím lhůty k plnění.
Ta podle bodu 366 počíná ode dne doručení usnesení, a není tedy vázána na právní
moc. Věcný záměr počítá s tím, že se na usnesení přiměřeně použijí pravidla o
rozsudku (bod 359), včetně pravidel o vykonatelnosti. V důsledku toho by se použilo
také pravidlo, podle nějž se v případě podání opravného prostředku počítá pariční
lhůta až od právní moci (bod 348). To však chce věcný záměr ve shodě se současnou
úpravou vyloučit. Usnesení jsou i podle nynějšího občanského soudního řádu
vykonatelná bez ohledu na právní moc, na čemž věcný záměr nehodlá nic měnit.
Jedinou výjimku z tohoto pravidla představují – opět v návaznosti na současný stav –
výroky o náhradě nákladů řízení. Byť takové výroky budou pravidelně součástí
výrokové části rozsudku, zachovávají si povahu usnesení (nejde v nich o věc samu).
Jejich vykonatelnost by však měla jít ruku v ruce s vykonatelností rozsudku, a to z toho
důvodu, že právě podle výsledku řízení ve věci samé se odvíjí kritérium náhrady
nákladů řízení.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[393]
Konečné znění 2. veze (2020)
434. Soud, jehož usnesení bylo napadeno, může rekursu sám vyhovět, jde-li o
usnesení:
a) které se týká jenom stěžovatele a z něhož nenabyla dosud práva jiná
osoba než stěžovatel nebo pokud s tím taková osoba souhlasí;
b) o povinnosti zaplatit soudní poplatek;
c) kterým bylo uloženo pořádkové opatření;
d) o odmítnutí žaloby nebo o odmítnutí opravného prostředku pro
opožděnost.
Na rozdíl od odvolání může v rámci autoremedury o rekursu rozhodnout také soud,
jehož usnesení bylo napadeno. Preferuje se zde hledisko procesní ekonomie. Výčet
usnesení je inspirován současnou úpravou.
435. Opožděně podaný rekurs odmítne soud, proti jehož usnesení rekurs směřuje. To
platí i pro rekurs proti usnesení, proti němuž není rekurs přípustný vůbec, nebo
proti němuž není přípustný samostatný rekurs. Proti usnesení o odmítnutí rekursu
není rekurs přípustný.
V zájmu rychlého průběhu řízení bude soud, jehož usnesení bylo napadeno, odmítat
nejen rekursy opožděné, ale také nepřípustné.
436. Nepostupoval-li soud, u něhož byl rekurs podán, podle bodu 434 nebo 435,
předloží rekurs spolu s vyjádřením protistrany k ní a spisy potřebnými k
projednání a rozhodnutí o rekursu rekursnímu soudu.
437. Rekursní soud rozhodne o rekursu bez ústního jednání v neveřejném zasedání.
Před rozhodnutím může provést šetření, která považuje za potřebná.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[394]
Konečné znění 2. veze (2020)
Rekursem se napadají jenom rozhodnutí, kterými se nerozhodovalo ve věci samé.
Proto není nutné, aby se k projednání rekursu nařizovalo ústní jednání. Na rozdíl od
současného stavu (viz NS 20 Cdo 1020/99) se nepožaduje nařízení jednání ani pro
případ, že by rekursní soud prováděl nezbytná šetření, např. za účelem objasnění
procesních podmínek. Toto řešení je odůvodněno tím, že v případě šetření nejde nikdy
o objasňování skutečností majících přímý význam pro meritorní posouzení věci.
438. Rekursní soud rekurs odmítne:
a) měl-li jej odmítnout již soud, jehož usnesení bylo napadeno, z důvodů
uvedených v bodu 435;
b) má-li rekurs vady, které nebyly odstraněny a které brání projednání
rekursu.
439. Není-li rekurs důvodný, rekursní soud napadené usnesení potvrdí.
440. Je-li rekurs důvodný, rekursní soud napadené usnesení změní. Zrušit napadené
usnesení lze pouze pro zmatečnost nebo tehdy, pokud vůbec nemělo být
vydáno.
Body 438 až 440 vypočítávají způsoby rozhodnutí rekursního soudu. Rozhoduje-li
rekursní soud o rekursu věcně, přichází v úvahu – tak, jako u odvolání – potvrzení,
změna nebo zrušení napadeného usnesení. Je-li rekurs důvodný, preferuje se změna
před zrušením napadeného rozhodnutí. Ke zrušení lze přistoupit jenom pro zmatečnosti
nebo tehdy, pokud rozhodnutí vůbec nemělo být vydáno. Tato druhá skutková
podstata zrušení napadeného rozhodnutí napravuje nedostatek současné úpravy,
která neumožňuje rušit rozhodnutí o zastavení či přerušení řízení, odmítnutí žaloby
apod., a nutí odvolací soud výrok formulovat jako měnící („žaloba se neodmítá“
apod.). Věcný záměr místo toho počítá s prostým odklizením takového usnesení.
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[395]
Konečné znění 2. veze (2020)
Důvodem pro zrušení napadeného usnesení však není to, že rekursní soud nemá ve
spise potřebné podklady. V takovém případě je na něm, aby si cestou šetření obstaral
potřebné podklady sám (bod 437), popř. na základě iniciativy stran (bod 432).
441. Proti usnesení soudu druhého stupně, kterým bylo rozhodnuto o rekursu, nebo
které bylo učiněno v průběhu řízení o rekursu, není rekurs přípustný.
Nepřebírá se úprava dovolacího rekursu, která je v rakouském civilním řádu soudním
opravným prostředkem proti usnesením soudu druhého stupně o rekursu proti
prvostupňovému usnesení, resp. v širším pojetí proti jakémukoliv usnesení soudu
druhého stupně v rekursním řízení. Z § 528 rakouského ZPO vyplývá, že dovolací rekurs
je přípustný za obdobných podmínek jako dovolání, včetně požadavku, aby
rozhodnutí nastolilo otázku zásadního právního významu, a omezení v podobě
hodnoty předmětu řízení. Krom toho se některá usnesení z přezkumu vylučují zcela,
např. pokud jde o náklady řízení. Věcný záměr naproti tomu dovolací rekurs
nepřipouští vůbec. Rekursem mohou být napadána pouze usnesení, tedy rozhodnutí
procesní povahy, a nikoliv rozhodnutí ve věci samé. Pokud by rozhodnutí rekursního
soudu mohla být napadána dalším rekursem k vrchnímu nebo Nejvyššímu soudu,
mohlo by to mít za následek, že se ztratí příliš mnoho času posuzováním procesní
otázky ve dvou opravných řízeních, a to na úkor plynulého postupu při projednávání
a rozhodování o věci samé. V zájmu rychlosti řízení se proto proti usnesením rekursního
soudu o rekursu dovolací rekurs nepřipouští. Tím spíše to musí platit pro rozhodnutí
vydaná v průběhu řízení o rekursu.
Dovolací rekurs nebude přicházet v úvahu ani proti usnesení, jímž rekursní soud potvrdil
odmítnutí žaloby nebo odmítnutí odvolání (jako opožděného). Od odmítnutí žaloby
odvolacím soudem se tato situace odlišuje tím, že rozhodnutí rekursního soudu bude
souhlasné s rozhodnutím soudu prvního stupně; odmítá-li žalobu odvolací soud, není
jeho názor souhlasný s prvostupňovým soudem, který žalobu projednal a věcně o ní
Část 2 Řízení před soudem prvního stupně
[396]
Konečné znění 2. veze (2020)
rozsudkem rozhodl. Dovolací rekurs nebude přípustný ani proti usnesení, kterým rekursní
soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí odvolání nebo odmítnutí
rekursu. I zde jsou dvě shodná rozhodnutí soudu prvního a druhého stupně. Konečně
rekursem nebude možno napadnout ani usnesení rekursního soudu o odmítnutí
rekursu; naproti tomu proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto
odvolání, rekurs k Nejvyššímu soudu přípustný je. Rozdílné řešení je odůvodněno tím, že
v prvním případě je předmětem přezkumu rozhodnutí procesní povahy, ve druhém
rozhodnutí ve věci samé.
442. Není-li stanoveno jinak, použijí se na řízení o rekursu přiměřeně pravidla
stanovená pro řízení o odvolání.
Část 4 Obnovení řízení
[397]
Konečné znění 2. veze (2020)
Část 4 Obnovení řízení
Jak již bylo uvedeno v pasáži věnované obecné charakteristice opravných
prostředků, rozlišuje se ve věcném záměru mezi opravnými prostředky v pravém slova
smyslu a jinými prostředky nápravy. Žaloby na obnovu řízení a pro zmatečnost patří do
druhé kategorie, neboť na rozdíl od opravných prostředků obě postrádají devolutivní
a zpravidla též suspenzivní účinky. To se promítá i v systematice: zatímco opravným
prostředkům (odvolání, dovolání a rekursu) je věnována část třetí, obnova řízení a
zmatečnost budou upraveny v části čtvrté civilního řádu soudního.
Současná úprava, která řadí žalobu na obnovu řízení a žalobu pro zmatečnost mezi
opravné prostředky (hlava druhá části čtvrté OSŘ; § 228 a násl.), není z uvedených
důvodů správná. Za nepřijatelnou lze rovněž považovat koncepci žaloby pro
zmatečnost v pojetí novely č. 30/2000 Sb. V § 229 OSŘ se vypočítává řada
zmatečnostních důvodů, jimiž lze prolamovat právní moc rozhodnutí; u odvolání nebo
dovolání se se zmatečnostmi jako s důvody těchto opravných prostředků vůbec
nepočítá, a pouze se odvolacímu či dovolacímu soudu ukládá, aby k nim „přihlédl“
(§ 212a odst. 5, § 242 odst. 3 OSŘ). Takové pojetí věcný záměr odmítá. Zmatečnosti
představují ty nejzávažnější nedostatky, jimiž může být řízení stiženo. Jde o porušení
takových pravidel, na jejichž dodržování je nutno ve veřejném zájmu na řádném
výkonu soudnictví trvat. Vzhledem k tomu, že u nich veřejný zájem přesahuje
individuální zájem stran, musí se jimi soud zabývat z úřední povinnosti. Ze stejného
důvodu je nezbytné, aby jejich odstranění bylo možné především v řízení o opravných
prostředcích. Role žaloby pro zmatečnost je pouze podpůrná; má sloužit jenom k
odstranění takových zmatečností, které nebylo možno odhalit a uplatnit během řízení
o opravných prostředcích. Tomu odpovídají také dále uvedené důvody a omezující
podmínky přípustnosti.
Část 4 Obnovení řízení
[398]
Konečné znění 2. veze (2020)
Žaloby pro zmatečnost a na obnovu řízení představují prostředky nápravy, jimiž může
být prolomena právní moc soudních rozhodnutí. Tím narušují právní jistotu stran i třetích
osob. Vzhledem k tomu, že věcný záměr usiluje o znovuobnovení významu právní moci
– jehož důležitost současná úprava výrazně podceňuje – mohou být prostředky, které
prolamují právní moc, připuštěny jenom ve velmi úzce vymezených výjimečných
případech. Pravomocně skončené řízení může být znovu otevřeno pouze tehdy,
pokud rozhodnutí soudu trpí takovými vadami, že jeho zachování by pro právní řád a
právní mír představovalo větší nevýhodu, než jeho změna nebo zrušení (Fasching, H.
W. Lehrbuch des österreichischen Zivilprozeβrechts. 2. vydání. Wien : Manz, 1990, s.
1005).
Pro obě žaloby je rovněž společná jejich povaha (procesní konstitutivní žaloby),
sledované cíle (1. odstranění rozhodnutí; 2. obnova původního řízení) a průběh řízení:
na základě žaloby se vždy zahajuje nové řízení, které je nezávislé na řízení původním,
a skončí rozsudkem vyslovujícím, zda se žalobou napadené rozhodnutí s účinky ex tunc
ruší, či nikoliv (iudicium rescindens; „zrušovací“ řízení). Je-li rozhodnutí zrušeno,
následuje zásadně druhá fáze, v níž se znovu rozhodne ve věci (iudicium rescissorium;
obnovené řízení). Tyto společné rysy obou žalob umožňují, aby řízení o nich bylo
upraveno v zásadě společně. Z toho vycházejí dále uvedená pravidla. S ohledem na
to, že obě žaloby směřují k tomu, aby po odstranění napadeného rozsudku bylo
původní řízení obnoveno, je celá část čtvrtá nadepsána jako obnovení řízení.
Samostatně jsou z tradičních důvodů pojednány pouze důvody obou žalob. Ostatní
aspekty řízení jsou však upraveny shodně a společně. Ze stejného pojetí vychází kupř.
také německá úprava. Kniha čtvrtá německého ZPO je nadepsána jako obnova řízení
(Wiederaufnahme des Verfahrens), jejímiž druhy jsou žaloba pro zmatečnost
(Nichtigkeitsklage) a žaloba na obnovu (Restitutionsklage).
Část 4 Obnovení řízení
[399]
Konečné znění 2. veze (2020)
Hlava I Přípustnost
444. Pravomocné rozhodnutí, jímž byla věc vyřízena, lze napadnout žalobou pro
zmatečnost, jestliže:
a) rozhodoval ze zákona vyloučený soudce nebo přísedící;
b) strana neměla procesní subjektivitu, nebo v případě nedostatku
procesní způsobilosti nebyla řádně zastoupena, ledaže vedení sporu
dodatečně výslovně nebo konkludentně schválila sama strana nebo její
zákonný zástupce;
c) projednání věci bránily účinky právní moci rozsudku.
Žaloba pro zmatečnost je však nepřípustná, byl-li její důvod již dříve neúspěšně
uplatněn v řízení před soudem prvního stupně nebo v opravných řízeních, nebo
mohla-li jej strana uplatnit, ale neučinila tak.
Žalobou pro zmatečnost a na obnovu by mělo být možno napadat rozhodnutí, kterými
byla věc vyřízena, tj. rozsudky a usnesení, jimiž bylo řízení skončeno, jakož i platební
rozkazy. Musí jít bezvýhradně o rozhodnutí pravomocná. Do nabytí právní moci lze
zmatečnosti vytýkat jenom opravnými prostředky (viz výklad u odvolání a dovolání).
Důvody žaloby pro zmatečnost nevyčerpávají ani zdaleka všechny zmatečnostní
vady, které lze uplatnit opravnými prostředky. V zájmu ochrany právní moci jde
v žalobě pro zmatečnost jenom o nejtěžší vady, tzv. kvalifikované zmatečnosti; věcný
záměr k nim po rakouském a německém vzoru počítá pouze dvě situace, z nichž jedna
se týká soudu (rozhodoval ze zákona vyloučený soudce; nikoliv soudce, který měl být
vyloučen rozhodnutím soudu) a druhá stran (strana neměla procesní subjektivitu, nebo
v případě nedostatku procesní způsobilosti nebyla řádně zastoupena, ledaže vedení
sporu dodatečně schválila sama strana nebo její zákonný zástupce). K těmto dvěma
Část 4 Obnovení řízení
[400]
Konečné znění 2. veze (2020)
důvodům je nutno připočíst ještě třetí důvod, který rakouská i německá úprava
systematicky nesprávně řadí k důvodům obnovy, ač jde o zmatečnost: překážka věci
pravomocně rozhodnuté [§ 530 odst. 1 bod 6. rakouského ZPO, § 580 bod 7. písm. a)
německého ZPO]. Podle shora navrženého písm. c) tento důvod pokrývá obecně
účinky právní moci rozsudku, tedy nejen nezměnitelnost (ne bis in idem), ale také
závaznost. Důvodem je to, že jak závaznost, tak nezměnitelnost slouží ke stejnému cíli,
a sice k vyloučení dvou protichůdných rozhodnutí o stejné otázce. Tyto kvalifikované
zmatečnosti, vypočtené pod písmeny a) až c), představují těžké vady procesu a je jim
navíc společné i to, že nemusí v původním řízení vyjít najevo, a z tohoto důvodu
nebudou do nabytí právní moci odstraněny.
Žaloba pro zmatečnost by neměla sloužit k tomu, aby se strany pokoušely opětovně
uplatnit ty námitky, které již uplatnily nebo mohly uplatnit v předchozím řízení. Žaloba
proto nemůže být přípustná, pokud již v původním řízeni (nejen v prvním stupni, ale i
v řízení o opravných prostředcích) byl důvod zmatečnosti neúspěšně uplatněn; stejně
tak by neměla být přípustná, pokud důvod vyloučení mohla strana uplatnit, ale
neuplatnila v původním řízení. To vystihuje druhý odstavec.
445. Pravomocné rozhodnutí, jímž byla věc vyřízena, může být napadeno žalobou na
obnovu řízení:
a) zakládá-li se rozhodnutí na padělané nebo pozměněné veřejné listině
nebo na padělané nebo nepravdivě vystavené lékařské zprávě,
posudku nebo nálezu;
b) zakládá-li se rozhodnutí na křivé výpovědi svědka, nepravdivém
znaleckém posudku, křivém tlumočení nebo křivé přísaze protistrany;
c) bylo-li rozhodnutí docíleno trestným činem zástupce strany, její
protistrany nebo jejího zástupce;
Část 4 Obnovení řízení
[401]
Konečné znění 2. veze (2020)
d) bylo-li rozhodnuto v neprospěch strany v důsledku trestného činu
soudce nebo přísedícího;
e) bylo-li rozhodnutí soudu, na kterém se napadené rozhodnutí zakládá a
kterým byl soud vázán, pravomocně zrušeno nebo změněno;
f) jestliže se strana dozví o nových skutečnostech nebo nalezne důkazy,
jejichž přednesení nebo použití v dřívějším řízení by pro ni mohlo způsobit
příznivější rozhodnutí věci hlavní, nebo jestliže nabude teprve nyní
možnosti jich použít. Obnova je přípustná pouze tehdy, pokud strana
nemohla tyto důkazy nebo skutečnosti uplatnit bez své viny v původním
řízení.
V případech uvedených pod body a) až d) je obnova přípustná pouze tehdy,
bylo-li spáchání trestného činu vysloveno pravomocným odsuzujícím
rozsudkem.
Důvody obnovy jsou jednak okolnosti trestněprávní povahy, které negativně působily
na obsah rozsudku, jednak změna nebo zrušení rozhodnutí o předběžné otázce, a
konečně okolnosti, které způsobují nesprávnost nebo neúplnost skutkového základu
rozhodnutí.
Zatímco zohlednění zmatečnostních důvodů v řízení o odvolání nebo dovolání není a
nemůže být nijak omezeno, k důvodům obnovy lze přistupovat dvojím způsobem, a to
v závislosti na tom, jaká koncepce novot v opravných řízeních se uplatňuje:
První přístup vychází z přísného zákazu novot v odvolacím řízení. V souladu s ním nelze
v odvolání uplatňovat nejen skutečnosti, které nastaly až po vyhlášení
prvostupňového rozsudku (nova producta), ale ani skutečnosti nebo důkazy, které v
době vyhlášení rozsudku existovaly a bez zavinění strany nebyly uplatněny v původním
řízení (nova reperta). Jeho předností je z hlediska rychlosti a nákladů velmi efektivní
Část 4 Obnovení řízení
[402]
Konečné znění 2. veze (2020)
způsob vyřízení odvolání. Tato koncepce nijak nesnižuje standard poskytované
ochrany, neboť stranám jsou k dispozici jiné prostředky, jak jí docílit. Jedním z nich je
žaloba na obnovu řízení, kterou se budou uplatňovat zmíněná nova reperta. Plyne-li
ovšem z přísného zákazu novot, že tyto novoty nelze v odvolacím (dovolacím,
rekursním) řízení zohlednit, je nutno také připustit, aby žaloba na obnovu byla
podávána nejen proti pravomocným, ale také proti nepravomocným rozsudkům.
Žalobu na obnovu tak lze podat hned po doručení rozhodnutí. Negativním aspektem
této koncepce je, že může dojít k souběhu odvolacího řízení s řízením o žalobě na
obnovu.
Druhé možné řešení je založeno na mírnějším zákazu novot v odvolacím řízení. Připouští,
aby v odvolacím řízení byly uplatněny nové skutečnosti a důkazy, které nemohly být
bez zavinění strany použity v řízení před soudem prvního stupně. V tomto pojetí by
nova reperta (popř. též nova producta) bylo možno uplatnit v odvolacím řízení.
Zásadní nevýhodou této koncepce je, že zatěžuje řízení nutností posuzování zavinění
strany na neuplatnění těchto novot v prvním stupni, jakož i dalším objasňováním
skutkového stavu. To může vést nejen k dokazování v odvolacím řízení, ale také k
nutnosti zrušit prvostupňový rozsudek jenom proto, že dokazování není možno pro jeho
rozsah a povahu doplnit v odvolacím řízení. Nové rozhodnutí pak sice bude z hlediska
skutkového stavu aktuálnější, ale řízení bude delší a nákladnější.
První verze věcného záměru se přikláněla k variantě přísného zákazu novot. Na
základě výsledků připomínkového řízení však posléze byla navržena také varianta
druhá, která novoty v určitém omezeném rozsahu připouští. To pro úpravu žaloby na
obnovu znamená zjednodušení, neboť stejně jako v případě žaloby pro zmatečnost
bude směřovat jenom proti rozhodnutím, která již nabyla právní moci. Pokud by byla
zvolena varianta první, bylo by z textu shora uvedeného pravidla nutno vypustit
požadavek na nabytí právní moci rozsudku.
Část 4 Obnovení řízení
[403]
Konečné znění 2. veze (2020)
Pravomocné rozhodnutí, proti němuž lze brojit žalobou na obnovu řízení, je
charakterizováno jako takové, kterým byla věc vyřízena. Pod toto vymezení spadají
nejen rozhodnutí ve věci samé, ale také usnesení o odmítnutí žaloby nebo o zastavení
řízení. Usnesení, jimiž se řízení končí, nebudou z povahy věci často předmětem obnovy,
neboť by musel být dán některý ze shora vypočtených důvodů. V úvahu přichází kupř.
situace, kdy žaloba byla odmitnuta v důsledku trestného činu soudce [písm. d)].
Celkově nelze očekávat, že by tímto rozšířením počet případů obnovy řízení oproti
současnému stavu podstatně vzrostl.
K jednotlivým důvodům:
Pod písmeny a) až d) jsou uvedeny důvody trestněprávní povahy. Jejich uplatnění, jak
vyplývá z druhého odstavce, předpokládá, že pro ně byl jejich pachatel (protistrana,
znalec, soudce, třetí osoba) pravomocně odsouzen, popř. že k odsouzení sice
nedošlo, ale nikoliv proto, že zde byla důkazní nouze (např. v důsledku amnestie). Tyto
důvody nelze podřadit pod situaci, kdy rozsudek civilního soudu (např. ve sporu o
náhradu škody) spočíval na posléze zrušeném trestním rozsudku. Napadené
rozhodnutí na trestním rozsudku sice nespočívalo, ale základ rozhodnutí byl negativně
ovlivněn trestným činem, pro který buď byl jeho pachatel odsouzen, popř. k odsouzení
sice nedošlo, ale o spáchání trestného činu není pochyb.
Ad a) Tento důvod obnovy navazuje na trestné činy padělání a pozměnění veřejné
listiny (§ 348 TZ) a padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu
(§ 350 TZ). Navržené pravidlo – krom lékařských zpráv, posudků a nálezů – dopadá
pouze na padělání veřejných listin, a nikoliv na padělání listin soukromých; důvodem
je to, že § 348 trestního zákona se vztahuje pouze na listiny veřejné. Ze srovnávacího
hlediska ale nejde o jediné myslitelné řešení. Např. rakouské pojetí je v tomto důvodu
obnovy širší, neboť poskytuje trestněprávní ochranu nejen před paděláním veřejných,
ale také soukromých listin. Viz § 223 rakouského StGB. Za současného českého
Část 4 Obnovení řízení
[404]
Konečné znění 2. veze (2020)
právního stavu však takto důvod obnovy podle písm. a. konstruovat nelze. Pokud by
rozhodnutí soudu spočívalo na padělané soukromé listině, bylo by možno uvažovat o
naplnění důvodu obnovy podle písm. f). Dává se však ke zvážení, zda trestněprávní
ochranu nerozšířit i na případy padělání soukromých listin; společenská škodlivost
takového jednání je nepochybná.
Ad b) Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek jsou trestné podle § 346 TZ, na
křivé tlumočení dopadá § 347 TZ. Křivá přísaha strany dosud trestná není, neboť
současný civilní proces s přísežným výslechem stran nepočítá. Věcný záměr se však k
přísaze (jak svědka, tak stran; viz body 214 a 244) hodlá vrátit; význam přísahy bude
zohledněn také trestněprávně (viz § 288 odst. 2 rakouského StGB), a pochopitelně také
v důvodech obnovy. Pokud by se tak nestalo, bylo by nutno křivou přísahu vypustit
z textu písm. b). Námětem spíše pro trestněprávní úpravu je, zda u svědka nerozlišit
kupř. výší sazby křivou výpověď pod přísahou a křivou nepřísežnou výpověď.
Ad c) Pod tímto důvodem se skrývají ostatní případy, kdy byl skutkový základ rozsudku
negativně ovlivněn trestným činem zástupce strany, odpůrce nebo jejího zástupce.
Věcný záměr nejde cestou kasuistického výčtu jednotlivých skutkových podstat
trestných činů. Takový postup volí kupř. rakouský zákonodárce; v literatuře je za to ale
právem kritizován (Fasching, H. W. Lehrbuch des österreichischen Zivilprozeβrechts. 2.
vydání. Wien : Manz, 1990, s. 1018-1019). Proto se volí obecnější formulace, inspirovaná
§ 580 bod 4. německého ZPO.
Ad d) Důvod obnovy zde uvedený odpovídá současnému důvodu žaloby pro
zmatečnost uvedenému v § 229 odst. 1 písm. g) OSŘ. Svou povahou však nejde o
zmatečnost, ale o důvod obnovy, neboť trestným činem soudce (např. přijetím
úplatku podle § 331 TZ) byl negativně ovlivněn základ rozsudku. Ostatně také až do
novely č. 30/2000 Sb. OSŘ tuto okolnost k důvodům obnovy počítal. To odpovídá i
řešením zahraničním (viz § 530 odst. 1 bod 4. rakouského ZPO).
Část 4 Obnovení řízení
[405]
Konečné znění 2. veze (2020)
Na rozhodnutí o předběžné otázce (např. trestněprávní rozsudek byl změněn nebo
zrušen) míří písm. e). Současná úprava tento důvod systematicky uvádí v § 228 odst. 1
písm. a) OSŘ, což nelze považovat za vhodné; na rozdíl od skutečností a důkazů tam
uvedených totiž nové rozhodnutí o předběžné otázce může být vydáno i po časovém
okamžiku, který mohl soud v původním řízení vzít v úvahu.
Písm. f) míří na tzv. nova reperta, tj. strana zjistila skutečnosti nebo nalezla důkazy, které
sice existovaly v době, kdy je ještě mohl soud vzít v původním řízení v úvahu, ale strana
je nemohla bez své viny použít a zároveň pro ni mohou přivodit příznivější rozhodnutí.
Jde tedy o důvod odpovídající současnému § 228 odst. 1 písm. a) OSŘ. Závěr písm. f)
odpovídá důvody žaloby pro zmatečnost podle § 228 odst. 1 písm. b) OSŘ. Formulace
věcného záměru však lépe vystihuje tento důvod obnovy.
Hlava II Základní ustanovení
Příslušnost
446. K řízení o žalobě pro zmatečnost a o žalobě na obnovu z důvodu uvedeného
pod bodem 445 písm. d) je příslušný soud, který rozhodoval v posledním stupni.
V ostatních případech je příslušný soud prvního stupně.
K řízení o žalobě pro zmatečnost a na obnovu z důvodu trestného činu soudce je vždy
příslušný soud vyšší instance; tím může být i Nejvyšší soud. Pro ostatní důvody obnovy
je dána příslušnost soudu prvního stupně, neboť především u něj se vytvářejí skutkové
základy rozhodnutí.
Řízení
447. Není-li v této části stanoveno jinak, použijí se přiměřeně ustanovení první až třetí
části civilního řádu soudního.
Část 4 Obnovení řízení
[406]
Konečné znění 2. veze (2020)
Pravidla výslovně předepsaná pro žalobu na obnovu a pro zmatečnost se soustředí
pouze na specifika řízení o těchto žalobách. V ostatním se proto podpůrně a
přiměřeně budou aplikovat ostatní části civilního řádu soudního.
448. Je-li k projednání žaloby příslušný soud vyššího stupně, platí pro obsazení soudu,
ústní jednání, provádění důkazů, pro vyhlášení rozsudku a pro opravné
prostředky proti němu ta pravidla, která platí pro tento vyšší soud jako soud
opravný.
Z návrhu úpravy příslušnosti vyplývá, že ne vždy bude o žalobě rozhodovat soud
prvního stupně; k tomu viz bod 445. Bude-li o žalobě na obnovu nebo pro zmatečnost
rozhodovat soud odvolací, bude se jeho obsazení, ústní jednání, dokazování a
vyhlašování rozhodnutí řídit pravidly stanovenými pro odvolací řízení. Obzvlášť
významné je to u opravných prostředků, neboť proti rozsudku odvolacího soudu
nebude přípustné odvolání, ale jenom dovolání. Stejně tato pravidla platí i pro
dovolací soud; jejich důsledkem je mj. to, že nebude-li se provádět dokazování (např.
v řízení o žalobě pro zmatečnost), není ústní jednání vůbec zapotřebí nařizovat, nebo
to, že proti rozhodnutí dovolacího soudu o žalobě na obnovu nebo pro zmatečnost
není žádný opravný prostředek přípustný.
Podání žaloby a její účinky
449. Žaloba se podává ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se žalobce dozvěděl
o rozhodné skutečnosti, nejpozději však do tří let od nabytí právní moci
rozhodnutí.
Věcný záměr nezachází do legislativních podrobností, odkdy tato lhůta začíná u
jednotlivých důvodů běžet. To je věcí paragrafového znění civilního řádu soudního.
Počítá se s tím, že relativní lhůta jednoho měsíce bude omezena absolutní lhůtou tří let
od nabytí právní moci rozhodnutí, jako je tomu v některých případech v dosavadní
Část 4 Obnovení řízení
[407]
Konečné znění 2. veze (2020)
úpravě (viz § 234 OSŘ). Současnou tříměsíční lhůtu (§ 233, § 234 OSŘ) považuje věcný
záměr za příliš dlouhou. Vzhledem k tomu, že žaloby na obnovu řízení nebo pro
zmatečnost směřují zpravidla proti již pravomocným rozhodnutím, je nutno co nejúžeji
vymezit časový prostor, v němž mohou být uplatněny. Jeden měsíc ode dne, kdy se
žalobce o rozhodné skutečnosti dozvěděl, lze z tohoto hlediska akceptovat; zároveň
jde o dobu dostatečně dlouhou k tomu, aby žalobce mohl žalobu podat.
450. Žaloba musí zejména obsahovat:
a) označení rozhodnutí, proti němuž směřuje;
b) okolnosti podstatné pro posouzení příslušnosti;
c) okolnosti, z nichž vyplývá, že byla zachována lhůta pro žalobu;
d) dostatečně určité a stručné vylíčení důvodu zmatečnosti nebo důvodu
obnovy, jakož i skutečnosti a důkazy k jeho prokázání;
e) návrh, v jakém rozsahu má být napadené rozhodnutí, popřípadě řízení
mu předcházející zrušeno a jak má soud ve věci rozhodnout.
Ustanovení vypočítává zvláštní náležitosti žaloby na obnovu nebo pro zmatečnost.
Žaloba na obnovu, jakož i žaloba pro zmatečnost, sledují dva cíle: usilují jednak o
odstranění napadeného rozhodnutí, a jednak o nové projednání a rozhodnutí věci.
Žalobce proto musí navrhnout, které konkrétně označené rozhodnutí a v jakém
rozsahu má být zrušeno, a jde-li o žalobu pro zmatečnost, v jakém rozsahu má být také
zrušeno jako zmatečné řízení předcházející vydání napadeného rozhodnutí. Vedle
toho musí žalobce navrhnout, jak má soud v obnoveném řízení rozhodnout; to není
potřeba pouze v případech, kdy nové projednání a rozhodnutí věci bude vylučovat
povaha zmatečnosti.
Část 4 Obnovení řízení
[408]
Konečné znění 2. veze (2020)
451. Podání žaloby pro zmatečnost nebo na obnovu řízení nemá vliv na právní moc
ani vykonatelnost napadeného rozsudku.
Konečně ke společné charakteristice patří také chybějící devolutivní a suspenzivní
účinek. Neměla by však být vyloučena možnost domoci se v důvodných případech
toho, aby až do rozhodnutí o návrhu na zrušení původního rozhodnutí nebylo
exekučně realizováno jím přiznané právo. K dosažení tohoto cíle však není nezbytné
do CŘS vkládat ustanovení o odkladu vykonatelnosti; postačuje tuto záležitost vyřešit
cestou návrhu na odklad provedení exekuce (výkonu rozhodnutí).
Vyloučení soudce
452. Soudce, pro jehož účast při rozhodování byla podána žaloba pro zmatečnost
podle bodu 444 písm. a), nebo pro jehož chování byla podána žaloba na
obnovu řízení podle bodu 445 písm. d), je vyloučen z řízení o těchto žalobách.
Z povahy věci se nemůže na řízení o žalobě na obnovu nebo pro zmatečnost podílet
soudce, který měl být podle žaloby vyloučen, nebo jehož trestný čin měl negativně
ovlivnit napadené rozhodnutí. V ostatních případech apriori důvod vyloučení dán
není; naopak mnohdy bude vhodnější, aby naplnění důvodů žaloby mohl posoudit
soudce, který je s věcí již obeznámen.
Hlava III Rozhodnutí v předběžném řízení
453. Soud po podání žaloby přezkoumá, zda:
a) jsou splněny procesní podmínky;
b) žaloba byla podána včas;
c) žaloba není nepřípustná;
Část 4 Obnovení řízení
[409]
Konečné znění 2. veze (2020)
d) žaloba nemá vady;
e) důvod obnovy nebo zmatečnosti odpovídá některému ze zákonných
důvodů.
Není-li některý z těchto požadavků splněn, soud žalobu bez ústního jednání v
neveřejném zasedání usnesením odmítne. Ustanovení o předchozím postupu při
odstraňování nedostatku procesních podmínek nebo vad žaloby tím nejsou
dotčena.
Tak, jako v řízení o žalobě nebo o opravných prostředcích, je nutno nejprve prověřit,
zda žaloba na obnovu nebo pro zmatečnost vůbec může být věcně projednána.
Soud se v této fázi zabývá předpoklady ryze procesní povahy, a nikoliv věcí samou;
proto není nutné, aby nařizoval ústní jednání. Bude-li žaloba opožděná, nepřípustná,
vadná, podaná někým, kdo k jejímu podání není legitimován, bude-li jejímu
projednání bránit nedostatek procesních podmínek nebo nebudou-li důvody v ní
uvedené odpovídat vůbec zákonným důvodům obnovy nebo zmatečnosti, soud
usnesením žalobu odmítne. Tím je řízení skončeno. Zda bude proti tomuto usnesení
přípustný rekurs, závisí na tom, který soud byl příslušný o žalobě rozhodnout. Nebude-li
věcnému projednání žaloby bránit žádná z uvedených překážek, nařídí soud ústní
jednání, v němž bude v prvé řadě posuzovat, zda jsou dány důvody pro zrušení
napadeného rozhodnutí nebo pro povolení obnovy. K tomu viz další body.
Hlava IV Řízení o návrhu na zrušení napadeného
rozhodnutí
454. Neodmítne-li soud žalobu v předběžném řízení, nařídí ústní jednání k posouzení
důvodnosti návrhu na zrušení napadeného rozhodnutí.
Část 4 Obnovení řízení
[410]
Konečné znění 2. veze (2020)
První fází řízení o žalobě je „zrušovací“ řízení, latinsky označované jako iudicium
rescindens. Jeho předmětem je pouze otázka, zda je návrh na zrušení napadeného
rozhodnutí důvodný, či nikoliv; jinak řečeno, zda je skutečně dán některý z důvodů
zmatečnosti nebo obnovy řízení. Tato etapa je zásadně oddělena od druhé fáze, jíž je
obnovené řízení (iudicium rescissorium), které následuje pouze v případě vyhovění
zrušovacímu návrhu. K výjimce, kdy mohou obě fáze proběhnout společně, viz dále
pod bodem 458.
Předmětem žaloby na obnovu nebo pro zmatečnost je soudní rozhodnutí, které je již
vždy v právní moci. Jednak vzhledem k veřejnému zájmu na ochraně právní moci
rozhodnutí, jednak vzhledem k tomu, že odstranění soudního rozhodnutí coby aktu
státní moci nemůže být v dispozici stran, se uznává, že v řízení o obou žalobách je ve
fázi „zrušovacího“ řízení nutno výrazně omezit dispoziční a projednací zásadu a zavést
silné prvky oficiality a vyšetřovací zásady. Nepřichází proto v úvahu kupř. uznání nebo
uzavření smíru ohledně odstranění napadeného rozhodnutí, vyhovující rozsudek pro
zmeškání, či je neúčinné doznání skutečností, které by měly naplňovat důvody obnovy
nebo zmatečnosti. Dispoziční úkony, které se nedotýkají existence napadeného
rozhodnutí (např. zpětvzetí žaloby) naproti tomu přípustné jsou (srov. Fasching, H. W.
Lehrbuch des österreichischen Zivilprozeβrechts. 2. vydání. Wien : Manz, 1990, s. 1008-
1009). V obnoveném řízení již platí zásada dispoziční a projednací ve stejném rozsahu,
v jakém platila v původním řízení.
455. Soud žalobu usnesením odmítne, pokud teprve při ústním jednání vyjde najevo,
že tak měl učinit již v předběžném řízení.
Viz bod 453.
456. Soud žalobu zamítne, není-li důvodná.
Část 4 Obnovení řízení
[411]
Konečné znění 2. veze (2020)
Je-li žaloba důvodná, soud napadené rozhodnutí zruší, případně zruší jako
zmatečné též řízení jemu předcházející; vyžaduje-li to povaha zmatečnosti, soud
zároveň odmítne žalobu, kterou bylo zahájeno původní řízení. Nebyla-li žaloba
odmítnuta, bude věc po nabytí právní moci postoupena soudu, jehož rozhodnutí
bylo zrušeno.
Zrušovací řízení může skončit buď zamítnutím žaloby na obnovu nebo pro zmatečnost,
nebo naopak tím, že soud takové žalobě vyhoví. Vyhovění má vždy podobu
odstranění napadeného rozhodnutí, které trpělo zmatečnostními vadami nebo které
spočívalo na hrubě nesprávném základu. V případě zmatečností vedle toho soud
zpravidla zruší také řízení, které bylo důvodem zmatečnosti postiženo, a v případě, že
důvodem zmatečnosti bylo porušení překážky věci pravomocně rozhodnuté, žalobu
z původního řízení odmítne. Odmítne-li takto žalobu, nebude žádná další fáze
následovat. Pravidlem ale bude, že po vyhovění žalobě na obnovu nebo pro
zmatečnost bude následovat druhá fáze, tj. vlastní obnovené řízení; k ní viz dále.
Hlava V Obnovené řízení
457. Bylo-li žalobou pro zmatečnost nebo na obnovu napadené rozhodnutí zrušeno a
nebyla-li žaloba odmítnuta, rozhodne i bez dalšího návrhu při ústním jednání v
obnoveném řízení o nároku, který byl předmětem původního řízení, soud, jehož
rozhodnutí bylo zrušeno.
Druhou fází řízení je tzv. iudicium rescissorium. V něm bude soud rozhodovat o
předmětu, který byl vymezen v původním řízení. Soud rozhodující v obnoveném řízení
může, ale nemusí být týmž soudem, který rozhodoval ve zrušovacím řízení.
V obnoveném řízení bude rozhodovat vždy soud, jehož rozhodnutí bylo zrušeno, neboť
právě do fáze řízení před tímto soudem byla věc navrácena; může jít o jiný soud, než
který byl příslušný pro zrušovací řízení podle bodu 446. Půjde-li o dva různé soudy, musí
soud rozhodující ve zrušovacím řízení věc postoupit soudu, který bude rozhodovat
Část 4 Obnovení řízení
[412]
Konečné znění 2. veze (2020)
v obnoveném řízení; viz bod 456. Na situaci, kdy půjde o stejný soud, pamatuje
následující pravidlo.
458. Je-li soud, který vyhověl návrhu na zrušení napadeného rozsudku, zároveň
příslušný k projednání věci v obnoveném řízení, může odložit písemné
vyhotovení rozsudku vyhovujícího návrhu na zrušení napadeného rozhodnutí do
doby písemného vyhotovení rozhodnutí v obnoveném řízení. V takovém případě
ihned po ústním vyhlášení rozsudku vyhovujícího návrhu na zrušení napadeného
rozhodnutí přistoupí k projednání původní věci v obnoveném řízení.
Z důvodu časové úspory se umožňuje, aby v jedno ústní jednání byla spojena fáze
zrušovací i obnovená, byť posloupnost obou fází musí být zachována. Předpokladem
je shodná příslušnost. K tomu, aby mohlo ke spojení reálně dojít, je nezbytné odložit
písemné vyhotovení rozsudku, jímž bylo vyhověno návrhu na zrušení napadeného
rozhodnutí.
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[413]
Konečné znění 2. veze (2020)
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
Pravidla stanovená v předchozích částech věcného záměru civilního řádu soudního
nemusí vyhovovat ve všech případech. V určitých situacích bude vystupovat do
popředí potřeba pružného odklizení sporu dohodou stran ještě dříve, než bylo sporné
řízení zahájeno, jindy může být žádoucí dát straně možnost rychlého dosažení
exekučního titulu tam, kde věřitel nepředpokládá, že jeho nároku bude dlužník
odporovat, a konečně v dalších případech bude zapotřebí poskytnout prozatímní
ochranu faktickému stavu nebo alespoň osvědčenému nároku žalobce. Věcný záměr
proto zvláště upravuje smírčí řízení, rozkazní řízení, opětovné projednání
soukromoprávní věci již rozhodnuté správním orgánem, předběžná opatření a řízení o
ochraně držby. Pravidla daná pro tato řízení se podstatně odlišují od pravidel daných
pro standardní způsob řízení, a proto jsou označena jako zvláštní způsoby řízení.
Část pátá je systematicky členěna do dvou hlav, a to podle toho, zda se týká věci
samé (Hlava I), nebo zda poskytuje pouze provizorní ochranu (Hlava II).
Hlava I Řízení ve věci samé
Díl 1 Smírčí řízení
Obecně k soudnímu smíru a jeho významu pro civilní soudní řízení viz úvodní poznámky
k úpravě soudního smíru před bodem 121.
459. Kdo zamýšlí podat žalobu, může u kteréhokoli okresního soudu navrhnout, aby
protistrana byla předvolána k pokusu o smír, nebrání-li smíru povaha věci.
Proti rozhodnutí o návrhu na předvolání protistrany není rekurs přípustný.
Zachovává se možnost uzavření tzv. prétorského smíru před řízením o věci samé, čímž
se stranám umožňuje řízení předejít. Příslušnost je upravena co nejjednodušeji (věcná
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[414]
Konečné znění 2. veze (2020)
po vzoru § 433 odst. 1 CŘS, nikoli podle nejednoznačného § 67 odst. 1 OSŘ), protože
určení soudu, který má smírčí řízení provést, nesmí činit sebemenší potíže.
Po vzoru § 433 odst. 2 CŘS se vylučuje rekurs proti rozhodnutí o návrhu na předvolání
odpůrce. Nebude proto možné napadnout např. závěr soudu, že ve věci smír uzavřít
nelze. Újma, k níž tu může nesprávným rozhodnutím dojít, je příliš malá na to, aby se
kvůli její nápravě poskytovaly prostředky sloužící jinak právu na soudní ochranu.
460. Uzavřou-li strany smír, soud jej na návrh zapíše do protokolu. Neučiní tak, je-li
smír podle hmotného práva zdánlivý nebo neplatný a k neplatnosti se má
přihlížet i bez návrhu.
O účincích smíru platí druhá věta prvního odstavce bodu 123 a první věta bodu
124.
Pro uzavření smíru a pro jeho účinky se stanoví stejná pravidla jako při uzavření smíru v
řízení o věci samé.
461. Jestliže se některá ze stran nedostaví k soudu nebo nedojde k uzavření smíru
nebo soud uzavřený smír nezaprotokoluje, je tím smírčí řízení skončeno.
Nedosáhne-li se dobrovolně a rychle účelu smírčího řízení, nemá smysl v něm
pokračovat. Návrh proto stanoví, že tím samým je smírčí řízení skončeno. Rozhodovat
o tom není v tomto neformálním řízení bez právních účinků potřebné.
Díl 2 Rozkazní řízení
Rozkazní řízení je zvláštním druhem nalézacího řízení. Jedná se však o regulérní formu
řízení, tedy pro žaloby, které mají být vyřízeny v rozkazním řízení, platí tatáž pravidla
jako pro jiné žaloby (např. formální a obsahové náležitosti, účinky žaloby apod.).
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[415]
Konečné znění 2. veze (2020)
Zvláštnost rozkazního řízení spočívá v tom, že soud rozhoduje pouze na základě tvrzení
žalobce bez slyšení žalovaného.
Rozkazní řízení slouží efektivnímu, jednoduchému a rychlému vyřízení peněžitých
nároků. Jde o řízení písemné, tedy nenařizuje se ústní jednání. Kontradiktorní řízení musí
iniciovat žalovaný tím, že podá odpor.
Navrhuje se rozkazní řízení jako jednostupňové, tj. pokud žalovaný odpor nepodá, má
to za následek, že platební rozkaz nabude účinků pravomocného a vykonatelného
rozsudku. V zemích, kde se uplatňuje dvoustupňové řízení, samotné nepodání odporu
nevyvolá právní moc a vykonatelnost platebního rozkazu, nýbrž po uplynutí lhůty k
podání odporu je vydáno další rozhodnutí, které je samostatně napadnutelné (až
v případě, že napadeno není, toto rozhodnutí nabývá právní moci a vykonatelnosti),
případně sice platební rozkaz právní moci a vykonatelnosti nabude, nicméně ho lze
zpochybnit ještě ve vykonávacím nebo exekučním řízení. Dvoustupňové řízení není
vhodné nejen pro svou složitost, ale zejména s ohledem na to, že buď oddaluje
dosažení exekučního titulu, nebo umožňuje jeho jednoduché zpochybnění poté, co
byl vydán. Návrh se proto přidržuje jednostupňového řešení osvědčeného jak v České
republice, tak i v jiných zemích (např. Rakousko nebo Německo).
V úpravě rozkazního řízení věcný záměr počítá s využitím elektronického způsobu
komunikace, případně elektronických formulářů za účelem usnadnění, zefektivnění a
urychlení rozkazního řízení, nicméně nepočítá se s automatickým generováním
platebních rozkazů „bez doteku lidské ruky“.
Otázka evropského platebního rozkazu bude řešena zvlášť.
K základním pravidlům rozkazního řízení:
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[416]
Konečné znění 2. veze (2020)
462. Soud vydá na návrh žalobce bez slyšení žalovaného platební rozkaz, je-li v
žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky a vyplývá-li uplatněné
právo ze skutečností uvedených žalobcem.
S ohledem na posílení dispoziční zásady se předpokládá rozkazní řízení jako výlučně
návrhové. Mohou existovat důvody, proč žalobce nebude mít zájem na rozhodnutí
formou platebního rozkazu, ale rovnou na provedení řádného řízení (např. pokud trvá
na objasnění některých skutečností, nebo pokud podle dosavadních zkušeností s
žalovaným očekává podání odporu).
V jednotlivostech lze uvést: Vychází se z toho, že rozkazní řízení není omezeno pouze
na řízení před okresním soudem jako soudem prvního stupně, lze jej využít i pro řízení
před krajským soudem jako soudem prvního stupně. Vydání platebního rozkazu
odvolacím soudem však v úvahu nepřipadá.
Platebním rozkazem nelze rozhodnout pouze o části nároku a ve zbytku vyřešit věc v
řádném řízení. Rozkazní řízení má – v zájmu rychlosti řízení – probíhat jednotně.
V žalobě musí být uplatněno právo na zaplacení peněžité částky, to znamená, že v
případě, že žalobce požaduje nepeněžité plnění (např. vydání věci), platební rozkaz
vydat nelze.
Nenavrhuje se omezení peněžité částky, do které lze navrhnout vydání platebního
rozkazu. Peněžitá hranice je ostatně např. v rakouském právu, kde je obsažena (75 000
EUR), v právní nauce a praxi kritizována. To ostatně odpovídá i současným tendencím
na úrovni Evropské unie, kde se doporučuje spíše rozkazní řízení částkou neomezovat
(sdělení Komise Radě a Parlamentu, uveřejněné v úředním věstníku Evropských
společenství pod č. C 1998/33/3, str. 12 a násl.). Ostatně ani samotná úprava
evropského platebního rozkazu s takovým omezením nepracuje.
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[417]
Konečné znění 2. veze (2020)
Pro formální a obsahové náležitosti platí stejné požadavky jako pro klasické žaloby.
Zvláštní náležitosti uvedené výše (tj. uplatnění peněžité částky, odůvodnění
uplatněného nároku tvrzeními v žalobě apod.) pak soud zkoumá na základě údajů v
žalobě. Jestliže by tyto předpoklady chyběly, musí soud provést řádné řízení.
Věcný záměr vychází v zásadě ze současné úpravy, která je vyhovující. Změny se týkají
některých dílčích problémů, jako např. důslednějšího promítnutí dispoziční zásady.
463. Platební rozkaz se doručuje žalovanému do vlastních rukou; náhradní doručení
je vyloučeno.
Pravidlo se stanoví s ohledem na ochranu žalovaného, aby bylo reálně zaručeno jeho
právo na právní slyšení.
464. Platební rozkaz nelze vydat, pokud:
a) jej žalovanému nelze doručit do vlastních rukou;
b) by měl být žalovanému doručen do ciziny.
K jednotlivým důvodům pro nevydání platebního rozkazu:
Ad a) S ohledem na to, že je třeba platební rozkaz žalovanému doručit do vlastních
rukou bez možnosti náhradního doručení (srov. níže), nelze jej vydat, pokud by toto
doručení nebylo možné. Toto ustanovení slouží nejen ochraně žalovaného, ale také
naplnění zásady procesní ekonomie. Návrh se odklání od znění § 172 odst. 2 písm. a)
OSŘ s ohledem na to, že podle bodu 398 musí být platební rozkaz doručen
žalovanému do vlastních rukou a případné nevydání platebního rozkazu by tak mělo
být vázáno na nesplnění této podmínky. Ostatně zjištění, zda se žalovaný zdržuje na
adrese uváděné žalobcem, případně na adrese uváděné v příslušných evidencích,
obvykle soud učiní až při doručování platebního rozkazu.
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[418]
Konečné znění 2. veze (2020)
Ad b) Pokud by mělo být žalovanému doručeno do ciziny, zejména proto, že tam má
svůj pobyt, není sice možné platební rozkaz vydat, ale pokračuje se v řádném řízení.
Pro případy, kdy má žalovaný pobyt mimo území České republiky se žalobci nabízí
forma evropského platebního rozkazu [nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1348/2006].
465. Platebním rozkazem se ukládá žalovanému, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení
platebního rozkazu zaplatil žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení
nebo aby podal ve stejné lhůtě proti platebnímu rozkazu odpor.
Odpor se podává u soudu, který platební rozkaz vydal.
Jestliže se platební rozkaz vydává bez slyšení žalovaného, musí právní úprava zajistit
možnost realizovat ústavně zaručený požadavek, a to právo se k věci vyjádřit. Proto
se dává žalovanému možnost podat odpor a tím vyvolat řádné kontradiktorní řízení.
Při podání odporu postačí tzv. „blanketní odpor“.
466. Platební rozkaz soud zruší, bude-li podán odpor nebo nebude-li možné jej
žalovanému doručit do vlastních rukou.
Směřuje-li odpor jen proti části uplatněné pohledávky nebo proti lhůtě k plnění,
zruší soud platební rozkaz jen v tomto rozsahu.
Není-li odpor podán jen proti lhůtě k plnění, zruší soud také výrok o náhradě
nákladů řízení.
Soud bude rozhodovat o zrušení platebního rozkazu i v případě, že byl podán odpor.
V tomto směru se věcný záměr odklání od dosavadní úpravy, podle níž soud o zrušení
platebního rozkazu rozhodoval jenom v případě, že se nepodařilo doručit žalovanému
(§ 173 odst. 2 OSŘ). Toto řešení lépe odpovídá požadavku právní jistoty.
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[419]
Konečné znění 2. veze (2020)
Soud svým rozhodnutím zruší platební rozkaz jako celek, tedy včetně výroku o náhradě
nákladů řízení. Jestliže bude platební rozkaz z uvedených důvodů zrušen, soud
pokračuje podle ustanovení o přípravě jednání. V souladu s obecnými pravidly pak
může být žalovanému v platebním rozkaze uložena povinnost podat vyjádření do 30
dnů a současně musí být žalovaný poučen o tom, aby si v případě povinného
zastoupení v řízení zvolil advokáta; pokud vyjádření prostřednictvím advokáta
nepodá, postupuje se podle pravidel o zmeškání procesního úkonu.
Nově se stanovuje možnost napadnout platební rozkaz jen ohledně části žalobního
nároku (což výslovně připouští i § 249 odst. 1 rakouského ZPO) nebo dokonce jen
ohledně lhůty k plnění. To je odůvodněno zásadou dispoziční a také zásadou
hospodárnosti. Není důvodu, aby soud pokračoval v řízení o celém nároku,
zpochybňuje-li žalovaný pouze jeho část nebo žádá-li pouze odklad plnění. Naopak
navrhovaná možnost lépe odpovídá dispoziční zásadě a také zásadě hospodárnosti
řízení, neboť část nároku bude tímto způsobem vyřízena a soud ji nebude muset
projednávat a rozhodovat o ní v řádném řízení.
Bude-li odpor směřovat jenom proti lhůtě k plnění, není důvodu, aby se v jeho důsledku
rušil také nákladový výrok. Úspěch ve věci v takové situaci i nadále jednoznačně
svědčí ve prospěch žalobce. V usnesení, kterým bude soud rozhodovat o lhůtě
k plnění, rozhodne také o náhradě nákladů řízení, které vznikly po platebním rozkazu.
Otázku, zda lhůtou k plnění se má na základě odporu zabývat soud prvního stupně
anebo na základě rekursu soud stupně vyššího, jako v případě nákladů řízení (bod 407),
řeší návrh ve prospěch odporu proto, že žádost o odklad plnění je pravidelně spojena
s novotami a s nutností určitého šetření. Na rozdíl od nákladů řízení zde nejde o
přezkum správnosti rozhodnutí soudu prvního stupně.
Bude-li odpor směřovat jenom proti lhůtě k plnění, nic se tím nemění na tom, že ve věci
měl plný úspěch žalobce a že mu přísluší náhrada nákladů řízení. Proto také v tomto
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[420]
Konečné znění 2. veze (2020)
případě – na rozdíl od situací, kdy se odpor zcela nebo zčásti týká výroku ve věci samé
– zůstane výrok o náhradě nákladů řízení zachován. V usnesení, v němž soud rozhodne
o lhůtě k plnění, zároveň rozhodne o náhradě nákladů vzniklých v řízení po podání
odporu. Vzhledem k tomu, že úspěch ve věci měl žalobce, tyto náklady ponese
zpravidla žalovaný, a to i kdyby soud jeho návrhu vyhověl a stanovil delší lhůtu k plnění
nebo plnění rozložil na splátky.
467. Nevydá-li soud platební rozkaz, postupuje podle pravidel o přípravě jednání.
Jestliže soud nevydá platební rozkaz, žalobu nijak neodmítá, ale pokračuje tak jako v
řádném řízení, počínaje přípravou jednání.
468. Platební rozkaz, proti kterému nebyl podán odpor, má účinky pravomocného
a vykonatelného rozsudku.
Tímto pravidlem se chce říci, že odporem nenapadený platební rozkaz je exekučním
titulem. Pojem „účinky“ se používá proto, že platební rozkaz není rozsudkem,
nevydává se jménem republiky, nicméně rozkazní řízení může meritorně skončit se
stejnými účinky. Samo uplynutí lhůty pro podání odporu ipso iure založí právní moc a
vykonatelnost platebního rozkazu (viz shora k jednostupňovému řízení).
469. Pozdě podaný odpor soud usnesením odmítne. To platí i pro případ, že odpor
podá ten, kdo k tomu není oprávněn. Proti tomto usnesení není rekurs přípustný.
Věcný záměr přebírá § 174 odst. 3 současného OSŘ, na kterém není důvod nic měnit.
470. Při opravě chyb v psaní a v počtech, jakož i jiných zjevných nesprávností v
platebním rozkazu se postupuje tak, jako u rozsudku.
Počítá se s převzetím dosavadní úpravy.
471. Opravným prostředkem jen proti výroku o nákladech řízení je rekurs.
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[421]
Konečné znění 2. veze (2020)
Směnečný a šekový platební rozkaz
472. Předloží-li žalobce v prvopisu směnku nebo šek, které mají všechny náležitosti
a o jejichž pravosti není důvodu pochybovat, a další listiny nutné k uplatnění
práva, vydá na jeho návrh soud směnečný (šekový) platební rozkaz, v němž
žalovanému uloží, aby v konečné lhůtě patnácti dnů zaplatil požadovanou
částku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal námitky.
Směnečný (šekový) platební rozkaz musí být doručen do vlastních rukou
žalovaného; náhradní doručení je vyloučeno.
Nelze-li návrhu na vydání platebního rozkazu vyhovět, nařídí soud ústní jednání.
Principy směnečného a šekového platebního rozkazu jsou podobné jako u platebního
rozkazu. Rozhoduje se tedy bez slyšení žalovaného na základě toho, co bylo uplatněno
v žalobě. Cílem směnečného (šekového) rozkazního řízení je umožnit rychlé vyřízení
nesporných směnečných (šekových) nároků.
Navrhuje se vyjít z dosavadní právní úpravy, která odpovídá nejen mezinárodním
úmluvám upravujícím tuto oblast, ale v podstatné části i úpravě rakouské (§ 555 až
§ 559 rakouského ZPO). Stejně jako dosavadní občanský soudní řád zachovává věcný
záměr použitelnost tohoto institutu nejen pro směnky, ale také pro šeky. Proti tomu se
namítá, že se šeky v soudní praxi vůbec neuplatňují. Toto tvrzení však neodpovídá
soudním statistikám (viz „Přehled o průběhu řízení v občanskoprávních věcech“ za
léta 2017, 2018, 2019). Fakt, že se touto cestou prakticky uplatňují především směnky,
nelze považovat za dostatečný důvod pro to, proč by měla být působnost právní
úpravy zúžena.
V rámci připomínek k věcnému záměru byla zvažována i jiná řešení, a to mj. s ohledem
na patnáctidenní lhůtu stanovenou k podání námitek žalovaným, která byla
považována za příliš krátkou, a na nemožnost uplatnit skutečnosti, ke kterým došlo po
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[422]
Konečné znění 2. veze (2020)
vydání směnečného nebo šekového platebního rozkazu (srov. R 31/2008). Pokud jde
o patnáctidenní lhůtu, stejně dlouhá lhůta je předvídána kromě odporu u platebního
rozkazu např. i pro podání odvolání nebo stížnosti; s ohledem na složitost těchto
procesních úkonů a požadavek – pokud možno – jednotného stanovování lhůt, jakož
i rychlosti směnečného a šekového rozkazního řízení, nebyl shledán žádný závažný
důvod ke stanovení delší lhůty, který by nad těmito požadavky převážil. Co se týče
zohlednění nově nastalých skutečností v námitkovém řízení (tj. po vydání směnečného
a šekového platebního rozkazu), věcný záměr ponechal řešení obsažené v současné
úpravě s tím, že práva žalovaného jsou dostatečně chráněna tak, že tyto námitky,
které neuplatnil v patnáctidenní lhůtě k jejich podání, může uplatnit v rámci návrhu
na zastavení výkonu rozhodnutí [srov. nynější § 268 odst. 1 písm. g), h) OSŘ].
Současné úpravě se rovněž vytýká, že preferuje žalobce před žalovaným, neboť nárok
žalobce není v řízení řádně projednán, a to ani ve fázi námitkového řízení, jež je
zaměřeno pouze na obranu žalovaného. Ani s touto argumentací se návrh věcného
záměru neztotožnil. Předpoklady vydání směnečného platebního rozkazu reflektují
povahu směnky coby abstraktního cenného papíru; požadují, aby uplatněný nárok
vycházel ze směnky, aby žalobce směnku v originálu předložil (popř. s dalšími listinami),
aby směnka měla předepsané náležitosti a aby nebylo pochyb o pravosti směnky
(obdobně to platí pro šeky). Z charakteru směnečného rozkazního řízení vyplývá, že
před vydáním směnečného platebního rozkazu nelze k těmto předpokladům
provádět dokazování; to ostatně ani ve srovnání se „standardním“ rozkazním řízením
není nic neobvyklého. Nic však nebrání tomu, aby se v námitkovém řízení soud těmito
předpoklady zabýval, pokud je žalovaný předestře. Věcný záměr vychází z toho, že
se žalovaný v námitkách může dovolávat nejen účinků protinorem způsobujících zánik
práva, zánik jeho prosaditelnosti nebo vylučujících vznik práva, ale že může také
napadat existenci znaků skutkové podstaty nárokové normy. V tomto smyslu může být
řádně projednán také uplatněný nárok, a to v rozsahu, který vymezil žalovaný. Jinou
otázkou je, jak má být mezi procesní strany rozděleno důkazní břemeno. Tímto
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[423]
Konečné znění 2. veze (2020)
problémem se věcný záměr zabývá na jiném místě, a sice v bodu 261. Pokud toto
pravidlo nebude modifikováno zvláštními pravidly dělení důkazního břemena, vyplývá
z něj, že rovněž v námitkovém řízení je každá procesní strana zatížena důkazním
břemenem ohledně skutkových předpokladů jí příznivé právní normy, tj. žalobce
ohledně skutkových předpokladů normy nárokové, žalovaný ohledně skutkových
předpokladů protinorem. To, zda se směnečný nárok uplatňuje ve standardním
sporném řízení, nebo ve zkráceném rozkazním řízení, nemůže mít na rozdělení
důkazního břemena vliv. Případný odlišný přístup současné praxe k posuzování těchto
otázek nemůže být důvodem kritiky věcného záměru, který je postaven na právě
popsaných východiscích.
Zvažována byla alternativně německá právní úprava, která umožňuje podáním (i
jednoduchého) odporu proti směnečnému nebo šekovému platebnímu rozkazu
docílit přesunutí věci do zvláštního řízení (Urkundenverfahren), kde je obrana
žalovaného omezena tak, že soud přihlíží pouze k námitkám, které je možné okamžitě
vyřešit, zatímco s ostatními námitkami je žalobce odkázán do řádného řízení. Věřitel
ve zvláštním řízení získá (předběžně vykonatelné) rozhodnutí; následně v řádném řízení
může žalovaný uplatnit kromě námitek, které nemohly být vyřízeny ve zvláštním řízení i
nové námitky. Výsledek řádného řízení pak buď může znít tak, že bude rozhodnutí ze
zvláštního řízení ponecháno v platnosti nebo zrušeno. Řešení německého práva však
nebylo shledáno vyhovujícím proto, že umožňuje prolomit právní moc vydaného
rozhodnutí ve zvláštním řízení a tím narušuje právní jistotu. Pokud by na základě
vydaného rozhodnutí došlo k plnění nebo bylo vymoženo cestou exekučního řízení, je
navíc v případě jeho zrušení nutným (negativním) následkem povinnost stran vrátit si
poskytnutá plnění, čímž by mohl být založen další spor o vydání bezdůvodného
obohacení.
Při tvorbě druhé verze věcného záměru civilního řádu soudního byl vzat v úvahu také
rozsudek Soudního dvora EU ze dne 13. září 2018 ve věci Profi Credit Polska (C-176/17).
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[424]
Konečné znění 2. veze (2020)
Soudní dvůr v tomto rozhodnutí ve vztahu k polské úpravě konstatoval, „že čl. 7 odst.
1 směrnice 93/13 musí být vykládán v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní
úpravě, jako je právní úprava dotčená ve věci v původním řízení, která umožňuje
vydat platební rozkaz na základě vlastní směnky splňující všechny náležitosti, kterou je
zajištěna pohledávka ze smlouvy o spotřebitelském úvěru, pokud soud, který rozhoduje
o návrhu na vydání platebního rozkazu, nemá pravomoc provést přezkum případné
zneužívající povahy ustanovení této smlouvy, a pokud podmínky uplatnění práva
podat proti takovémuto rozkazu odpor neumožňují zajistit dodržování práv, která
spotřebiteli přiznává tato směrnice.“
Navržená úprava je prakticky stejná s polskou, pokud jde o lhůtu k podání námitek (v
Polsku dva týdny, podle věcného záměru 15 dnů) a o požadavek, aby námitky byly
odůvodněny. Na druhou stranu se s ní rozchází, pokud jde o soudní poplatky, které
jsou v polském rozkazním řízení upraveny tak, že „tři čtvrtiny soudních poplatků v
případě podání odporu proti platebnímu rozkazu, prodávající nebo poskytovatel tedy
musí zaplatit jen čtvrtinu těchto poplatků“ (viz odst. 67 citovaného rozsudku).
Polský zákonodárce na tento rozsudek nijak nezareagoval, a právní úprava obsažená
v čl. 484 a násl. Kodeksu postępowania cywilnego zůstává tedy i nadále stejná.
Potřeba speciálních pravidel pro případy uplatňování směnek zajišťujících pohledávky
ze spotřebitelského úvěru, nebyla podobně shledána ani ve věcném záměru civilního
řádu soudního. Řešení této otázky totiž leží nikoliv v právu procesním, ale v právu
hmotném, v němž zásadně zakazuje, aby k zajištění nebo splacení spotřebitelského
úvěru byla použita směnka, § 112 zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. Dále
srov. též odbornou literaturu k této otázce: Kotásek, J. Zákon směnečný a šekový.
Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2017, komentář k § 17, a tam citované
rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 1155/2014.
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[425]
Konečné znění 2. veze (2020)
473. Námitky se podávají u soudu, který směnečný nebo šekový platební rozkaz
vydal, a žalovaný v nich musí ve lhůtě pro jejich podání uvést vše, co proti
platebnímu rozkazu namítá. K námitkám později vzneseným nelze přihlížet.
V diskusi k první verzi věcného záměru civilního řádu soudního byly vyslovovány
pochybnosti, zda uplatnění námitek je omezeno prekluzivní lhůtou, či nikoliv. Byť
prekluze vyplývá z obecné úpravy následků zmeškání procesního úkonu, v zájmu
zamezení pochybnostem bylo pravidlo, podle nějž se k později vzneseným námitkám
nepřihlíží, vyjádřeno výslovně.
474. Budou-li podány námitky proti směnečnému nebo šekovému rozkazu včas,
soud nařídí ústní jednání k jejich projednání.
Po projednání námitek soud v rozsudku vysloví, zda ponechává směnečný
nebo šekový platební rozkaz v platnosti nebo zda jej ruší, případně v jakém
rozsahu.
Vezme-li žalovaný námitky zpět, soud námitky odmítne.
475. Pozdě podané námitky nebo námitky podané někým, kdo k jejich podání není
oprávněn, soud odmítne.
476. Nebudou-li námitky podány, má směnečný nebo šekový platební rozkaz
účinky pravomocného a vykonatelného rozsudku.
Přebírá se dosavadní úprava. Podáním námitek nepozbývá směnečný nebo šekový
rozkaz svých účinků. Pokud budou projednány námitky tak, že jim bude vyhověno,
směnečný nebo šekový platební rozkaz se zruší.
Oproti dosavadnímu znění se místo zastavení námitkového řízení námitky odmítají. To
souvisí s celkovým pojetím civilního řádu soudního, který nerozlišuje mezi zastavením
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[426]
Konečné znění 2. veze (2020)
řízení a odmítnutím žaloby či jiného návrhu, ale pro všechny případy jednotně
stanovuje jejich odmítnutí.
477. Opravným prostředkem jenom proti výroku o nákladech řízení je stížnost.
478. Při opravě chyb v psaní a v počtech, jakož i jiných zjevných nesprávností v
platebním rozkazu se postupuje tak, jako u rozsudku.
Věcný záměr vychází z § 174 odst. 4 OSŘ, který odkazuje na § 164 (oprava chyb v psaní
a počtech a jiných zjevných nesprávností u rozsudku).
Díl 3 Opětovné projednání soukromoprávní věci již
rozhodnuté správním orgánem
Podle druhé a třetí varianty bodu 8 má patřit mezi zvláštní způsoby civilního řízení také
opětovné projednání soukromoprávních sporů, o nichž již pravomocně rozhodl správní
orgán. Blíže k důvodům této úpravy viz poznámky k uvedenému ustanovení.
Pokud by bylo rozhodnuto realizovat druhou či třetí variantu, systematicky by sem
patřila procesní pravidla regulující vlastní řízení. Vzhledem k tomu, že věcný záměr tyto
varianty nepreferuje, nerozpracovávají se prozatím ani podrobnosti ohledně úpravy
řízení.
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[427]
Konečné znění 2. veze (2020)
Hlava II Prozatímní ochrana
Díl 1 Předběžná opatření
Předběžná opatření mají, zjednodušeně řečeno, zajistit právo strany před jeho
hospodářským či právním znehodnocením. Jejich účelem je tedy efektivita soudní
ochrany práv, a proto je lze považovat za prvek právního státu (tak např. Walker W.-
D. Der einstweilige Rechsschutz im Zivilprozeß und im arbeitsgerichtlichen Verfahren.
Tübingen : Mohr 1993, s. 45 an.). Podobu jejich úpravy pak předurčuje právo na
spravedlivý proces.
Dosavadní úprava v OSŘ z hlediska principu právního státu ani z hlediska práva na
spravedlivý proces nevyhovuje: na jedné straně příliš omezuje dosažitelnost
předběžného opatření (požadavkem prokázat důvod předběžného opatření,
paušálním požadavkem kauce nebo nemožností odstranit vady návrhu), na druhé
straně příliš omezuje odpůrcovo právo na slyšení (jeho kategorickým vyloučením před
vydáním předběžného opatření) a nezachovává rovnost zbraní (stanovením lhůt jen
ve prospěch navrhovatele, nemožností odvrátit předběžné opatření složením jistoty).
Při srovnání se zahraničními úpravami (rakouskou, německou, ale třeba i slovenskou),
se přitom ukazuje, že problematické bylo nejprve značné zjednodušení v roce 1964 a
poté zavedení nestandardních prvků v letech 2000 a 2005.
Pokud jde o systematiku, věcný záměr stejně jako OSŘ zařazuje předběžná opatření
přímo do úpravy civilního sporného řízení (podobně jako v současné švýcarské a
slovenské právní úpravě), a nikoli do úpravy exekučního práva, kam je kdysi zařadili
zákonodárci rakouský a německý (obráceně ovšem současná kodifikace švýcarská a
slovenská). Předběžná opatření nesměřují k výkonu rozhodnutí, nýbrž k určité úpravě
právního postavení stran do té doby, než bude rozhodnutí v (hlavním) nalézacím řízení
vydáno. A protože na ně věcný záměr pohlíží jako na jeden ze způsobů ochrany
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[428]
Konečné znění 2. veze (2020)
soukromých práv, odlišný od ochrany žalobní, vyhrazuje jim místo mezi „Zvláštními
způsoby řízení“.
To znamená, že nově budou předběžná opatření upravena na jediném místě. Již
z obsahu odkazujícího § 102 OSŘ je totiž patrné, že pro rozdělení úpravy podle toho,
zda je návrh na předběžné opatření podán před podáním žaloby nebo poté, nejsou
věcné ani legislativně-technické důvody. Jediný rozdíl týkající se nutnosti podat
žalobu [§ 76 odst. 3 a § 77 odst. 1 písm. a) OSŘ] může být snadno vyjádřen v rámci
společné úpravy.
Oddíl 1 Přípustnost, důvody a obsah
479. V průběhu řízení nebo již před jeho zahájením může soud k ochraně
navrhovatelova práva nařídit předběžné opatření. Jím může zajistit právo
navrhovatele nebo zatímně upravit poměry mezi stranami. O zajištění může
rozhodnout i po právní moci rozsudku, neuplynula-li dosud lhůta k plnění.
Úvodní pravidlo především stanoví, kdy mohou být předběžná opatření vydána. Při
tom, podobně jako § 378 odst. 1 EŘ 1896, resp. § 378 odst. 1 rakouského EO, výslovně
a obecně vyjadřuje jejich účel, tedy předběžnou ochranu subjektivního práva
(v uvedených ustanoveních se v témže smyslu používá šíře chápaný výraz „zajištění
práva“). Rozlišuje též, stejně jako stávající úprava, dvě podoby předběžných opatření,
tj. zajišťovací opatření a zatímní úpravu. Jejich důvody (skutkové podstaty) pak
vymezuje, podrobněji než současná zjednodušená úprava, pravidlo následující.
Přípustnost vydání zajišťovacího opatření návrh rozšiřuje i na dobu mezi skončením
řízení (právní mocí rozsudku) a uplynutím pariční lhůty, čímž se pokouší nahradit
někdejší exekuci k zajištění dle § 370 an. EŘ 1896 (nahrazenou jen zčásti institutem
předběžné vykonatelnosti). Tak by měla být kryta hrozba zmaření exekuce v
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[429]
Konečné znění 2. veze (2020)
případech, kdy rozsudek stanovil dlouhou lhůtu k plnění a tím oddálil vykonatelnost a
možnost podat exekuční návrh.
480. Zajistit právo navrhovatele lze tehdy, hrozí-li jinak, že jeho prosazení bude
zmařeno nebo podstatně ztíženo.
Zatímně upravit poměry mezi stranami lze tehdy, jeví-li se to jako nutné pro
odvrácení těžko nahraditelné a značné újmy.
Skutková podstata (důvod) zajišťovacího opatření, vymezená v prvním odstavci,
pokrývá dvě skutkové podstaty zajišťovacích opatření rakouského a německého
práva (Sicherungsverfügung, resp. Arrest). Za prvé jde o hrozbu zmaření či
podstatného ztížení exekuce pro peněžitý nárok (§ 379 odst. 2 rakouského EO, § 916 a
917 německého ZPO), za druhé o hrozbu, že jiný než peněžitý nárok nebude moci být
prosazen vůbec, tedy nejen ve vykonávacím, ale případně ani v nalézacím řízení (§
381 č. 1 EO a § 935 ZPO). Příkladem druhé hrozby je chystaná demolice domu, k němuž
navrhovatel uplatňuje nějaké právo, nebo chystané vykácení sadu, jehož požívání se
navrhovatel domáhá (příklad z Hrnčiřík, V. Předběžná opatření v civilním řízení. Praha
: C. H. Beck, 2016, s. 42). V takové situaci změna faktického stavu přivodí změnu
hmotněprávního stavu a v důsledku toho ztrátu šance na vyhovující rozsudek. Lze
dodat, že rakouský i německý předpis k této situaci výslovně přiřazují i obtíže s exekucí
v zahraničí, což však lze dovodit i z obecné formulace (tak již Rubeš, J. a kol. Komentář
k občanskému soudnímu řádu. Díl prvý. Praha : Orbis, 1957, s. 827).
Tato skutková podstata se nekryje se stávající skutkovou podstatou „obavy z ohrožení
výkonu rozhodnutí“ (§ 74 odst. 1 OSŘ), která navrhovatele chrání jen před zmařením
exekuce, nikoli před zmařením prosazení nároku v nalézacím řízení. Druhá situace se
dnes musí subsumovat pod skutkovou podstatu „potřeby zatímní úpravy poměrů“,
čímž dochází k nevhodnému promísení zajišťovacích opatření a zatímní úpravy.
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[430]
Konečné znění 2. veze (2020)
Skutková podstata zatímní úpravy poměrů, vymezená ve druhém odstavci, odpovídá
stávající skutkové podstatě „potřeby zatímní úpravy poměrů“, s tím rozdílem, že již
nezahrnuje ohrožení nároku v nalézacím řízení (viz výše). Odpovídá obdobným
skutkovým podstatám rakouského a německého práva (§ 381 č. 1 rakouského EO,
§ 940 německého ZPO). Změnou oproti stávající úpravě je alespoň obecné stanovení
předpokladů, za nichž lze poměry stran zatímně upravit. Rozvíjí se tedy dosavadní
krajně neurčité „je-li třeba“, a to pomocí kritéria použitého již pro vyslovení předběžné
vykonatelnosti rozsudku, s nímž má zatímní úprava společné, že navrhovateli může
poskytnout uspokojení ještě před definitivním rozhodnutím o jeho nároku [uspokojení
je případně jen částečné nebo nepřímé – zakáže-li se např. zvolenému jednateli
uzavírat smlouvy, je tím částečně a nepřímo uspokojen nárok na určení neplatnosti
usnesení valné hromady (viz Hrnčiřík, V. Předběžná opatření v civilním řízení. Praha : C.
H. Beck, 2016, např. s. 7)].
481. Obsahem předběžného opatření může být zejména povinnost odpůrce:
a) něco vykonat, něčeho se zdržet nebo něco snášet;
b) nenakládat s věcí;
c) složit věc do soudní úschovy;
d) platit navrhovateli v nezbytné míře výživné;
e) poskytnout navrhovateli alespoň část pracovní odměny, jde-li o trvání
pracovního poměru a navrhovatel ze závažných důvodů nepobírá
pracovní odměnu.
Třetí osobě lze povinnost uložit, je-li to nutné pro splnění povinnosti uložené
odpůrci a lze-li to na ní spravedlivě žádat.
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[431]
Konečné znění 2. veze (2020)
Obsah předběžného opatření (prostředky zajištění nebo zatímní úpravy) se stanoví
demonstrativním výčtem shodným s dosavadní úpravou [§ 76 odst. 1 písm. a) až e)
OSŘ]. Přebírá se i možnost uložit povinnost třetí osobě, avšak doplňuje se omezením,
které se zatím dovozovalo výkladem (srov. Drápal, L. – Bureš, J. a kol. Občanský soudní
řád I. Komentář. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 442). Uložení povinnosti osobě, která na
sporu není účastna, musí být výjimečné.
Protože civilní řád soudní má být obecným předpisem, neobsahuje věcný záměr
zvláštní úpravu předběžných opatření ve věcech „domácího násilí“; ta je obsažena již
v zákoně o zvláštních řízeních soudních (§ 400 an.). Tam je pojata jako obecná,
uplatnitelná ve vztahu k jakémukoli řízení ve věci samé, ba dokonce na řízení ve věci
samé nezávislá (srov. zejména § 405 odst. 2 ZŘS).
Pojem věci použitý v tomto bodě [písm. b) a c)] se s ohledem na široké pojetí
občanského zákoníku vztahuje nejen na hmotné předměty, ale také na peněžitá
plnění.
482. Právní jednání v rozporu se zákazem uloženým předběžným opatřením je
neplatné. K neplatnosti přihlédne soud i bez návrhu.
Shodně se stávající úpravou se stanoví sankce absolutní neplatnosti za porušení
uloženého zákazu, pokud porušení spočívá v právním jednání (srov. § 379 odst. 3 č. 2
rakouského EO). Následek by zřejmě bylo možné dovodit výkladem, jeho výslovné
zakotvení má však předejít pochybnostem, které jsou zde z hlediska právní jistoty
obzvláště nežádoucí.
Oddíl 2 Řízení a rozhodnutí
483. Návrh na nařízení předběžného opatření musí kromě obecných náležitostí
podání obsahovat:
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[432]
Konečné znění 2. veze (2020)
a) údaj o žalobě, kterou navrhovatel pro ochranu svého práva proti
odpůrci podal nebo hodlá podat; případně též, kterého z více
uplatněných nároků se předběžné opatření týká;
b) důvod předběžného opatření;
c) obsah předběžného opatření (petit);
d) označení důkazních prostředků, jimiž mají být tvrzené skutečnosti
osvědčeny.
V návrhu lze uvést též důvody pro vyloučení odpůrce z vyjádření k návrhu nebo
důvody proti podmínění předběžného opatření složením jistoty.
Předběžné opatření nařídí soud jen na návrhu a návrhem je také vázán. To vyplývá již
z dispoziční zásady vyjádřené v bodu 4 a zde to není třeba zvláště stanovit. Stanoví se
proto jen zvláštní náležitosti návrhu.
Po navrhovateli se mimo jiné nově požaduje, aby uvedl, jaký nárok uplatňuje nebo
hodlá uplatnit. Požadavek plyne ze závislosti předběžného opatření na věci hlavní −
předběžné opatření slouží k prozatímní ochraně práva, tj. k ochraně do doby, než
bude poskytnuta ochrana žalobní (jinak dnes nová slovenská úprava, k níž viz zejména
§ 324, § 336 a 343 CSP a komentář k nim in Števček, M. a kol. Civilný sporový poriadok.
Bratislava : C. H. Beck, 2016, a také česká úprava předběžných opatření proti
domácímu násilí v § 400 an. ZŘS). Má-li přitom soud navrhovateli ve vyhovujícím
usnesení uložit, aby v určité lhůtě podal žalobu, nemůže mu radit s její volbou. Jak určitý
má však údaj o žalobě být, bude záviset na okolnostech případu.
Nestanoví se zde (oproti § 75 odst. 3 OSŘ), že navrhovatel je povinen připojit listiny,
kterých se dovolává, protože to vyplývá z obecné úpravy podání (bod 37).
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[433]
Konečné znění 2. veze (2020)
Nepřebírá se pravidlo o okamžitém odmítnutí vadného návrhu (§ 75a OŠR), zavedené
zákonem č. 30/2000 Sb., jež má sice sloužit zájmu navrhovatele na urychleném
rozhodnutí, avšak obrací se proti němu. Rozumí se totiž samo sebou, že když
navrhovatel bezvadným návrhem neumožní co nejrychlejší rozhodnutí, nemůže je
požadovat po soudu. Není však důvod trestat jej okamžitým odmítnutím návrhu, a to
na rozdíl od současné úpravy, která oddaluje ochranu navrhovatele tak, že bude-li
jeho návrh pro vady odmítnut, nezbude mu, než podat návrh nový.
484. O návrhu rozhoduje soud, u něhož probíhá řízení o žalobě. Neprobíhá-li dosud,
rozhoduje soud příslušný k řízení o žalobě, kterou hodlá navrhovatel podat.
Příslušnost se upravuje shodně s dosavadní úpravou. Úprava přitom využívá
požadavku údaje o zamýšlené žalobě, stanoveného předchozím pravidlem.
485. Soud o návrhu rozhodne bez zbytečného odkladu a zpravidla bez ústního
jednání. Odpůrci dá však možnost se k návrhu vyjádřit, nebrání-li tomu jeho
účel.
Již důvody u bodu 418 naznačují, že návrh nepreferuje rychlost rozhodnutí tak důrazně
jako novely OSŘ z let 2000 a 2005. Rychlost je tu velmi důležitá, avšak nejde o jedinou
hodnotu, již je třeba sledovat. To má několik projevů.
Především se již nestanoví lhůta pro rozhodnutí, která je z komparativního hlediska
neobvyklá. V Rakousku ani Německu stanovena není, neobsahoval ji ani OSŘ 1950 a
v původním znění ani současný OSŘ; nový slovenský CSP ji v § 328 odst. 2 stanovil
alespoň delší, třicetidenní (což ale na druhou stranu může vést k tomu, že soudy budou
rozhodovat až v jejím závěru). Do OSŘ ji zakotvil zákon č. 30/2000 Sb., a to dokonce
tak krátkou, že se (zejména odmítnutím návrhu pro vady nebo nemožností nařídit rok
k osvědčení tvrzených skutečností) paradoxně obrací proti navrhovateli, jehož zájmu
má sloužit. Věcný záměr proto požadavek rychlosti vyjadřuje povinností rozhodnout
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[434]
Konečné znění 2. veze (2020)
„bezodkladně a zpravidla bez ústního jednání“. Jaký čas si rozhodnutí v jednotlivém
případě vyžádá, bude záležet na kvalitě návrhu a na tom, zda je odpůrci třeba dát
příležitost k vyjádření a zda je ke zjištění skutkového stavu třeba stanovit soudní rok či
provést šetření.
Záruky rychlého rozhodování věcný záměr spatřuje jak v osobě soudce, tak i ve
sledování případných průtahů v řízeních ze strany vedení soudů a v možném vzniku
nároků stran souvisejících s průtahy v řízení. Pokud bylo v rámci připomínek k VZ CŘS
namítnuto, že stanovení lhůty bez zbytečného odkladu povede k šikanózním návrhům
spočívajícím v požadavku na náhradu újmy způsobené nesprávným úředním
postupem (průtahy v řízení), takové návrhy se mohou objevit v případě jakéhokoliv
rozhodnutí a omezit by je bylo možné jen tehdy, pokud by byla stanovena lhůta pro
všechna soudní rozhodnutí, což je nemyslitelné.
I v připuštění posledně uvedených procesních úkonů se návrh od současné úpravy (§
75c odst. 3 OSŘ ve znění zákona č. 59/2005 Sb.) odchyluje. Nepovažuje za správné
odkládat slyšení odpůrce, jestliže se to nepříčí účelu návrhu (jestliže není třeba odpůrce
předběžným opatřením překvapit, vychází se z toho, že slyšení odpůrce může pomoci
dosáhnout správného rozhodnutí a předejít řízení o zrušení předběžného opatření),
nebo vyloučit projednání návrhu, i když je to potřebné pro zjištění skutkového stavu.
486. Předběžné opatření soud nařídí, jestliže navrhovatel osvědčí existenci práva,
jemuž má být poskytnuta ochrana, a existenci důvodů pro předběžné opatření.
Míru důkazu, které musí navrhovatel dosáhnout, aby soud předběžné opatření nařídil,
snižuje věcný záměr na osvědčení, tedy na převažující pravděpodobnost. Na rozdíl od
dosavadní úpravy, avšak shodně se sledovanými úpravami zahraničními (např. § 389
odst. 1 rakouského EO, § 920 odst. 2 německého ZPO, čl. 261 švýcarského ZPO, § 326
odst. 1 slovenského CSP, k němuž viz Števček, M. a kol. Civilný sporový poriadok.
Bratislava : C. H. Beck, 2016, s. 1107), vztahuje požadavek osvědčení nejen na existenci
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[435]
Konečné znění 2. veze (2020)
práva, jehož ochranu navrhovatel žádá, ale i na skutečnosti tvořící důvod
předběžného opatření. Stávající přísný požadavek plného prokázání důvodu nemá
opodstatnění a navíc je těžko uskutečnitelný, jestliže se návrh na předběžné opatření
zpravidla nemá projednávat.
Věcný záměr nestanoví výslovně, že „pro předběžné opatření je rozhodující stav v
době vyhlášení (vydání) usnesení soudu prvního stupně“ (§ 75c odst. 4 OSŘ), neboť to
vyplývá ze zákazu novot v řízení o rekursu.
487. Je-li to třeba, soud při nařízení předběžného opatření omezí dobu jeho trvání.
Nepodal-li navrhovatel dosud žalobu, stanoví mu soud lhůtu k jejímu podání.
Jako vyhovující se přebírá dosavadní úprava.
488. Předběžné opatření je vykonatelné doručením. Pokud stanoví lhůtu k plnění, je
vykonatelné uplynutím lhůty k plnění. Bylo-li předběžné opatření vyhlášeno, je
vykonatelné vyhlášením, případně uplynutím lhůty k plnění, počítané ode dne
vyhlášení.
I zde se v zásadě přebírá dosavadní úprava, navíc se však řeší situace, kdy soud
stanoví ke splnění povinnosti uložené předběžným opatřením lhůtu. Jde přitom o
odchylku od obecné úpravy vykonatelnosti usnesení v bodu 366, odůvodněnou
naléhavostí předběžného opatření.
Jistota
489. Předběžné opatření může soud podmínit složením přiměřené jistoty za náhradu
újmy, která odpůrci nebo třetí osobě z předběžného opatření hrozí. Neučiní tak
v rozsahu, v němž navrhovatel splňuje podmínky pro přiznání pomoci s
náklady.
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[436]
Konečné znění 2. veze (2020)
Před složením jistoty nenabude předběžné opatření účinky.
Věcný záměr opouští ojedinělý paušální požadavek jistoty skládané při podání návrhu
na předběžné opatření, zavedený opět zákonem č. 59/2005 Sb., a po vzoru jiných
úprav (srov. § 226 odst. 2 OSŘ 1950, § 390 rakouského EO, § 921 německého ZPO, čl.
264 švýcarského ZPO, nebo § 324 an. slovenského CSP) nechává otázku jistoty na
uvážení soudu, přičemž její řešení posunuje do okamžiku nařízení předběžného
opatření. Tak může být lépe dosaženo účelu jistoty, tj. vyvážení zájmů navrhovatele a
odpůrce na základě individuálních okolností.
Pro odpůrce to ovšem neznamená, že by mu z nařízeného předběžného opatření
mohla vzniknout újma ještě před složením jistoty. Do složení jistoty totiž nebude mít
nařízené předběžné opatření účinky (jistota je odkládací podmínkou předběžného
opatření). Toto pravidlo se přebírá z § 390 odst. 3 EO (které sice hovoří o „výkonu“
předběžného opatření, avšak vykládá se šířeji; viz König B. Einstweilige Verfügungen im
Zivilverfahren. Handbuch für die Praxis. 5. vydání. Wien : Manz, marg. č. 5.15 an.).
Odpůrci bude předběžné opatření doručováno teprve tehdy, až navrhovatel složí
jistotu stanovenou soudem; fakt, že se tak stalo, bude osvědčen také tím, že na
předběžném opatření bude vyznačena doložka vykonatelnosti.
490. O jistotě lze na návrh rozhodnout i po nařízení předběžného opatření.
Zobecňuje se možnost rozhodnout o jistotě i po nařízení předběžného opatření. To má
význam, změní-li se poměry nebo uvedou-li strany nové informace. Pak může být
důvod pro rozhodnutí o složení jistoty, nestalo-li se tak při nařízení předběžného
opatření, nebo pro její zvýšení či snížení. Rozhodnutí je podmíněno návrhem, protože
obě strany již mají možnost jej podat a samy se tak ochrany svého zájmu domáhat.
491. Složenou jistotu nebo její zbytek soud vrátí, jakmile odpadne důvod ji zadržovat.
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[437]
Konečné znění 2. veze (2020)
Věcný záměr se pro zjednodušení nesnaží vypočítat situace, kdy má soud jistotu (nebo
její zbytek) vrátit. Vzhledem k tomu, že jistota není stanovena jako pravidlo a že její
osud není tak zásadní otázkou jako třeba trvání předběžného opatření, jeví se jako
zbytečné jednotlivé situace komplikovaně vyjadřovat. Přitom je zřejmé, že ani v OSŘ
není jejich výčet úplný – není např. důvod zadržovat jistinu další měsíce, jestliže
předběžné opatření trvalo jen pár dní a jím uložená povinnost ještě nebyla splněna.
Lze tedy říci, že v konkrétním případě lze celkem dobře dovodit, zda jistota již vrácena
být má nebo ne. Případná nesprávnost zamítnutí návrhu na vrácení může být
napravena na základě rekursu.
Zrušení předběžného opatření
492. Soud předběžné opatření bez návrhu zruší, jestliže:
a) navrhovatel ve stanovené lhůtě nepodal žalobu;
b) řízení o žalobě bylo pravomocně skončeno; byla-li odpůrci uložena
povinnost k plnění, rozhodne soud o zrušení až po uplynutí 30 dnů od
vykonatelnosti rozsudku;
c) navrhovatel nesložil jistotu.
Rekurs není přípustný.
První dva důvody zrušení předběžného opatření bez návrhu se shodují s dosavadní
úpravou a vyjadřují provizornost předběžného opatření. Rozdíl je pouze v tom, že
předběžné opatření nezaniká ze zákona, ale v zájmu právní jistoty je třeba jej
rozhodnutím zrušit. Kromě toho se prodlužuje doba, kterou má úspěšný navrhovatel na
to, aby na základě vykonatelného rozsudku zahájil exekuci.
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[438]
Konečné znění 2. veze (2020)
Pod písm. c) se doplňuje následek nezaplacení jistoty, kterou soud předběžné
opatření, ať při jeho nařízení opatření nebo dodatečně, podmínil.
Protože jde o rozhodnutí v případech, které jsou vymezené poměrně určitě a neměly
by vyvolávat pochybnosti, vylučuje se proti usnesení o zrušení předběžného opatření
podle tohoto ustanovení rekurs.
493. Předběžné opatření soud zruší také na návrh navrhovatele. Rekurs není
přípustný.
Na návrh odpůrce tak soud učiní, jestliže:
a) pominuly důvody, pro něž bylo předběžné opatření nařízeno;
b) důvody pro nařízení chyběly od počátku a odpůrce to nemohl uplatnit
vyjádřením nebo rekursem;
c) odpůrce složil přiměřenou jistotu za náhradu újmy, která navrhovateli
bez předběžného opatření hrozí.
Zrušení předběžného opatření je možné i v jiných případech. Především v případě
návrhu navrhovatele, což v dosavadní úpravě nebylo stanoveno, ačkoli to zásada
dispoziční vyžaduje.
Dalším důvodem je změna poměrů [odst. 2 písm. a)]. K němu se přidává neexistence
důvodů pro nařízení [odst. 2 písm. b)], která dnes musí být posuzována analogicky jako
změna poměrů (srov. § 77a odst. 2 první větu OSŘ). Tím se má odpůrci nahradit
vyjádření před nařízením předběžného opatření. Věcný záměr volí pro zachování
odpůrcova práva na slyšení tento prostředek a nikoli např. prolomení zákazu novot v
rekursním řízení, neboť nepovažuje za žádoucí rekursní řízení diferencovat.
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[439]
Konečné znění 2. veze (2020)
Mohl-li se však odpůrce k návrhu na předběžné opatření vyjádřit, pak již tento důvod
uplatnit nemůže. Uplatnit nemůže ani to, co mohl uplatnit rekursem proti nařízení
předběžného opatření (zejména námitku nesprávného právního posouzení).
Po vzoru § 399 č. 3 rakouského EO a pro zachování rovnosti zbraní se přidává též právo
odpůrce zvrátit předběžné opatření složením jistoty za náhradu újmy navrhovatele.
494. O zrušení předběžného opatření rozhodne soud bez zbytečného odkladu a
zpravidla bez ústního jednání; rozhodné skutečnosti stačí osvědčit. Navrhovatel
má vždy právo se před rozhodnutím vyjádřit.
Právo na rovnost zbraní hovoří i pro to, aby při rozhodování o zrušení předběžného
opatření platila stejná pravidla jako při jeho nařízení; jde o zrcadlovou situaci. Proto –
podobně jako u návrhu na předběžné opatření – postačí rozhodné skutečnosti
osvědčit. Právo navrhovatele na slyšení se však uplatní vždy, protože jej není třeba
rozhodnutím překvapit.
Nestanoví se, že o rekursu proti nařízení předběžného opatření má být rozhodnuto i v
případě, že předběžné opatření bylo zrušeno. To dovodila judikatura za tím účelem,
aby odpůrce mohl získat podklad pro případný nárok na náhradu újmy způsobené
nesprávným rozhodnutím (stanovisko NS sp. zn. Cpjn 202/2016). Přezkum neexistujícího
rozhodnutí je však řešením procesně nesprávným, a musela-li jej judikatura přijmout v
důsledku stávající podoby zákona č. 82/1998 Sb., je v budoucnu třeba řešit problém
právě v tomto zákoně.
495. Dosáhl-li navrhovatel předběžného opatření zjevně svévolně, může mu soud
uložit trest pro svévoli. Na zaplacení trestu lze použít složenou jistotu, nebude-li
to na úkor odpůrce.
Po vzoru § 394 odst. 2 rakouského EO se upravuje trest pro svévoli. Je možné jej uložit
v případě, že bude svévole zjevná; žádné dokazování tedy v tomto směru prováděno
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[440]
Konečné znění 2. veze (2020)
nebude. Na trest pro svévoli se použije obecné pravidlo v bodu 135. Na rozdíl od vzoru
se však trest nepodmiňuje návrhem odpůrce, jelikož trest se ukládá v obecném zájmu.
Přidává se též možnost použití jistoty.
Oddíl 3 Náhrada újmy
496. Jestliže bylo předběžné opatření zrušeno z jiného důvodu než proto, že žalobě
navrhovatele bylo vyhověno nebo že odpůrce jeho nárok uspokojil, je
navrhovatel povinen nahradit odpůrci nebo třetí osobě újmu, která jim
předběžným opatřením vznikla. Povinnosti se může zprostit pouze v případě, že
by k újmě došlo i jinak.
Není-li žaloba o náhradu újmy podána do šesti měsíců od zrušení předběžného
opatření, právo na náhradu újmy zaniká.
497. K řízení o žalobě je příslušný soud, který rozhodoval o předběžném opatření.
498. Pravomocně přiznaná náhrada se přednostně uspokojí ze složené jistoty. Mezi
více žalobců se jistota rozdělí poměrně.
Úprava náhrady újmy se přebírá v zásadě v nezměněné podobě. Skutkové podstaty
náhrady se přitom nestanoví odkazem na důvody zrušení předběžného opatření,
jelikož se s nimi překrývají.
Pro náhradu újmy, která vznikla naopak navrhovateli a které bývalo mohlo zabránit
předběžné opatření, se žádná pravidla nestanoví, jelikož tato újma nijak nesouvisí s
procesem, a posoudí se tudíž pouze podle hmotného práva (srov. König B. Einstweilige
Verfügungen im Zivilverfahren. Handbuch für die Praxis. 5. vydání. Wien : Manz, marg.
č. 5.33 an.).
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[441]
Konečné znění 2. veze (2020)
Díl 2 Ochrana držby
Řízení na ochranu držby (také nazývané posesorní řízení) je od 1. 1. 2014 opětovně
součástí našeho právního řádu. Jeho úprava se odvíjí od hmotněprávní ochrany držby,
jež je obsažena v § 1003 a násl. OZ. Prostřednictvím posesorní žaloby se může držitel
domáhat obnovení původního stavu nebo zdržení se dalších zásahů do držby. Oba
požadavky odpovídají obsahu žalobního požadavku u petitorních žalob (žaloby
reivindikační a negatorní). Lhůta pro podání žaloby je stanovena v § 1008 OZ a činí 6
týdnů ode dne, kdy se žalobce o rušení nebo vypuzení z držby dozví (subjektivní lhůta),
nejdéle 1 rok ode dne rušebního činu (objektivní lhůta).
Posesorní řízení má předběžnou povahu; nejedná se však o předběžné opatření.
„Předběžná povaha“ ochrany držby je dána zejména tím, že podání žaloby nebrání
tomu, aby později (či dokonce souběžně) probíhalo řízení o ochraně petitorní.
Vydáním protichůdného rozhodnutí v petitorním řízení se potom stává rozhodnutí v
posesorním řízení bezpředmětným. Cílem posesorního řízení je poskytnout rychlou,
neformální a účinnou ochranu poslední držbě držitele (nikoliv tedy právu k držbě,
k čemuž je vyhrazeno řízení petitorní) před svémocným vypuzením nebo rušením
držby, a tím zajistit ochranu „celospolečenského“ míru prostřednictvím soudního
rozhodnutí.
Tento účel by měla sledovat i procesní pravidla:
499. Řízení na ochranu držby se zahajuje žalobou, jejíž náležitostí je také to, že se
označí jako žaloba na ochranu držby.
Návrh vychází z toho, že označení žaloby jako posesorní usnadňuje a urychluje její
vyřízení. Povinnost výslovného označení žaloby požadoval již vládní návrh CŘS 1937 v
§ 460 a zakotvuje jej i v současnosti rakouský ZPO v § 454 odst. 2. S ohledem na to, že
se v praxi nezřídka objevují případy, kdy žalobce v jednom podání podle jeho obsahu
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[442]
Konečné znění 2. veze (2020)
požaduje nejen ochranu držby, ale i ochranu vlastnictví, resp. není zřejmé, zda
požaduje ochranu posesorní nebo petitorní, může toto pravidlo působit směrem k
žalobci návodně tak, aby si utřídil, jaký nárok požaduje; tím lze zároveň snížit počet
případů, kdy bude nutno přistoupit k odstraňování vad podání, a vyhnout se tak
zbytečnému prodlužování řízení a oddalování ochrany. Naopak není třeba se obávat
toho, že by žalobci označením svého podání jako žaloby na ochranu držby dosáhli
rychlejšího vyřízení věci; s ohledem na to, že se takové podání posoudí podle obsahu,
pouhé označení žaloby jako žaloby na ochranu držby samo o sobě tento zvláštní
způsob řízení nezaloží.
500. V řízení na ochranu držby se zásadně koná ústní jednání. Soud je povinen
stanovovat rok k ústnímu jednání a lhůty se zřetelem k nutnosti rychlého vyřízení
věci.
V posesorním řízení je s ohledem na dokazování rozhodných skutečností zpravidla
nutné nařizovat ústní jednání. Půjde o zjištění poslední držby a jejího svémocného
rušení. U žaloby na ochranu držby před prováděním nebo odstraňováním stavby pak
bude třeba účastníky vyslechnout zejména k tomu, zda se ohrožený držitel účastnil
správního řízení, ve kterém mohl vznést svoje námitky a zda se stavebník proti držiteli
zajistil cestou práva (viz také další pravidlo).
Věcný záměr nestanovuje konkrétní lhůty (např. kolik dní předem mají strany obdržet
předvolání k ústnímu jednání), protože bude opět záležet na jednotlivých okolnostech
případu. Obecně se však klade důraz na rychlost řízení.
501. V řízení se soud omezí na zjištění poslední držby a jejího svémocného rušení. V
řízení na ochranu držby před prováděním nebo odstraňováním stavby soud
zjišťuje také to, zda se žalovaný proti žalobci zajistil cestou práva a zda ve
správním řízení, jehož byl žalobce účastníkem, uplatnil své námitky k žádosti o
povolení nebo odstranění takové stavby.
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[443]
Konečné znění 2. veze (2020)
V posesorním řízení je s ohledem předběžnou rychlou ochranu omezen okruh
skutečností, které budou předmětem dokazování. Jedná se pouze o poslední držbu a
její svémocné rušení nebo vypuzení z držby. Okruh dokazovaných skutečností je
rozšířen v řízení o ochraně držby před prováděním nebo odstraňováním stavby (§ 1004
odst. 1 druhé věty OZ).
502. Kromě námitky, že žalobce proti žalovanému získal nepravou držbu nebo že jej
z držby vypudil, jsou vyloučeny všechny další námitky, zejména o právu k
držbě, o povaze držby, nebo o eventuálních nárocích na náhradu škody. V
řízení na ochranu držby před prováděním nebo odstraňováním stavby může
žalovaný vznést rovněž námitku, že se proti žalobci zajistil cestou práva.
Toto pravidlo zamezuje zbytečnému protahování řízení a maření jeho účelu a vychází
z § 463 vládního návrhu CŘS 1937. Námitky v posesorním řízení přípustné pak vychází z
hmotného práva (námitka nepravé držby a vypuzení z držby - § 1007 odst. 1 OZ nebo
námitka zajištění cestou práva - § 1004 odst. 1 OZ). Dále zohledňuje specifikum řízení
na ochranu držby před prováděním a odstraňováním stavby.
503. V řízení na ochranu držby je možné na návrh vydat předběžné opatření, jeví-li
se to potřebné.
S ohledem na to, že i v řízení na ochranu držby může nastat potřeba zajištění práva
navrhovatele před zmařením nebo podstatným ztížením prosazení jeho práva,
navrhuje se stanovit výslovné pravidlo o tom, že i v posesorním řízení je možné vydat
předběžné opatření. Tím se rovněž zamezuje nesprávnému zaměňování posesorní
ochrany s institutem předběžného opatření.
504. Ve věci samé rozhoduje soud usnesením, a to bez zbytečného odkladu.
Ve věcech ochrany držby musí soud postupovat s maximálním urychlením, což platí i
pro vydání rozhodnutí. Nenavrhuje se však stanovovat lhůty pro vydání rozhodnutí,
Část 5 Zvláštní způsoby řízení
[444]
Konečné znění 2. veze (2020)
neboť individuální okolnosti případu mohou být značně různorodé. Ostatně délka
řízení se může lišit také typově – posesorní ochrana se totiž poskytuje rovněž jako
ochrana před prováděním nebo odstraňováním stavby (§ 1004 OZ), kde bude
zpravidla třeba k vydání rozhodnutí delší doba s ohledem na složitost řízení,
prokazování širšího okruhu rozhodných skutečností apod.
505. Řízení na ochranu držby lze přerušit za předpokladů stanovených tímto
zákonem jenom z důvodu ztráty procesní subjektivity nebo procesní
způsobilosti.
Pravidlo sleduje požadavek rychlosti řízení. Možnost přerušení řízení však nelze vyloučit
zcela. V případě, že strana ztratí po zahájení procesní subjektivitu nebo nemá-li
procesní způsobilost a není-li v těchto případech ani zastoupena zmocněncem
s procesní plnou mocí, rovnalo by se pokračování v řízení odepření soudní ochrany.
K přerušení řízení musí být ovšem naplněny předpoklady stanovené v bodu 74 nebo
79.
506. V řízení o žalobě na ochranu držby lze rekurs podat pouze proti usnesení o
odmítnutí žaloby a proti konečnému usnesení.
Rekursy proti ostatním usnesením lze spojit s rekursem proti konečnému
usnesení.
Řízení o držebních žalobách má představovat rychlou ochranu držby. Procesní úprava
proto musí zaručit, aby prvostupňové řízení nebylo zbytečně rozvláčné, ale zároveň
aby nezkracovalo strany na jejich právech. Tohoto cíle se dosahuje koncentrovanou
úpravou možnosti podat rekurs.